Главная страница

ОТВЕТЫ ГОС АЛАНКИН. Основные теории происхождения права


Скачать 476.63 Kb.
НазваниеОсновные теории происхождения права
Дата14.01.2023
Размер476.63 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаОТВЕТЫ ГОС АЛАНКИН.docx
ТипДокументы
#886496
страница8 из 47
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   47

Причины толкования норм права

Объективные причины — это причины, которые нельзя устранить и которые не могут быть поставлены в вину законодателю:


абстрактный характер норм права. Однако абстрактные правовые нормы применяются к конкретным ситуациям. Поэтому норму права нужно растолковать и понять, охватывается ли се содержанием и объемом регулируемая ситуация, т. е. норму «привязать» к конкретной ситуации.

усложнение жизни и возникновение ситуаций, которые приобрели новые признаки, не известные на момент принятия нормы права.

уяснение воли законодателя, которая может меняться с течением времени.;

уяснение связей между нормами права. Дело в том, что нормы права действуют во взаимосвязи. Чтобы понять истинный смысл одной, надо отыскать несколько других, с которыми она связана, поскольку они могут работать только вместе.

уяснение любой формы речи, которая имеет определенную автономность от мысли. Нормы права выражаются посредством слов, предложений, формулировок. Для того чтобы понять их смысл и значение, логические связи между ними, необходимо проделать немалую мыслительную работу.

уяснение специальных терминов («оферта», «акцепт»), юридических конструкций («состав преступления», «состав правоотношения»,. порой необходимо «дешифровать» нормативный текст, который написан с учетом требований юридической техники. Для этого нужны специальные знания;

использование оценочных понятий, имеющих открытое содержание, или, иначе, неточных, неопределенных понятий.

Субъективные причины есть результат упущений субъектов правотворчества, и при внимательном отношении к делу создания нормативных актов они вполне могли быть устранены:

неумелое применение правил правотворческой техники (содержательных, логических, структурных, языковых);плохая редакция текста нормативного акта;отсутствие предвидения обстоятельств, при которых норма права будет применяться;отсутствие изменений в нормативном акте, когда изменились предполагаемые обстоятельства или появились новые;отсутствие специальных знаний автора нормативного акта, который касается той или иной специальной области;наличие коллизий между нормативными актами, регулирующими один вопрос, и др.

ВИДЫ:В зависимости от субъекта, дающего разъяснение:может быть официальным и неофициальным.

Официальное: дается уполномоченным на то органом; формулируется в специальном акте; формально обязательно для определенного круга исполнителей толкуемой нормы.

Официальное толкование-разъяснение может быть нормативным и казуальным (индивидуальным).

Нормативное не связывается с конкретным случаем, а распространяется на все случаи, предусмотренные толкуемой нормой как типовым регулятором поведения. Нормативное разъяснение не содержит и не должно содержать новых юридических норм, оно только разъясняет смысл уже действующих. Нормативные разъяснения не имеют самостоятельного значения и полностью разделяют судьбу толкуемого акта: его отмена или изменение должны, как правило, приводить и к отмене или соответствующему изменению официального нормативного разъяснения.

Казуальное представляет собой официальное разъяснение нормативного правового акта применительно к конкретному случаю и имеет основной целью правильное решение именно данного дела.

Неофициальное толкование не является юридически обязательным, а по форме выражения может быть как устным (разъяснение адвокатом, судьей, прокурором в ходе приема граждан), так и письменным (в периодической печати, в различных комментариях). Оно подразделяется:

на обыденное (даваемое гражданами в быту, в повседневной жизни);

профессиональное (дается сведущими в праве людьми, специалистами: прокурорами, адвокатами, юрисконсультами и др.);

доктринальное, осуществляемое учеными в статьях, монографиях, комментариях, учебниках и т. п.

Разъяснение смысла юридических норм содержится в актах толкования права — интерпретационных актах.
39. Правовая культура является важнейшей предпосылкой процесса реализации права в целом, представляя собой, с одной стороны, систему ценностей, правовых убеждений, навыков и стереотипов поведения, а с другой — само юридически значимое поведение.становится принципиальным критерием качества правового регулирования и правовой жизни общества Правовая культура — это качественное состояние субъекта права, характеризуемое уровнями его правосознания и правового поведения. Правовая культура впитывает в себя правовые ценности как определенной социальной общности, народа и общества, являясь отражением их цивилизованности, так и отдельных личностей, конкретно их представляющих

Принимая во внимание носителя правовой культуры, выделим ее основные разновидности • правовая культура личности, определяющая степень ее собственной правовой информированности, умения соотносить свое поведение с требуемыми стандартами правильного (правомерного) поведения; • правовая культура социальной группы, связанная с непосредственным окружением лица (возрастным, пространственным, профессиональным), которое оказывает влияние на мотивацию его правового поведения, • правовая культура общества, основанная на системе правовых ценностей, которые определяются общим уровнем культуры народа и страны, исторически сложившимися правовыми традициями, теорией и практикой правотворчества, законодательства и правоприменения

Под правовой культурой зачастую понимают высокий уровень правосознания индивида, достаточное знание должностными лицами и гражданами юридических норм, их правовую гра мотность, умение и навыки пользования законами в практической жизни, высокую степень уважения и авторитета права

Правовая культура является отражением сложившегося отношения правового субъекта к праву, складывающегося из его оценок правовой реальности, и проявляется в оцениваемом правом поведении самого субъекта. И поскольку собственные и правовые оценки могут быть как положительными, так и отрицательными, то и правовую культуру субъекта также возможно представить как позитивную или негативную Соответственно и правовая культура как неотъемлемая часть общечеловеческого феномена столь же многогранна и имеет различные уровни собственного отражения* • низкий уровень правовой культуры, не совпадающий с требованиями общества к поведению субъекта права, основанный на его маргинальном или конформистском правосознании; • должный уровень пргвовой культуры, отражающий в основном правовые ценности общества и его требования к субъекту права; • высокий уровень правовой культуры, основанный на развитом правосознании и социально активном поведении

40. Правосознание - совокупность взглядов, идей, чувств, убеждений и оценок в отношении права, правовых явлений, институтов и процессов в государственно-организованном обществе Основными функциями правосознания являются. • познавательная, направленная на процессы повышения информированности лица в правовой сфере, на освоение правового наследия человечества, • оценочная, позволяющая составлять собственные представления как о сути права, правовых явлений, институтов и процессов в обществе, так и давать оценку собственному поведению и поступкам иных субъектов права на основе их правильности (правомерности) или неправильности (неправомерности). • регулятивная, предполагающая процессы согласования на основе внутренней мотивации поступков лица с требуемыми правом стандартами (образцами) правомерного поведения.

Правосознание возможно различать по ряду оснований • по уровню познания правовой реальности' — обыденное, основанное на собственном правовом опыте лица (или егоотсутствии у субъекта права); — компетентное, подтверждаемое уровнем приобретенных правовых знаний, дающим возможность реально оценивать право и его проявления; — профессиональное, связанное с непосредственным практическим вовлечением лица в правовую деятельность; — научное, отражающее концептуальные воззрения лица, которому свойственно теоретическое освоение права,

• по носителю правового сознания' — индивидуальное, отражающее отношение к праву конкретного его субъекта; — групповое, носящее в себе правовую оценку социальным окружением лица (неформальной группы, коллектива, профессионального сословия); — общественное, воплощающее восприятие правовой реальности всего общества,

• по качественному проявлению- — правовая инфантильность, определяемая незнанием права в силу возрастных или иных факторов; — правовой нигилизм как негативное отношение лица к праву в силу несогласия с правовыми требованиями и установками, отрицания и/или неприятия правовых ценностей, нежелания руководствоваться ими в качестве ориентиров своего поведения; — правовой идеализм, проявляемый в абсолютизации роли права в обществе, фетишизации закона как средства социального регулирования, идеализации роли законодательных новаций в разрешении общественных и государственных проблем; — правовой реализм, основанный на знании права, уважении его ценностей и требований, конструктивном отношении к правовым решениям, осознанном желании участвовать в их реализации

41. Правомерное поведение - такое поведение, которое соответствует требованиям юридических норм. Правомерное поведение — поведение, соответствующее мере (норме) права, не нарушающее норму права. Оно, как правило, является поведением общественно полезным, одобряемым.

 Признаки правомерного поведения: 1.Субъектами выступают люди.2.Может выражаться в действии или бездействии3.Является правовым, юридически значимым 4.Является общественно полезным или общественно допустимым

Виды правомерного поведения:По объективной стороне правомерного поведения (по внешней форме проявления правомерного поведения): 1. Действия - активное правомерное поведение. 2 Бездействия - пассивное правомерное поведение.

 По субъективной стороне правомерного поведения (психическая сторона): 1 Активно-сознательное - основано на внутреннем убеждении субъекта поступать правомерно. Свидетельствует о высокой степени ответственности субъекта. 2 Положительное (привычное) поведение - осуществляется в рамках сформировавшейся привычной деятельности личности по соблюдению и исполнению правовых норм, т.е. человек поступает так в силу привычки, в силу воспитания. 3 Конформистское - такое правомерное поведение, которое основано не на глубоком внутреннем убеждении субъекта, а на том, что так поступают все окружающие. Ему присуща низкая степень социальной активности. 4 Маргинальное - когда субъект поступает правомерно из-за боязни неблагоприятных последствий за неправомерное поведение. 5 Законопослушное поведение – это ответственное прав поведение, характеризуемое сознательным подчинением людей требованиям закона.

 По сферам общественной жизни, в которых реализуется правомерное поведение: 1 Правомерное поведение в экономической сфере. 2 Правомерное поведение в политической сфере. 3 Правомерное поведение в культурной сфере и т.д.

 По субъекту, осуществляющему правомерное поведение: 1 Правомерное поведение личности (индивида). 2 Правомерное поведение организаций. 3 Правомерное поведение государства, его органов, должностных лиц.

Значение: через законопослушание происходит управление обществом, осуществляется его нормальная жизнедеятельность, реализуются права и свободы граждан. В силу этого государство обязано поддерживать правомерное поведение граждан, издавая нормы-стимулы (поощрения, награды, иммунитеты, привилегии и т.д.). Объем законопослушания в любой стране превышает количество правонарушений, а иначе будет революция, гражданская война, свержение правящей политической элиты или потеря государством своего суверенитета и даже его распад. В демократическом государстве правомерное поведение составляет большую и социально-значимую часть действий граждан, что в целом способствует стабильности и развитию общества.

42. Правонарушение — это (1) деяние, т.е. действие или бездействие, которое нарушает правовые нормы, (2) которое совершается дееспособным лицом (3) по вине этого лица, т.е. по умыслу или неосторожности, которое (4) опасно для общества, поскольку наносит вред окружающим. За правонарушение предусмотрена официальная негативная санкция — наказание.

Признаки правонарушения:

  • действие или бездействие;

  • противоправность поведения (при этом не имеет значения тот факт, что правонарушитель не знает требований закона);

  • виновное поведение человека;

  • причинение вреда обществу, государству, гражданам либо создание угрозы наступления такого вреда.Надо заметить, что не всякое причинение вреда является правонарушением (таковы необходимая оборона, крайняя необходимость и т. д.);

  • совершение деяния дееспособным лицом.

Все правонарушения по степени их общественной опасности делятся на проступки и преступления.Различия заключены в степени общественной опасности деяния

Преступление - это правонарушение, несущее высокую социальную опасность.Преступления наносят ущерб основным правам и свободам человека, существованию общества и государственного строя. К преступлениям относятся убийство, умышленное причинение вреда здоровью, изнасилование, грабеж, вымогательство, хулиганство, терроризм и т.д., т.е. все деяния, которые запрещены уголовным законодательством и за которые следуют строгие наказания.

Проступок — правонарушение, которое характеризуется меньшей степенью социальной опасности.За проступки полагаются наказания неуголовного характера — штрафы, предупреждения, возмещение ущерба.

основные виды проступков:дисциплинарные (связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на работника трудовых обязанностей или нарушающие порядок отношений подчиненности по службе и т. д.);административные (посягающие на установленный законом общественный порядок, отношения в области осуществления государственной власти и др.);гражданско-правовые (связанные с имущественными и такими неимущественными отношениями, которые представляют для человека духовную ценность).

Самым опасным видом правонарушений являются преступления. Они отличаются от проступков повышенной степенью общественной опасности, поскольку причиняют более тяжкий вред личности, государству, обществу. В Особенной части УК РФ закреплен исчерпывающий перечень преступлений.

Состав правонарушения является фактическим основанием юридической ответственности. Это сложный юридический факт, с которым закон связывает возникновение охранительного правоотношения.: объект объективная и субъективная стороны, субъект правонарушения.

Общим объектом правонарушения являются охраняемые законом общественные отношения.

Объективная сторона включает: 1) деяние в форме действия или бездействия; 2) вредные последствия; 3) причинную связь между ними. Некоторые составы, кроме того, характеризуются факультативными признаками, которым также придается правовое значение: время, место, обстановка, способ, орудия и средства совершения правонарушения.

Субъективная сторона характеризуется виной (а в некоторых умышленных преступлениях также мотивом и целью). Формы вины: умысел и неосторожность.

Умысел может быть прямой и косвенный.

а) при прямом лицо: 1) осознает общественную вредность своего деяния, 2) предвидит реальную возможность или неизбежность вредных последствий и 3) желает их наступления

б) при косвенном лицо: 1) осознает общественную вредность своего деяния, 2) предвидит реальную возможность вредных последствий 3) не желает их наступления, но сознательно их допускает или относится к ним безразлично.

Неосторожность возможна в виде легкомыслия или небрежности:

а) при легкомыслии лицо предвидит абстрактную возможность вредных последствий, но легкомысленно рассчитывает на их предотвращение;

б) при небрежности лицо вовсе не предвидит вредных последствий, хотя должно и могло при должной внимательности и предусмотрительности их предвидеть.

Мотив – это побуждения, толкнувшие на совершение правонарушения. Цель – это абстрактная модель будущего результата, к достижению которого стремится виновный.

Субъектом правонарушения признается физическое или юридическое лицо, обладающее деликтоспособностью.
43. Юридическая ответственность – это правоотношение между гос-вом в лице его уполномоченных органов и иными субъектами права, обязанными добросовестно соблюдать и исполнять нормы права.

Принципы ответственности:1) законность;2) равенство всех перед законом;3) справедливость;4) гуманизм;5) целесообразность;6) принцип вины (за исключением некоторых случаев ответственности без вины, предусмотренных гражданским правом, напр. ответственность за использование источника повышенной опасности).

Обстоятельства, исключающие ответственность:1) казус, т. е. несчастный случай – невиновное причинение вреда. В гражданском праве иногда ответственность наступает и за случай, т. е. без вины, напр. при причинении вреда источником повышенной опасности;

2) непреодолимая сила – чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства, в силу которых исполнение обязанности стало невозможным (напр., массовые беспорядки);

3) необходимая оборона – защита от общественно опасного посягательства путем причинения вреда посягающему и при отсутствии превышения пределов необходимой обороны;

4) задержание преступника путем причинения ему вреда при отсутствии превышения мер, необходимых для задержания;

5) исполнение служебного или профессионального долга, напр., часовой, соблюдая устав, застрелил пьяного, который двигался в направлении поста и не подчинялся распоряжениям часового;

6) крайняя необходимость – причинение вреда с целью устранения опасности наступления большего вреда, если опасность нельзя было устранить иными способами, не связанными с причинением вреда (напр., сломали чужой дом при тушении пожара, крайняя необходимость исключает лишь уголовную и административную ответственность, но не исключает гражданско-правовую ответственность);

7) обоснованный риск – т. е. причинение вреда для достижения общественно полезной цели если ее нельзя было достичь без риска и были предприняты необходимые меры для предотвращения вреда (напр., погиб летчик-испытатель при испытании нового самолета, обоснованный риск также не исключает гражданско-правовой ответственности);

8) исполнение приказа – ответственность будет нести лицо, отдавшее незаконный приказ ис-полнение заведомо незаконного приказа не исключает ответственности;

9) физическое принуждение, полностью подавившее волю лица, – ответственность будет нести лицо, принудившее к совершению правонарушения.

Основания освобождения от ответственности 1) наличие состава правонарушения; 2) нецелесообразность преследования лица за совершенное правонарушение; 3) наличие в законе нормы, допускающей освобождение от ответственности; 4) наличие обстоятельств, необходимых для применения такой нормы.Иногда суд, следователь, орган дознания или прокурор могут освободить от ответственности, а иногда – должны это сделать. К основаниям освобождения от уг. ответственности относятся деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, изменение обстановки, истечение давности и иные обстоятельства, напр., гражданин освобождается от ответственности за ношение оружия, если он добровольно его сдаст.
44.Гражданское право — это отрасль частного права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.

Предметом  являются имущественные отношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения.

Имущественные отношения включают в себя:вещные;обязательственные.

Личные неимущественные права, связанные с имущественными — это отношения, которые возникают по поводу использования объектов интеллектуальной собственности. Указанные объекты носят нематериальный характер и в результате их создания у автора возникают прежде всего неимущественные права на использования объекта определенным способом, право получения вознаграждения.Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными — это отношения, которые возникают по поводу нематериальных благ — неотчуждаемых прав и свобод человека (жизнь, здоровье, честь, достоинство — ст. 150 ГК РФ).

Метод правового регулирования- совокупность приемов и способов воздействия на общественные отношения.Основными признаками метода гражданско-правового регулирования являются:

Гражданско-правовой метод - способ воздействия на общественные отношения, который является дозволительным, характеризуется наделением субъектов на началах их юридического равенства способностью правообладания, диспозитивностью и инициативой, обеспечивает установление правоотношений на основе правовой и имущественной самостоятельности сторон.

Основные черты метода гражданско-правового регулирования:1. равенство участников гражданских отношении. Субъекты гражданского права — физические лица, юридические лица, государство и административно-территориальные образования — имеют равные основания возникновения, изменения и прекращения субъективных гражданских прав у их носителей независимо от материального и социального неравенства, от организационно-властной зависимости друг от друга, а также равные основания ответственности за гражданские правонарушения.;

2. автономия воли участников гражданско-правовых отношений, означающая способность и возможность лица самостоятельно и свободно формировать и проявлять свою волю.;

3. имущественная самостоятельность участников, обусловленная характером этих отношений. Это означает, что в большинстве имущественных отношений они выступают в качестве обладателей обособленного имущества, наделенных распорядительной самостоятельностью;

4. защита нарушенных гражданских прав как мера возможного поведения управомоченного лица, которая включает ряд возможностей, обеспечивающих реализацию субъективного права на различных ее этапах и в различных ситуациях. Участники гражданских правоотношений имеют равное право на защиту и свободны в выборе конкретной возможности защиты. В частности, в этом проявляется равенство участников и диспозитивность норм гражданского права;

5. гражданская ответственность характеризуется тем, что имеет компенсационную направленность, отвечающую принципу полного возмещения убытков или вреда, т. е. воздействие оказывается не на личность правонарушителя как таковую, а на его или указанных в законе третьих лиц соответствующие имущественные сферы.
45. Действие гражданских законов во времени,пространстве, по кругу лиц.

Действие по кругу лиц состоит в том, что оно распространяется на всех лиц, находящихся на территории, в пределах которой оно действует. Юридической науке известен принцип экстерриториальности, когда определенные части территории государства, а также дипломатические представители иностранных государств признаются не находящимися на территории государства, где они реально пребывают. Юридически они считаются находящимися на территории того государства, чье посольство помещается в данном здании или чьими представителями они являются.

Действие права во времениследует учитывать три обстоятельства: момент вступления его в законную силу, момент прекращения его действия и применение установленных нормативным актом юридических норм к отношениям, возникшим до его вступления в законную силу.

В Российской Федерации нормативные правовые акты вступают в силу одним из следующих способов:в результате указания в тексте нормативного акта на календарную дату, с которой юридический документ вступает в силу;в результате указания на иные обстоятельства, с которыми связывается вступление в законную силу документа (например, положения Федерального закона от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» в части признания банкротом гражданина, не являющегося предпринимателем, вступят в действие после внесения соответствующих изменений в ГК РФ);в результате применения общих правил, т. е. по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу.

Прекращение действия нормативного акта, как правило, происходит по следующим основаниям:

  • истечение срока, на который он был принят;

  • объявление об утрате им юридической силы;

  • принятие управомоченным органом нового юридического нормативного документа равной или большей юридической силы, регулирующего тот же круг гражданско-правовых отношений;

  • его устаревание в связи с исчезновением обстоятельств, которые подлежали регулированию.

Действие права в пространстве: все акты действуют на территории, которая подведомственна принявшему их органу, т. е. на территории РФ.К территории, ограниченной границами государства, относятся: суша, в том числе недра и континентальный шельф, территориальные воды (12 морских миль), воздушное пространство. К территории РФ также приравниваются морские, речные и воздушные суда, находящиеся под российским флагом. Военные суда приравниваются к территории государства без исключений, а гражданские — в водах и воздушном пространстве своего государства и открытых морях или воздушном пространстве.Исключением из этого правила является указание, содержащееся в самом законе об ограничениях границ его действия или действия его отдельных норм. Кроме того, стороны при заключении внешнеторговых сделок могут предусмотреть соответственную оговорку, которая предусматривает разрешение споров по правилам материального права страны истца либо ответчика.
46. Возникновение,осуществление,защита гражд.прав и обязанностей.

Осуществление гражданских прав — реализация управомоченным лицом тех возможностей, которые составляют содержание принадлежащего ему права.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   47


написать администратору сайта