Главная страница
Навигация по странице:

  • 5. Право собственности 6. Общая собственность 7. Защита права собственности 1. Понятие «объект» права. Вещи

  • 2. Классификация вещей

  • 4. Природа и классификация вещных прав

  • 5. Право собственности

  • 6. Общая собственность

  • 7. Защита права собственности

  • Право. Тема Вещное право Основные вопросы Понятие объект права. Вещи


    Скачать 264.71 Kb.
    НазваниеТема Вещное право Основные вопросы Понятие объект права. Вещи
    АнкорПраво
    Дата24.04.2023
    Размер264.71 Kb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаTEMA_6._VESHCHNOE_PRAVO.pdf
    ТипДокументы
    #1085460

    Тема 6. Вещное право
    Основные вопросы:
    1. Понятие «объект» права. Вещи
    2. Классификация вещей
    3. Затраты
    4. Природа и классификация вещных прав
    5. Право собственности
    6. Общая собственность
    7. Защита права собственности
    1. Понятие «объект» права. Вещи
    Субъективные права находят свое оправдание в «интересе», т.е. сознательном стремлении носителя права по отношению к определенной сущности. Определенная принадлежащая внешнему миру сущность, на которую обращается интерес, признаваемый юридической нормой, образует
    «объект» права, которым могут являться как лицо, так и вещи как материальные и вследствие этого воспринимаемые чувствами (например, земельный участок, раб, рабочий скот), так и нематериальные и потому воспринимаемые только умом (например, трудовая деятельность человека или животного).
    Не все сущности внешнего мира, подпадающие под определение
    «вещи» (res), образуют объекты права, а только те, которые имеют имущественную ценность, т.е. те, которые человек в состоянии достичь и использовать в хозяйственных целях. Таким образом, понятие «вещи» как объекта права не совпадает с их понятием в естественно-природном смысле.
    2. Классификация вещей
    Вещи могли классифицироваться и внутренне подразделяться на самые разные категории в зависимости от только юридических критериев, юридических в сочетании с материальными, способов возникновения на них прав субъекта и т.д. Римское право знало несколько основных классификаций вещей:
    1) Главное деление вещей содержит два класса: одни подвержены божественному, другие – человеческому праву. Вещи, подверженные божественному праву, определялись по своему предназначению священным или религиозным целям (всего сообщества или индивидуального субъекта).
    Городские стены, ворота, предметы священные и служащие объектами
    поклонения, равно находящиеся в общем обладании народа. Гробницы являлись объектом индивидуального поклонения. Вещи, подверженные человеческому праву, определялись как служащие правовому обращению; в свою очередь они подразделялись на те, что служат только публичному обращению (господство и обладание народа, а употребление каждому индивиду), и те, что служат частному обладанию (и господство, и употребление индивидуально).
    2) Согласно Гаю, имущество образуется из собственно телесных
    (материальных) вещей и связанных с ними бестелесных (нематериальных) вещей или, точнее, имущественных прав. Телесные вещи – такие, которых можно коснуться: земля, человек, одежда, золото, животное и т.п.
    Бестелесные – такие, которые состоят только в праве и не имеют в собственном смысле материального выражения, но подразумевают осуществление некоторых действий в отношении предметов (узуфрукт, сервитут и т.д.).
    3) Не все вещи могут быть включены в имущество, почему различаются вещи в обороте и вещи, изъятые из оборота. Вещи в обороте – это такие вещи, которые могли принадлежать каждому и свободно отчуждались третьими лицами. Вещи, изъятые из оборота, не могли быть переданы в собственность других лиц или же вообще не могли быть объектом права собственности.Из оборота исключались, во-первых, все вещи божественного права (res divini iuris); предметы поклонения (гробницы, посвященные богам подземного мира); посвященные предметы (городские стены и ворота). Во-вторых, из имущественного оборота исключались некоторые вещи, относящиеся к человеческому праву (res humani iuris): по своей физической природе – воздух, речная вода, море, морские берега; принадлежащие государству или римскому народу (общественные дороги, бани, рынки, государственные земельные участки и рабы). Некоторые вещи могли быть изъяты из оборота по соображениям общественной целесообразности: яды, запрещенные книги, предметы неопределимой природы и предназначения.
    Вещи, находящиеся в обороте могли быть: манципируемыми и неманципируемыми; движимыми и недвижимыми; индивидуально- определенными и родовыми; заменимыми и незаменимыми; потребляемыми и непотребляемыми; делимыми и неделимыми; простыми, составными и собирательными; главными и побочными; плодоносящими и неплодоносящими.

    4) В зависимости от того, требовался или нет для приобретения вещи специальный акт манципации различались манципируемые (res mancipi) и неманципирцемые (res nec mancipi) вещи. Манципируемые вещи – это наиболее ценное имущество (земельные участки и недвижимость в городах, расположенных в Италии; рабы; тяглый и вьючный скот – быки, мулы, лошади, ослы), отчуждение которых осуществлялось в усложненной форме – в виде манципации. Остальное имущество (вещи) относились к разряду неманципируемого и могло отчуждаться без всяких формальностей путем простого вручения приобретателю.
    5) Вещи находящиеся в обороте делились на недвижимые и движимые.
    Недвижимые вещи – это почва и все, что к ней прикреплено. Движимые вещи – это все перемещаемые вещи (животные, рабы и т.д.). Среди движимых специально выделяется разновидность самодвижущихся вещей
    (человек, скот, птица), которые по собственной воле и за счет собственных усилий могут перемещаться с места на место. Это деление получило большое значение только в конце классического права в связи с отмиранием древнего обряда манципации.
    6) На основе критерия заменяемости вещи делились на родовые
    (заменимые) и индивидуально-определенные
    (незаменимые).
    Индивидуально-определенная вещь, в отличие от родовой, могла быть выделена из числа подобных ей вещей (например, конкретное строение, животное и т.д.). Родовая вещь может рассматриваться по весу, количеству и мере. Юридическое значение такого деления заключалось в том, что при гибели индивидуально-определенной вещи договор прекращался, т.к. должник уже не имел возможности передать другую такую же вещь. Гибель же вещи, определенной родовыми признаками (например, зерна), не прекращала обязательства, т.к. должник имел возможность поставить другую такую же вещь (т.е. иную партию зерна).
    7) Деление вещей на потребляемые и непотребляемые происходит из их социально-экономических свойств. Потребляемыми являются вещи, которые предназначены для того, чтобы их либо уничтожить после покупки, либо потратить (съестные припасы, деньги и т.д.). Непотребляемые вещи с естественно-правовой точки зрения постепенно разрушаются, но при этом долгое время сохраняют свое экономическое значение (например, рабы, машины, строения и т.д.). Это деление имеет значение для такого права на вещи как узуфрукт, а также для договора ссуды.

    8) Деление вещей на делимые и неделимые также происходит из их социально-экономических свойств. С этой точки зрения физическое деление некоторых вещей может привести к их уничтожению (например, раб, художественное произведение и т.д.). Делимыми являются такие вещи, которые после их физического разделения не теряют своего социально- экономического назначения (например, зерно, земельные участки и т.д.).
    Такое деление имеет особое значение в делах о общей собственности, обязательствах со множеством субъектов.
    9) На основе структурного критерия вещи делились на простые, составные и собирательные. Это деление также связано с их социально- экономической сущностью. Простые вещи – это такие вещи, части которых не обладают независимым существованием. Юрист Помпоний говорил, что простые вещи «охватываются единым духом» (животное, растение, бревно, камень). Составные вещи состоят из частей, которые легко отделимы друг от друга и сохраняют свою сущность, но при их выделении составная вещь исчезает. Помпоний говорил, что они «состоят из соприкасающихся вещей, т.е. многих соединенных одна с другой вещей» (здание, корабль, шкаф и т.д.). Наконец, римские юристы выделяли собирательные вещи, но изучение этого понятия приводит к выводу, что такой вещью они считали только стадо.
    10) Деление вещи на главные и побочные связано с тем, что две или более независимые вещи находятся в связи между собой, причем одна из них признается «главной вещью». Вещь может заключать в себе дополнения, которые всегда сохраняют свое отдельное качество, но функционально служат главной вещи: например, рама для картины, украшения мебели или дома и т.д. Это разделение важно потому, что если договор не содержит оговорки о побочных вещах, они не следуют за главной вещью.
    В большинстве своем хозяйственно полезные вещи подразделимы на некоторые части, каждая, из которых в физическом отношении составляет в свою очередь отдельный (или совокупность) предмет. Юридически часть вещи (pars) – это такой предмет, который теряет свое качество единой хозяйственной полезности, будучи отделенным от главной вещи: например, ключ от замка, пробка от бутылки (при этом: и ключ, и пробка сохраняют вполне предметную обособленность и даже могут представлять интерес использования, но уже другой, нежели первоначальный).
    Совершенно особое значение такие дополнения приобретают, когда главная вещь представляет функциональный комплекс: поместье, ферма,
    производственное предприятие. В этом особом случае дополнения квалифицируются как инструмент, статус которого может быть единым с вещью в целом, может отличаться – в зависимости в том числе от того, какое именно вещное право предполагается. Дополнения считаются частью вещи, если закреплены при ней постоянно. Если инструмент (или иное дополнение) зафиксирован при вещи на время (например, насос для откачки воды из-за необычного наводка), то он не считается принадлежностью основной вещи и ее общий статус на него не распространяется.
    11) В отношении доходности вещи делились на плодоносящие и неплодоносящие. Некоторые вещи полезны человеку не сами по себе, но в силу их способности приносить доход. Плоды возникают в ходе эксплуатации вещи и могут быть (1) натуральными или (2) гражданскими.
    Отличие плодов натуральных от гражданских в том, что первые порождаются самой субстанцией основной вещи (фрукты дерева, приплод животных), а вторые рождаются только вследствие особого общественного употребления (доходы от аренды, проценты с капитала). Права на плоды непосредственно вытекают из прав на вещь, однако могут быть отделены от них и даже подвергаться несколько иному режиму, чем для основной вещи
    (главная вещь находится в собственности, а плоды от нее переданы во владение или пользование).
    3. Затраты
    Затраты – это денежные расходы, произведенные в интересах вещи или в связи с ней. Затраты могут быть направлены на улучшение вещи (затраты на вещь), извлечение из вещи дохода (затраты на плоды). Кроме того, различаются необходимые затраты (имеющие целью сохранить вещь или ее способность давать доход), полезные (служащие улучшению вещи или увеличению ее способности давать доход), служащие удовольствию потребителя вещи.
    Производство собственником затрат является осуществлением ее права и не порождает юридических проблем. Однако если затраты осуществляет субъект, отличный от собственника, возникает проблема оценки того, в какой степени затраты должны быть отнесены на его счет, а в какой – на счет собственника. Римское право не выработало здесь общих правил, но каждый раз давало оценку отдельным случаям:
    1) если необходимые или полезные затраты произвел держатель вещи, не имевший право ею распоряжаться (например, кредитор-залогодержатель), расходы относились на счет собственника;

    2) если держатель вещи располагал правомерной возможностью ею пользоваться, то затраты на содержание вещи нес собственник, а затраты на получение плодов – держатель;
    3) если необходимые или полезные затраты совершало лицо, на чей счет они не относились, у него возникало право на возмещение.
    4. Природа и классификация вещных прав
    Частное право помимо упорядочивания личных и семейных отношений членов общества, организует и режим пользования материальными благами.
    Таким образом, наряду с правом лиц и семьи в составе частного права выделяется имущественное право. В свою очередь в составе имущественного права выделяется право лиц пользоваться и распоряжаться материальными объектами («вещные права») и признавать за ними права притязать на то, чтобы другие лица совершали определенные действия в их экономической выгоде («обязательственные права»).
    В обязательственных правоотношениях экономический результат достигается посредством признания правопорядком за носителем права
    («кредитором») полномочий притязать на то, что другой определенный субъект («должник») осуществит в его пользу деятельность имущественного характера. Поэтому такое притязание может иметь значение лишь по отношению к лицу, связанному обязательством (должник) и иск по отношению к должнику. В римском праве такой иск назывался actio in personam.
    Всякое вещное право представляет непосредственную юридическую связь лица с вещами, и все члены сообщества признают эту связь, ограничивая тем самым собственные притязания на тот же предмет. Отсюда, вещное право субъекта права означает, что все иные субъекты права обязаны воздерживаться или не вмешиваться в отношения к объекту такого права.
    Поэтому вещное право – по своему юридическому содержанию – имеет абсолютный характер; вещное право абсолютно в том смысле, что вытекающие из него требования адресуются безусловно и без исключения всем членам сообщества и представляют обособление прав индивида по поводу вещи относительно всех прочих сочленов. Соответствующий иск в защиту вещного права может быть предъявлен всякому, кто установит с вещью такую связь, которая будет нарушать данное право управомоченного лица. В римском праве такой иск назывался actio in rem.

    Фактическое содержание вещного права заключено в конкретных и вполне реальных но своим жизненным проявлениям формах господства над вещью. Причем далеко не обязательно, чтобы господствующий субъект извлекал из своего вещного права прямые и непосредственные (а нередко и вообще какие-либо определяемые) выгоды или блага материального характера из своих отношений с вещью. В этом смысле вещное право непрагматично и имеет безусловный характер.
    Проводя классификацию вещных прав следует отметить выдающееся значение среди них права собственности – единственного вещного права, объектом которого являлась вещь, принадлежащая исключительно носителю этого права. Все же прочие вещные права, помимо того, что их объектом является вещь, которая принадлежит другому лицу, сообщает своему носителю лишь некоторые определенно означенные полномочия, почему эти права на чужую вещь называют еще «ограниченные вещные права» или
    «парциальные». Среди прав на чужую вещь выделяются владение (различие между владением и собственностью стало проводиться в римском праве лишь на позднем этапе его развития); сервитут (право на пользование чужой вещью); залог, эмфитевзис, суперфиций (права на пользование и распоряжение чужой вещью).
    5. Право собственности
    Собственность (dominium) – это наиболее полное вещное право, которое наделяет своего носителя способностью по собственному усмотрению пользоваться своей вещью, потреблять ее плоды, а сверх того, дает ему власть распоряжаться ею так, как ему заблагорассудится, пресекая в отношении этой вещи вмешательство любого другого субъекта. Отсюда, в праве собственности выделяются два элемента «господство» (абсолютная, непосредственная и независимая всолютная, непосредственная и на назависимая лемента "ресахак ему заблагорассудится, пресекая в отношении этой вещи вмешательствласть над вещи) и «принадлежность» (объект собственности принадлежит носителю этого права полным и исключительным образом). Таким образом, собственность является исключительным абсолютным правом, защищаемым в отношении всех посредством применения вещного иска.
    Римское право определяло право собственности как полное господство над вещью. Содержание права собственности выражалось в возможности собственника одновременно: пользоваться вещью (ius utendi); распоряжаться
    вещью (ius abutendi); извлекать доходы от пользования и распоряжения вещью (ius fruendi). В римском праве действовало правило о том, что собственник имеет право делать со своей вещью все, что ему прямо не запрещено законом.
    Но право собственности не является безграничным. Собственник может делать с вещью (и из вещи) все, что правопорядок ему не запрещает. С древнейших времен римские законы установили ряд разумных ограничений права собственности как в отношении частных лиц, так и в общественных интересах. Например, в общественных интересах собственность может быть экспроприирована ввиду общественной пользы; собственник морского
    (речного) берега обязан представить проход, поддерживать в порядке берег и т.д. В частных интересах собственник обязан представить соседям некоторые легальные сервитуты.
    Характерной чертой права собственности является т.н. упругость, вследствие которой, если собственность обременена вещным правом (правом на чужую вещь – узуфрукт, сервитут и т.д.), по прекращении этого права она вновь расширяется и приобретает ту полноту, которую она имела прежде.
    Объектом права собственности может быть любая материальная вещь, движимая и недвижимая. В отношении недвижимой вещи существует проблема границ, на которые распространяется право собственности. На поверхности земли границы недвижимой собственности определялись с помощью акта священнодействия – limitatio (установление границ), которое заключалось в обнесении участка грунтовой полосой шириной в пять футов
    (позднее, изгородями, насыпями, канавами и т.д.). В отношении границы земельных недр и вышележащего атмосферного пространства считалось, что право собственности распространяется «до звезд и преисподней». Отсюда,
    «то, что выстроено на поверхности, разделяет юридическую судьбу почвы».
    В истории Рима понятие права собственности эволюционировало: в архаическом периоде существовала т.н. квиритская собственность, затем появились провинциальная собственность, преторская (бонитарная) собственность и перегринская собственность.
    Квиритская собственность являлась древнейшим видом собственности в Риме, распространялась она только на земли, рабов и скот в Италии. Ее признаки: 1) субъектом квиритской собственности мог быть только римский гражданин; 2) объектом квиритской собственности являлись только маниципируемые вещи; 3) собственность по праву квиритов могла быть
    приобретена лишь одним способом – путем манципации; 4) квиритская собственность была освобождена от налогов.
    По мере римских завоеваний за пределами Италии появилась провинциальная собственность. Считалось, что собственность на завоеванные земли принадлежит либо всему римскому народу (populus romanus), а с появлением императора – ему (princes). Те, кто получал эти земли, обладали лишь правом извлечения из них экономических выгод
    («пользоваться, потреблять плоды, иметь, владеть»), взамен чего они обязаны были платить налог. Постепенно эти земли стали передаваться по наследству, т.е. стали превращаться в частную собственность.
    Преторская (бонитарная) собственность получила такое название, потому что могла получить защиту у претора. Она появилась в связи с необходимостью обеспечить устойчивость гражданского оборота, а также защитить права не только римских граждан, но и иных лиц. Преторская собственность, в частности, возникла, когда маниципируемые вещи отчуждались без обязательной в таком случае манципации. По квиритскому праву подобная сделка могла быть признана недействительной, но такое положение подрывало устойчивость гражданского оборота и уже не соответствовало новым формам хозяйствования. В данном случае претор стал приходить на защиту ответчика, и если сделка была уже исполнена, претор предписывал судье отказать в иске. Перегринская собственность развивалась одновременно с преторской и выделяется в особый вид, т.к. перегрины имели особый статус, в частности обладали меньшим объемом прав, чем римляне.
    В связи с предоставлением перегринам статуса римских граждан различия между квиритской и всеми другими видами собственности начинает стираться. В конце III в. н.э. разделение собственности на квиторскую, провинциальную, бонитарную и перегринскую полностью исчезает.
    Способы приобретения права собственности делятся на первоначальные и производные. Первоначальные способы приобретения права собственности на вещь не вытекают из собственности на нее другого известного лица. Такими способами являются:
    1) оккупация, т.е. обращение в свою собственность никому не принадлежащих вещей (например, дикие звери; вещи, брошенные бывшим собственником, и т.д.);

    2) приобретение вещи по давности владения. Приобретательская давность – это приобретение права собственности на вещь в результате продолжительного добросовестного владения вещью. Первоначально сроки давности владения были установлены в 2 года для земельных участков и 1 год для остальных вещей. Позднее претор установил в отношении провинциальных земель срок давности соответственно 10 лет, если собственник и владелец жили в одной провинции, и 20 лет, если в разных;
    3) обнаружение клада – нахождение какой-либо ценной вещи (деньги, драгоценности и т.п.), спрятанной в незапамятные времена, почему ее собственника установить невозможно. В архаический период и эпоху республики клад принадлежал тому, кто являлся собственником земельного участка, на которой он был найден. С эпохи принципата половину клада получал нашедший, а другую половину – собственник земельного участка, где был найден клад.
    Производные способы приобретения права собственности основываются на праве прежнего собственника вещи. Таковыми способами являлись:
    1) передача вещи (традиция – «traditio»). Традиция – это передача вещи с намерением передать и право собственности на нее. Основанием традиции был договор (купля – продажа, дарение, мена и др.);
    2) спецификация, т.е. переработка вещей. В результате спецификации из одной (чужой) вещи создавалась новая вещь, которую переработчик мог обратить в свою собственность, предварительно возместив собственнику материалов их стоимость (например, из металла делался меч);
    3) соединение вещей заключалось в присоединении одной вещи к другой и превращении в ее составную часть. Например, при постройке дома лицо использовало несколько бревен, которые ему не принадлежали. В результате бревна стали составной частью дома. В таком случае собственник дома обязан был выплатить прежним собственникам бревен их двойную собственность;
    4) отказ по завещанию. Право собственности у наследника возникала с момента смерти завещателя;
    5) плоды и доходы от использования чужой собственности. Например, арендатор имел право на урожай с земли, которую он арендует у собственника;
    6) решение претора или суда.

    Право собственности на вещь утрачивалось вследствие: 1) дереликации, т.е. добровольного отказа лица от права собственности на вещь; 2) гибели вещи; 3) отчуждения вещи; 4) изъятия вещи у собственника
    (например, конфискация); 5) изъятия вещи из гражданского оборота.
    6. Общая собственность
    В зависимости от субъекта права собственность могла быть индивидуальной, или частной, когда лицом-обладателем было физическое лицо, обладающее соответствующим правовым требованиям статусом; могла быть публичной, или общественной, когда субъектом-обладателем было юридическое лицо – корпорация публичного права или государственная казна (находившаяся на особом положении); могла быть совместной, когда одна и та же вещь была предметом господства нескольких равноправных лиц. В последнем случае образовывался специальный подвид права – condominium, или общая собственность.
    В зависимости от объекта права (т.е. oт вещи, бывшей предметом собственнических отношений) собственность также могла быть общественной, или коллективной (когда распространялась на вещи, которые не могли быть по своей природе и общественному предназначению предметами индивидуального обладания) и могла быть частной (когда вещи по своей природе признавались возможными к индивидуальному обладанию).
    Совместное обладание правом собственности нескольких лиц на одну и ту же вещь (или вещи) римляне называли communio (товарищество): оно могло быть добровольной (например, в результате вклада в общество вещей нескольких компаньонов) или случайным (например, в случае наследования нескольких наследников). Древнейшей формой общей собственности был консорциум братьев при неразделенном наследстве. В квиритском праве господствовало представление о солидарности общей собственности не делимой на доли.
    По мере расширения территории Рима и развития средиземноморской торговли архаическое солидарное понятие общей собственности стало исчезать. Оформилась общая собственность на разделенную вещь с возникновением понятия доли: половина, три четверти и т.д. Речь идет, однако, об идеальных долях, а не о долях, материально выраженных в имуществе. В отличие от солидарного распоряжения древнего консорциума
    собственник мог распоряжаться только своей долей: если он ее продавал, покупатель входил в общность с другими собственниками.
    Средством защиты доли собственности была виндикация части вещи.
    Приобретение плодов происходило пропорционально доле в общем имуществе (как для естественных, так и для цивильных плодов, т.е. возмещения за пользование чужой вещью).
    Собственник мог сам совершать все действия, которые не превышали нормального пользования вещью; для действий, превышающих такое использование, было необходимо согласие всех остальных собственников. В римском праве никогда не существовал принцип большинства.
    В случае отказа одного собственника от своей доли действовало право приращения в отношении остальных собственников согласно соответствующим долям.
    Общность прекращалась в результате акта разделения. Долгое время он осуществлялся на основе иска о разделе имущества, введенного Законом XII таблиц. На рубеже IV и III вв. н.э. был принят Закон Лиция, в соответствии с которым раздел имущества происходил на основании решения судьи или арбитра.
    7. Защита права собственности
    Существовало несколько видов исков для защиты права собственности.
    Основным являлся виндикационный иск.
    Виндикационный иск – это иск собственника об истребовании вещи из чужого незаконного владения. Цель иска – возвращение вещи собственнику.
    Ответственность незаконных владельцев была разной. Добросовестный владелец отвечал только за сохранность вещи с момента предъявления иска.
    Поэтому он не обязан был возмещать собственнику те плоды и доходы, которые ему удавалось извлечь в период незаконного владения вещью. Более того, сам собственник был обязан возместить владельцу понесенные им расходы на содержание (сохранение) истребуемой вещи (на хранение, ремонт и т.д.).
    Недобросовестный владелец помимо возврата самой вещи обязан был также возместить собственнику стоимость плодов и доходов, которые он получил или должен был получить от владения вещью. Помимо этого он отвечал за гибель вещи даже и в том случае, если она произошла из-за его легкой небрежности.

    Негаторный иск использовался для защиты собственника в том случае, когда он хотя и не лишался возможности владеть своим имуществом, однако кто-либо создавал препятствия в осуществлении собственником своих прав.
    Например, лицо на своем участке незаконно возвело стену, в результате чего существенно затруднился доступ света на соседний дом. В такой ситуации собственник дома не был лишен возможности владеть своим имуществом и поэтому не мог предъявить виндикационный иск, однако, т.к. его права как собственника были нарушены, он вправе был преъявить негаторный иск.
    Если иск удовлетворялся, ответчик был обязан снести возведенную им стену.
    В случае, если земельные участки граничили друг с другом, могли использоваться дополнительные виды исков (об упорядочении границ, об удержании дождевой воды), а также средствами преторской защиты
    (интердикт о сборе плодов, гарантия на случай грозящего ущерба, интердикт об обрезке деревьев и т.д.).


    написать администратору сайта