Главная страница
Навигация по странице:

  • Патентное законодательство Соединённых Штатов Америки и возможности патентования программного обеспечения.

  • Правительственные регулятивные органы

  • Нормативно-правовая основа и текущие вопросы Авторское право

  • Патенты и полезные модели

  • Промышленные образцы

  • Защита программного обеспечения путем патентования. Защита права интеллектуальной собственности программного обеспеч. Отдельные этапы развития патентования на территории Европы и сша


    Скачать 34.62 Kb.
    НазваниеОтдельные этапы развития патентования на территории Европы и сша
    АнкорЗащита программного обеспечения путем патентования
    Дата04.09.2022
    Размер34.62 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаЗащита права интеллектуальной собственности программного обеспеч.docx
    ТипДокументы
    #662086

    ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ПАТЕНТОВАНИЯ

    Отдельные этапы развития патентования на территории Европы и США


    В данной работе рассматриваются основные этапы развития патентного права в Европе и на территории Беларуси в период с 15 века по наши дни.

    Во все времена ремесленники и мастера хотели сохранить секреты своего мастерства в тайне дабы никто не мог повторить их изделия и тем самым сохранить свою монополию на производство того или иного товара и вследствии этого прибегали к довольно радикальным методам, так строителей Соборов Московского Кремля, ослепляли. Но с развитием общества, и происходит развитие правового регулирования патентов

    История патентного законодательства берет свое начало в Венецианской Республике в 1474 году с изданием указа согласно которого предписывавший сообщать властям о реализованных на практике изобретениях, целью которого было предотвратить использование изобретений третьими лицами. Однако патенты в те времена выдавались не только на изобретения, но и на торговлю определенным товаром и выдавался монархом и скреплялся королевской печатью.

    Впервые в Европе патент, в современном его понимании был прописан патентном законе, принятом Конвентом революционной Франции в январе 1791 г. В своей преамбуле закон запрещал всем и всякому пользоваться изобретением без дозволения субъекта права, каким являлся патентообладатель. «Патентный закон Франции», данный закон ликвидировал монополизм верховной власти как наследие феодальной эпохи и утверждали монополию патентовладельца во имя развития промышленности.

    В первой половине 19 века патентные законы принимаются большинством европейских государств. 20 марта 1883 г. в Париже было заключено первое международное соглашение в области охраны прав на промышленную собственность «Парижская конвенция по охране промышленной собственности».

    В Российской Империи патентный закон был принят 17 июля 1812 году и назывался Манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и художествах». Согласно данному закону изобретатель, который хотел получить привилегию должен был предоставить прошение в Министерство внутренних дел с приложением точного описания своего изобретения или открытия, со всеми подробностями, приёмами и образом его употребления, с принадлежащими к нему чертежами и рисунками, а также внести положенную за привилегию пошлину. Пошлина выдавалась на 3, 5 и 10 лет. 22 ноября 1833 года выходит «Положение о привилегиях» в котором разъяснялись и конкретизировались положения манифеста, ведена правовая охрана усовершенствования, вводилась система предварительного рассмотрения заявок.

    В 1896 г. было принято «Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования». Данный документ предусматривал: а) смешанную (явочно-проверочную) форму экспертизы; б) техническое и юридическое рассмотрение заявки на привилегию. Привилегия выдавалась на 15 лет, но срок ее действия мог быть прекращён по протесту.

    Развитие патентного законодательства в Советском Союзе началось в 1919 годы с изданием «Положения СНК об изобретениях». Вместо привилегии выдавалось «Авторское свидетельство», изобретатель лишался права собственности на свое изобретение, оно объявлялось достоянием государства. Однако стоит отметить, что период новой экономической политики, с 1924 по 1931 год в СССР патенты с подтверждением права собственности выдавались, но только иностранным гражданам. Авторское свидетельство в СССР было отменено только в 1990.

    Формирование патентного законодательства и системы защиты интеллектуальной собственности в Республике Беларусь началось с создания в 1992 году Государственного патентного ведомства Республики Беларусь которое в 2001 году было переформировано в государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности».

    В феврале 1993 г. Верховным Советом Республики Беларусь были приняты Законы «О патентах на изобретения», «О патентах на промышленные образцы», «О товарных знаках и знаках обслуживания». Важным шагом в области укрепления патентного законодательства нашей страны стало присоединение к Евразийской патентной конвекции в апреле 1995 года. В 1997 году в Республики Беларусь был принят закон «О патентах на изобретения и полезные модели» который стал консолидацией двух предыдущих законов. Исходя и высокими темпами развития высоких технологий требовал от законодателя и совершенствования системы защиты интеллектуальной собственности и в 1998 году был принят Закон «О правовой охране топологий интегральных микросхем». Дальнейшим шагом Республики в совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности в том числе и патентного законодательства стала подписание в декабре 2000 года Программы сотрудничества между правительством Республики и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. В 2002 втором году принимается ныне действующий закон «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» также общие положение о патентах были закреплены в гражданском кодексе Республики Беларусь в разделе 5 «Интеллектуальная собственность» Тем самым сформировав хорошую правовую основу для защиты прав изобретателей.

    Подводя итог можно сделать вывод, что патентное законодательство на территории современной Европы прошло несколько этапов развития: вначале этап привилегий, который длился до конца 18; второй - начало 19 века который сменил этап становления патентного законодательства как инструмента развития капитализма; третий - с конца 19 века по наши дни этап развития международного патентного законодательства.

    Вопросы регламентирования прав собственности на программное обеспечение появились после появления самой компьютерной техники в середине 20 века. Целью создания компьютерной техники являлась необходимость производить большое количество вычислений и операций за короткий промежуток времени, но, чтобы компьютер мог их совершать ему нужно было задать алгоритм действий, которые он должен был совершать по команде пользователя. Создание таких алгоритмов требовало большого интеллектуального вклада программиста, и он был заинтересован в защите и оплате труда, но более остро проблема защиты программного обеспечения стала с массовым распространением компьютеров для индивидуальных пользователей в начале 80-ых годов 20 века, в данный период появляются такие компании как Apple, Microsoft, IBM, также в данный период набирает силу движение за свободное программное обеспечение. В данный период появляется развивается 2 виденья право собственности на программное обеспечение, частные компании хотели получать прибыль с реализации своего аппаратного и программного обеспечения, а члены движения за свободное программное обеспечение как следовали из их названия выступали за полностью бесплатное распространение программного обеспечения и за полный доступ пользователя к исходному программному коду. Таким образом коммерческий программный продукт стал объектам защиты авторского права, и на данный момент данный вид защиты является основным в большинстве стран мира в том числе и в Республике Беларусь.


    Патентное законодательство Соединённых Штатов Америки и возможности патентования программного обеспечения.


    Прежде чем затронуть сам вопрос патентования программного обеспечения нам необходимо изучить патентное законодательств США той страны в которой программное обеспечение и патентуется.

    В сфере регистрации интеллектуальной собственности США из года в год занимает лидирующие позиции. Так, согласно статистическим данным патентного ведомства США в первом полугодии 2017 г. было выдано более 185000 охранных документов. Большой интерес к получению американских патентов со стороны как местных, так и иностранных заявителей вызван степенью надежности относительной простотой регистрации, и очень важно, что под патенты в банках США можно получить кредиты на развитие производства.

    Федеральное законодательство США в области ИС напрямую имеет конституционную основу, что касается авторского права и патентов. В отношении товарных знаков и других видов ИС федеральное правительство обладает правом издавать законы только благодаря его способности регулировать торговлю. Более того, предоставляя Конгрессу способность создавать законодательство в области авторского права и патентов, Конституция делает это с четко выраженной целью - «содействовать развитию» в соответствующих областях. Эта формулировка истолковывается как базирующая американское право в области ИС на идее содействия распространению экономических благ и увеличения объема инноваций и творческих произведений, имеющихся в распоряжении людей.

    Хотя федеральное правительство активно действует в области права ИС в максимально возможной степени важную роль играют законы штатов все равно важны для права ИС. Поэтому важно отметить, что права и обязательства человека могут быть поняты в полном объеме только со ссылкой на федеральное законодательство и законодательство штатов в совокупности. 

    Правительственные регулятивные органы

    Конгресс делегировал регулятивные полномочия, имеющие отношение к ИС, следующим федеральным ведомствам:

    • Ведомство США по авторскому праву при Библиотеке Конгресса регистрирует заявки на авторское право и производит записи о переуступке авторского права в соответствии с Кодексом авторского права.  В отличие от других учреждений, Библиотека Конгресса организована под эгидой законодательной власти.

    • ВПТЗ США при Министерстве торговли предоставляет патенты Соединенных Штатов в соответствии с Патентным кодексом, регистрирует товарные знаки в соответствии с Законом Лэнхема и разбирает некоторые споры через либо Совет по рассмотрению патентных споров и апелляций (PTAB), либо Совет по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков (TTAB).

    • Управление США по контролю продуктов питания и лекарственных средства (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб ведает FDCA, включая сохранение исключительных прав на данные, расширение срока действия патентов и другие формы sui generis интеллектуальной собственности в соответствии с Законом.

    • Ведомство по охране сортов растений при Министерстве сельского хозяйства ведает Законом об охране сортов растений путем выдачи селекционерам сертификатов об охране.

    • Совет по индейским искусствам и ремеслам при Министерстве внутренних дел ведает Законом об индейских искусствах и ремеслах.

    • КМТ – независимое учреждение в рамках исполнительной власти – занимается урегулированием споров в области ИС, связанных с ввозом потенциально контрафактных товаров.

    Нормативно-правовая основа и текущие вопросы

    Авторское право

    Охрана авторского права в США разрешена пунктом об авторском праве в Конституции США. Ныне действующие законы об авторском праве кодифицированы в Разделе 17 Кодекса законов Соединенных Штатов.  Федеральные нормативные акты, касающиеся авторского права, собраны в Разделе 37 Свода федеральных нормативных актов.  Федеральное законодательство по авторскому праву с 1978 года вытеснило законодательство большинства штатов в области авторского права.

    Авторское право автоматически соотносится с созданием подлинного авторского произведения; однако регистрация в Ведомстве по авторскому праву является полезной в случае судебной тяжбы по поводу авторского права и необходимой для получения предусмотренной законодательством компенсации за ущерб в случае его нарушения. Во многих случаях регистрация требуется до подачи иска против нарушителя, хотя регистрация не меняет наличия охраны.

    Топологии микросхем или топологии (топографии) интегральных микросхем охраняются на основании законодательства США об авторском праве, хотя охрана носит более ограниченный характер, чем в случае других произведений, охраняемых авторским правом.

    Законодательство США по авторскому праву базируется на утилитарной концепции, согласно которой авторское право должно поощрять создание произведений, а не защищать личные права автора. Эта цель авторского права установлена в Конституции: «содействовать развитию науки и полезных ремесел». Таким образом, Соединенные Штаты признают только минимальные неимущественные права авторов в рамках законодательства об авторском праве. При принятии Закона об осуществлении Бернской конвенции Конгресс США заявил, что неимущественные права в статье 6bis в достаточной мере охраняются законами за пределами Кодекса авторского права, такими как диффамация, недобросовестная конкуренция и гласность [10]. Исключением является Закон о правах мастеров изобразительного искусства1990 года (VARA), который является частью Кодекса авторского права, но применяется лишь к произведениям изобразительного искусства и учитывает только права на установление авторства и на неприкосновенность. Законодательство США не проводит различия между авторскими правами и смежными правами.

    Главные международные соглашения, оказывающие действие на авторское право в США, включают следующие:

    • Бернская конвенция

    • Брюссельская конвенция

    • Конвенция по фонограммам

    • Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. (включая Протоколы 12 и 3)

    • Всемирная конвенция об авторском праве 1971 г. (включая Протоколы 1 и 2)

    • Конвенция ВОИС

    • Договор ВОИС по авторскому праву

    • Договор ВОИС по исполнителям и фонограммам

    • Соглашение Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности


    Патенты и полезные модели


    Патенты в США разрешены пунктом о патентах в Конституции США.  До недавнего времени Соединенные Штаты использовали патентную систему по принципу «первый изобрел», при которой конкурирующие патенты или патентные заявки определяют их приоритет исходя из даты изобретения. Закон об американских изобретениях перевел США в 2013 году к более общей системе «изобретатель, первым подавший заявку», при которой приоритет основывается на дате подачи заявки. Патентный кодекс содержится в Разделе 35 Кодекса законов Соединенных Штатов. Федеральные нормативные акты, касающиеся патентов, собраны в Разделе 37 Свода федеральных нормативных актов.  Патенты регулируются исключительно федеральным законодательством.

    ВПТЗ США регулярно публикует Руководство по процедуре патентной экспертизы (MPEP) для использования патентными поверенными, агентами и экспертами. В MPEP описываются все законы и нормативные акты, которые должны соблюдаться при экспертизе американских патентных заявок, и содержатся ссылки на соответствующее прецедентное право. ВПТЗ США также занимается патентными заявками так, как это указано в MPEP. Хотя патентные поверенные могут использоваться для оказания содействия в процессе подачи заявок, ВПТЗ имеет отдельный экзамен для тех, кто занимается патентной практикой. Поэтому имеются «патентные агенты», которые, не будучи юристами, имеют разрешение практиковать в ВПТЗ США.

    Могут предоставляться три вида патентов:

    • патенты на изобретения (для любого нового, полезного и неочевидного способа, машины, изделия промышленного производства или состава компонентов либо любого нового, полезного и неочевидного их улучшения),

    • патенты на образцы (для любого нового, оригинального и художественного конструкторского решения изделия промышленного производства) и

    • патенты на растения (для любого отличимого и нового сорта растения, воспроизведенного путем бесполого размножения, за исключением растений,).

    Нынешний срок действия патента на полезность составляет двадцать лет с самой ранней заявленной даты подачи, но он может быть продлен в порядке компенсации за задержки в патентном ведомстве или в получении одобрения FDA на основании Закона о ценовой конкуренции лекарственных средств и возобновлении сроков действия патентов (также известного как «Закон Хетча-Уоксмена»). FDCA имеет также квази-патентные права в виде исключительных рыночных прав для производителей как родовых, так и запатентованных лекарств при определенных обстоятельствах. Например, исключительное рыночное право предоставляется орфанным препаратам, разработанным конкретно для лечения редких заболеваний на основании Закона об орфанных препаратах.

    При ограниченных обстоятельствах законодательство США предусматривает одногодичный льготный период для подачи заявки после раскрытия информации. В целом, первое раскрытие информации должно делаться заявителем или кем-то, получившим от заявителя право на раскрытие.

    Главные международные соглашения, оказывающие действие на патентное право в США, включают следующие:

    • Будапештский договор

    • Парижская конвенция

    • Договор о патентной кооперации

    • Договор о патентном праве

    • Страсбургское соглашение

    • Конвенция ВОИС

    • Соглашение Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности

    Законодательство США не предусматривает охрану полезных моделей.


    Промышленные образцы


    Законодательство США не предусматривает конкретно охрану промышленных образцов. Однако, в зависимости от их характеристик, промышленные образцы могут пользоваться охраной как патенты на образцы, авторские права или упаковка/внешний вид.

    Главные международные соглашения, оказывающие действие на право США в области промышленных образцов, включают следующие:

    • Парижская конвенция

    • Конвенция ВОИС


    Официальным органом в США, который регулирует вопросы регистрации и охраны интеллектуальной собственности, является Бюро Патентов и Торговых Марок США – USPTO (United States Patent and Trademark Office). Важно отметить, что с 16 сентября 2011 г. правительством США утверждена Патентная Реформа 2011 (America Invents Act - AIA) целью которой является гармонизация патентного законодательства США наряду с большинством стран мира, что вызвано стремлением унификации процессов патентования с целью упрощения процедуры патентования и возможности обеспечивать надежную защиту интеллектуальной собственности не только в пределах США но и за ее пределами.

    Рассмотрим ряд особенностей патентования в США:

    1. В США обязанностью заявителя является уведомлять ведомство о любой информации касательно уровня техники, раскрытого в заявке изобретения, которая стала известной на протяжении всего делопроизводства и подавать декларацию о раскрытии информации (Information Disclosure Statement - IDS). Намеренное несоблюдение данного требования может повлечь за собой признание патента не имеющим юридической силы. Если IDS подана в течение 3 месяцев от даты подачи заявки в США, либо до получения первого запроса ведомства, за подачу IDS официальная пошлина не предусмотрена. В случае если какая-либо информация, содержащаяся в декларации IDS, впервые упоминалась в переписке с иностранным патентным ведомством по параллельной заявке ранее, чем за 3 месяца до подачи данной декларации, предусмотрена дополнительная официальная пошлина. Данная особенность вызвана стремлением США привлечь больше лиц, которые были готовы зарегистрировать свои изобретения.

    2. США является одной из немногих стран мира, где имеется возможность запатентовать в качестве изобретения компьютерные программы, алгоритмы и методы ведения бизнеса.

    3. В США предоставляется льготный период продолжительностью в один год с момента публичного раскрытия изобретения до подачи патентной заявки. Во многих других странах патентная заявка должна быть подана до публичного раскрытия изобретения.

    4. Законодательством США требуется, чтобы в рамках заявки был раскрыт лучший способ реализации изобретения;

    Также особенностью американского патентного законодательства является возможность подачи предварительной заявки (Provisional Application). Подавая предварительную заявку, не требуется предоставлять формулу изобретения и декларацию изобретателя. Экспертиза по существу по предварительным заявкам не проводится и сведения о них не публикуются. Предварительная заявка действует в течение 12 месяцев, после чего ее необходимо преобразовать в заявку на получение патента. Подача предварительной заявки может быть весьма полезной при переговорах с потенциальными партнерами, заказчиками или лицензиатами. Кроме того, подача предварительных заявок часто бывает необходима при поиске источников финансирования. Затраты на подачу предварительной заявки в три – четыре раза ниже, чем для патентной заявки; возможность использования предварительной заявки для установления по ней даты приоритета, что препятствует получению патентов конкурентами на тождественные изобретения. Предварительная заявка даёт возможность за небольшую плату оценить рыночный потенциал изобретения и в течение 12-ти месяцев решить, стоит ли вкладывать средства в изобретение.

    Этапы получения патента в США

    1. Предварительный патентный поиск Предварительный патентный поиск необходим для определения патентоспособности изобретения – подлежит ли патентованию данное изобретение в США, если нет, то по каким причинам. Такой поиск проводится до подачи заявки, по результатам которого существует возможность внести соответствующие изменения в заявку на изобретение до этапа экспертизы и снизить вероятность запросов на этом этапе.

    2. Подготовка и подача патентной заявки на получения патента состоит из пакета документов к которым относятся заявление автора, чертежи и схемы, описание и формула изобретения, декларация автора, они должны соответствовать всем требованиям. Так же подавая заявку на патент, необходимо описать наилучший способ использования изобретения. За подачу заявки необходимо оплатить пошлину.

    3. Экспертиза Срок проведения экспертизы Патентным ведомством США в среднем составляет от 1,5 до 3 лет. На этом этапе каждое официальное письмо, полученное от Патентного ведомства США, как правило, потребует внесения определенных поправок в заявку. По результатам экспертизы USPTO присылает уведомление о выдаче патента либо об отказе о выдаче патента.

    4. Выдача патента. После оплаты заявителем пошлины за выдачу патента, USPTO выдает охранный документ владельцу.

    5. Поддержание патента в силе Срок действия патента США начинается с даты подачи заявки в Патентное ведомство США и заканчивается через 20 лет. После выдачи патента необходимо оплачивать пошлины за его поддержание, согласно требованиям UPSTO, такие пошлины уплачиваются через 3,5, 7,5 и 11,5 лет, а не ежегодно, как это принято во многих других странах мира.

    6. Важно также отметить, что в США существует возможность повторной экспертизы, которая может быть заявлена в любое время в течение всего срока действия патента. При повторной экспертизе, третья сторона может высказать свои возражения в патентное ведомство, и в случае замечаний эксперта, патентообладатель может внести соответствующие изменения и сузить объем правовой охраны. Повторная экспертиза может быть заявлена также и по инициативе правообладателя. Это целесообразно, если непосредственно ему стали известны релевантные ссылки на уровень техники данного изобретения. Таким образом, повторная экспертиза предоставляет патентообладателю возможность избежать возражений от третьих лиц и укрепить объем правовой охраны.

    Конкретней остановимся на возможности патентования компьютерных программ. Первый судебный прецедент произошел, в 1972 году Верховный суд рассмотрел дело Бенсона, связанное с оценкой патентоспособности алгоритмов преобразования десятичных чисел в двоичные для использования в цифровых компьютерах. Верховный суд посчитал эти алгоритмы непатентоспособным, отметив, что явления природы, мысленные процессы и абстрактные идеи являются непатентоспособными, однако, подчеркнул, что его решение не исключает возможности патентования программного обеспечения, но исключает возможность патентования алгоритмов. Исходя из этого все желающие запатентовать программное обеспечение должны, включать в формулу изобретения описание какого-либо аппарата, запрограммированного на выполнение этого алгоритма. В последствии было еще два процесса которые по итогу что, по факту специфической технике патентования программного обеспечения, важно понимать, что в США не патентуют непосредственно код, а патентую алгоритм (способ действия каких-либо устройств), а программный код является лишь отображением данного алгоритма и может считаться объектом авторского права. Возникает также вопросы, зачем патентовать компьютерную программу если во многих странах компьютерные программы как исходные, так и объектные охраняются с помощью авторского права. Важнейшим преимуществом охраны с помощью авторского права является ее простота. Авторско-правовая охрана не зависит от каких-либо формальных процедур, таких как регистрация или сдача на хранение копий в 151 стране-участнице Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений. Это означает, что международная авторско-правовая охрана является автоматической – она начинается с момента создания произведения. Кроме того, владелец авторского права пользуется относительно длительной охраной, которая, как правило, продолжается в течение жизни автора плюс 50 лет или в некоторых странах 70 лет после смерти автора. Напротив, заявка на патент должна подаваться в принципе в каждой стране, где вы испрашиваете охрану патента. Чтобы получить патентную охрану, заявка на патент должна отвечать требованиям как по форме, так и по существу и запатентованное изобретение должно раскрываться определенному кругу лиц. Эти требования могут быть сложными как юридически, так и технически и для их выполнения зачастую требуется помощь эксперта-юриста. По сравнению с авторско-правовой охраной продолжительность охраны в этом случае значительно короче и составляет как правило 20 лет с даты подачи заявки.

    И все же, почему так много людей стремятся запатентовать свои изобретения, связанные с программным обеспечением исходя из того, что авторско-правовая охрана распространяется лишь на выражения, а не на идеи, процедуры, рабочие методы или математические концепции как таковые. Хотя авторское право охраняет «точное выражение» компьютерных программ, оно не охраняет «идеи», которые лежат в основе компьютерной программы и зачастую обладают большой коммерческой ценностью.

    Но существует и противоположное мнение согласно которому патентование программного обеспечения


    написать администратору сайта