Главная страница

ИГПЗС 12. Занятие 12 Право средневековой Англии Митюшин Никита ю102 План


Скачать 66.49 Kb.
НазваниеЗанятие 12 Право средневековой Англии Митюшин Никита ю102 План
Дата14.12.2019
Размер66.49 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаИГПЗС 12.docx
ТипДокументы
#100243
страница2 из 3
1   2   3

В начале XVIII в. правовые принципы, которыми руководствовались при разрешении дел канцлеры, были сведены в систему:
1. Право справедливости – это "милость короля", а не исконное право потерпевшего. На право справедливости нельзя претендовать во всех случаях нарушения права, так как оно зависит от усмотрения суда.

2. Право справедливости не может быть дано в ущерб правам лиц, основанным на общем праве, если только эти лица не совершили каких-либо неправомерных действий, вследствие которых было бы несправедливым с их стороны настаивать на своих нравах.
3. Право справедливости признает приоритет закона, но не допускает ссылки на закон в целях достижения бесчестных намерений.
4. Там, где возникает коллизия между нормами права справедливости, действует норма общего права и пр.
В суде канцлера применялись новые, неизвестные общему нраву процессуальные формы, что позволяло более действенно защищать интересы феодалов и нарождавшейся буржуазии. Для разбирательства в суде канцлера было достаточно простого заявления с изложением обстоятельств иска. В суде канцлера были введены перекрестный допрос и свидетельские показания под присягой. Канцлер обязывал представлять документы, которые находились у противной стороны и предназначались для борьбы с конкурентом. Он исправлял ошибки в документе, придавая ему юридическую силу. Если же документ был утрачен, то канцлер принимал под присягой его содержание и рассматривал дело, как если бы документ реально существовал. Первые дела, которые стали разбираться в суде канцлера, касались доверительной собственности (траст). Это значит, что одно лицо свое имущество передавало другому, последнее управляло этим имуществом в интересах собственника или третьих лиц по указаниям собственника.
Рассмотрите статутное право средневековой Англии: время становления и расцвета, виды королевских актов, круг регулируемых им вопросов●
Статутное право (от слова «статут») в Англии – это нормативные правовые акты (законы), создаваемые законодательными и исполнительными органами. Кроме того, в статутное право включаются акты органов местного самоуправления. В статутном праве сложилась следующая иерархия правовых актов: акты законодательных органов обладают большей юридической силой, чем акты исполнительных органов; акты государственных органов обладают большей юридической силой, чем акты местных органов. Однако данная система складывалась веками.
Вначале законы Англии можно было достаточно точно разделить на два вида, а именно: Lex Scripta – писаный закон, и Lex non Scripta – неписаный закон. Хотя все законы раннего Средневековья есть некоторые памятники, сохранившиеся в письменной форме, отдельные из этих законов получили свою силу с незапамятных времен путем использования обычая, и такие законы должным образом называются неписаные законы или обычное право.
Возникновение современного понятия статутного права относится к XIII веку. Одним из первых считается Мертонский статут. Условия статута были согласованы в Мертоне между Генрихом III и баронами Англии в 1235 г. Это был еще один закон как результат борьбы между баронами и королем, чтобы ограничить права последнего. Следует вспомнить тот факт, что до возникновения парламента различий между королевским ордонансом и статутом не проводилось, например, Мертонский статут 1235 г. появился до создания парламента. Но английские короли, с совета и согласия обеих палат парламента, имеют право принимать новые законы, или изменять, отменять, или обеспечивать соблюдение старых. И это стало результатом правопреемства из века в век.
Таким образом, законы, что называются Leges Scriptae, или писаные законы стали называться Статутами или актами парламента, изначально были обязательны в письменной форме еще до их принятия. Каждый такой закон составлялся в виде писаного проекта, и достигалось трехстороннее соглашение между королем, палатой лордов и палатой общин; ибо без одновременного согласия всех этих трех частей законодательного органа такого закона в принципе нет или не может быть создано.
Соответственно, многие из тех норм, которые в настоящее время считаем в качестве источников общего права, имели первоначальное происхождение в виде Статутов или ордонансов короля, принятых в письменном виде королем, лордами и общинами. Эти законы в настоящее время либо не сохранились, или если сохранились, то были приняты в столь ранний период, что доказательства их истинности спорны. Отрывки из этих законов можно найти лишь как общее право или общий обычай в королевстве.
Эти древние акты парламента, которые ранжированы в соответствии с классификацией Leges non Scripta, или обычное право, должны быть рассмотрены в рамках двух периодов.
Первый период существования этих законов упоминается английскими историками, особенно Бромптоном. Теперь они собраны в одном томе Уильяма Ламберда в его Tractatusde priscis Anglorum Legibus, будучи Сборником законов короля Инэ, Альфреда, Ательстана, Этельреда, Кнута и Эдуарда Исповедника, который в прошлом сам составил Свод законов, так как его Свод был более полным и совершенным, чем остальные, и был лучше приспособлен к прежнему положению вещей.
Второй период составляют те указы, акты королевского совета, или законы, которые были приняты после вступления короля Вильгельма I Завоевателя и до начала царствования короля Ричарда I, соответственно до 1189 года. Данный период характеризуется следующими особенностями.
Во-первых, законы короля Вильгельма I состояли в значительной мере из повторения законов короля Эдуарда Исповедника. Некоторые новые ордонансы, относящиеся к военным землевладениям, а также к вопросу о сохранении общественного мира в Королевстве были добавлены самим королем.
Во-вторых, мы находим мало новых законов после этого до времени правления короля Генриха I, который к тому же подтвердил действие законов короля Вильгельма I и создал новый том законов, которые и по сей день сохранились и названы Законами короля Генриха I. Но они не получили широкого распространения в Англии и в настоящее время по большей части стали полностью устаревшими и не действующими.
В-третьих, следующий значительный Свод законов, который обычно называют Кларендонские конституции, был принят в период царствования короля Генриха II. Есть еще перечень незначительных законов, принятых в это время, за исключением его ассизов, и таких законов, которые относились к лесам и которые были впоследствии улучшены в период царствования короля Ричарда I.
Вот основная характеристика второго периода становления статутного права Англии, где главным источником являлись, по сути, законы или ордонансы, издаваемые английскими королями. Термин «статуты» входит в обиход в английском праве после того, как произошло вытеснение французского языка и «французский» термин ордонанс был заменен на «английский» статут.
Рассмотрим те Leges Scriptae, или статуты, которые были приняты с самого начала царствования Ричарда I, и те, которые можно разделить на два вида, а именно: те, которые обычно называем старые статуты, и те, что называются новые или более поздние статуты. Старые статуты заканчиваются царствованием короля Эдуарда II, а новые статуты начинаются с царствования короля Эдуарда III, и так закрепляется через правопреемство королей и королев до периода Нового времени. Именно в период правления Эдуарда III Парламент был разделен на две палаты: одну, где заседали аристократия и высшее духовенство, и другую, где заседали рыцари и горожане, представители общин. Ни один закон не мог быть принят без согласия обеих палат и короля. Этим обусловлено выделение данного периода.
Существовало несколько видов документов, составляемых в парламенте и особенно касающихся его деятельности, а именно: повестка заседаний парламента; парламентские свитки; петиции в парламент; сами статуты или акты парламента; протоколы совместных заседаний палат парламента.
Согласно анализу данных документов постепенно сложилась следующая классификация статутов. Все английские статуты подразделяются на две основные группы – публичные и частные. Публичные статуты устанавливают общие правила поведения, распространяющиеся на неопределенный круг лиц и действующие на всей территории Англии. В отличие от публичных статутов, частные, по словам английских юристов, направлены на установление «изъятий» из действующего права для отдельных лиц или территорий. Они устанавливают «особые полномочия или преимущества для какого-либо лица или группы лиц, включая частных лиц, органы местной власти, частные компании» . Истоки частных статутов уходят к тем временам, когда парламент функционировал как высшая судебная инстанция.
В английском конституционном праве постепенно утвердился термин «верховенство парламента». Суть положения заключается в том, что данный принцип определил сам парламент как высший законодательный орган. Отсюда вытекает ряд правовых особенностей его актов. Прежде всего, принцип установил, что вся законодательная власть сосредоточена в парламенте и что только он может принимать и отменять статуты, а также приостанавливать их действие. Другие органы обязаны принимать их к исполнению по вступлению в силу. Из принципа парламентского верховенства также следует, что парламент может принимать статуты по любому вопросу. Однако наличие авторитетного и разработанного прецедентного права определило положение закона как малозначимого или второстепенного источника права в английской правовой системе. Тем не менее английская феодальная правовая система характеризовалась единством, так как Англия избежала феодальной раздробленности, была централизованным государством с сильной центральной властью.

Назовите наиболее значимые трактаты английских юристов. Каково их значение для развития английской правовой системы?●
Первый правовой трактат написан в Англии еще в XII в. Гленвиллем. Этот трактат представлял собой комментарий к приказам королевских судов. Более подробное изложение норм "общего права" принадлежит перу Брактона (XIII в.), судье "Суда королевской скамьи", который, следуя Гленвиллю, попытался систематизировать и прокомментировать нормы "общего права", почерпнутые им из "Свитков тяжб". Примечательно, что при этом Брактон использовал не менее 500 отрывков из Дигест Юстиниана, без ссылок на них.
2. Особенности вещного права средневековой Англии.

Укажите специфику права собственности в средневековой Англии. Как здесь сказалось признание короля верховным собственником всей земли? Чем реальная собственность отличается от персональной?●

В средневековой Англии право феодальной собственности, особенно земельной, определяло во многом характер всей правовой системы страны.
Его сложность была связана с рядом исторических обстоятельств, в частности, с сохранением в период средневековья определенного слоя свободных крестьян - собственников земли, с верховной собственностью на землю английского короля, которая так или иначе определяла другие формы феодального "держания" земли. В английском праве различалось движимое и недвижимое имущество, но традиционным было деление вещей на реальную (real property) и персональную собственность (personal property). Это деление, сложившееся исторически, было связано с различными формами исков, которыми защищалась реальная или персональная собственность.
Феодальное земельное право признавало прежде всего специальный вид земельных прав, заслуживающих особой охраны, которые защищались реальными исками (real action), то есть исками, в случае успеха которых утраченная вещь возвращалась ее владельцу. Эти иски носили абсолютный характер и могли быть представлены любому лицу.
Реальными исками защищались родовая недвижимость и только такие права на землю, которые носили характер свободного держания, феодального владения от короля или от другого лорда. К ним относились и права на феодальный титул. Все другие вещи защищались персональными исками, по которым можно было требовать возмещения ущерба.
Земля изначально занимала особое место в английском средневековом праве в силу особой, не столько экономической, сколько военно-политической заинтересованности короля в раздаче феодальных ленов за военную и другую службу. Королевские пожалования земли (бокленд) были распространены еще в донормандской Англии наряду с фольклендом ("народной землей") или землевладением типа аллода. В посленормандском английском праве не существовало понятие неограниченной, безусловной собственности на землю. Земельные права определялись двумя главными понятиями tenancy - владение, держание и estate - объем владельческих прав, правовых интересов (их продолжительность, возможность отчуждения и пр.). Владение (tenancy) в свою очередь было свободным или несвободным. Свободное владение (freehold) - это владение землей, полученной или на условиях несения рыцарской службы, или по праву личной службы, а также землевладение свободного крестьянина, который уплачивал лорду фиксированную сумму денег и подпадал под его юрисдикцию (сокаж).
Несвободное держание, связанное с личными и поземельными повинностями крестьянина в пользу лорда, со временем превратилось в наследственное право феодальной аренды и получило на звание copyhold, поскольку условия этой аренды фиксировались в копиях протоколов манориальных судов. Несвободное держание первое время не защищалось в королевских судах. В XV в. иски, связанные с ним, стали рассматриваться в канцлерском суде, а в XVI в. под влиянием этого суда и в судах "общего права" на основании фикции, что у копихолдера появился "фрихольдерский интерес".
Понятие estate, существующее и поныне в английском и американском земельном праве, дает не только представление об объеме владельческих прав на недвижимость, но и о наборе технических средств для передачи собственности. Оно охватывает права круга различных лиц, живущих или еще не родившихся, которые включены в отношения владения, пользования, распоряжения и контроля над собственностью.
Это понятие также складывалось исторически. Все развитие английского средневекового права связано с борьбой феодалов за право свободного распоряжения землей, обремененной многочисленными ограничениями в связи с повинностями службы. В 1290 году по статуту "Quia Emptores" лорды получили право продажи земли при условии, что на нового ее держателя переходят все служебные повинности прежнего. Статут подтверждал также содержание ранее изданного статута 1279 года, запрещавшего продавать или иным образом передавать землю в "мертвые руки" церкви. Такая передача влекла за собой полное исключение земли из феодального оборота, так как ни прежний лорд, ни король, в случае отсутствия наследников лорда, не могли рассчитывать на ее возвращение.
Последующее расширение прав феодальных владельцев земли и привело к утверждению самой перспективной формы свободного держания в феодальном праве Англии - estate in fee simple, означающей наиболее полное по объему прав владение, близкое к частной собственности.
Ее отличие от частной собственности выражалось только в том, что земля при отсутствии наследников держания не становилась выморочной, а переходила к прежнему лорду или его потомкам, даже самым отдаленным. Иной правовой статус был у недвижимости estate in fee tail, или у "заповедных земель". Эти земли могли переходить по наследству только кровным родственникам владельца, как правило, старшему сыну. Возможность создания заповедных прав на землю с ограничениями в отношении порядка наследования была предусмотрена статутом 1285 года о недвижимости почти во всех случаях создания семейной собственности, защищаемой "общим правом". На эту собственность не могли обращать взыскания кредиторы. Создатели статута стремились тем самым к тому, чтобы собственник не мог отчуждать или обременять свое имение в течение жизни в ущерб наследникам. Однако эти запреты очень скоро стали обходиться. Владелец недвижимости должен был только пройти через дорогостоящий фиктивный процесс, чтобы получить возможность обращаться с имением как с "простой собственностью".
Две другие формы свободного держания, применительно к объему владельческих прав, выражались в пожизненном владении (estate for life) и во владении на определенный срок (for years). Права на недвижимость for life могли устанавливаться не только на срок жизни лица, владеющего собственностью, но и на срок жизни третьего лица, например его жены. Эти права на землю были самыми древними из известных "общему праву". Держатель земли for life имел меньше прав, чем держатель fee simple, но его права были шире, чем у держателя for years, или арендатора земли. Он имел права не только на поверхность земли, но и как владелец (собственник) in fee simple на ее недра. Но подобно арендатору недвижимости на срок он отвечал за вред, причиненный земле.
Лицо, установившее на свою землю, недвижимость пожизненную собственность, не перестает быть собственником того же имущества. Ему принадлежит "выжидательная собственность" (remainder), которая дает ему право вступить в права собственника после того, как для другого лица прекратится пожизненная собственность.
Каким бы длительным не был срок аренды земли, средневековые юристы в течение столетий не признавали ее реальной собственностью (real property), т.е. восстанавливаемым с помощью реального иска правом. "Право справедливости" требовало в исключительных случаях возвращения незаконно удерживаемой арендованной земли на основании фикции, что арендное владение землей, хотя и не является в прямом смысле этого слова объектом реального иска, но может быть восстановлено специальным иском "об отнятии по суду" (action of ejectment). Аномальный характер арендных прав обозначался столь же аномальным понятием chattels real - движимая, реальная собственность.
Укажите время и причины появления траста. Каковы права и обязанности учредителя, доверительного собственника и бенефициара?●

Траст (от английского Trust, доверие) является, по сути самой популярной формой управления имуществом. В зарубежной практике под трастовыми подразумевают операции банков или финансовых институтов по управлению имуществом и выполнению иных услуг по поручению и в интересах клиента на правах доверенного лица.
1   2   3


написать администратору сайта