Граж право зарубежных стран. Тема Понятие, предмет и источники гражданского права зарубежных стран
Скачать 1.04 Mb.
|
Проверяемые задания Проверяемое задание №1 Тема 1. Понятие, предмет и источники гражданского права зарубежных стран. Задание. Проверяемое задание № 2 Тема 2. Субъекты гражданского права зарубежных стран Тема 3. Объекты гражданского права зарубежных стран Задание. Дайте ответы на следующие вопросы: Понятие и классификация субъектов в гражданском праве зарубежных стран. Субъекты гражданского и торгового права зарубежных стран Субъектами гражданского и торгового права являются физические лица, юридические лица и публичные субъекты: государство (государственные образования) и муниципальные образования. Хотя государство и муниципальные образования нередко выступают в имущественном обороте как полноправные участники, наиболее распространенными его субъектами служат физические ..ища (люди) и юридические лица. Правоспособность физического лица (человека) как субъекта гражданского права В отечественном правоведении применительно к физическим лицам как субъектам зарубежного гражданского права традиционно используется термин "гражданин", однако следует учитывать, что в других правопорядках синонимом физического лица является слово "человек". Например, профессор Д. Лайтполд однозначно подчеркивает: "физическое лицо есть человек". Поэтому в дальнейшем наряду с терминами "гражданин", "физическое лицо" ("граждане", "физические лица") употребляется термин "человек" ("люди"). Основными элементами юридического статуса физических лиц (людей) как субъектов гражданского права являются правоспособность, дееспособность и место жительства. Эти элементы присутствуют в частном праве всех стран. Исключение составляют лишь США, где в законодательстве употребляется единое понятие "правоспособность". Однако и в этой стране вследствие использования в судебной практике и доктрине категорий пассивной и активной правоспособности фактически действуют институты как правоспособности в буквальном смысле слова, так и дееспособности. В наиболее общей форме правоспособность - это способность лица иметь гражданские права и обязанности. Зарубежные авторы полагают, что "каждый человек способен быть носителем нрав и обязанностей", правоспособность не зависит от происхождения, гражданства, общественного положения, религии (вероисповедания), профессии, мировоззрения или пола-. Другими словами, речь идет о способности быть субъектом права. Законодательство различных стран определяет моменты возникновения и прекращения правоспособности, как правило, увязывая их с рождением и смертью человека. Например, в силу § 1 ГГУ правоспособность человека возникает с окончанием рождения. Этот момент времени важен для случаев, всегда возникает вопрос, вправе ли лицо претендовать на наследство. В соответствии со ст. 29 ГКИ гражданская правоспособность физического лица возникает с момента рождения. Зачатый ребенок в целях охраны его прав рассматривается как рожденный, если он "имеет человеческое тело и проживет 24 часа с момента отделения от материнского организма". В духе времени, в аспекте защиты прав человека и развития новейших биотехнологий, германские авторы подчеркивают, что "человек - это любое человеческое существо. Для правоспособности не требуется, чтобы ребенок имел нормальное человеческое тело. Даже отклоняющееся от нормы человеческое существо обладает правоспособностью. Спорными являются только мыслимые на сегодня созданные биотехнологическим путем (трансгенные) "монстроиды""'. Как и во многих других странах, в Японии правоспособность физического лица (человека) возникает с момента рождения (§ 1 "Ь" ЯГК). Рождение с точки зрения частного права означает полное отделение плода от матери, лишь с этого момента новорожденный становится правоспособным. Даже если вскоре ребенок умрет, это не изменит факта рождения в правовом отношении, однако если ребенок будет мертворожденным, факт рождения отсутствует (п. 2 ст. 886 ЯГК). Хотя по японскому праву плод не обладает правоспособностью и будущая мать не может осуществлять представительство (например, возбуждать иск в пользу плода о признании его прав - ст. 787 ЯГК), гражданский кодекс в особых случаях, главным образом в целях защиты интересов будущего ребенка, наделяет его некоторой правоспособностью, что немаловажно в связи с наследованием (ст. 886, а также ст. 721 и 765 ЯГК). Но и тут судебная теория и практика считают, что плод приобретает правоспособность лишь условно, приравнивая его к родившемуся ребенку (решение Верховного суда Японии от 6 октября 1931 г.). В подобных случаях иногда говорят о "частичной правоспособности не родившегося ребенка". В США, в частности, при предъявлении иска об осуществлении в принудительном порядке договорного обязательства (если в необходимой документации не упомянута правоспособность сторон) суд исходит из презумпции наличия правоспособности у всех сторон. Если одна из сторон неправоспособна и лишена способности заключать договоры, то это обстоятельство должно быть оговорено в так называемых состязательных бумагах. Определенные проблемы с возникновением правоспособности, а также проблемы семейно- и наследственно-правового характера порождают достижения современной медицины, позволяющие "производить" детей с помощью искусственной инсеменации, суррогатного материнства и консервации материнской яйцеклетки. Бывают и другие случаи: в американском штате Вирджиния появился на свет здоровый ребенок из эмбриона, 20 лет хранившегося в заморозке. Отношение к этим формам деторождения неоднозначное. Например, итальянские врачи приняли даже Кодекс чести, направленный против суррогатного материнства. Тем не менее число случаев, когда негритянка рожает белого ребенка, матерью становится 63-летняя женщина и девочка рождается через несколько лет после смерти своей матери (благодаря законсервированной яйцеклетке), постоянно растет. В связи с отмеченными случаями возникают медицинские, этические, психологические и т.п. проблемы. Для юристов (в плане определения правоспособности гражданина) важно лишь установить дату его рождения, зарегистрированную в соответствующей актовой книге. По общему правилу гражданская правоспособность прекращается со смертью лица (ст. 32 ГКИ). Окончание правоспособности физического лица законодательно не урегулировано. Законодатель исходил из того, что оно определяется смертью лица. Между тем в отличие от рождения факт смерти установить подчас бывает непросто, поэтому в законодательстве предусматриваются различные ситуации. В частности, определенные проблемы для установления точного момента смерти создают все чаще применяемые операции по пересадке человеческих органов. Обычно в таких случаях факт смерти подтверждается диагнозом врача или свидетельством о вскрытии трупа (ст. 86 японского закона о посемейной записи). Если смерть наступит в результате несчастного случая и местонахождение трупа неизвестно, однако сам факт смерти не вызывает сомнений, запись о смерти в книгу посемейной записи вносится на основании свидетельства соответствующих органов (ст. 15, 89, 91 закона о посемейной записи), и это называется объявленной смертью. В некоторых странах прекращение правоспособности связывается также с признанием гражданина в установленном порядке безвестно отсутствующим. Определенные вопросы, связанные с установлением смерти лица, порождает применение искусственных медицинских средств поддержания жизнедеятельности организма (вентиляции легких, кровообращения, питания и т.п.). Например, уже более шести лет (из 84) бывший глава правительства Израиля Ариэль Шарон после обширного инсульта находится в "вегетативном состоянии", т.е. попросту в коме. Однако это не мешает считать его живым, т.е. правоспособным. В отличие от общей правоспособности некоторые виды специальной правоспособности возникают при иных условиях: в частности, брачная правоспособность наступает по достижении лицом определенного возраста, который в различных странах варьируется от 15 (для женщин во Франции) до 19 лет (для мужчин в некоторых провинциях Канады). В отдельных случаях законодательство предусматривает возможность ограничения правоспособности, например за противоправные действия. Понятие и виды объектов гражданского права зарубежных стран. Объектом вещных прав является имущество, которым можно владеть, пользоваться и распоряжаться. ГГУ: Нет законодательного закрепления перечня О. Вещи – лишь телесные предметы. Классификация вещей (п. 90 и далее): 1) индивидуально определимые и родовые; 2) заменимые 3) потребляемые и не-; 4) составные части 5) временно присоединенные 6) принадлежности 7) промышленный и с\х инвентарь 8) плоды 9) выгоды В немецкой доктрине понятие объектов права рассматривается как парное с понятием субъектов прав. Вещи и права в качестве объектов прав составляют противоположность с ФЛ и ЮЛ как субъектами прав. Является ли объект правовым, решают сами лица. Система объектов: 1) вещи 2) права 3) совокупность прав и вещей 4) нематериальные блага 5) животные ФГК: Также нет закрепленного перечня О. Виды имущества (ст. 516 и дальше): 1) движимое (по природе, по закону) 2) недвижимое (по природе, по назначению, в силу предмета, к которому относится) ФГК содержит положения, которые нацелены на уважение частной жизни, нормы о физической неприкосновенности, нормы об охране биосоциальных составляющих личности (нормы, касающиеся запрета посягательств на человека как вид, изучения генетических свойств человека и идентификации личности с помощью генетических отпечатков). Германия и Франция признают жизнь, здоровье, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну объектами абсолютных субъективных прав. Зарубежное законодательство разделяет понятия «нематериальные блага» и «личные неимущественные права»(нематериальные блага — бестелесное имущество), об этом свидетельствует признание жизни, здоровья, неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны объектами абсолютных субъективных прав и объектами прав личности. Понятие и виды объектов гражданского и торгового права в англосаксонском праве. Объекты гражданских прав – это предметы и явления материального и нематериального мира, которые могут служить средствами удовлетворения тех или иных потребностей, то, по поводу чего складываются отношения. Виды объектов: 1) Материальные объекты, которые подразделяются на: · Движимые и недвижимые; · Незаменимые и заменимые; · Делимые и неделимые; · Главные и придаточные; · Простые и сложные; · Потребляемые и непотребляемые; · В обороте, изъятые из оборота и ограниченные в обороте. 2) Нематериальные объекту, которые в свою очередь можно разделить на: · Имущественные права - ценные бумаги; интеллектуальная собственность; · Действия – работа, услуги; · Нематериальные (личные) права – честь, достоинство; деловая репутация, деловые связи; право авторства; · Информация. Определенные особенности в делении вещей на движимые и недвижимые имеются в общем праве Англии и большинства штатов США. Гражданское законодательство отдельных штатов в США также определяет недвижимость (realproperty) через понятие "земля" (land) и ряд связанных с ней вещей. Согласно § 658 ГК Калифорнии недвижимое имущество составляют: а) земля; б) то, что прикреплено к земле; в) то, что следует с землей или считается ее принадлежностью; г) то, что считается недвижимым согласно закону; исключение составляет то, что можно отделить от земли в целях продажи, - плоды, урожай сельскохозяйственных культур, вещи, которые, будучи прикрепленными к земле либо являясь ее частью, были отделены перед передачей покупателю или перед заключением договора о продаже. Сам термин "движимое и недвижимое имущество" применяется судами в тех случаях, когда речь идет об отношениях с "иностранным элементом", регулируемым международным частным правом, тогда как во внутренних отношениях такое деление значения не имеет. В английском праве применительно к отношениям на национальном рынке действует исторически сложившаяся в зависимости от различных форм исковой защиты классификация имущества на реальное (realproperty) и личное (personalproperty): к реальному относят имущество, в отношении которого может быть предъявлен реальный иск - иск о восстановлении владения, тогда как персональным является имущество, защищаемое персональным иском, который направлен на получение денежной компенсации. Как было отмечено в научной литературе, законодательство Англии, посвященное земельной недвижимости, архаично и не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Так, Закон о собственности 1925 г. определяет, что право собственности на земельный участок включает в себя право на все, что находится под почвенным слоем, воздушное пространство над ним, а также все принадлежности этого участка, однако на разработку полезных ископаемых, содержащихся в этом участке, необходимо получение дополнительной лицензии, а над воздушным пространством над участком существует право свободного пролета. Правовой режим недвижимого имущества в США регулируется как федеральным законодательством, так и законодательством штатов, причем последние могут иметь существенные различия. Однако во всех штатах признается, что основу недвижимого имущества составляет земля, которая включает не только ее почвенный слой, но и все объекты, которые с ней прочно связаны. При этом речь идет об объектах, созданных как природой, так и руками человека и которые находятся как под землей, так и на поверхности. К недвижимости также относится растительность, которая не требует ежегодной сельскохозяйственной обработки, получившая название fructusnaturals (деревья, кустарник, многолетние травы). Растения, которые выращиваются человеком и каждый год вынимаются им из земли, относятся к движимому имуществу. Таким образом, выделяют три компонента недвижимого имущества: собственно землю, растительность и принадлежности к земле (fixtures). По законодательству Англии договор об отчуждении недвижимости еще не порождает перехода права собственности. Необходим специальный акт, при осуществлении которого компетентное лицо проверяет законность сделки. До акта передачи имущества возникают отношения доверительной собственности. Специфичным является одновременное существование двух систем регистрации: обязательной регистрации титула и регистрации земельных обременений. Основной целью регистрации является защита прав нового владельца. Что касается США, то для этой страны характерна система регистрации сделок. Практически все штаты издали законы, установившие особый порядок регистрации сделок, связанных с переходом права собственности на недвижимое имущество. Положения этих законов не единообразны, но по общему правилу они устанавливают, что незарегистрированная передача прав не имеет юридической силы. Обычно требуется, чтобы продавец передавал покупателю справку о принадлежащем ему праве, удостоверенную на день передачи. В этой справке, составленной на основе регистрационных записей, дается история права собственности на данное недвижимое имущество. Такая справка является доказательством права собственности продавца на недвижимое имущество. Для охраны своих интересов покупателю следует передать компетентному атторнею справку для ее исследования, с тем чтобы получить от него заключение по поводу права, которым обладает продавец. Если право страдает пороками, то в заключении указывается сущность этих пороков. Предприятие как особый объект гражданских прав. В основном же в зарубежных странах термин "предприятие" чаще всего относится к обособленному имущественному комплексу, принадлежащему предпринимателю, который является объектом права. Этот имущественный комплекс принадлежит и управляется предпринимателем, индивидуальным или объединенным с другими предпринимателями в торговое товарищество. Единообразный торговый кодекс США в ст. ст. 6 - 102 "комплексное отчуждение" устанавливает, что отчуждению подлежат материалы, оборудование и товары торгового предприятия, а передача нематериальных объектов должна быть оформлена специальным соглашением. В законодательстве экономически развитых стран в состав имущества предприятия включают такие объекты, как клиентела, право на возобновление найма недвижимости, шансы и др. Клиентелу составляют существующие у данного предприятия устойчивые связи с клиентами - потребителями товаров, работ и услуг предприятия. В некоторых случаях клиентелу отделяют от шансов, т.е. возможностей предприятия иметь клиентов в будущем. Шансы определяют как оцененные в денежном выражении перспективы предприятия. Отчуждение предприятия влечет за собой уступку клиентелы, что на практике понимается как обязательство бывшего собственника предприятия не создавать поблизости от отчужденного предприятия заведение, аналогичное проданному. Проверяемое задание № 3 Тема 4. Договор купли-продажи. Тема 5. Договор подряда. Тема 6. Договор займа. Задание. Проведите сравнительную характеристику одного из видов договоров: - купли-продажи - подряда - займа ВИДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. Договор купли-продажи – это договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать имущество другой (покупателю), уплатив за него определенную денежную сумму (ст. 454 ГК). Виды договора купли-продажи (§ 28 гл. 30 ГК): • розничная купля-продажа; • поставка; • поставка товаров для государственных нужд; • контрактация; • энергоснабжение; • продажа недвижимости; • продажа предприятия. Некоторые из перечисленных выше видов договоров имеют разновидности. Характеристика договора купли-продажи: консенсуальный, возмездный, взаимный. Договор купли-продажи входит в группу обязательств по передаче имущества в собственность (кроме него в эту группу входят еще три договора: мены, дарения, ренты). Это наиболее распространенный в гражданском обороте вид договора. Он широко применяется как внутри страны, так и в международной торговле. Значение договора купли-продажи заключается в том, что он одновременно порождает и относительное правоотношение (обязательственное) и абсолютное (вещное право). Продавец обязан передать покупателю: • товар соответствующего качества (ст. 469 ГК), в соответствующем количестве (ст. 465, 466 ГК), ассортименте (ст. 467 ГК), комплектности (ст. 478, 480 ГК) и комплекте (ст. 479 ГК). Условие о количестве товара является существенным; моментом передачи товара является момент его вручения, либо предоставления в распоряжение, либо передачи его перевозчику (ст. 458 ГК); • товар в таре или упаковке (ст. 481, 482 ГК); • относящиеся к передаваемому товару принадлежности и документы (ст. 464 ГК); • товар, свободный от прав третьих лиц на него (ст. 460 ГК). Если третье лицо, имеющее право собственности на проданный товар покупателю, реализует свое право на отчуждение его у последнего (такое право называется эвикцией), продавец обязан возместить покупателю стоимость отобранного у него товара (п. 1 ст. 461 ГК). Кроме того, договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность продавца застраховать продаваемый им товар. Продавец имеет право требовать от покупателя: • оплаты переданного им товара; • возврата проданного товара в случае неоплаты его при условии передачи товара покупателю на условиях сохранения права собственности продавца на него до момента оплаты (ст. 491 ГК). Покупатель обязан: • оплатить покупаемый товар либо полностью, либо частями, либо непосредственно при передаче его, либо до, либо после его передачи; • известить продавца о ненадлежащем исполнении им договора (ст. 483 ГК); • застраховать купленный товар, если эта обязанность предусмотрена договором. Право покупателя – требовать от продавца передачи ему купленного им товара, соответствующего условиям договора, в соответствующий срок. 2. ЭЛЕМЕНТЫ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. Сторонами договора купли-продажи являются продавец и покупатель. Субъектами договора могут быть: граждане, юридические лица и государство. В некоторых видах договора купли-продажи возможность участия тех или иных субъектов гражданского права зависит от объема их правоспособности и дееспособности, а также от вида вещных прав на продаваемое имущество. Предметом договора купли-продажи могут быть имущество, не изъятое из гражданского оборота, и имущественные права (п. 4 ст. 454 ГК). Не могут быть предметом купли-продажи обязанности субъектов (напр., долги) и нематериальные блага. Цена договора купли-продажи является договорной. Она определяется как в российских рублях, так и в валюте других стран, однако платеж в Российской Федерации всегда должен осуществляться в российских рублях. Цена на некоторые товары (напр., на энергоресурсы) может устанавливаться государством. Цена является существенным условием договора купли-продажи лишь в двух случаях: при продаже товара в рассрочку и при продаже объектов недвижимости. Отсутствие цены в других договорах купли-продажи означает, что платеж должен совершаться по цене, существующей на аналогичные товары (п. 3 ст. 421 ГК). Срок договора купли-продажи в различных его видах играет разную роль. Так, в договорах поставки и при продаже товаров в кредит с рассрочкой платежа он является существенным условием, а в других – нет Срок договора обычно устанавливается сторонами договора и определяется либо календарной датой, либо истечением периода времени, либо указанием на определенное событие, либо моментом востребования. Если срок договора не определен, то товар должен быть передан в разумный срок, а оплата его осуществлена после передачи товара (ст. 314, 457, п. 1 ст. 486 ГК). Если нарушение срока исполнения договора влечет за собой утрату его смысла для покупателя, такой договор называют договором на срок (п. 2 ст. 417 ГК). Форма договора купли-продажи чаще всего бывает устной. В письменной форме должны совершаться следующие договоры: • продажа недвижимости (такие договоры подлежат обязательной государственной регистрации); • внешнеторговые сделки; • с участием юридических лиц; • между гражданами на сумму более десяти минимальных размеров оплаты труда (за исключением тех случаев, когда сделки совершаются в момент их заключения). Порядок заключения договора купли-продажи регулируется гл. 28 ГК, однако в договорах поставки (ст. 507 ГК), розничной купли-продажи (ст. 493, 494 ГК), поставки для государственных нужд (ст. 527, 529 ГК), энергоснабжения (ст. 540 ГК) он имеет свои особенности. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ. Ответственность сторон по договору купли-продажи возникает по следующим основаниям: • случайное повреждение или гибель товара (ответственность лежит на покупателе с момента передачи ему товара продавцом – ст. 459 ГК); • эвикция – изъятие товара у покупателя третьим лицом по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи (продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки – ст. 461 ГК); • непередача покупателю продавцом товара в назначенный покупателем срок принадлежностей или документов, относящихся к товару (покупатель должен отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором, – ст. 464 ГК); • передача продавцом покупателю меньшего количества товара, чем определено договором (покупатель вправе потребовать недостающее количество либо отказаться от переданного ему товара и его оплаты, а если товар оказался оплаченным, потребовать возврата уплаченной денежной суммы – ст. 466 ГК); • передача продавцом товаров в ассортименте, не соответствующем договору (покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а в случае состоявшейся оплаты потребовать возврата уплаченной суммы – ст. 468 ГК); • передача продавцом товара ненадлежащего качества (продавец обязан соразмерно уменьшить покупную цену, безвозмездно устранить недостатки товара в разумный срок либо возместить расходы покупателя на устранение недостатков товара – ст. 475 ГК). Подобная ответственность наступает также в случае передачи товара покупателю в ненадлежащей таре (ст. 482 ГК); • некомплектность товара, переданного продавцом покупателю (продавец обязан либо соразмерно уменьшить цену товара, либо доукомплектовать его – ст. 480 ГК); • отказ продавца от передачи купленного у него товара покупателю либо передачи ему принадлежностей и документов, относящихся к данному товару (покупатель вправе отказаться от договора – ст. 463, 464 ГК); • невыполнение обязанной стороной договора купли-продажи обязанности застраховать товар (другая сторона вправе застраховать этот товар и потребовать от обязанной стороны возмещения своих расходов – ст. 499 ГК). Проверяемое задание № 4 Тема 7. Семейное право в зарубежных странах Тема 8. Наследственное право в зарубежных странах Задание. Заполните таблицу:
|