Документ Microsoft Word (2). В научной и учебной литературе обычно выделяют следующие виды источников права
Скачать 70 Kb.
|
Вопрос 1.Понятие «правовая норма» является абстрактным, существующим в пространстве других абстрактных понятий типа «правило поведения». Формой существования правовых норм, так сказать, на «физических носителях» (глиняные таблички, бумага, компьютерные файлы,..) являются законы, указы, решения судов и другие источники права. Источники права — это акты органов государства, устанавливающие или санкционирующие (признающие) правовые нормы. В научной и учебной литературе обычно выделяют следующие виды источников права. Правовой обычай: исторически сложившееся путем многократного повторения правило поведения, санкционированное государством в качестве общеобязательного правила. Большинство древних юридических памятников представляют собой записанные правовые обычаи (например, древнеримские «Законы XII таблиц», древнерусская «Русская Правда»). Юридический прецедент: конкретное решение по определенному делу судебного или административного органа, которое становится обязательным при решении аналогичных дел в будущем. Нормативный акт: документ, принимаемый специально уполномоченным органом государства, который устанавливает, изменяет или отменяет правовые нормы. Отличается от правового обычая специальным механизмом принятия, формальной и структурной четкостью. Нормативный договор: двустороннее или многостороннее соглашение субъектов права, содержащее правовые нормы (например, международно-правовой договор или договор об образовании федерации или конфедерации). Обычно в конкретном государстве преобладает какой-то определенный вид источников права. Например, в древних государствах, когда еще не сложились специальные органы, уполномоченные разрабатывать и принимать нормативные акты, преобладающим видом являлся правовой обычай. Издание специальных документов, представлявших собой свод правовых обычаев, воспринималось современниками не как собственно создание правовых норм, а как чисто техническая операция, направленная на сохранение и систематизацию уже существующих правовых норм. Вопрос 2. Правовые системы различных государств (национальные правовые системы) могут иметь общие черты, которые позволяют условно объединить их в правовые семьи. Под правовой семьей следует понимать несколько родственных национальных правовых систем, которые характеризуются сходством определенных признаков (пути формирования и развития, общность источников права, принципов регулирования общественных отношений, отраслевой структуры права, сходство юридической терминологии, понятийного аппарата, взаимозаимствование основных институтов и правовых доктрин). В зависимости от вышеназванных признаков выделяют следующие основные правовые семьи: 1) романо-германская (семья континентального права); 2) англосаксонская (семья общего права); 3) религиозная (семья мусульманского и индусского права); 4) традиционная (семья обычного права). К романо-германской правовой семье относятся правовые системы большинства европейских государств: Италии, Франции, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Швейцарии и др. Современная правовая система России также может быть отнесена к романо-германской правовой семье. Основные признаки романо-германской правовой семьи: — единая иерархически построенная система источников писаного права, доминирующее место в которой занимают нормативные акты (законодательство); — главная роль законодателя в формировании права, создании общих юридических правил поведения; правоприменитель же (судья, административные органы и т. п.) призван лишь точно реализовать эти общие нормы в конкретных правоприменительных актах; — наличие писаных конституций, обладающих высшей юридической силой; — существенная роль подзаконных нормативных актов (постановлений правительства, регламентов, инструкций и др.); — деление системы права на отрасли; — признание правового обычая и юридического прецедента в качестве вспомогательных, дополнительных источников права; — приоритет прав человека и гражданина над обязанностями; — особое значение юридической доктрины (системы научных взглядов и концепций), объясняющей принципы построения и функционирования данной правовой семьи. К англосаксонской правовой семье относятся национально-правовые системы Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и др. Данная семья характеризуется следующими признаками: — основной источник права — судебный прецедент (правила поведения, сформулированные судьями в их решениях по конкретному делу и распространяющиеся на аналогичные дела); — в формировании права (правотворчестве) ведущая роль принадлежит суду, который в связи с этим занимает особое положение в системе государственных органов; — приоритет прав человека и гражданина над обязанностями, защита прав прежде всего в судебном порядке; — главенствующее значение процессуального (процедурного, доказательственного) права, которое во многом определяет право материальное; — отсутствие кодифицированных отраслей права; — сугубо прагматический, прикладной характер юридической доктрины. К семье религиозного права относятся правовые системы таких мусульманских стран, как Иран, Ирак, Пакистан, Судан и др., а также индусское право общин Индии, Сингапура, Бирмы, Малайзии и др. Среди признаков данной правовой семьи можно выделить следующие: — главный творец права — Бог, а не общество, не государство, поэтому юридические предписания даны раз и навсегда, в них нужно верить и строго соблюдать; — источник права — религиозно-нравственные нормы и ценности, содержащиеся, в частности, в Коране, Сунне, Иджме и распространяющиеся на мусульман; и соответственно в Шастрах, Ведах, законах Ману и т. д. и действующих в отношении индусов; — весьма тесное переплетение юридических положений с религиозными, философскими и моральными постулатами, а также с местными обычаями, образующими в своей совокупности единые правила поведения; — особое место в системе источников права трудов ученых-юри- стов, конкретизирующих и толкующих первоисточники и лежащие в их основе конкретные решения; — вторичное значение нормативных правовых актов (законодательства); — непризнание судебной практики источником права; — приоритет обязанностей, а не прав человека (в отличие от романо-германской и англосаксонской правовых семей). К семье традиционного права относятся правовые системы Мадагаскара, ряда стран Африки и Дальнего Востока. Признаками данной правовой семьи являются следующие: — доминирующее место в системе источников права обычаев и традиций, имеющих, как правило, неписаный характер и передаваемых из поколения в поколение; — обычаи и традиции — синтез юридических, моральных, мифических предписаний, сложившихся естественным путем и признанных государствами; — регулирование отношений в первую очередь групп или сообществ, а не отдельных индивидов; — вторичное значение нормативных актов (писаных законов); — непризнание судебной практики (юридического прецедента) источником права; — приоритет идеи примирения для восстановления согласия в общине и обеспечения ее сплоченности, которой должна руководствоваться судебная власть; — незначительность роли юридической доктрины в юридической жизни данных обществ; — архаичность многих ее обычаев и традиций. Таким образом, правовые семьи неоднородны. В каждой из перечисленных семей имеются свои отличительные особенности, одновременно неизбежно присутствуют и черты, присущие любому праву и любой правовой системе. Вместе с тем необходимо понимать, что объединение национальных правовых систем в семьи весьма условно. Задание 2. Отношения в современном обществе имеют различные формы внешнего выражения. Они могут быть моральными, политическими, национальными, религиозными, в том числе и правовыми. Каждое общественное отношение представляет собой сложное и многогранное явление, которое может включать различные элементы общественных интересов и потребностей. Одни из них охватываются правовым регулированием, а другие — нет. Так, в семейной жизни юридическую форму приобретают, как правило, материальные взаимосвязи — отношения же людей к религии, к самому себе находятся вне сферы правового регулирования. Поэтому не все общественные отношения могут приобретать юридическую форму. Когда же дело касается мыслей и чувств, не отражающих их действия, говорить об их юридической природе вообще нельзя. Правоотношение — это такое общественное отношение, в котором стороны связаны между собой взаимными юридическими правами и обязанностями, охраняемыми государством. Правоотношение является средством перевода общих установленных правовых норм (объективного права) в конкретные (субъективные) права и обязанности участников общественных отношений. Признаки правоотношений:1. Правоотношение представляет собой такую форму фактического общественного отношения, которая складывается на основе правовых норм. В процессе жизнедеятельности люди вступают друг с другом в различные отношения. Это трудовые, семейные, имущественные отношения, отношения дружбы, любви, отношения, связанные с членством в общественной организации и другие. Однако не все жизненные отношения, как известно, регулируются с помощью норм права. Многие из них регламентируются нормами морали, нормами общественных организаций, обычаями. Форму правоотношений приобретают только те отношения, которые регулируются правовыми нормами. В чем же конкретно проявляется взаимосвязь норм права и правоотношений? В нормах права содержатся общие (безличные) юридические права и обязанности людей — типовые образцы тех общественных отношений, которых люди могут или должны придерживаться в соответствии с правовыми предписаниями. Они реализуются тогда, когда определенные лица выполняют требования правовых норм, то есть вступают в правоотношения. Стороны правоотношений наделяются конкретными юридическими правами и обязанностями, в общей форме закрепленными в нормах права: их поведение строится в соответствии с данными правами и обязанностями. Следовательно, посредством правоотношений требования правовых норм воплощаются в жизнь. 2. Участники правоотношений наделяются взаимными юридическими правами и обязанностями. Если один субъект правоотношения наделен правом, то на другого возлагается юридическая обязанность. Так, по договору купли-продажи покупатель имеет право требовать от продавца вещь надлежащего качества, а продавец обязан в соответствии с законом выполнить его требования. 3. Правоотношения имеют сознательно-волевой характер. В отличие от экономических отношений, которые складываются объективно, вне зависимости от воли отдельного индивида, правоотношения всегда носят индивидуально-волевой характер. Сознательно-волевое содержание правоотношений имеет два взаимосвязанных аспекта. С одной стороны, они возникают на основе правовых норм, которые являются продуктом сознательно-волевой деятельности людей (правотворческих органов). С другой стороны, участники правоотношений реализуют предусмотренные нормами права и обязанности также посредством своих волевых, сознательных действий. 4. Правоотношения гарантируются государством и охраняются в необходимых случаях его принудительной силой. Государство создает необходимые экономические, социальные и другие условия для полной реализации правовых норм. Если же нарушается мера свободы правомочных или обязанных лиц, вступивших в правоотношение, государство принимает принудительные меры к их обеспечению. 2. Структура правоотношений: субъекты, объекты, содержание.Структуру правоотношения образуют субъект, объект и содержание правоотношения. Субъекты правоотношений – это индивиды, организации, государство в целом. Индивиды – граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, лица, имеющие двойное гражданство. Организации – государственные органы и юридические лица. Государственные органы осуществляют какую-либо управленческую деятельность, имеют властные полномочия, что выражается в праве издавать государственно-правовые акты (нормативные и индивидуальные), а также в возможности материальными, организационными и принудительными средствами обеспечивать их соблюдение и исполнение. Юридическое лицо – это признанная государством в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени. Государство в целомвступает во многие виды правоотношений:1) международно-правовые – с другими государствами; 2) государственно-правовые – с субъектами федерации (республиками, краями, областями) по поводу заключения договоров; от имени государства осуществляется прием в российское гражданство, присвоение почетного звания, награждение; 3) гражданско-правовые – по поводу использования федеральной государственной собственности, присвоения бесхозного имущества; в уголовно-правовые – при применении мер наказания и др. Чтобы быть субъектом права, надо обладать правосубъектностъю, – т. е. быть правоспособным, дееспособным и деликтоспособным. Рассмотрим эти признаки субъекта правоотношений более подробно:Правоспособность – это закрепленная в законодательстве способность субъекта иметь юридические права и нести юридические обязанности. Дееспособность – это способность субъекта самостоятельно, своими осознанными действиями осуществлять юридические права и обязанности. У государства как субъекта права и организаций правоспособность и дееспособность возникают одновременно в момент их образования. А дееспособность индивидов возникает постепенно и зависит от нескольких факторов:1) дееспособность зависит от возраста правоспособного субъекта; 2) на дееспособность оказывает влияние состояние здоровья. Душевная болезнь (слабоумие, шизофрения) может стать причиной признания судом лица недееспособным или ограниченно дееспособным; 3) близкое родство субъектов также может ограничить дееспособность (заключение брака, нахождение на государственной службе в одном учреждении, если между родственниками существуют отношения подчиненности). 4) фактором, влияющим на объем дееспособности, является законопослушность субъектов. Лицо, совершившее преступление, при отбытии наказания в местах лишения свободы не в состоянии реализовать ряд гражданских, политических и других прав и обязанностей, составляющих его правоспособность; 5) религиозные убеждения позволяют отказаться от осуществления ряда прав и обязанностей, которыми обладают граждане государства, в частности, служить в армии или в других государственных органах, где необходимо пользоваться оружием, применять насилие в отношении других людей. Наличие дееспособности также означает наличие деликтоспособности. Деликтоспособностъ – это способность лица нести юридическую ответственность. Деликтоспособностъ зависит от некоторых факторов (достижение возраста юридической ответственности, состояние дееспособности, обстоятельств, влияющих на степень ответственности). Коллективные субъекты, участвующие в области частноправовых отношений, обладают качествами юридического лица. Объект правоотношения – это то, на что направлены права и обязанности субъектов правоотношений, по поводу чего они вступают в юридические связи. Объектами могут быть:– материальные блага (вещи, имущество); – нематериальные блага (жизнь, здоровье, право на личную и семейную тайну); – предметы духовного творчества (произведение искусства, изобретение). Содержание правоотношения составляют субъективные права и обязанности сторон. Субъективное право – это предоставляемая и охраняемая государством возможность (свобода) субъекта по своему усмотрению удовлетворять те интересы, которые предусмотрены объективным правом. Юридическая обязанность – это предусмотренная законодательством и охраняемая государством необходимость должного поведения участника правового отношения. Правоотношения, а значит и субъективные права и обязанности, являющиеся их содержанием, возникают, функционируют, изменяются, прекращают свое существование под влиянием определенных условий. Эти условия в теории обозначают понятием «юридический факт». |