жигулин. Общие положения о наследовании 6 1 Понятие наследования 6
Скачать 225.49 Kb.
|
СодержаниеВведение 3 Глава 1. Общие положения о наследовании 6 1.1 Понятие наследования 6 1.2 Субъекты наследственных правоотношений 11 1.3 Правовое регулирование 17 Глава 2. Наследование по завещанию 20 2.1 Общие положения о наследовании по завещанию 20 2.2 Завещательные распоряжения 23 Заключение 26 Список использованной литературы 29 ВведениеКак правовой институт наследование уходит своими корнями в далекое прошлое и имеет богатую историю развития и становления. С появлением частной собственности стал возникать вопрос о судьбе имущества умершего собственника. Отношения в ходе эволюции общества играли важную роль и легли в основу законодательного регулирования возможности перехода имущества умершего собственника к его родственникам, исходя из степени родства или иных родственных отношений. Необходимость законодательного регулирования процесса перехода прав на наследство и оформления наследства предопределена естественным положением вещей, установившим, что самыми близкими людьми являются, как правило, его родственники и другие члены его семьи. Многие видят главную цель жизни в сохранении семейных отношений, рождении и обеспечении будущего детей. Следовательно, стремление передать потомству не только духовные, но и материальные ценности является вполне естественным стремлением людей, важным жизненным стимулом. Хочет этого кто-то или нет, но хотя бы раз в жизни практически каждому приходится иметь дело с вопросами наследственного права. Это может иметь место при принятии и оформлении наследства или при подготовке к передаче личного имущества родственникам или другим лицам. В системе российского гражданского права наследственное право традиционно занимает важное место. В некотором смысле это синтез почти всех областей гражданского права. Предметом наследования, в первую очередь, является совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых являлся умерший при жизни. Право на наследование является одним из основных прав гражданина, закрепленных в Конституции Российской Федерации. Это не просто формальная часть правового статуса человека и гражданина, а реальное право физических лиц, так как оно непосредственно связано с частной собственностью. Каждый член общества имеет гарантированную законодательством Российской Федерации возможность жить и работать, зная, что после его смерти все ценности, приобретенные им при жизни, перейдут по его воле, а при отсутствии волеизъявлений по завещанию, согласно положениям закона, - своим родственникам. Лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, в соответствии с выработанными в обществе правовыми и нравственными устоями наследство должно в какой-то части достаться лицам, которые не могут быть выгодны самому наследодателю (необходимы наследники). В современном наследственном праве наследование по закону поставлено на второе место после наследования по завещанию. Актуальность исследования вопросов, связанных с наследованием по завещанию, определяется тем, что, по-прежнему, гражданами по различным причинам не используются право завещать свое имущество, либо осуществляется распоряжение на случай смерти лишь в отношении части имущества. По мере установления, расширения и укрепления в нашей стране института частной собственности и совершенствования законодательства о наследовании государство почти выведено из числа возможных наследников, а круг физических лиц - возможных наследников значительно расширился. В собственности граждан находятся широкий спектр различных активов. Поэтому вопросы наследования из категории абстрактных переходят в категорию практических, если не насущных. А принятие и введение в действие с 1 марта 2002 года части третьей ГК РФ, содержащей раздел V «Наследственное право» предопределило новые подходы к исследованию института наследования по закону в РФ, что еще раз подтверждает актуальность и своевременность написания курсовой работы. Цель курсовой работы - освещение и анализ процедуры приобретения и оформления наследства по завещанию. Для достижения цели работы поставлены следующие задачи: 1. указать общие положения о наследовании; 2. охарактеризовать наследование по завещанию. Объектом курсовой работы являются общественные отношения, возникающие при наследовании по завещанию. Предметом курсовой работы являются нормы права, регулирующие порядок приобретения и оформления наследства в Российской Федерации. Глава 1. Общие положения о наследовании1.1 Понятие наследованияНаследственное право является одним из древнейших правовых институтов, упоминания о котором можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и других источниках. История возникновения и развития наследственного права непосредственно в России делится на несколько периодов: 1) период Древней Руси 2) период феодализма 3) дореволюционный период 4) период советского наследственного права 5) современный период. У русского народа первобытный строй (минуя рабовладельческий) сменился не феодальный только в IX веке. В результате этого было образовано государство - Древняя Русь. В странах Востока и в большинстве государств Европы к X веку уже было разработано уголовное и гражданское законодательство, то у русского народа до этого времени господствовало обычное право. Только в IX веке, на территории Киевской Руси появляется письменный сборник феодального права - «Русская правда», где основания наследственного права имели следующие признаки: наследовали только члены семьи; воля завещателя подчинялась этому порядку; наследодатель не мог завещать своё имущество сторонним лицам; если нет членов семьи, то наследство переходило председателю общественной власти. Согласно «Русской правде» наследование могло иметь место «по завещанию», а также «по закону». Наследование «по закону» имело место, если не было завещания. При наследовании «по закону» наследниками первой очереди были сыновья умершего. Наследство делилось между ними поровну. Круг наследников по завещанию ограничивался детьми и пережившим супругом. Внебрачные дети и дети от рабов не имели права наследования.[2, с.34] Далее история внесла свои коррективы в развитие наследственного права на Руси. Киевская Русь разделилась, на двенадцать самостоятельных земель и теперь на каждой земле были свои законы. Источник русского дореволюционного наследственного права - это ч. 1 тома Х Свода законов Российской Империи, который был издан в 1832-1833 гг. Наше дореволюционное законодательство не рассматривало наследственное имущество как целое. В этом его особенность. Оно подразделялось на два самостоятельных наследственных раздела, каждый из которых имел с особый порядок преемства. Родовое имущество могло переходить исключительно к наследникам «по закону». Для остального же имущества существовал общий порядок перехода наследства. Законодательство Российской империи рассматривало наследство как «совокупность прав и обязанностей», оставшихся после умершего лица. И в этом смысле закон возлагал на наследников полную ответственность по долгам наследодателя, не ограничивая их стоимостью полученного наследства. Исключения допускались только в случае совершения наследодателем преступления, причинившего материальный ущерб другому лицу, а также при наличии бессрочных договорных обязательств, принятых при жизни наследодателя. В таких случаях наследники отвечали перед всеми кредиторами наследодателя в пределах не более стоимости полученного ими наследства. Советское государство в области наследственного права сазу же приступило к преобразованиям. Экономическая основа общества старого строя должна была быть дезорганизована. 27 апреля 1918 г. был издан декрет ВДИК «Об отмене наследования». Он отменял право наследования буржуазной собственности. Теперь, после смерти владельца, он стал государственным. В целях предупреждения массовых беспорядков, согласно закону, супруга и близкие родственники умершего (по нисходящей, восходящей, братья и сестры) в случае их инвалидности и невозможности получения со стороны прожиточного минимума получали содержание от государственных органов от имущество, оставшееся после смерти их родственника. [4, с.24] Некоторые авторы (Я. Бранденбургский, А. Приградов-Кудрин) приводили это в пример решительного отказа новой власти от института наследования, в том числе и от института наследования трудовой собственности. Другие авторы (П. Орловский, М. Рейхель) не отрицали, что ст. 9 вышеприведенного декрета допускала наследование трудовой собственности. Однако само наследование по этому декрету рассматривалось этими исследователями не как форма преемства имущественных прав, а как частноправовая форма социального обеспечения. После окончания гражданской войны важнейшей задачей нового государства стало восстановление разрушенного народного хозяйства. Ленин писал: «Военный коммунизм» был навязан войной и разрухой. Она не была и не могла быть политикой, отвечающей экономическим задачам пролетариата. Это была временная мера». В январе 1923 г. был введен в действие Гражданский кодекс РСФСР, утверждённый 4 сессией ВЦИК. Это первый гражданский кодекс РСФСР. Он сразу же после создания стал образцом для подготовки гражданских кодексов других союзных республик. Регулированию наследственных отношений ГК РСФСР посвятил там специальный раздел (ст. 416 - 435). Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая) был введен в действие с 1 января 1995 г. Но в части наследственного права применялись раздел УН Гражданского кодекса РСФСР, утвержденный Законом РСФСР еще в 1964 году, а также Основы гражданского законодательства Союза ССР и Республик (в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РСФСР). С 1 марта 2002 г. введена в действие часть третья Гражданского кодекса РФ, содержащая раздел «Наследственное право». Достоинство нового Кодекса в том, что его нормы значительно дополняют и конкретизируют положения прежнего законодательства. В новом Гражданском кодексе закреплен тезис об универсальности наследственного правопреемства, который был выдвинут юристами в Древнем Риме. Первый раз здесь дано законодательное определение такого понятия как «наследство», также существенным следует признать уточнение о том, что «не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью». [6, с.34] Очень важным моментом для охраны интересов наследодателя является сохранение тайны завещания. Статья 1123 обязывает нотариуса, а также любое другое удостоверяющее завещание лицо, не разглашать до открытия наследства сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае же нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда. Теперь введен институт закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ), то есть до смерти завещателя никто (даже нотариус) не сможет ознакомиться с содержанием завещания. В третьей части ГК РФ по-новому расписаны отношения, которые возникаю в связи с составлением распоряжения правами на вклады в банках. Теперь ГК РФ установил общий правовой режим для наследования прав на денежные средства в банках. Они уже не исключаются из состава наследственной массы (ст. 1128). Очень важным изменением, на мой взгляд, является то, что в действующем ГК РФ закреплено, что завещательный отказ должен быть прописан в завещании. Еще серьезным нововведением является расширение круга наследников «по закону» до восьмой степени родства. Сильному реформированию подвергся институт обязательной доли, который изначально был призван охранять имущественные интересы членов семьи умершего. Нововведением следует считать и то, что теперь определяется срок для предъявления кредиторами своих претензий к принявшим наследство наследникам. Кстати, новые нормы о принятии наследства ужесточают ответственность по долгам умершего, но при этом сохраняется правило: размер ответственности наследника не должно быть больше стоимости перешедшего к нему по наследству имущества. [8, с.34] 1.2 Субъекты наследственных правоотношенийПри определении субъектов наследственных правоотношений четких позиций нет. Так, по Г. С. Лиманскому, субъектами наследственных правоотношений являются, с одной стороны, наследник или наследники, выступающие в качестве одного лица, порождающие множество лиц, а все остальные лица, с другой стороны. И. Б. Рябцева настаивает на том, что субъектами наследственных правоотношений являются только наследники определенного наследодателя, воспользовавшегося правом на принятие наследства. В то же время отметим позицию О. Н. Мананникова, согласно которой иные субъекты гражданского права, с которыми вступает в отношения единственная сторона наследственных правоотношений - наследник (а их круг ограничивается нотариусом и государственными и муниципальными органы) не могут быть отнесены к стороне наследственных правоотношений, так как наследник не вступает с ними в имущественно-стоимостные отношения по поводу предмета наследования - наследства. Нотариус вступает с наследником в правовые отношения, регулируемые другим институтом права - нотариатом. А органы государственной и муниципальной власти взаимодействуют с наследником в рамках административно-правовых отношений. [10, с.94] Е. А. Суханов отмечает, что субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники. А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, т.к. «покойники субъектами правоотношений быть не могут». На наш взгляд, наследодатель является основной формой наследственного права, поскольку его имущество, права и обязанности переходят к наследникам. Однако мы поддерживаем позицию тех авторов, которые не могут согласиться с тем, что наследодатель является субъектом наследственных правоотношений, поскольку со смертью гражданина прекращается его дееспособность, а значит, он не может быть субъектом каких-либо правоотношений. [12, с.44] Наследодателем признается любое физическое лицо или гражданин, объявленный умершим решением суда. Это может быть как ребенок, родившийся живым, но умерший спустя какое-то время, так и человек преклонного возраста. При этом требуется, чтобы у умершего было имущество, которое может переходить по наследству, так как при отсутствии наследства наследование не возникает. [14, с.94] Необходимо отметить, что в юридической литературе существует позиция, согласно которой вступление в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, не порождает у него права завещать свое имущество. Аргументируя свою точку зрения, П. С. Никитюк ссылается на два обстоятельства. Первое заключается в том, что понятия «гражданская дееспособность и «завещательная деятельность как способность создавать права и обязанности на случай своей смерти для других» не являются тождественными. Второе обстоятельство заключается в том, что вступление в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, не порождает у него права избирать и быть избранным, не изменяет его правосубъектности. Нам представляется верной позиция Л. Ю. Грудцыной по этому вопросу, которая утверждает, что подобные обстоятельства не являются состоятельными, т.к. основываются на неверном, казуистическом толковании закона. Во-первых, гражданская дееспособность включает в себя и право завещать; во-вторых, нормы других отраслей права не могут являться критерием в данном случае. Недееспособные и частично дееспособные лица не могут составлять завещания. После их смерти возможно только наследование по закону. Утрата завещателем дееспособности после составления завещания не влияет на силу последнего. [15, с.33] При жизни гражданина имеются лишь его потенциальные наследники, т.е. лица, обладающие наследственной правоспособностью. Наследственная правоспособность - способность со стороны наследника принять наследство. Каждый потенциальный наследник обладает способностью наследовать, которая возникает, как и гражданская правоспособность в целом, с момента рождения и прекращается смертью гражданина. Потенциальными наследниками по закону являются родственники до пятой степени родства, усыновленные и их потомки, и усыновители и их родственники, переживший супруг, нетрудоспособные иждивенцы, отчим (мачеха) и пасынок (падчерица) наследодателя. Завещатель же сам устанавливает своих потенциальных наследников. [1, с.34] Как правило, каждый гражданин знает своих потенциальных наследодателей и наследников, хотя никто точно не знает, является ли он потенциальным наследником своего отца, например, потому что завещание может нарушить естественный порядок наследования и потенциальный наследник может быть юридически лишен наследственной правоспособности и статуса потенциального наследника конкретного потенциального наследодателя, а другое лицо, наоборот, может приобрести такой статус. В некоторых случаях завещание является единственным юридическим фактом, порождающим наследственную правоспособность и статус потенциального наследника конкретного гражданина, что относится к юридическому лицу, публичному образованию, иностранному государству и международной организации. [3, с.34] Наследственной правоспособностью обладают органы местного самоуправления, города федерального значения, Российская Федерация, которые могут наследовать по закону выморочное имущество. В ст. 1116 ГК РФ называет все категории лиц и образований, которые вообще могут являться наследниками. Субъектами наследственного правопреемства являются физические и юридические лица, которые призываются к наследованию, законодатель называет их наследниками. Под физическими лицами следует понимать не только граждан РФ, но и иностранцев, а также лиц без гражданства, которые призываются к наследованию по завещанию и/или по закону при условии, что находились в живых в день открытия на наследства. Это правило применяется с учетом положений п. 2 ст. 1114 ГК РФ о коммориентах, которые были известны еще Древнему Риму. [5, с.13] При этом законодатель четко разделяет их на две группы в зависимости от основания призвания к наследованию. Как подчеркивает Г. С. Лиманский, только граждане и Российская Федерация принадлежат к двум группам наследников одновременно. Принимая во внимание это обстоятельство, автор отмечает, что первые выступают наиболее распространенной категорией правопреемников. Кроме того, согласно ст. 1166 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, так называемые насцитурусы. Несмотря на свою длительную историю, эта правовая ситуация оценивается юристами по-разному. Так, некоторые авторы полагают, что в этом случае законодатель признает право ребенка на наследование с момента его зачатия и, следовательно, правоспособность также возникает с момента зачатия. Однако эту позицию поддерживают далеко не все авторы. Большая группа ученых все же придерживается мнения, что «предшествующее отделению от матери зародышное состояние человека, эвентуально, не есть безразличное для цивильного права. Если за беременностью последует рождение младенца живым, тогда и предшествующее состояние окажется для вопросов права не безразличным», т.е. ребенок приобретает право на наследство. [7, с.11] Таким образом, признавая насцитуруса наследником, законодатель имеет в виду, что право на наследование возникнет у него в случае рождения живым. При этом возникшее право будет действовать с обратной силой. Гражданским Кодексом РФ определены как лица, которые могут быть наследниками, так и граждане, которые не имеют права на получение наследства (недостойные наследники). [9, с.34] Необходимо отметить, что наиболее распространенным основанием, по которым один из наследников просит признать другого наследника недостойным, является совершение противоправных действий в отношении наследодателя либо наследника, либо в связи с уклонением наследника от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя. Из буквального толкования положения п. 1 ст. 1117 ГК РФ следует, что противоправное действие лица, против которого учинен иск, должно носить умышленный характер; совершение таких умышленных действий обусловлено исключительно намерением призваться к наследованию (самому или другому лицу) либо увеличить долю в наследстве (свою либо другого лица). Анализ судебной практики показывает, что для признания лица недостойным наследником достаточным является факт совершения умышленного противоправного действия против наследодателя, при этом, мотив совершения такого действия, не является значимым. Так, решением Орджоникидзевского суда г. Перми Ж. (супруга наследодателя) признана недостойным наследником по иску С. (сестра наследодателя). Из материалов дела следует, что приговором суда Ж. признана виновной в совершении умышленного противоправного деяния в отношении наследодателя (угроза убийством, нанесение побоев, вымогательство, организация убийства и руководство его исполнением). Данным приговором установлено, что целью организации Ж. убийства мужа явились личные неприязненные отношения, возникшие между ними на почве раздела квартиры, в которой они оба проживали. Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из доказанности факта совершения Ж. умышленных противоправных действий, направленных против наследодателя, которые способствовали призванию ее к наследованию. Поэтому суд исходил из того, что не обязательно при совершении противоправных умышленных действий в отношении наследника лицо должно осознавать, что они приведут (или могут привести) к открытию наследства в связи со смертью. Достаточным для признания лица недостойным наследником является сам результат таких действий, т.е. наличие причинно-следственной связи между деяниями и последствиями (смерть наследодателя). Как правило, в удовлетворении исковых требований о признании недостойным наследником по иным основаниям (совершение противоправных действий в отношении других наследников, злостное уклонение от выполнения обязанностей по отношению к наследодателю) суды отказывают. 1.3 Правовое регулированиеНаследственное правоотношение является регулятивным, так как возникает из правомерных действий субъектов, а также имущественным, поскольку интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет перехода к нему наследственного имущества. Однако вопрос о том, следует ли считать это правоотношение абсолютным или относительным, решается в науке неоднозначно. По мнению некоторых ученых, наследственные отношения являются абсолютными и возникают в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми его окружающими. [11, с.11] Другие выделяют в его структуре отдельные этапы, по мере прохождения которых данное правоотношение становится либо абсолютным, либо относительным правоотношением. Так, О. С. Иоффе и Ю. К. Толстой указывают на наличие в структуре наследственного правоотношения двух стадий. Первая из них определяется периодом от открытия наследства, в момент которого у наследника возникает право на его принятие и длится до принятия наследства. Вторая стадия наступает с момента принятия наследником наследства. П. С. Никитюк выделяет не два, а три этапа в структуре наследственных отношений. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не создает для них права распоряжаться наследством до появления остальных наследников или истечения срока, установленного для принятия наследства. Но и после этого момента наследственные правоотношения не всегда прекращаются, поскольку в отношении ряда объектов наследники активно узакониваются лишь в результате решений компетентных судебных органов о подтверждении законности их наследования. В связи с этим автор предлагает разделить наследственное правоотношение на следующие стадии. Первая стадия, возникающая с момента открытия наследства и развивающаяся до принятия его одним из наследников. Вторая стадия, возникающая с момента принятия наследства одним наследником и продолжающаяся до принятия наследства всеми наследниками при разновременности принятия наследства несколькими наследниками. И, наконец, третья стадия, заключающаяся в правовом оформлении наследства. Г. С. Лиманский отмечает, что наследственное правоотношение относится к правоотношениям с простой структурой, поскольку наследник (наследники) наделяются только правами в отношении всех посторонних лиц, на которых возлагаются обязанности не препятствовать ему в их осуществлении. В связи с этим автор выделяет внешние наследственные правоотношения, связывающие наследника (наследников) с иными лицами, носящие абсолютный характер, и внутренние наследственные правоотношения, связывающие наследников между собой, носящие относительный характер. Предметом наследственного правоотношения, т. е. тем, из которого оно возникает, считается наследство, относящееся к такому объекту гражданского права, как имущество. К наследству относятся только вещи, имущественные права и иное имущество, в том числе имущественные обязательства, по которым наследники несут ответственность в размере стоимости полученного наследства. Содержанием наследственного правоотношения являются имущественные права и обязанности наследников, перешедшие к ним от наследодателя. Однако, как отмечает И. Б. Рябцева, данные права и обязанности имеют одну особенность, которая заключается в том, что до момента оформления наследственных прав наследникам нельзя осуществить унаследованные ими права на законном основании, а кредиторам до этого момента нельзя получить исполнения. Условно, содержанием наследственного правоотношения можно назвать право наследников на наследство (точнее, на все наследственное имущество в совокупности, включающее в себя вещи, иное имущество, имущественные права и обязанности), доля в котором (в большинстве случаев) не может быть точно определена до момента оформления наследственных прав. Итак, подводя итог, отметим, что наследственное правоотношение понимается нами как единое общественное отношение, урегулированное нормами наследственного права и опосредующее переход наследственного имущества от наследодателя и к наследникам в порядке универсального правопреемства, имеющее абсолютный характер, содержанием которого является право наследников на наследство и корреспондирующая ему обязанность неопределенного круга лиц не нарушать данное право. Субъектами наследственного правоотношения признаются, с одной стороны, наследник или наследники, выступающие как одно лицо, порождая множественность лиц, и все иные лица, с другой стороны. [13, с.34] Наследники разделяются на две группы в зависимости от двух главных оснований призвания к наследованию - по завещанию или закону, причем наполнение этих групп обуславливается исключительно интересами правопорядка, поскольку в некоторых странах в отличие от правил российского наследственного права наследниками по закону могут быть юридические лица и иные публично-правовые образования (помимо государства). Глава 2. Наследование по завещанию2.1 Общие положения о наследовании по завещаниюЗавещание - это односторонняя сделка, единственная возможность распорядиться своим имуществом на случай смерти. Вступление в действие завещания начинается с момента открытия наследства, который наступает после смерти наследодателя. Выражение воли завещателя, непосредственно связанной с его личностью и отражается в завещании. Согласно ст. 1118 ГК РФ завещатель на момент составления завещания должен обладать дееспособностью в полном объеме и совершать составление данного документа лично. Не допустимо, составление завещания через представителя и выражение в одном завещании воли сразу нескольких граждан. Составленное таким образом завещание признается не действительным. Завещание составляется исходя из личных убеждений и намерений завещателя, который вправе (ст. 1119 ГК РФ): завещать имущество любым лицам, лишить одного, нескольких или даже все наследников по закону права наследства, самостоятельно определять доли наследников, включать в завещание любые распоряжения, отменять и изменять совершенное завещание. Единственным ограничением свободы волеизъявления, выраженного в завещании, является обязательная доля в наследстве описанная в ст. 1149 ГК РФ. Имущество, которым может распорядиться человек в завещании, не ограничено законодательными рамками (ст. 1120 ГК РФ), то есть под данную категорию может подпадать любое имущество гражданина, вплоть до того, которое он может приобрести в будущем. Порядок наследования по завещанию предусматривает возможность передать имущество, составив одно или несколько завещаний, которые не будут противоречить друг другу, а будут содержать указания по распоряжению разными долями или частями такого имущества. Форма и порядок совершения завещания. Завещание составляется только в письменной форме и в обязательном порядке удостоверяется нотариусом. Не соблюдение данного правила влечет за собой недействительность завещания. Завещание пишется собственноручно или нотариусом со слов завещателя. Порядок наследования по завещанию допускает использование при составлении документа каких-либо технических средств, например, компьютера, пишущей машинки и др. В обязательном порядке на завещании указывается место и дата его удостоверения. К нотариально заверенным завещаниям приравниваются (ст. 1127 ГК РФ): [2, с.34] завещания лиц, которые находятся в местах лишения свободы граждан (при условии удостоверения их начальником мест лишения свободы); завещания граждан, которые находятся во время плаванья на судах (удостоверенные капитаном такого судна); завещания военнослужащих и работающих в воинских частях гражданских лиц, членов семей военнослужащих и членов семей гражданских лиц, находящихся в воинских частях (удостоверяются командиром воинской части); завещания граждан, находящихся на лечении в госпиталях и больницах, а так же в других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах инвалидов и престарелых (удостоверяется главврачем или директором учреждения); завещания граждан, которые находятся в арктических и других подобных разведочных экспедициях (удостоверяются начальником экспедиции). Завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному, подписывается завещателем в присутствии удостоверяющего такое завещание лица и одного свидетеля, который, так же подписывают завещание. Помимо выше перечисленных случаев приравнивания завещания к нотариально удостоверенному существует еще несколько случаев, когда нотариус может быть заменен на другое лицо. Так, например, на средства гражданина, помещенные на вклад в банке, распространяется правило ст. 1128 ГК РФ, которое гласит о том, что завещание на вклад, может быть удостоверено служащим банка, имеющим права принимать к исполнению распоряжения клиента, касательно его средств на счете. Помимо этого, завещатель, находящийся в положении, которое явно угрожает его жизни, и не имеющий возможности, в силу сложившихся обстоятельств, совершить завещание, согласно со ст. 1124-1128 ГК РФ, может выразить свою волю на распоряжение имуществом, составив завещание в простой письменной форме (ст. 1129 ГК РФ). Данное завещание должно быть составлено в присутствии двух свидетелей. Устранение угрозы для жизни обязывает завещателя в течение месяца, совершить завещание в любой другой форме, предусмотренной законодательством, иначе оно утратит силу. В ст. 1131 ГК РФ сказано, что признать недействительным завещание можно в судебном порядке, при наличии нарушений положений ГК РФ, которые влекут за собой недействительность завещания или без судебного признания на основании ничтожности завещания. Признание недействительности завещания в судебном порядке, осуществляется по иску лица, права которого нарушены данным завещанием. В некоторых случаях, завещание может быть признано не действительным только в некоторых частях, что не сделает его полностью недействительным. 2.2 Завещательные распоряженияЗавещательное распоряжение - это равнозначный по юридической силе вариант завещания касающийся размещенных в банке (или в другом кредитно-финансовом учреждении) денежных средств. Денежные средства относительно которых оформлено завещательное распоряжение являются частью наследства. Денежные средства, находящиеся во вкладах или на счетах в банке, могут быть завещаны либо как любое другое имущество оформлением завещания, либо посредством завещательного распоряжения. [10, с.34] Составляя завещательное распоряжение по вкладу, завещатель имеет право указать доли каждого, если денежные средства завещаются нескольким наследникам. Завещатель, по аналогии с подназначением наследника при составлении завещания, может указать другое лицо, кому денежные средства должны быть выданы, если наследник, которому денежные средства завещаны, не будет наследовать. Завещатель вправе распорядиться условиями выдачи вклада. После исполнения завещательного распоряжения завещатель вправе в любое время изменить или аннулировать завещательное распоряжение. При этом наследодатель не ограничен в своих правах распоряжаться денежными средствами, на которые выдан завещательный приказ при жизни. Поскольку средства являются частью наследственного имущества, здесь действует законодательная норма обязательного участия в наследственном имуществе. При совершении завещательного распоряжения в банке наследодатель при наличии среди его родственников обязательных наследников должен учитывать право таких наследников на обязательную долю в наследстве. Составляется завещательное распоряжение в письменной форме в том банке, в котором размещены завещаемые денежные средства. Для оформления завещательного распоряжения по вкладу завещателю нужно предъявить в банке паспорт. Завещательное распоряжение подписывается завещателем и удостоверяется служащим банка, один экземпляр выдается завещателю, другой остается в банке. Завещательное распоряжение может быть составлено на денежные средства, размещенные на всех счетах завещателя в данном банке. Право завещателя оформить распоряжение на любое количество наследников. Если завещатель не укажет размер долей наследников, то денежные средства будут наследоваться ими в равных долях. Завещательные распоряжения оформляются в банках (в других кредитных организациях) бесплатно. Отмена, изменение, исполнение завещания В любое время завещатель вправе изменить или отменить сделанное им завещание. Для этого ему необходимо составить новое завещание. Завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное завещание полностью или в части, в которой оно противоречит завещанию, составленному позднее. Завещатель может отменить завещание путем подачи заявления в нотариальную контору - в местный исполнительный орган власти. Гражданин вправе включить в завещание такие распоряжения как «завещательный отказ» и «завещательное возложение». Завещательный отказ - это распоряжение, которым завещатель возлагает на одного или нескольких наследников исполнение какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, так называемых отказополучателей. Завещательный отказ может быть возложен не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону. В последнем случае содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Завещательное возложение - это возложение на одного или нескольких наследников обязанности совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. ГК РФ в качестве завещательного возложения специально выделил обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, осуществлять за ними необходимый уход и надзор (ст. 1139 ГК). Завещательный отказ и завещательное возложение обременяют не самого наследника, а его долю в наследстве. Это означает, что если наследник, доля которого обременена завещательным отказом или завещательным возложением, по каким-либо причинам не примет наследство, соответствующие обязанности переходят к наследнику (наследникам), который получит долю отпавшего наследника (ст. 1140 ГК). Исполнение завещания возлагается на назначенных в завещании наследников. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, местом открытия наследства - последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, - место нахождения; имущества или его основной части. [12, с.34] Завещатель может поручить исполнить завещание не являющемуся наследником лицу, указанному в завещании (исполнителю завещания). В этом случае требуется согласие исполнителя, выраженное им в надписи на самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию, исполнитель завещания имеет право совершать все действия, необходимые для исполнения завещания. По исполнении завещания его исполнитель обязан представить наследникам по их требованию отчет. ЗаключениеСуществует наследование двух видов: по завещанию и по закону. Первый вариант: наследование по завещанию. Наследодатель может самостоятельно при жизни определить в завещании равные доли наследников. Если в завещании отсутствует определение долей наследников или указание на то, какие конкретно права и имущество передается наследникам, то в соответствии с п. 1 ст. 1122 доли всех наследников являются равными. Существует обязательная доля в наследстве. Это касается несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя независимо от содержания завещания - они наследуют не менее половины доли, которая приходилась бы каждому из них при наследовании по закону. Второй вариант: наследование по закону. Наследование по закону производится в соответствии с установленной законом очередностью, в случае, когда наследодатель не оставил завещания. Наследники одной очереди наследуют в равных долях. Если возникают разногласия, то наилучший способ - разрешить их путем переговоров. Наследники могут заключить соглашение о разделе наследства, в котором они обговаривают, что конкретно получит каждый из наследников. Наследование по закону предполагает наличие определенной очереди наследования, напрямую зависящей от степени родства по отношению к наследодателю. Таким образом, наследники, например, четвертой очереди могут получить свою долю наследства, только если будут отсутствовать или откажутся от наследства три предыдущие очереди. Наследование по завещанию устраняет необходимость распределения наследства в порядке очередности наследников, так как, является прямой волей наследодателя. В отличие от наследования по закону, наследование по завещанию предусматривает передачу наследства любому лицу, даже не находящемуся в родстве с наследодателем, а так же наследство может быть завещано государству, юридическим лицам, государственным и муниципальным образованиям. Завещатель имеет право включать в завещание распоряжения: о завещательном возложении; о завещательном отказе; об исполнении завещания душеприказчиком. Завещатель не обязан сообщать, кому бы то ни было: о составлении завещания; о содержании завещания; об изменении завещания. Важной особенностью наследования по завещанию является его нотариальное удостоверение. На сегодняшний день существует множество правил нотариального удостоверения завещания: закрытое завещание, пишется и подписывается наследодателем собственноручно; открытое завещание пишется собственноручно завещателем или с его слов нотариусом; Завещание, записанное нотариусом, в обязательном порядке от начала и до конца прочитывается завещателем. В случае невозможности таких действий, завещание зачитывается нотариусом, о чем должна иметься соответствующая запись. В завещании указывается причины, в силу которых завещатель не может собственноручно подписать завещание и ФИО, место жительства гражданина, который подписал завещание по просьбе завещателя. Завещание на распоряжение денежными средствами, находящимися в банке подписывается наследодателем только лично. Завещание может составляться в присутствии свидетеля. В некоторых случаях присутствие свидетеля при составлении и удостоверении завещания необходимо в силу закона, а в некоторых это может быть воля завещателя. Завещание, составляемое в присутствии свидетеля, подписывается им и в него заносятся данные о свидетеле: ФИО, место жительства, данные документа удостоверяющего личность. Вступить в права наследования по завещанию необходимо не позднее 6 месяцев с момента смерти наследодателя. Для чего необходимо обратиться в нотариальную контору со следующим пакетом документов: Паспорт, удостоверяющий личность наследника; Оригинал завещания; Свидетельство о смерти наследодателя; Справка с места жительства умершего; Окончательным этапом принятия наследства, является оформление его в соответствующих органах. После получения свидетельства о праве наследования, недвижимое имущество должно быть оформлено в управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Зарегистрировать право на транспортное средство можно в территориальных органах ГИБДД. Право на долю в уставном капитале регистрируется в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы. Список использованной литературы1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. 3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (от 11 февраля 2013 г. № 8-ФЗ) // СЗ РФ. - 2019. - № 49. - Ст. 4552. 4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 // Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 10. Ст. 357. Научная литература 5. Абраменков М.С. Наследование по завещанию в РФ и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект // Наследственное право. М.: Юрист, 2019. № 4. С. 36-43. 6. Андреева Н.В. Наследование по завещанию // Вестник юридического института. № 4 (13). Уфа: Изд-во Чуваш. ун-та. 2019. С. 81-87. 7. Блинков О.Е. Наследование по завещанию денежных средств и иного имущества в банках // Наследственное право. 2020. С. 9-14. 8. Блинков О.Е. Наследование имущества на счетах в банках // Банковское право. 2019 № 5. С. 2-4. 9. Блинков О.Е. Наследование отдельных видов имущества в государствах - участниках Содружества Независимых Государств и стран Балтии // Бюллетень нотариальной практики. 2018. № 6С. 14-20. 10. Борзенко Б.А. Закрытое завещание. Проблемы правового регулирования и практика // Закон: Октябрь. 2020. С. 27-33. 11. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. -М.: Изд. Дом «Территория будущего», 2019. 12. Гражданское право в 3 т. : учебник для вузов / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - М. : Проспект, 2018. Т. 2. 13. Гришаев, С. П. Наследственное право: учеб. пособие / С. П. Гришаев. - М. : Юристъ, 2019. 14. Дударев А.В., Хамидуллина А.А. Международные аспекты реализации права на наследование имущества // Наследственное право.2019. № 4. С. 43-46 15. Егоров А.Г. Проблемы наследования по российскому законодательству. 2019. |