Главная страница

Римское право. Понятие и основные системы римского гражданского права Термином римское право


Скачать 46.54 Kb.
НазваниеПонятие и основные системы римского гражданского права Термином римское право
АнкорРимское право
Дата10.03.2023
Размер46.54 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаРимское право.docx
ТипДокументы
#979282
страница2 из 2
1   2
Тема 2: Осуществление и защита прав в Риме

Понятие и границы осуществления права. Формы защиты права: самозащита, государственная защита

Осуществление права состоит в совершении лицом действий, служащих для удовлетворения его положительных интересов (uti, frui), защищаемых правом, и в противодействии нарушению этих прав (imperare, vetare).

Границы осуществления права

Каждый может пользоваться своим частным правом или отказываться от него. При осуществлении субъектом своих полномочий объективное право указывает ему на необходимость соблюдать границы своего права. Эти границы Гай очерчивает в двух текстах. В одном, становясь на точку зрения полноты использования прав, он говорит:

-Никто не считается поступающим злоумышленно, если он пользуется принадлежащим ему правом.

В другом он указывает, что это осуществление права должно находить границу в собственном разумном интересе управомоченного лица.

В виде исключения иногда (если того требовали серьезные интересы других лиц) устанавливалась возможность принудить субъекта к использованию своего права. Так, senatusconsultum Pegasianum (последняя четверть I в. н.э.) было право принудить наследника вступить в наследство, если он обязан был выдать наследство другому лицу. Закон указывает на необходимость осуществлять некоторые частные права (например, сервитуты прохода и прогона скота) осмотрительно (civiliter modo), чтобы не вредить другому праву (собственности), и руководствоваться для этого воззрением оборота, civiliter facere (D. 8. 1.9). Но общее воспрещение злоупотреблять правом с единственной целью вредить другим (французское понятие шиканы) римлянам было неизвестно. Впрочем, Юстиниан ввел (интерполяция) в текст классиков отдельный случай подобного воспрещения.

Формы защиты прав в римском праве.

Самозащита - самоуправное отражение недозволенного вторжения, направленного на изменение существующих фактических отношений.

Самоуправство в узком смысле – самовольное удовлетворение какого-либо действительного или мнимого права путем насилия над личностью или имуществом другого лица.

В Законах XII Таблиц было дозволено убийство вора, застигнуто на месте. В классическом праве такое убийство также рассматривалось как необходимая оборона, но наказывалось при превышении границ. То есть необходимая оборона не должна превышать пределов.

Самоуправство в узком смысле слова как самовольное удовлетворение какого-либо требования было запрещено по закону Юлия. Оно стало считаться уголовным преступлением. Также было запрещено насильственное исполнение обязательств. Тогда же было запрещено всякое насилие, даже направленное на защиту субъективных прав, за исключением самообороны, в рамках, необходимых для отражения нападения или в состоянии крайней необходимости, при спасении собственного имущ-ва.

Государственная защита частных прав

Исторически гражданский процесс развивался вытеснения самоуправства как способа защиты частных прав. Государственные судебные магистраты наделялись юрисдикцией (iurisdictio) – правом организовывать для разрешения споров судебное разбирательство присяжных судей.

Судебное разбирательство считалось законным, если оно было организовано в Риме или в пределах первого помильного камня от Рима, между римскими гражданами и с участием судьи – римского гражданина. Всякое другое разбирательство считалось вытекающим непосредственно из высшей власти, и к этой юрисдикции общие процессуальные правила не применялись.

Судьями могли быть взрослые римские граждане, внесенные в особые списки. Действовал судья либо единолично, либо коллегиально и назначался претором индивидуально для каждого дела.

В Риме существовало три формы гражданского процесса. В древнем праве существовал легисакционый процесс; в классическом - формулярный; в постклассическом праве – экстраординарный процесс. В легисакционнои и формулярном процессах предусматривалась возможность участия в них частных лиц, поэтому их называли частным судопроизводством – ordo iudiciorum privatorum. В экстраординарном процессе частный элемент отсутствовал, все правосудие осуществлялось лишь государственными органами.

Понятие и формы судебного процесса в Риме

Легисакционный судебный процесс

- НЕТ ТАКОЙ ФОРМАЛЬНОСТИ И РИТУАЛЬНОСТИ

- ДВЕ СТАДИИ

Стадии легисакционного процесса:

– in jure (ин юре) – сфера деятельности судебного магистрата (рекса, консула, позже – претора). Лицо, считавшее свое право нарушенным, чтобы возбудить дело в суде, должно было сделать об этом заявление перед магистратом, который устанавливал дозволенность притязания, заявляемого истцом, содержание этого притязания и существование условий его действительности. Цель этой стадии – может ли быть данное притязание предметом судебного разбирательства. Магистрат предоставлял возможность защиты нарушенного субъективного права в суде (т. е. иск) не в – любом случае, а лишь тогда, когда притязание соответствовало закону и его формулировкам. Нет иска – нет и права на судебную защиту;

– in judicio.(ин юдицио) Спор разрешался судьей по существу. Могла быть начата не раньше, чем через 30 дней. Этот промежуток был установлен с целью предоставления сторонам возможности собрать доказательства. Стороны являлись в суд в назначенное время. Судебное разбирательство начиналось с изложения сторонами сущности спора. Затем они подробно излагали основания своих утверждений. Судья оценивал доказательства по своему собственному усмотрению и объявлял устное решение, не подлежащее обжалованию. В результате производства in iure наступало litis contestatio (прекращение спора) и bis de eadem re ne sit actio (дважды по одному делу иск недопустим).

10. Дуализм римского права

ДВЕ СИТСЕМЫ ПРАВА – ЧИНОВНИКОВ (ПРЕТОРОВ) И З 12 ТАБЛИЦ. КВИРИТСВОЕ ПРАВ ЗАКОНЫ О – НЕРУШИМЫЕ ЗА-КОНЫ 12 ТАБЛИЦ. ОНИ УСТАРЕВАЮТ. КУПЛЯ ПРОДАЖА НЕ БЫЛА ТАК ВОСТРЕБОВАНА РАНЕЕ (ОБРЯД МАНЦИПАЦИИ), ОБОРОТ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ – НЕУДОБНО. ТЕПЕРЬ ПРЕ-ТОР МОЖЕТ ОСУЩ КУПЛЮ-ПРОДАЖУ БЕЗ МАНЦИПА-ЦИИ(ЧТО ПРОТИВОРЕЧИТ 12 ТАБЛИЦАМ). НО ПРЕТОР САНК-ЦИОНИРОВАЛ ПЕРЕХОД, ТАКАЯ ПРАКТИКА СЛОЖИЛАСЬ СНАЧАЛА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ, ПОЗЖЕ И ДЛЯ ГРАЖДАН. СНЧАЛА ПРЕКТОРЫ ЗАКРЫВАЛИ ПРОБЕЛЫ ЗАКОНОВ 12 Т, ПОТОМ ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО СТАЛО ПРОТИВОРЕЧИТЬ РАН-НЕМУ ЗАКОНУ. ПРЕТОР ВВОДИТ НОВЫЙ ПОРЯДОК НАСЛЕ-ДОВАНИЯ. СУДЬИ НАЧИНАЮТ ПОДИНЯТСЯ ПРЕТОРАМ. В СУДЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЧ ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО

12. Формулярный судебный процесс

Развивавшийся оборот, обострявшиеся противоречия интересов различных группировок рабовладельцев требовали более гибкой процессуальной защиты. В практике перегринского претора (воспринятой потом и городским претором) стал складываться новый порядок производства, полу-чивший название формулярного от письменных формул, которые претор давал судье в качестве программы, и вместе с тем директивы, на основе которой следовало вынести решение по делу. Преимущество нового порядка состояло в том, что претор не был связан буквой закона, а давал формулу или отказывал в иске, исходя из всех конкретных обстоятельств дела. Учитывая запросы жизни, претор иногда отказывал в иске, когда по букве закона его следовало бы дать, и давал иск в случаях, не предусмотренных в законе. Закон Эбуция (середина II в. н.э.) предоставил сторонам факультативно пользоваться такого рода формулами; но вскоре форму-лярный процесс совершенно вытесняет легисакционный.

Формулярный процесс - форма судебного разбирательства, ставшая эволюционной от легисакционного, ввиду ухода от формализма, посредством упрощения стадий. Данный процесс породил упрощение стадии in jure - теперь претор составлял для судьи записку (формулу) в форме некого приказа, содержащую все основные детали предстающего для рассмотрения дела. Приговор также не мог быть обжалован.

13. Экстраординарный судебный процесс (3 в. до н.э.)

чрезвычайный порядок рассмотрения судебного спора, который вытекал из непосредственной деятельности претора по осуществлению правовой защиты. Был установлен Конституцией 294 г. как единственная форма процесса.

- Нет деления на стадии in jure и in judicio, весь процесс ведет магистрат;

- Не носит публичный характер;

- допущено апелляционное обжалование в высшие судебные инстанции;

- Появление принудительных административных действий по просьбе истца: вещь отбиралась у проигравшей стороны, если он не отдавал добровольно в течение двух месяцев, продажа имущества обидчика для удовлетворения кредитора и т.д.

- Экстраординарный процесс осуществлялся в письменной форме. Документы имели больший вес по сравнению со свидетельскими показаниями.

- В экстраординарном процессе участвовали адвокаты.

- Экстраординарное производство предусматривало обязательные судебные пошлины – на покрытие канцелярских расходов, на досудебную подготовку дела и т. п.

Экстраординарный процесс - форма судебного разбирательства, ставшая эпилогом долгого развития судебных институтов Римского государства и сформированная административными органами для быстрого разбирательства в делах, в обход деятельности утративших доверие выборных судебных органов. ё. В результате процесс потерял публичность, но при этом появилось право апелляции.

Понятие и виды исков

IСудебные магистраты (главным образом преторы) имели в силу своего imperium право отказать в судебной защите отношения, хотя бы оно и подходило под нормы цивильного права, и наоборот, дать судебную защиту в случае, не предусмотренном нормами цивильного права.

Поэтому практически первостепенное значение имел вопрос, дает ли претор в данном случае иск (actio). Ответ на этот вопрос можно было найти в преторском эдикте. Смысл термина actio в эпоху легисакционного процесса сводился к определенной деятельности лица, выражавшейся в выполнении установленного ритуала. В классическом римском праве actio есть предусмотренное эдиктом судебного магистрата средство добиться путем судебного процесса решения, соответствующего интересам данного лица.

.

2. Среди многочисленных различных исков необходимо выделить следующие важнейшие

виды: actio in rem (вещный иск) и actio in personam (личный иск). Поэтому принято говорить, что для защиты такого права иск дается против любого третьего лица, которое будет нарушать право данного лица; иск в этом случае называется actio in rem — вещный иск. Термин actio in rem показывает, что отвечает по иску тот, у кого находится вещь, или вообще тот, кто посягает на данную вещь.

В противоположность actio in rem иск, именуемый actio in personam, дается для защиты

провоотношения личного характера между двумя или несколькими определенными лицами.

Например, А. обязался что-то сделать для В.; В. имеет право требовать совершения этого

действия именно от А. и ни от кого другого. Следовательно, нарушить право В. в данном

случае может только А., ибо никто другой не принимал на себя обязательства совершить для

В. данное действие. Таким образом, возможный нарушитель такого рода права известен

заранее и иск возможен только против этого лица. Поэтому иск в этом случае носит название

actio in personam (личный иск). По современной терминологии это относительная защита.

3. Другое важное различие исков actio stricti iuris — иск строгого права и actio bonae fidei —

иск, построенный на принципе добросовестности. Основное значение этого различия

заключается в том, что при рассмотрении исков строгого права судья связан буквой договора,

из которого вытекает иск при рассмотрении исков bonae fidei положение судьи свободнее, он

имеет право принимать во внимание возражения ответчика, основанные на требованиях

справедливости, хотя бы в формулу иска и не было включено особой эксцепции (например,

при actio bonae fidei судья учитывает ссылку ответчика на dolus со стороны истца, т.е. на то,

что истец допустил обман, даже если в формулу иска не включено специальной эксцепции по

этому поводу).

4. Одним из средств для осуществления правотворчества без изменения буквы закона

служила actio utilis, т.е. иск по аналогии. Эту разновидность исков можно пояснить на

следующем примере. Если одно лицо неправомерно уничтожает или повреждает чужое

имущество, то по Аквилиеву закону (республиканского периода, приблизительно III в. до н.э.)

причинитель вреда отвечает лишь при условии, если вред причинен corpore corpori, т.е.

телесным воздействием на телесную вещь. С помощью иска (из Аквилиева закона) в форме

utilis претор распространил защиту потерпевшего вред и на те случаи, когда вред причинен

виновным образом, но без непосредственного телесного воздействия на вещь (например,

лицо виновным образом уморило чужое животное голодом).

5. Actio ficticia (иск с фикцией). В тех случаях, когда претор признавал необходимым

распространить предусмотренную законом защиту на какое-то новое, не предусмотренное в

законе отношение, он иногда предлагал (в формуле) судье допустить существование

некоторых фактов, которых в действительности не было, и с помощью такой фикции подвести

новое отношение под один из существующих исков. В формуле этот прием выражался

следующим образом: если окажется то-то и то-то, в таком случае, если бы было то-то, ты,

судья, присуди, и т.д. Например, когда назрела потребность допустить передачу требования

от одного лица к другому, то для защиты нового лица претор стал давать иск, в котором судье

предлагалось предположить (допустить фикцию), что новое лицо (которому передано право

требования) является наследником первого лица (а на наследника переходили права и

обязанности) (см. ниже, разд. VIII). Тем самым лицо, которому передано право требования,

получало исковую защиту.

6. Различались иски штрафные и иски об удовлетворении, или о восстановлении

нарушенного состояния имущественных прав (так называемые реиперсекуторные, actiones rei

persecutoriae). Иногда из одного и того же факта вытекали одновременно и штрафной и

реиперсекуторный иски, например, потерпевший от кражи мог предъявить и иск о возврате

похищенного (реиперсекуторный иск), и иск о взысканий штрафа (штрафной иск).

7. Специальную категорию составляли кондикции (condictione). В чем состояло отличие

кондикции от actiones спорно. Можно определить кондикции как иски, основанные на

цивильном праве, в которых не указывалось, из какого основания они возникали (абстрактные

иски). Например, истец мог потребовать с помощью кондикции платежа известной суммы,

причем в формуле иска не указывалось (и это было безразлично) , обязан ли ответчик

уплатить эту сумму по договору займа или на основании специального письменного договора

и т.п., лишь бы долг в этой сумме существовал.

Представительство в римском праве

При легисакционном процессе никто не мог выступать в суде от чужого имени либо в интересах другого лица. В тот период времени, когда легисакционный процесс действовал наряду с формулярным, появилась возможность представлять стороны процесса третьим лицам, если у истца или ответчика имелись уважительные причины. Тем самым в римском праве появился институт представительства.

Существовали следующие формы представительств:

за народ (pro populo) – представителями выступали магистраты. Осуществлялась защита городских общин, поскольку их самостоятельное участие в гражданском обороте не допускалось;

за свободу (pro libertate). Применялась в случае желания несвободного получить свободу, если он был уверен, что потеря им свободы была незаконной. В данном случае лицо не могло самостоятельно подать иск, поскольку этим правом обладали только свободные люди. Несвободные могли обращаться в суд через представителя;

представительство по опеке (pro tutela);

представительство за лиц, находящихся в плену или отсутствующих по делам государственной важности (pro captrio). После того как формулярный процесс был окончательно утвержден, широкое развитие получило полное представительство. Так, в суде первой инстанции стороны могли выставить заместителей.

Виды заместителей:

когнитор (cognitor) – формальный представитель, выступающий от имени дееспособных лиц. Заинтересованная сторона назначала когнитора в суде первой инстанции. В связи с тем, что когнитор вел дело от своего имени, составленная претором формула содержала в себе соответствующую перестановку лиц. В ней указывались имена представляемого и представителя (когнитора);

прокуратор (procurator ad litem) – вступал в процесс на основании неформального поручения, которое дается без ведома противоположной стороны, претора или судьи. Между прокуратором и представляемым мог быть заключен договор поручения. Представляемый мог назначить прокуратора заместителем или управляющим всего имущества. Кроме этого, прокуратором могло быть лицо, которое добровольно взяло на себя функции по представлению интересов. Осуществляя представительство от своего имени и за свой счет, прокуратор вступал в процесс на таких же основаниях, только в данном случае претор не предъявлял представляемому лицу аналогичного иска (как при участии когнитора);

опекун (curator) – действовал в отношении лиц с ограниченной дееспособностью.

Заместителями и представителями не могли выступать:

- женщины;

- солдаты;

- духовенство и чиновники первых трех классов.

- Не допускалось представительство по делам о бесчестии.

Особые средства преторской защиты

1. Помимо предоставления исков, преторы, пользуясь принадлежащей им властью (так называемым imperium), оказывали иногда защиту особыми средствами, своими безусловными (в противоположность формуле иска) непосредственными распоряжениями

2. Интердикты (запрещения). Так назывались распоряжения претора о немедленном

прекращении каких-то действий, нарушающих общественный порядок и интересы граждан,

Первоначально претор давал интердикты после расследования фактов, на которые

ссылалось обращающееся к нему лицо (например, приходил гражданин с жалобой на то, что

другой гражданин самовольно прогнал его с земельного участка, находящегося во владении

жалобщика; претор проверял, действительно ли первый владел участком земли, а второй

насильно прогнал его с этого участка, и после этой проверки предоставлял защиту) .

Поскольку в этом случае фактические обстоятельства дела проверялись до предоставления

интердикта просителю, интердикт был категорическим и безусловный распоряжением. С

течением времени, по мере увеличения числа дел, претор стал давать интердикты без

проверки фактов, в виде условного распоряжения («если подтвердятся факты, на которые

ссылается заявитель»), и тогда интердикты с процессуальной стороны стали похожи на иски.

Важнейшая категория интердиктов — владельческие интердикты (см. ниже, разд. V, гл. II, §

3).

3 Restitutio in integrum (восстановление в первоначальное положение). В особо

уважительных случаях претор позволял уничтожить наступившие юридические последствия

(например расторгнуть заключенный договор) ввиду того, что он признавал несправедливым

применение в подобного рода случаях общих норм права. Постановление о таком

восстановлении прежнего положения или о реституции претор выносил после

предварительного выяснения обстоятельств дела (causa cognita). Так, например, лицо в

возрасте до 25 лет, заключившее невыгодную для себя сделку (хотя формально законную),

могло получить от претора разрешение не считаться с этой сделкой (такую льготу претор

давал, принимая во внимание неопытность лица). Равным образом лицо, которое Терпит

значительный ущерб от сделки, заключенной (год влиянием угроз или обмана и пр., также

могло получить от претора реституцию и т.д.

Исковая давность

1. Лицо, частное право которого нарушено, имеет в своем распоряжении исковую защиту.

Воспользоваться ею или нет, т.е. предъявить иск или не предъявлять, всецело зависит от

управомоченного лица. Однако государство не может предоставить управомоченному на

предъявление иска решать вопрос, предъявлять иск или нет, без всякого ограничения во

времени. Состояние неопределенности, которое создается ввиду непредъявления иска в

течение продолжительного времени после того, как возник повод для его предъявления,

создает вредную, с хозяйственной точки зрения, неуверенность, неустойчивость отношений.

Для предупреждения таких неблагоприятных последствий устанавливается известный

максимальный срок (давностный срок), в течение которого управомоченное лицо может

требовать рассмотрения его иска. Такой срок называется теперь исковой давностью.

2. Классическое римское право знало только нечто подобное тому, что теперь называют

исковой давностью. Ему были известны законные сроки предъявления исков. Отличие

законного срока от исковой давности заключается в следующем законный срок сам по себе

(независимо от активности или действия управомоченного) прекращает право на иск; исковая

давность оказывает действие ввиду бездеятельности истца. Поэтому, если отпадает повод

для немедленного предъявления иска, например вследствие того, что ответчик подтвердил

свой долг, течение давностного срока прерывается и начинается течение исковой давности

заново; течение же законного срока не прерывается, хотя бы управомоченное лицо получило

от должника подтверждение долга, и т.п.

3. Только в V в. н.э. в римском праве появилась и исковая давность (в указанном выше

смысле). Срок исковой давности был установлен в 30 лет. Начало течения этого срока

определяется моментом возникновения искового притязания, Например, по иску

собственника течение давностного срока начинается с того момента, когда вещь

собственника неправомерно удерживается другим лицом или собственник вообще встретил

препятствия к осуществлению своего права; по обязательству из займа — с того дня, когда

лицо, давшее взаймы, получает право требовать возврата данной взаймы суммы, и т.д.

Течение давности может приостанавливаться на то время, когда существуют препятствия для

предъявления иска, признаваемые правом уважительными; например, отсутствие по

государственному делу; после отпадения такого препятствия течение давности

продолжается.

Течение давности может быть (как указано выше) прервано (признанием требования со

стороны обязанного лица; предъявлением иска). В этом случае истекшее (до перерыва)

время в расчет не принимается; может начаться только течение новой давности, например,

если после признания долга платежа не последовало.
1   2


написать администратору сайта