Главная страница
Навигация по странице:

  • 4. Ответственность за нарушение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств

  • за нарушение обязательств

  • 5. Способы обеспечения исполнения обязательств.

  • Способы обеспечения исполнения обязательств

  • Неустойка. Неустойкой

  • Классификация неустойки может быть произведена по различным основаниям. 1 классификация.

  • Сторонами залогового правоотношения

  • классификации залога

  • Обращение взыскания на заложенное имущество

  • Порядок обращения взыскания на заложенное имущество

  • Обращение взыскания не движимое имущество

  • Принципал

  • 6. Прекращение обязательств. Обязательства прекращаются

  • Практический материал для закрепления полученных знаний Задача 1.

  • Вопросы: Допускается ли одностороннее изменение условий договоровВправе ли банк в одностороннем порядке изменять условия договора Задача 2.

  • Гражданское право. 1. Общие положения об обязательствах


    Скачать 0.7 Mb.
    Название1. Общие положения об обязательствах
    Дата09.12.2022
    Размер0.7 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаГражданское право.doc
    ТипЭкзаменационные вопросы
    #836835
    страница2 из 10
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

    Досрочное исполнение обязательства допускается, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа. Однако досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства (ст. 315 Гражданского кодекса РФ). Например, по договору поставки скоропортящихся продуктов покупатель не ожидая досрочного исполнения договора не договорился с контрагентом о предоставлении холодильного оборудования для хранения продуктов, что влечет недопустимость для поставщика досрочной поставки.

    Обязательство должно быть исполнено в определенном месте. Если место исполнения не определено законом, иными правовыми актами или договором, не явствует из обычаев делового оборота или существа обязательства, исполнение должно быть произведено:

    - по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество - в месте нахождения имущества;

    - по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;

    - по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество - в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;

    - по денежному обязательству - в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника - в новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения;

    - по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо - в месте его нахождения (ст. 316 Гражданского кодекса РФ).

     

    Способы исполнения обязательства также должны быть указаны в договоре. Так, по общему правилу обязательство должно быть исполнено в целом. Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства. В денежном обязательстве исполнение должно быть выражено в рублях. Однако может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, «специальных правах заимствования» и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

     

    4. Ответственность за нарушение обязательств.

     

    Ответственность за нарушение обязательств – гражданско-правовая ответственность, состоящая в применении к нарушителю обязательств имущественных санкций в пользу потерпевшего, направленных на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего.

    К ответственности за нарушение обязательств применяются общие нормы, регулирующие гражданско-правовую ответственность, а именно основания, условия, размер и т.д.

    Виды ответственности могут быть классифицированы в зависимости от вида обязательства, за нарушение которого наступает ответственность:

    - на договорную, основанием которой является нарушение договора, и;

    - внедоговорную, не связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением нарушителем договора (например, при причинении вреда жизни или здоровью).

     

    В обязательствах со множественностью лиц ответственность за нарушение обязательства делится на:

    - солидарную;

    - долевую;

    - субсидиарную.

     

    В качестве санкций за нарушение обязательств наиболее часто применяются следующие способы защиты прав:

    1) Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

    2) Взыскание неустойки. 

    3) По денежным обязательствам взыскание процентов а пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (ст. 395 Гражданского кодекса РФ).

    4) И другие способы.

     

    5. Способы обеспечения исполнения обязательств.

     

    Исполнение обязательств может обеспечиваться:

            неустойкой;

            залогом;

            удержанием имущества должника;

            поручительством;

            банковской гарантией;

            задатком;

            и другими способами, предусмотренными законом или договором (ст. 329 Гражданского кодекса РФ).

     

    Способы обеспечения исполнения обязательств представляют собой обязательства, взаимосвязанные и взаимозависимые от основных обязательств, которые проявляются в следующем.

    1) Прекращение основного обязательства влечет прекращение способа обеспечения его исполнения.

    2) Недействительность основного обязательства влечет недействительность обеспечивающего его обязательства.

    Исключения могут быть предусмотрены законом. В частности, банковская гарантия является особым способом обеспечения исполнения обязательства, не связанным с основным. Банковская гарантия не прекращается с прекращением основного обязательства и не признается недействительной в случае недействительности основного обязательства.

    3) При уступке права требования к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение основного обязательства.

     

    Неустойка.

    Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (ст. 330 Гражданского кодекса РФ).

    В отличие от взыскания убытков, причинение и размер которых должен быть доказан в суде, по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

    Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Оно может быть включено в основной договор. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

    В соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Причем основанием для применения статьи 333 Гражданского кодекса РФ может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. Не могут быть признаны основаниями для снижения неустойки такие обстоятельства как тяжелое финансовое положение должника, задержка перечисления на его расчетный счет денежных средств покупателями продукции, отказом поручителя от уплаты истцу суммы истребуемого долга и т.д.. Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации дан в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 июля 1997 г. N 17[1].

     

    Классификация неустойки может быть произведена по различным основаниям.

    1 классификация. В зависимости от способа определения различают пени и штраф. Пени определяется в процентном соотношении к сумме неисполненного или просроченного исполнением обязательства за каждый период просрочки (например, за каждый день). Штраф исчисляется в виде твердой суммы.

    2 классификация. В зависимости от основания возникновения права на неустойку различают законную и договорную. Законная неустойка предусматривается законодательством, договорная – соглашением сторон. При этом кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд  в соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса РФ вправе уменьшить неустойку.

    3 классификация. В зависимости от соотношения с убытками можно выделить четыре виды неустойки (ст. 394 Гражданского кодекса РФ):

    -       зачетная (неустойка, при которой убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой);

    -       исключительная (неустойка, при которой убытки не взыскиваются, допускается взыскание только неустойки);

    -       штрафная (неустойка, при которой убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки);

    -       альтернативная (неустойка, при которой по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки).

     

    Залог.

    В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом (п. 1 ст. 334 Гражданского кодекса РФ). У залогодержателя не возникает права собственности на заложенное имущество. Залогодержатель приобретает лишь преимущественное перед другими кредиторами право на удовлетворение своих требований из заложенного имущества. Исключение составляют кредиторы по обязательствам из причинения вреда, авторы по авторским договорам и работники с требованиями к работодателю о выплате заработной платы, выходных пособий (ст. 64 Гражданского кодекса РФ).

    Наряду с нормами Гражданского кодекса РФ к договору о залоге применяется Закон РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-I «О залоге"[2] в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ», Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»[3] и другие нормативные правовые акты.

    Предметом залога является:

    имущество, в том числе вещи (движимые и недвижимые) и имущественные права (требования), за исключением:

    - имущества, изъятого из оборота;

    - требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;

    -  и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.

     

    Предмет залога не может быть определен как «денежные средства, находящиеся на банковском счете».

    Сторонами залогового правоотношения выступают залогодатель и залогодержатель. Залогодатель – это лицо, предоставившее имущество в залог. Залогодержатель – это лицо, принявшее имущество в залог. В качестве залогодателя может выступать как сам должник, так и третье лицо.  Залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения. Недвижимые вещи могут быть переданы в залог субъектом права хозяйственного ведения лишь с согласия собственника.

    В качестве залогодержателя выступает кредитор по основному обязательству.

    Один и тот же предмет залога может быть передан нескольким залогодержателям по различным основаниям. Если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей. Последующий залог допускается, если он не запрещен предшествующими договорами о залоге. Залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю сведения обо всех существующих залогах данного имущества и отвечает за убытки, причиненные залогодержателям невыполнением этой обязанности (ст. 342 Гражданского кодекса РФ).

    Основаниями возникновения залога являются:

    - договор;

    - закон при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге.

     

    Содержание договора о залоге включает в себя следующие существенные условия:

    - предмет залога и его оценка;

    - существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом;

    - указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.

     

    Отсутствие указанных условий влечет признание договора незаключенным.

    Форма договора. Договор залога требует соблюдения определенной формы. Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме. Договор об ипотеке должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации сделок с соответствующим имуществом. В некоторых случаях договор о залоге может быть оформлен с помощью ценных бумаг. Так, например, в соответствии со ст. 13 Федерального закона  от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» права залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по договору об ипотеке могут быть удостоверены закладной. Закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей следующие права ее законного владельца:

    - право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой, без представления других доказательств существования этого обязательства;

    - право залога на имущество, обремененное ипотекой.

     

    Существуют различные классификации залога, в частности:

    в зависимости от того, у какой из сторон остается предмет залога различают:

         залог без передачи имущества залогодержателю. Заложенное имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором.

    Предмет залога может быть оставлен у залогодателя с наложением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог).

         залог с передачей имущества залогодержателю (заклад). Так, при залоге имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, она передается залогодержателю либо в депозит нотариуса, если договором не предусмотрено иное.

     

    В зависимости от предмета залога выделяют:

    -       ипотеку – залог недвижимости;

    -       залог имущественных прав;

    -       залог товаров в обороте.

     

    В соответствии со ст. 357 Гражданского кодекса РФ залогом товаров в обороте признается залог товаров с оставлением их у залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге.

    С целью контроля залогодержателя за наличием товаров залогодатель обязан вести книгу записи залогов, в которую вносятся записи об условиях залога товаров и обо всех операциях, влекущих изменение состава или натуральной формы заложенных товаров, включая их переработку, на день последней операции. При нарушении залогодателем условий залога товаров в обороте залогодержатель вправе путем наложения на заложенные товары своих знаков и печатей приостановить операции с ними до устранения нарушения.

    В качестве особого вида залога законодательством выделен залог вещей в ломбарде. Согласно ст. 358 Гражданского кодекса РФ принятие от граждан в залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления, в обеспечение краткосрочных кредитов может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности специализированными организациями - ломбардами.

    Договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом залогового билета. Закладываемые вещи передаются ломбарду. Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами.

    В случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард вправе на основании исполнительной надписи нотариуса по истечении льготного месячного срока продать это имущество.

    Обращение взыскания на заложенное имущество возможно в случае

         неисполнения;

         или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает.

     

    В обращении взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.

    Порядок обращения взыскания на заложенное имущество может быть судебным и без обращения в суд.

    Обращение взыскания на недвижимое имущество по общему правилу осуществляется только по решению суда.

    Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного недвижимого имущества без обращения в суд допускается на основании:

         нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя с залогодателем;

         заключенного после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога (в частности, по истечении срока возврата долга).

     

    Обращение взыскания не движимое имущество производится по решению суда, если иное не предусмотрено соглашением залогодателя с залогодержателем. Такой договор может быть заключен в простой письменной форме.

    В некоторых случаях обращение взыскания на предмет залога возможно исключительно по решению суда независимо от того, какое имущество выступает в качестве предмета залога (движимое или недвижимое). Взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда в случаях, когда:

    1) для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение другого лица или органа;

    2) предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;

    3) залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно (п. 3 ст. 349  Гражданского кодекса РФ).

     

    Удержание. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено (ст. 359 Гражданского кодекса РФ). Например, в соответствии со ст. 712 Гражданского кодекса РФ при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену по договору подряда, подрядчик имеет право на удержание результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм.

    Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.

     

    Поручительство. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (ст. 361 Гражданского кодекса РФ).

    Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства. Отметка о принятии поручительства, сделанная кредитором на письменном документе, составленном должником и поручителем, может свидетельствовать о соблюдении письменной формы сделки поручительства[4].

    Обеспечительная функция поручительства проявляется в том, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.  Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства (ст. 363 Гражданского кодекса РФ).

         

    Банковская гарантия. Банковская гарантия является сравнительно новым институтом гражданского права.В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 Гражданского кодекса РФ).

    Субъектами правоотношения, возникающего из банковской гарантии, являются:

    Гарант - банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант), которые дают по просьбе другого лица письменное обязательство уплатить кредитору последнего денежную сумму в соответствии с условиями банковской гарантии.

    Принципал – лицо, по просьбе которого гарант выдает банковскую гарантию, за что принципа уплачивают гаранту вознаграждение.

    Бенефициар – кредитор принципала, который получает от гаранта письменное обязательство уплатить в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении письменного требования о ее уплате.

    Банковская гарантия представляет собой одностороннюю сделку, которая совершается гарантом. Для возникновения гарантийного обязательства не требуется извещения гаранта о принятии бенефициаром гарантии, если иное прямо не предусмотрено в тексте гарантийного обязательства.

     

    Признаки банковской гарантии:

    - Безотзывность банковской гарантии. Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное.

    - Непередаваемость прав по банковской гарантии. Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное.

    - Возмездность. За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает вознаграждение.

    - Независимость банковской гарантии.  Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство. Так, гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены гаранту по окончании определенного в гарантии срока. Гарант должен немедленно уведомить бенефициара об отказе удовлетворить его требование. Если гаранту до удовлетворения требования бенефициара стало известно, что основное обязательство, обеспеченное банковской гарантией, полностью или в соответствующей части уже исполнено, прекратилось по иным основаниям либо недействительно, он должен немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу. Полученное гарантом после такого уведомления повторное требование бенефициара подлежит удовлетворению гарантом (ст. 376 Гражданского кодекса РФ).

     

    Банковская гарантия не прекращается при прекращении основного обязательства.  Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается:

    1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;

    2) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;

    3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту;

    4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств (ст. 378 Гражданского кодекса РФ).

     

    Этот перечень оснований является исчерпывающим.

    Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии дан в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 января 1998 г. N 27[5].

     

    Задаток. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст. 380 Гражданского кодекса РФ).

    Исходя из определения задатка,  можно выделить три функции, которые выполняет задаток:

    -       платежная (в качестве задатка выплачивается определенная денежная сумма);

    -       доказательственная (задатком подтверждается заключение основного договора);

    -       обеспечительная.

     

    Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме.

    Задаток влечет неблагоприятные последствия для той стороны основного обязательства, которая не исполнит обязательство надлежащим образом. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

    Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное (ст. 381 Гражданского кодекса РФ).

     

    6. Прекращение обязательств.

     

    Обязательства прекращаются в силу определенных юридических фактов, которые делятся на сделки, т.е. совершаемые по воле участников обязательства и основания, не являющиеся сделками и прекращающие обязательство независимо от достижения цели обязательства. Указанные основания перечислены в главе 26 Гражданского кодекса РФ. К ним, в частности, относятся:

     

    1. Сделки, прекращающие обязательства:

         надлежащее исполнение. Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части (ст. 408 Гражданского кодекса РФ);

         отступное. По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.). Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются сторонами (ст. 409 Гражданского кодекса РФ);

         зачет встречного требования. Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны. (ст. 410 –412 Гражданского кодекса РФ). Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований дан в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 декабря 2001 г. N 65[6];

         новация. Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация) (ст. 414 Гражданского кодекса РФ);

         прощение долга. Обязательство прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора (ст. 415 Гражданского кодекса РФ);

     

    2. Основания прекращения обязательств, не являющиеся сделками:

         совпадение должника и кредитора в одном лице (ст. 413 Гражданского кодекса РФ). Например, после смерти наследодателя наследник, являвшийся кредитор наследодателя, стал одновременно должником;

         невозможность исполнения.  Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. В случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванной виновными действиями кредитора, последний не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству (ст. 416 Гражданского кодекса РФ);

         принятие специального акта государственного органа. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. (ст. 417 Гражданского кодекса РФ);

         смерть гражданина, участвовавшего в обязательстве личного характера. Обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. Обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью кредитора. (ст. 418 Гражданского кодекса РФ);

         ликвидация юридического лица. Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо, например, по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др. (ст. 419 Гражданского кодекса РФ).

    Перечень оснований прекращения обязательств не является исчерпывающим. Нормативными правовыми актами или договором могут быть предусмотрены и другие основания. Так, в соответствии с п. 3 ст. 425 Гражданского кодекса РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

     

    Практический материал для закрепления полученных знаний

     

    Задача 1.

    Малое предприятие «Вариан» обратилось к коммерческому банку с иском об обратном взыскании суммы процентов за пользование кредитом, списанных со счета предприятия банком.

    Между истцом и ответчиком заключен кредитный договор, условия которого устанавливали размер процентов, уплачиваемых банку за пользование кредитом. Возможность одностороннего изменения условий в договоре не предусматривалась. Банк в одностороннем порядке увеличил размер процентов и списал со счета истца плату за кредит в повышенном размере.

     

    Вопросы:

    Допускается ли одностороннее изменение условий договоров?

    Вправе ли банк в одностороннем порядке изменять условия договора?

     

    Задача 2.

    Кредитор обратился в арбитражный суд с иском к поручителю о возврате займа, уплате процентов за пользованием им и пеней.

    Как следует из материалов дела, договором поручительства предусмотрена ответственность поручителя за возврат должником суммы займа и процентов за пользование им в размере, определенном договором займа.

    В установленный срок заемщик свои обязательства не исполнил, в связи с чем кредитор обратился к поручителю с требованием об их исполнении. После отказа поручителя от исполнения обязательства кредитор предъявил к нему иск.

    Арбитражный суд исковые требования удовлетворил полностью. Поручитель подал апелляционную жалобу, в которой просил решение в части взыскания с него пеней отменить, поскольку по договору поручительства он не гарантировал уплату за должника неустойки.

    В отзыве на жалобу кредитор просил оставить решение без изменения, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 363 Гражданского кодекса РФ поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. В рассматриваемом договоре нет прямой оговорки об исключении ответственности в форме неустойки. В связи с этим кредитор полагал, что условие договора об ответственности за возврат долга и процентов следует рассматривать как определяющее содержание обязательства, за которое отвечает поручитель, а не как условие об ограничении его ответственности.

     

    Вопросы:

    В каком размере поручитель несет ответственность по обязательствам должника?

    Ограничена ли ответственность поручителя в вышеназванном договоре?

    Правильное ли решения вынес арбитражный суд?

     

    Задача 3.

    Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании 490 млн. рублей долга и 30 млн. рублей пени за просрочку платежа.

    Ответчик заявил ходатайство о применении судом статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с тяжелым финансовым положением общества, задержкой перечисления на его расчетный счет денежных средств покупателями продукции, отказом поручителя от уплаты истцу суммы истребуемого долга.

    Арбитражный суд, изучив документы, подтверждающие доводы ответчика, размер пени по указанным основаниям уменьшил на 30 процентов.

     

    Вопросы:

    Подлежит ли применению ст. 333 Гражданского кодекса РФ к возникшим правоотношениям?

    Какое решение должен вынести суд?

     

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


    написать администратору сайта