Главная страница
Навигация по странице:

  • Защита и давность владения Понятие вещного права. Классификация вещей

  • Вещные и обязательственные правоотношения

  • ) производное владение.

  • Приобретение владения и утрата владения

  • Приобретение владения через других лиц предполагало

  • Владение вещью через представителя могло быть прекращено

  • Защита и давность владения

  • Реферат. Понятие вещного права. Классификация вещей Вещные и обязательственные правоотношения Понятие и виды владения. Владение и держание


    Скачать 45.97 Kb.
    НазваниеПонятие вещного права. Классификация вещей Вещные и обязательственные правоотношения Понятие и виды владения. Владение и держание
    АнкорРеферат
    Дата19.12.2022
    Размер45.97 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаТема 5. Лекция Вешное право.docx
    ТипДокументы
    #852664


    Тема 5 ВЕЩНОЕ ПРАВО

    1. Понятие вещного права. Классификация вещей

    2. Вещные и обязательственные правоотношения

    3. Понятие и виды владения. Владение и держание

    4. Установление и прекращение владения

    5. Защита и давность владения



    1. Понятие вещного права. Классификация вещей

    Под вещным правом понимают совокупность принципов, институтов и норм, целью и содержанием которой является регулирование и правовая стабилизация имущественных отношений с точки зрения интересов общества.

    Под имуществом понимают предметы окружающего мира, которые по своей природе могут быть предметами индивидуального человеческого распоряжения.

    Всякое вещное право есть выражение непосредственной юридической связи лица (субъекта этого права) с вещами. При этом все члены сообщества признают эту связь, ограничивая тем самым собственные притязания на тот же предмет.

    Поэтому вещное право по своему юридическому содержанию имеет абсолютный характер. Это означает, что вытекающие из него требования адресуются безусловно и без исключения всем членам сообщества. Эти требования ограждают, обособляют права индивида по поводу вещи относительно всех прочих лиц.

    Фактическое содержание вещного права заключено в конкретных и реальных по своим жизненным проявлениям формах господства над вещью. Причем далеко не обязательно, чтобы господствующий субъект извлекал из своего вещного права прямые и непосредственные выгоды или блага материального характера из своих отношений с вещью.

    Классификация вещей.

    Общего представления о вещи как специфическом объекте прав убъекта, римское право не сформировало: Под названием вещи понимали также юридические отношения и права.

    В интересах юридического регулирования римская правовая традиция двояким образом характеризовала вещь (re, res):

    а) это может быть отдельная материально самостоятельная с четкими пространственными границами и физическими качествами -вещь (живая или неживая), обладающая признанием в качестве юридически самостоятельной целостности;

    б) это может быть вообще любой предмет материального или нематериального качества, какой-то комплекс юридических прав или требований, но также обладающий признанной самостоятельной правовой целостностью.

    Таким образом, собственно правовые характеристики вещей (или объектов прав) в римском праве предпосылались всем прочим их свойствам. Поэтому важная для интересов вещного права классификация вещей устанавливалась не собственными их свойствами, а установками правовой традиции.

    Вещи могли классифицироваться и внутренне подразделяться на самые разные категории в зависимости:

    - от только юридических критериев,

    - от юридических в сочетании с материальными,

    - от способов возникновения на них прав субъекта и т. д.

    Не все вещи могли быть объектами частного права по своему социальному предназначению, соответственно не все могли быть и предметами частного обладания: главное деление вещей содержит два класса: одни подвержены божественному, другие — человеческому праву».

    Вещи, подверженные божественному праву, определялись по своему предназначению священным или религиозным целям.

    Поэтому законом только конкретизировались формы неприкосновенности этих вещей, а перечень основывался на традициях, обычаях и нравах общества.

    Такими были для римлян городские стены, ворота, предметы священные, служащие объектами поклонения, находящиеся в общем обладании народа.

    Вещи, подверженные человеческому праву, определялись как служащие правовому обращению. В свою очередь они подразделялись на те, что служат только публичному обращению (господство и обладание народа, а употребление каждому индивиду), и те, что служат частному обладанию (и господство, и употребление индивидуально).

    Вещи подразделялись кроме того на телесные и бестелесные.

    Телесные вещи—такие, которые можно материально ухватить: земля, человек, одежда, золото, животное и т.п.

    Бестелесные — такие, которые состоят только в праве и не имеют в собственном смысле материального выражения, но подразумевают осуществление некоторых действий в отношении предметов:

    - наследство,

    - узуфрукт –право пожизненного пользования чужой вещью и доходами от нее с условием сохранения ее целостности и хозяйственного назначения

    - обязательство.

    Юридическое качество вещи доминирует над материальным выражением при определении объектов вещного права — эта кардинальная особенность римской правовой традиции. Она стала наиболее важной для всего последующего понимания вещей в частном праве.

    Материальные качества вещей не важны для формирования на них индивидуального вещного права. Оно может возникать на самые разные по своим свойствам, размерам и т.п. предметы.

    В этом смысле вещи дополнительно подразделяются на недвижимые и на движимые.

    К недвижимым относятся: земельные участки, здания, растущие деревья и т.д.), Они не могут человеческими усилиями без повреждения целостности передвигаемы быть с места на место,

    К движимым относятся: животные, человек, предметы обихода, деньги и т.д.). Они могут легко переноситься с места на место.

    Среди недвижимых вещей дополнительно могут выделяться вещи основные и вещи дополнительные (служащие принадлежностью к первым).

    Среди движимых специально выделяется разновидность самодвижущихся вещей (человек, скот, птица), которые по собственной воле и за счет собственных усилий могут перемещаться с места на место.

    В интересах частного вещного права вещи могут подразделяться по способу возникновения над ними обладания.

    В классическую эпоху одним из наиболее существенных в этом отношении было разделение вещей на манципируемые и неманципируемые, соответственно тому, требуют или нет те или иные вещи исполнения специальных формальных обрядов при их отчуждении.

    К манципируемым вещам относились рабы, земля в исторических территориях, скот, строения на землях Италии.

    К неманципируемым относились все другие предметы, безотносительно к их стоимости и иным свойствам.

    В другом отношении вещи могли подразделяться на бесхозные (resnullius), или ничьи, которые на данный момент никому конкретно не принадлежат и принадлежать не могут (рыба в море, звери в лесу, вещи военного врага и т.д.), и на вещи, находящиеся в правовом обладании (под господством) — любая вещь, включая все перечисленные, но имеющая конкретного владельца, признаваемая за такового римским правом.

    В общем, по предполагаемому субъекту правового над ними господства(обладания) вещи могли быть:

    а) общими, т.е. не предполагающими вообще какого-либо конкретного использователя обладания в отношении их;

    б) публичными, или государственными, обладателем которых считался весь римский народ, представленный в лице носителей публичной власти или государя;

    в) корпоративными, т.е. принадлежащими обществам, сословиям и иным юридическим лицам;

    г) ничейными, т.е. не имеющими потенциально конкретного обладателя в своем первоначальном виде;

    д) принадлежащими частным лицам.

    1. Вещные и обязательственные правоотношения

    В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного лица различают вещные и обязательственные правоотношения.

    Вещные правоотношения - правоотношения, фиксирующие статику имущественного положения субъектов.

    В них за управомоченным субъектом закрепляется возможность непосредственного воздействия на вещь с правом отражения любых
    посягательств на нее третьих лиц.

    Вещные права носят абсолютный характер.

    Для вещных прав присуще их следование за соответствующим имуществом, которое они как бы обременяют, сопровождают.

    К вещным правам наряду с правом собственности относятся:

    - право пожизненного наследуемого владения земельным участком,

    - право сервитута,

    - право хозяйственного ведения имуществом,

    - право оперативного управления имуществом,

    - право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

    Обязательственные правоотношения - правоотношения, опосредующие динамику имущественных отношений по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг, созданию и использованию продуктов интеллектуальной деятельности.

    Практическое значение разграничения вещных и обязательственных правоотношений состоит в следующем.

    Вещные правоотношения реализуются непосредственными действиями самого управомоченного лица.

    А обязательственные правоотношения - через исполнение обязанностей должником.

    Другими словами, носитель вещного права имеет возможность непосредственно без содействия обязанных лиц удовлетворить свои интересы.

    Лицо же, обладающее обязательственным правом, может удовлетворить свои интересы только через действия обязанного лица.

    Такое положение объясняется тем, что вещные правоотношения абсолютны, а обязательственные - относительны.

    1. Понятие и виды владения

    Владение (possessio) является одной из важнейщих категорией вещных прав. Как сугубо специфическая для римского права, она возникла благодаря целому ряду особенностей правовых требований к основаниям вещного права в целом.

    «Владение есть фактическое обладание вещью, соединенное с намерением относиться к вещи как к своей» — этим римская юриспруденция подразумевала ситуации образования особого вещного права на изначально не свои, чужие вещи, которые попадали в чье-то обладание иными способами, нежели те, которые были предусмотрены для образования полного права собственности.

    «Владение не только нечто телесное, но имеет также и правовое значение» — чем отмечалось столь важное для признания другими специальных, связанных с владением правомочий лица-обладателя, защищаемых правом.

    Владение имело следующие виды:

    1) Законное владение — это владение собственника: он имеет право обладать вещью, обладает ею и знает, что имеет на это право; в случае фактического невладения собственник, или законный обладатель, имеет право вернуть вещь в свое законное владение

    2) Незаконное владение (р. injusta) — это владение несобственника, возникающее по разным жизненным основаниям (не правовым, а именно жизненным, что давало толчок для их переосмысления правом).

    В зависимости от основания возникновения незаконного владения оно в свою очередь подразделялось на:

    - владение порочное, или недобросовестное (р. malaefidei), когда обладатель фактически вещью владеет, но не имеет этого права и знает, что не имеет этого права (попросту говоря, украл или иным образом присвоил вещь);

    - владение «в доброй совести». Добросовестное владение (р. bonaefidei) возникало тогда, когда обладатель вещи не имел права вещью владеть, поскольку у нее имелся собственник, но не знал, что не имеет этого права. Например, приобретение вещи от несобственника, (вора) выдававшего себя за собственника.

    Основание владения, единожды возникнув, не могло измениться: вор не мог стать добросовестным владельцем, даже если собственник вещи не предъявлял претензии или умер. «Никто себе самому основание владения изменить не может».

    Однако качество владения было существенно важно для его дальнейшего правового признания:

    именно из незаконного, но добросовестного обладания вещью сформировалось особое вещное право — владение юридическое.

    В нем соединялось фактическое обладание вещью, стремление удержать эту вещь в своем обладании и признание правом дозволенными таких стремлений.

    Основания, по которым незаконное владение признавалось добросовестным, были строго определенными и перечень их в римском праве был исчерпывающим.

    Добросовестным считался захват брошенного, но неиспользуемого участка земли, причем земли италийской (исторической для Рима), когда собственник неизвестен или слыл отсутствующим по неопределенным причинам.

    Добросовестным обладанием вещью было ее приобретение без предписанных правом формальностей, если стороны не выдвигали друг другу претензий по поводу сделки между ними.

    Добросовестным могло считаться также владение, когда лицо, которое приобрело вещь не знало, что приобретает эту вещь у несобственника (по общему принципу римского права, в абстрактном виде он не мог приобрести права собственности, поскольку продавший ее был вором или также незаконным добросовестным .владельцем);

    Очевидно, что ситуации, когда возникала необходимость обосновывать добросовестность своего обладания, были связаны со случаями претензий со стороны третьих лиц.

    То есть, тех прежних условных собственников вещи, выпустивших ее из своего фактического владения когда-то и теперь предъявляющих претензию на возвращение вещи или возмещение.

    3) производное владение.

    Что касается производного владения, то таковым является, например,

    1) владение кредитора вещью, полученной в залог от должника;

    2) владение залогодержателя вещью, полученной в залог;

    3)владение держателя вещью, полученной по договору хранения.

    1. Приобретение владения и утрата владения

    Приобретение владения всегда устанавливается впервые и самостоятельно самим лицом, желающим владеть предметом. Все способы приобретения владения в классическую эпоху представлялись римским юристам как первоначальные, всегда осуществлявшиеся впервые приобретателем. Это, конечно, не исключало помощи и содействия подвластных и рабов римского домовладыки, но владение возникало только в лице последнего. Требовалось лишь, чтобы оба элемента владения — волевой и материальный — были осуществлены им или для него самого. В тех случаях, когда приобретение владения облегчалось тем, что шло от лица, уже осуществившего владение, путем передачи предмета владения, можно было говорить о производном владении. Но и в этих случаях не признавалось никакого преемства и тождества между старым и новым владением. Объем и содержание последнего определялись собственными фактическим господством и волей нового владельца.

    Общим термином для акта установления фактического господства над вещью было завладение (apprechensio). В нем явственно выступал момент материального захвата, осуществляемый в полном составе. Особенно широкое поле для применения его как преимущественно первоначального способа приобретения владения открывало приобретение никому не принадлежащих движимых вещей (res nullius) и диких животных (ferae bestiae), населяющих природу. В этих случаях акт владения сводился к окончательному захвату их в руки или к преследованию и поимке их. Так, диким зверем завладеть можно не путем ранения, а по окончательной поимке, так как в промежуток времени после ранения может случиться много такого, что помешает поймать зверя (D. 41. 1. 5. 1).

    Поимка и захват сводились к фактическому господству данной вещи. При возникновении споров о захвате учитывались все совокупности обстоятельств и воззрений оборота.

    В случаях первоначального приобретения владения вещью, не состоявшей ни в чьем владении, факт завладения связан, естественно, с волей владеть на себя, т. е. основание владения (causa possessionis) заменяет другое проявление воли. Гораздо сложнее вопрос, когда владение устанавливается на основании каких-либо соглашений с предшествующим владельцем. Характер этих соглашений определяет, порвал ли последний окончательно свое владение вещью, чтобы всецело уступить место новому владению (например, при продаже), или наоборот (сдача внаем, в ссуду или на хранение). В приведенных отношениях основание владения создает для нового владельца равное положение: или цивильного владельца, или простого держателя. Определившееся из основания владения положение владельца или держателя не может быть изменено самим обладателем вещи: «nemo sibi causam possessionis mutare potest» — «никто не может изменять себе основания владения». Перемена намерения держателя не может превратить его во владельца.

    Таким образом, только фактическими действиями против владельца держатель может изменить основание своего отношения к вещи (первоначальным способом) или установить иное путем соглашения с владельцем (производным способом).

    Приобретение владения считается всегда первоначальным, даже если владение передается одним лицом другому. Для приобретения владения в любом случае требуется наличие у приобретающего владения обоих его элементов — воля на владение и реальное господство над предметом владения. Однако, если владение переходит от одного лица к другому по их обоюдному согласию (посредством передачи), тем самым облегчаются требования в отношении господства над предметом владения и воли на владение нового владельца:

    1) при приобретении движимых вещей от прежнего владельца с его согласия достаточно было, чтобы вещи были перемещены отчуждателем в дом приобретателя и находились там под охраной. По аналогии способом передачи товаров считалась передача ключей от помещений, где находились проданные товары. Она рассматривалась как установление власти над всем, что находится в запертом помещении. Требовалось, чтобы передача ключей происходила перед складами, чем подчеркивается наличие товара (praesentia) и момент свободного доступа к передаваемому объекту. Благодаря постоянному фактическому содействию подвластных и рабов римские владельцы могли вдали от своего домицилия через них осуществить передачу;

    2) точно так же при приобретении владения недвижимостями от предшествующих владельцев требование полного материального овладения ослаблялось допущением частичного овладения, при полноте знания плана и границ имения. Продавцу при отчуждении недвижимости достаточно было показать покупателю передаваемый участок с соседней башни, чтобы совершить акт передачи участка. Те случаи, когда прежний владелец, не передавая предмета, лишь указывает на него приобретателю, получили название «передача длинной рукой» (traditio longa manu);

    3) право Юстиниана пошло дальше по пути облегчения передачи владения и стало пользоваться наличным материальным отношением к вещи, чтобы изменять его значение путем выражения соответствующих намерений сторон. Оно ввело передачу короткой рукой (traditio brevi manu) (сокращенно). Прежний держатель с согласия прежнего владельца становился сам владельцем, что бывало, например, когда наниматель покупал вещь у наймодателя.

    Наряду с этим некоторые классики сформулировали еще один способ приобретения владения, при сохранении материального момента, но путем изменения волевого элемента. Это бывало в тех случаях, когда собственник продавал кому-нибудь вещь и одновременно брал ее у покупателя внаем, не выпуская вещи из рук. В средневековом праве этот способ получил название «установление владения» (от constituere — устанавливать).

    Самовольный захват владения. Более сложным вопрос представлялся в тех случаях, когда постороннее лицо завладевало участком в отсутствие и без ведома владельца. Самовольный захватчик, по воззрению Ульпиана, насильственно (VI) нарушивший существовавшее до тех пор владение, окончательно приобретал владение только в том случае, если прежний владелец, узнав об этом, не оспаривал захвата, или если и оспаривал, то без успеха. С более древней точки зрения Лабеона, признавалось за таким захватчиком только тайное владение (possessio clandestina), которое становилось сразу недействительным, если прежний владелец оспаривал его.

    Насильственное вытеснение владельца из земельного участка не прекращало его владения, если его подвластным удавалось удержаться на нем.

    Приобретение владения через других лиц. Приобретение владения домовладыкой через подвластных ему лиц вытекало из строения римской семьи. Приобретение владения через третьих свободных лиц получило признание лишь в эпоху классической юриспруденции. Одной из причин этого является то обстоятельство, что в этот период крупную роль в ведении хозяйства богачей играли вольноотпущенники. «Per quemlibet volentibus nobis possidere adquirimus» — «Мы приобретаем через любое лицо, раз мы желаем владеть».

    Приобретение владения через других лиц предполагало, что:

    а) последний подчинил вещь своему господству;

    б) имел намерение приобрести владение для другого лица;

    в) другим лицом была изъявлена воля приобрести владение через постороннее лицо.

    Утрата владения.

    Для недобровольной потери владения достаточно было утраты фактического господства над вещью. При добровольном прекращении владения требовалась утрата обоих элементов владения: фактического господства над вещью и намерения владеть вещью:

    1) утрата фактического господства над вещью предполагала длительную очную потерю господства над вещью. Так, владение убежавшим со двора сразу не прекращалось, ибо его можно было найти и возвратить обратно. Владение земельным участком (равно другой недвижимостью) прекращалось с того момента, когда владелец узнал об этом и не смог или не пожелал предотвратить насилие со стороны оккупанта. Пренебрежительное отношение владельца к своей вещи также могло рассматриваться как отказ от владения. Такое могло иметь место, когда лицо не обрабатывало землю, не пыталось организовать ее охрану, а также допускало другие существенные упущения по сохранению владения движимыми и недвижимыми вещами;

    2) смерть владельца. Со смертью владельца владение прекращалось и не распространялось на наследников. Ввиду этого наследники обязаны были заявить о своем намерении и «захватить» владение естественным путем;

    3) гибель вещи и превращение ее во внеоборотную вели к прекращению владения;

    4) прекращение владения, осуществляемого через представителя. Владение вещью через представителя могло быть прекращено:

    — по воле владельца;

    — вследствие смерти владельца;

    — в случае гибели вещи.

    Если владелец был вытеснен из господства над вещью, он все-таки продолжал владеть, если его представитель продолжал владение для него.

    В том случае, если представитель был вытеснен из господства над вещью, то владелец продолжал владеть, пока он имел возможность воздействовать на вещь. Если же земельный участок был захвачен третьим лицом в отсутствии представителя, то владелец терял владение, если представитель не смог либо не изъявил желания изгнать захватчика. В том случае, когда самовольный захват был вызван небрежностью или умыслом представителя, владение для владельца утрачивалось лишь тогда, когда он сам не желал или не смог вытеснить захватчика.

    1. Защита и давность владения.

    По римскому праву, «Любой владелец уже тем, что он является владельцем, имеет больше прав, чем тот, кто не владеет». Другими словами, владение, имея в своем основании фактическое господство лица над вещью, обладало приоритетом в правовой защите.

    Презумпция добросовестности и законности вытекала из самого факта владения. Обратное же предстояло доказывать заявляющей о своих правах на вещь стороне.

    Против посторонних лиц защищалось даже незаконное, порочное владение: только подлинный собственник вещи имел право предъявить иск о возвращении украденного, а не кто-то третий, случайно узнавший о наличии пропавшей вещи у кого бы то ни было.

    Юридическое владение было сформировано преторским правом, поскольку законные нормы римского права не создавали предпосылок для защиты несобственников.

    При условии «не тайного, не насильственного и не по аренде» обладания вещью претор предоставлял владельцу правовую защиту посредством особых актов - интердиктов (см. § IV.4.4).

    Интердикты предполагали защиту не против собственника вещи (что происходило обычным судебным порядком),но против третьих лиц, так или иначе посягнувших на владение, имеющее добросовестное основание. (Впрочем, фактическое владение охранялось в любом случае, даже недобросовестное: так, самовольно нельзя отобрать вещь даже у доказанного вора.)

    Интердикты по защите владения были двоякими:

    - для владения недвижимостью,

    - для владения движимыми вещами.

    Интердикт по защите недвижимости был направлен на то, чтобы на необходимое время обеспечить реальное обладание вещью и гарантировать лицу прекращение посторонних посягательств на его владение (чтобы третьи лица не распахивали его участок, не вселялись в его дом и т.д.).

    Интердикт по защите движимых вещей был направлен на обеспечение интересов основного владельца по отношению к другим случайным лицам, (поскольку движимые вещи в реальности легко могли выйти из владения.например,дал кому-то лошадь на день, человека, чтобы поднести ношу и т.п.).

    В этих случаях споры разрешались арифметически: кто владел вещью большую продолжительность времени в течение года, тот и считался основным ее обладателем и вещь закреплялась за ним.

    В особых случаях использовалось еще одно средство преторской защиты — actioPubliciana, основаннное на фикции (см. § IV.4.5).

    При приобретении вещи без соблюдения необходимых формальностей претор предоставлял защиту и против собственника-отчуждателя вещи, и против худших владельцев, если удавалось доказать полную добросовестность приобретения.

    Суть правовой формы защиты в этом случае заключалась в следующем: претор вводил фиктивное предположение, что давностный срок как бы истек, и владелец получал полноценную правовую защиту от любых посягательств на его вещь, даже от недобросовестного собственника.

    Претор в общей форме закреплял вещь, ставшую предметом претензии, в имуществе добросовестного приобретателя (inbonis).

    Возникавшее таким образом новое по своему основанию право стало условно называться преторской собственностью, или «бонитарным обладанием».

    Юридическое владение (тем более «бонитарное владение») былокатегорией временной, переходной, способной при определенных условиях трансформироваться в полновесное право собственности.

    «Дабы собственность вещей не оставалась сомнительной, гражданским правом было постановлено, что кто добросовестно от человека, который не был хозяином, но которого он считал таковым, купит вещь или получит оную дарением или иным каким-либо законным образом, тот приобретает эту вещь давностью владения: если она движимая, то однолетнею повсюду, если же недвижимая — то двухлетнею, но только на Италийской земле».

    Переход юридического обладания в полновесную собственность по истечении давности владения ею (usucapio) стал, таким образом, еще одним способом первоначального приобретения прав собственности на вещь. Сроки такого спокойного и ненасильственного обладания (т.е. когда не предъявлялись никакие иски к владельцу со стороны прежних собственников претендентов) устанавливались в зависимости от свойств вещей: для движимых вещей, как выше упоминалось, — в один год, для недвижимых и приравненных к ним — в два.

    Для особых категорий недвижимости (провинциальных земель) с конца классической эпохи также применялись давностные сроки в 10 и 20 лет. Помимо этого с давностью владения сливался, в итоге, общий срок исковой погасительной давности в 30 лет.

    Условиями, при которых владение могло перейти в собственность по давности были качественные стороны владения; его основание (добросовестное или недобросовестное), отсутствие ухищрений во владении вещью.

    Со времени Юстиниана в римское право вошло и принципиальное новшество в отношении незаконного недобросовестного владения.а именно - истечение максимального давностного срока трансформировало титул (качество) владения.

    Другими словами, продержав втайне украденную вещь 20 лет и тем самым обезопасив ее от возможных заявлений собственника, затем уже можно было спокойно продать вещь, и новый приобретатель получал вещь в свою полноценную и всесторонне охраняемую собственность).

    Ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии


    написать администратору сайта