Главная страница

Ответы к экзамену по экономике. Теория о происхождении государства (7 теорий) Теологическая


Скачать 70.73 Kb.
НазваниеТеория о происхождении государства (7 теорий) Теологическая
АнкорОтветы к экзамену по экономике
Дата04.06.2020
Размер70.73 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаPravo.docx
ТипДокументы
#128081

  1. ТЕОРИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВА (7 ТЕОРИЙ)

1. Теологическая теория является одной из самых ранних. Согласно теологической теории, процесс возникновения государства аналогичен процессу сотворения Богом мира. Божественный разум управляет всем миром, устанавливает на земле порядок и гармонию, следовательно, и государство — это результат «божественного промысла».

2. Патриархальная теория рассматривает возникновение государства из разросшейся семьи, в которой власть монарха представляет собой продолжение власти отца над членами его семьи. Монарх должен заботиться о своих подданных, а те обязаны повиноваться правителю. Эта теория получила свое обоснование в трудах древнегреческого философа Аристотеля (IV в. до н. э.) и была развита английским мыслителем XVIII в. Р. Фильмером, русским социологом Н. К. Михайловским и др. Представители патриархальной теории считали, что государство возникает в результате соединения родов в племена, затем союзы племен и, наконец, в государство. Власть отцовская в результате объединения семьи в государство становится государственной.

3. Договорная теория происхождения государства появилась в XVII—XVIII вв., хотя отдельные ее аспекты разрабатывались мыслителями Древней Греции и Древнего Рима. Авторами теории договорного происхождения государства были Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Дидро, Ж.-Ж.Руссо, А. Радищев и др.

Согласно этой теории, государство возникает в результате договора, в который вступают люди, находящиеся до этого в естественном состоянии. В соответствии с договором люди передают часть своих прав, присущих им от рождения, государству, которое, в свою очередь, представляет общие интересы и обязуется обеспечить права и свободы человека. В случае нарушения условий общественного договора народ имел право свергнуть власть, совершив революцию.

4. Марксистская концепция происхождения государства (XIX в.) опирается на историко-материалистическое учение об обществе и общественном развитии, на классовую трактовку государства. Основные положения этой теории изложены в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, Г. В. Плеханова, В. И. Ленина и других марксистов.

5. Теория насилия (завоевания) являлась одной из распространенных на Западе в конце XIX — начале XX в. Ее сторонниками были Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский. Они утверждали, что причиной возникновения государства стало внутреннее и внешнее насилие. В целом теория насилия носит абстрактный характер.

6. Представители психологической теории (Г. Тард, Н.М. Коркунов, Л.И. Петражицкий) видели причину возникновения государства в человеческой психике, в потребности индивида в общении, жить в коллективе, желании повелевать и подчиняться. Они утверждали, что в результате психологических взаимодействий людей возникает совершенная форма эмоционального общения — государство.

7. Автором расовой теории происхождения государства был французский писатель Ж. Гобино (XIX в.). Он поделил все человеческие расы на «высшие», призванные господствовать, и «низшие», которые обязаны подчиняться «высшим» расам. В основе подобного разграничинения лежат физические, психические, умственные и другие различия между расами. Государство выступает орудием господства «лучших» рас над огромными массами.

  1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА

Государство-это особая организация политической власти, обладающая специальным аппаратом управления и принуждения, и регулирующая общественные отношения с помощью общеобязательных правил поведения.

1. Наличие публичной власти

2. Террит. Организация подданных(граждан)

3.суверинетет (единство, верховенство, независимость)

4. наличие права как регулятора общественных отношений

5. налоги и сборы

6. органы охраны правопорядка и вооружен силы

7. гос-правовые атрибуты

Доп. признаки:единый язык, валюта, религия, экономическое пространство, национальность

  1. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА (ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ)

Форма государственного устройства – это территориальная организация власти определяющая порядок власти центральных и местных органов

В зависимости от формы государственного устройства различают простые (унитарные) и сложные (федерация, империя) государства.

Унитарное – простое единое централизованное государство, части которого являются административно-территориальными единицами, подчиняются центральным органам власти и не обладают признаками государственного суверенитета (Франция, Финляндия, Норвегия, Румыния, Швеция). По способу контроля центральной власти выделяют централизованные (на места назначаются представители центра) и децентрализованные (избираются органы местного самоуправления) унитарные государства.

Федерация– сложное государство, части которого являются государственными образованиями и обладают в той или иной мере государственным суверенитетом (США, ФРГ, Индия)

Империя – сложное государство с обширной территориальной основой и различной степенью зависимости ее субъектов от высшей государственной власти (Римская, танская, Российская империи).



  1. ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ

Форма правления - организация верховной государственной власти: ее высших и центральных органов, их компетенцию, взаимоотношения между собой и с населением. Различают монархическую и республиканскую формы правления.

Монархия обладает следующими юридическими признаками:

1) единоличное правление;

2) власть монарха носит бессрочный, пожизненный характер и передается по наследству;

Выделяют две разновидности монархической формы правления: абсолютную (неограниченную) и ограниченную (парламентарную) монархию.

В абсолютной монархии власть монарха безусловна и не ограничена никакой иной властью. В государстве отсутствуют какие-либо представительные учреждения, народ отстранен от государственной власти и не имеет возможности контролировать управление государством. Этот вид монархии характерен для древних форм правления периода рабовладения и для государств восточной деспотии.

В ограниченной монархии власть монарха ограничивается конституцией и представительным органом (парламентом). Монарх не обладает всей полнотой власти и делит ее с парламентом. В целом монарх выполняет главным образом представительскую роль и символизирует единство нации и стабильность правового порядка. В настоящее время ограниченная монархическая форма правления существует в Великобритании, Испании, Швеции, Норвегии, Японии, неограниченная - в Саудовской Аравии, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и др.

Для республиканской формы правления характерны следующие юридические признаки:

1) высшие органы власти формируются путем выборов на определенный срок, либо должности в них замещаются путем назначения на определенный срок.

2) должностные лица несут политическую и юридическую ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них полномочий. Эта ответственность выражается в форме отставки правительства, роспуске парламента и т.д.

Выделяют два вида республик: президентскую и парламентарную. Различие между этими двумя формами проводится в основном по порядку формирования правительства и его ответственности. Все другие признаки относятся к дополнительным.

В президентской республике глава государства самостоятельно решает вопрос о формировании правительства, свободен в выборе министров и может уволить любого члена правительства в отставку или расформировать весь состав правительства. Парламент в президентской республике не имеет полномочий, касающихся формирования правительства, и последнее не несет ответственности

перед парламентом. Глава государства не обладает правом роспуска парламента, а парламент вправе возбудить вопрос об отрешении президента от должности в предусмотренных конституцией случаях. В этом виде республики президент нередко совмещает свой пост с должностью главы правительства.

В парламентарной республике правительство формируется парламентом (партией, имеющей парламентское большинство), и оно несет ответственность за свою деятельность перед ним. Парламент вправе объявить вотум недоверия всему составу правительства или отдельному его члену, и это влечет автоматический уход со своего поста министра или всего состава правительства.

К числу президентских относятся США, Бразилия, Сирия, Мексика Франция и др. К парламентарным республикам - Италия, Турция, Финляндия и др.

В "чистом" виде президентские и парламентарные республики сегодня встречаются редко. Широко используются смешанные формы, например, полупрезидентские или полу парламентарные республики. В таких моделях либо ограничивается власть парламента и усиливается исполнительная власть или снижается роль президента. Например, в президентской республике устанавливается ответственность некоторых министров перед парламентом (Уругвай, Колумбия и др.), а в парламентарных республиках ограничивается вотум недоверия, который вправе вынести парламент, в частности, путем установления повышенного кворума (например, ФРГ).

  1. Политический режим: понятие, виды

Политический (государственный) режим - это система методов, способов и средств осуществления политической власти. Всякие изменения, происходящие в сущности государства данного типа, прежде всего отражаются на его режиме, а он влияет на форму правления и форму государственного устройства. виды политического режима:

1. авторитарный – политический режим, при котором осуществление государственной власти связано с одним лицом, как правило, по его произволу, не учитывается мнение большинства населения государства;

2. переходный и чрезвычайный – политические режимы, которые характеризуются временным характером и формируются в результате политического переворота или революции, а также при стихийных потрясениях, которые угрожают нормальному существованию государства и безопасности граждан;

3. демократический – политический режим, при котором государственная власть формируется и функционирует на принципе подчинения меньшинства большинству.

виды авторитарного политического режима: 1. деспотический – режим, при котором глава государства (деспот) хотя и приходит к власти законными путями, но реализуемая им власть имеет поработительный для близкого окружения характер; 2. тиранический – режим, при котором глава государства (тиран) приходит к власти путем ее захвата, после чего его жестокость, произвол падает на все население страны;

3. тоталитарный – политический режим, при котором в централизованном едином государстве действует одна официальная идеология, которая значительно ограничивает демократические права и свободы населения. Органы государственной власти при этом формируются правящей партией во главе с лидером, который организует контроль во всех областях общественной жизни;

4. конституционно-авторитарный политический режим – при котором ущемление демократических прав и свобод населения законодательно закрепляется в основном законе государства, в конституции, лишь формально провозглашающей права и свободы.

6. Понятия и признаки права

Право – это система общеобязательных правил поведения, признанная членами общества и установленная и закрепленная государством.

Признаки права

1. Установленность или санкционированность государством, что придает официаальный и публичный характер.

2. Общеобязательность – право выступает едиными правилами игры

3. Обеспеченность государственным принуждением

4. Формальная определенность, т.е. выражение в официальных документах

5. Системность и иерархичность норм

6. Нормативность, т.е. право выражается через отдельные правила, многократно применяемых лицом в установленных случаях.

7. Принципы права: понятие и классификация.

Принципы права – это исходные положения, которые юридически закрепляют объективные закономерности общественной жизни.

По сфере действия выделяют:

I. общие -это главные этикоправовые начала, нормативного регулирования, проявляющиеся во всех отраслях и нормах права:

· соц.справедливость

· законность

· демократия

· соц. свобода

· ответственность за вину

· сочетание убеждения и принуждения

· равенство

· единство прав и обязанностей

· гумманизм

II. отраслевые - характеризуют специфические черты конкретной отрасли права (презумпция невиновности)

III. межотраслевые – выражают общие черты нескольких родственных отраслей права (независимость суда, несменяемость судей)

8. Функции права: понятие и виды.

Функции права – это основные направления правового воздействия на общественные отношения, на поведение субъектов

По значимости выделяют

1. Внешние связанные с функциями государства

· политические

· экономические

· соц. контроль

· воспитательная

· коммуникативная

· идеалогическая

2. Внутренние

· Регулятивная – упорядывачивание общественных отношений путем закрепления прав и обязанностей

· правоохранительная – защита положительных и вытеснение вредных для общества явлений, предупреждение и пресечение правонарушений.

3. Второстепенные юридические (связаны с правоохранительными)

· ограничительные

· компенсационные

· правовосстановительные

9. Общая характеристика источников права (давать определение 7 источникам).

Источники права – показывают как организовано и выражено во вне содержание права

Виды источников

1. Правовой обычай – это правило поведения, сложившееся в следствии его фактического применения в течение длительного времени и получившее гос. поддержку (устная форма)

2. Юридический (судебный) прецедент – это решение судебного или административного органа, ставшего нормой, образцом для рассмотрения подобных дел в будущем(англо-саксонская система права)

3. Нормативный договор - соглашение характеризующееся признаками, добровольностью волеизъявления, наличием публичного интереса, множественностью участников, нормативностью, заключается субъектом правотворчества

4. Религиозные тексты - в мусульманских государствах Коран Сунна Иджима Кляс

5. Доктрины – мнения ведущих специалистов, цитируемых юридическим сообществом, как образец научного подхода, по вопросам толкования и применения права (Франция – приоритет прав и свобод человека)

6. Общие принципы права - это главные этикоправовые начала, нормативного регулирования, проявляющиеся во всех отраслях и нормах права: соц.справедливость, законность, демократия, соц. свобода, ответственность за вину, сочетание убеждения и принуждения, равенство, единство прав и обязанностей, гумманизм

7. Правовой акт – официальный документ, принятый компетентными органами или должностным лицом по правилам законодательной техники, устанавливающий, изменяющий или отменяющий действия нормы права. делится на нормативные (акты правотворчества) и индивидуальные (акты правоприменения)

10. Правовой акт как источник права: понятие и виды.

Правовой акт – офиц. документ, принятый компетентным органом или должностным лицом по правилам законодательной техники, устанавливающий, изменяющий или отменяющий действия нормы права.

В РФ осн.источник права – правовой акт (также - обычаи, принципы нормативные, если нет правового акта)

1)нормативные (акты правотворчества) -регулируют группу родственных отношений -общеобязательны -многократность действия

-законы -инструкции -правила -положения

2)индивидуальные (акты правоприменения) -регулируют одно отношение -имеют персонального адресата -после 1го применения теряют юридическую силу

-приказ -приговор -распоряжение

(Указ президента может быть, как нормативным А, так и индивидуальным, в зависимости от содержания)

11. Законы и подзаконные акты понятие, признаки, виды.

По юридической силе – свойству акта порождать опр. правовые последствия – все правовые акты делятся на:

- законы

- подзаконные акты

Юридическая сила акта зависит от места органа, издавшего акт в системе гос. власти

Закон – нормативно-правовой акт, принимаемый законодательным органом (парламентом) или народом на референдуме, регулирующий наиболее важные общ. отношения и имеющий высшую юридическую силу среди актов

Свойства закона

-нормативность и общеобязательность -высшая юр. сила -особый порядок принятия, изменения, отмены -первичный характер его норм, т.е. на его основе принимают подзаконные акты -упорядочивает значимые типичные общ. отношения, а также закрепляет суверенную волю народа

Виды законов в РФ:

По субъектам правотворчества принятые на:

-референдуме РФ -Федеральном Собрании -референдуме субъекта РФ -законодательными органами субъектов РФ

По внешней форме выражения:

-Конституция -декларация -закон -кодекс -устав субъекта РФ -основы законодательства

По кругу лиц – распространяются на:

-всех (Конституция) -граждан РФ -отдельные категории граждан (военнослужащие/судьи) -иностранцы и лица без гражданства

По предмету регулирования:

-уголовные -трудовые -семейные -гражданские -административные -таможенные

По юридической силе: (по убыванию)

-Конституция РФ 12.12.1993 -Законы РФ о поправках к Конституции РФ (гл.3-8)

(принимаются квалифицированным большинством парламентариев: 2/3 депутатов Гос.Думы и 3/4 членов Сов.Федарации – Далее направляются в

законодат. органы всех субъектов РФ, которые должны их рассмотреть в течении 1 года, одобрить 2/3 субъектов)

-Федеральные Конституционные законы (ФКЗ)

(по вопросам, прямо предусмотренным в конституции – о гербе/гимне/флаге; либо вносят изменение в ст.65; Президент НЕ в праве налагать на них «Вето»)

-Федеральные законы (ФЗ) -Конституции республик в составе РФ и уставы др. субъектов -Законы субъектов РФ

На основе и для регулирования законов создаются Подзаконные акты, которые имеют строго определенную форму:

1)Президент – указы и распоряжения 2)Принимаются в пределах полномочий компетентных органов и должностных лиц (часто исполнительная власть) 3)Их цель – детализировать статьи законов 4)Имеют меньшую юр. силу, чем законы

Система подзаконных актов:

1)нормативные указы Президента

2)постановление Правительство РФ 3

3)нормативные акты Фед. органов исполнительной власти

4)нормативные акты глав субъектов РФ

5)нормативные акты органов исполнительной власти субъектов РФ

6) нормативные акты органов местного самоуправления

Официальные источники опубликования актов в РФ:

«Российская газета»

«Собрание законодательства Российской Федерации»

«Парламентская газета» «Официальный интернет-портал правовой информации»

12. Норма права: понятие и элементы.

Норма права – правила поведения, установленные государством

Цель нормы – упорядочивание общественных отношений

Имеет общий характер, т.к. рассчитано на многократное применение любым лицом в типичных случаях

Структура нормы – её внутреннее строение, деление на составные части и связь этих частей между собой

· гипотеза – часть нормы, содержащая условия её применения

· диспозиция – центральная часть, разрешенный или запрещенный вариант поведения, само правило права и обязанности

· санкция – мера возможного наказания за нарушение предписания диспозиции или поощрение за рекомендуемые действия

Норма – единство 3х элементов, однако в статьях авторов крайне редко выражаются все 3 элемента.

Отсутствие Г или С - НЕ означает, что их нет совсем, но они могут содержаться либо в др.статье этого же акта (УК РФ) – отсылочная норма, либо в др. акте (Конституция, КоАП РФ) – бланкетная норма

Нормы по целям регулирования

1)Позитивные Г+Д

2) Правоохранительные Д+С

13. Состав правоотношения.


Субъектом права может быть любое лицо, обладающее правоспособностью, и любое юридическое лицо, которому присуще качество правосубъектности, т. е. организованное и зарегистрированное в установленном законом порядке. Субъект же правоотношения в обязательном порядке должен обладать полным объемом правосубъектности, т. е. правоспособностью и деликтоспособностью.

Содержание правоотношения составляют субъективные права и юридические обязанности. Эти элементы позволяют судить о характере и цели правоотношения.

Объекты правоотношений — это то, на что направлена деятельность субъектов, или то реальное благо, на пользование которым и охрану которого направлены субъективные права и юридические обязанности. Иногда в качестве объекта правоотношений называют интерес его субъектов. Действительно, без интереса, заинтересованности субъекты не вступят в правоотношения. Исключение составляют уголовно-правовые и административно-правовые правоотношения — здесь интерес присутствует у государства.

14.Физические лица как субъекты правоотношений: понятие и признаки.

Физическое лицо – это гражданин Российской Федерации, иностранного государства либо лицо без гражданства, наделённое правами и обязанностями в силу самого факта существования.

Иными словами, физическое лицо - это человек, который выступает в качестве субъекта правоотношений.

В силу рождения он обладает правоспособностью, в силу возраста и субъективных качеств – дееспособностью.

Физическое лицо может обладать различными правовыми статусами, иногда несколькими сразу, такими как лицо без гражданства, гражданин, иностранец, беженец.

Правоспособность — это способность иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность гражданина возникает в момент рождения и прекращается в момент наступления смерти.

Дееспособность — это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

По объему дееспособности граждане подразделяются на четыре группы:

  • полностью дееспособные;

  • частично дееспособные;

  • ограниченно дееспособные;

  • недееспособные.


Полностью дееспособные граждане — это граждане, достигшие 18 лет (совершеннолетние граждане).

Частично дееспособными принято называть граждан, не достигших 18 лет, т. е. несовершеннолетних.

Несовершеннолетние своими действиями, т. е. самостоятельно, могут приобретать не все, а только определенный круг гражданских прав.

Другие же права они вправе приобретать только с согласия родителей, усыновителей или попечителей, или же только через сделки, совершаемые от их имени родителями, усыновителями или опекунами.

Ограничение дееспособности граждан не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Одним из таких случаев является ограничение судом дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами.

Недееспособными по решению суда признаются граждане, которые вследствие психического расстройства не могут понимать значения своих действий или руководить ими.

Оценку здоровья гражданина даёт не суд, а судебно-психиатрическая экспертиза.

15. Юридические лица как субъекты правоотношений: понятие и признаки.

Правосубъектность физических лиц.

-Правоспособность- способность иметь права и обязанности, быть их носителем.

-Дееспособность- способность своими действиями осуществлять права и налагать на себя юридические обязанности.

16.Система права: понятие и элементы


Система права - это внутренне строение права, выражающее его деление на отрасли, институты и отдельные нормы. Системность является важнейшим качеством права и означает согласованность, непротиворечивость, взаимодополняемость правовых норм.

Элементы

Норма права (определение было дано ранее) является первичным компонентом, регулирующим «элементарное» общественное отношение, например, ответственность за совершение кражи.

Правовой институт — совокупность норм, регулирующих определенный участок (сторону) однородных общественных отношений. Примеры: институт Президента РФ в конституционном праве, институт смягчающих и отягчающих обстоятельств в уголовном праве, институт собственности в гражданском праве, институт опеки в семейном праве и др.

Отрасль права — совокупность норм, регулирующих однородные общественные отношения присущим ей методом правового регулирования. Отрасль права представляет собой основной компонент системы права. Разделение права па отрасли есть объективное явление, поскольку отражает объективно существующие сферы общественных отношений.

17.Понятие и признаки правонарушения.

Правонарушение - это противоправное, виновное, наказуемое, общественно опасное деяние вменяемого лица, причиняющее вред интересам государства, общества и граждан.

Признаки правонарушения:

  • Правонарушение может выражаться в действии или бездействии лиц - случаи, когда человек должен был совершить какой-то поступок, предусмотренный нормой права, но не выполнил его (например, неуплата налогов, невыполнение служебных обязанностей).

  • Противоправность - это вторая особенность правонарушения. Понятие и признаки рассматриваемых деяний включают в себя тот факт, что правонарушения являются действиями, противоречащими закону. Нарушение закона всегда влечет за собой ущемление чьих-то интересов. Но при этом не все интересы человека защищены правом.

  • Виновность - это третья специфическая черта правонарушения. Понятие и признаки действия, нарушающего закон, включают в себя следующее: правонарушением считается только то поведение человека, которое является виновным, вина при этом будет доказана, если установлено что у субъекта был выбор совершать правонарушение или нет, человек осознавал то, что делает.

  • Правонарушение может осуществить только человек. Даже в том случае, когда противоправные действия совершаются организацией, правонарушение реализуется коллективом, то есть людьми. Но не каждый человек может являться виновным, а только достигший соответствующего возраста и отдающий отчет своим действиям.

  • Общественная опасность – это еще одна отличительная черта правонарушения. Понятие и признаки противоправных деяний подразумевают, что правонарушение является общественно вредным действием, наносящим ущерб собственности, государству, личности.

18. Состав правонарушения: понятие и элементы


Состав правонарушения – это система объективных и субъективных элементов деяния, признаки которых предусмотрены в диспозиции правовой нормы, определяющей данное деяние как правонарушение.

Иными словами, состав правонарушения – это, то из чего слагается само правонарушение, совокупность образующих его частей, или элементов, его структура, его результат структурного анализа.

Четыре элемента состава правонарушения

  • объект;

  • объективная сторона;

  • субъект;

  • субъективная сторона.

  • Объект правонарушения


Общий объект правонарушения – это всегда общественные отношения, охраняемые правом, той или иной его отраслью.

Родовой объект правонарушениягруппа однородных общественных отношений, на которые посягает правонарушитель.

Непосредственный объект правонарушения (предмет) – это конкретные блага, интересы личности, ее здоровье, честь, достоинство, имущество и т. д., на которые посягает правонарушитель.

В качестве примера можем рассмотреть такое правонарушение как кража. В данном случае общим объектом правонарушения будут выступать все охраняемые законом общественные отношения; родовой объект сводит эти отношения к отношениям собственности, а предметом выступает имущество, на которое посягает правонарушитель.

Объективная сторона

Объективная сторона означает внешнее проявление правонарушения в реальной действительности, его физическую сторону, которая может непосредственно восприниматься органами чувств: его можно увидеть, услышать ощутить и т.д. К обязательным признакам правонарушения относятся только действие или бездействие. Остальные вышеобозначенные признаки являются факультативными.

Сгорел дом. Что послужило причиной возгорания дома? Если возгорание дома стало следствием чьих-то злонамеренных действий, то это и есть объективная сторона правонарушения (преступления). Если же дом сгорел по другой причине, например, короткое замыкание, то в данном случае объективная сторона отсутствует.

Субъект правонарушения

Это лицо, совершившее наказуемое деяние и в соответствии с законом способное нести за него ответственность. Юридическими признаками, характеризующими субъект правонарушения, являются:

  • им является только физическое лицо, то есть человек;

  • он является вменяемым;

  • он достиг того возраста, с которого за конкретный вид правонарушения по закону возможно наступление ответственности.


Субъективная сторона

Это психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением правонарушения. Данный элемент раскрывается с помощью таких признаков как вина, мотив и цель.

При этом вина является объективным признаком, а мотив и цель – факультативными.

Вина – это объективный признак субъективной стороны. Вина выступает в двух формах – умышленная и неосторожная. При этом каждая из форм делится на подформы: прямой умысел, косвенный умысел, легкомыслие и небрежность.

Прямой умысел – субъект сознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления опасных последствий и желал их наступления.

Вор запланировал проникнуть в чужое жилище с целью похищения чужого имущества. Налицо прямой умысел, так как лицо не только осознавало преступность своих действий, но и желал их наступления.

Косвенный умысел – субъект осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления опасных последствий, не желал, но допускал эти последствия либо относился к ним безразлично.

Сторож охранял вверенный ему объект и заметил играющих в мяч подростков поблизости. Опасаясь, что дети могут повредить охраняемый объект, он бросает в них камни. В результате, один из ребят получил серьезное увечье. В данном случае, сторож не желал наступления опасных последствий, но осознавал и допускал возможность их наступления.

Легкомыслие – субъект предвидит возможность наступления общественно опасных последствий своих действий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение последствий.

Водитель едет по дороге на большой скорости. У него нет намерения причинить кому бы то ни было вред. Он допускает вероятность аварийной ситуации. Но, полагаясь на свой водительский опыт, он самонадеянно рассчитывает вовремя предотвратить происшествие.

Небрежность – субъект не осознавал возможность, не предвидел, не желал и не допускал наступления общественно опасных последствий своих действий. Однако при необходимой внимательности должен был и мог предвидеть эти последствия.

Жилец многоэтажного дома выбрасывает мусор из окна и не предвидит того, что он может упасть на голову стоящему под окном или проходящему мимо человеку. Выбрасывающий мусор не осознавал наступления опасных последствий, не предвидел и не желал их наступления. Однако, перед тем как выбрасывать мусор он должен был убедиться, что под окном никого нет.

19. Виды правонарушений.

Все множество правонарушений можно разделить на два вида:

  • проступок,

  • преступление.

Проступок — действие либо бездействие, посягающее на установленные законами или подзаконными актами общественные отношения, отличающееся небольшой общественной опасностью. Проступки менее опасны, чем преступления.

Административный проступок – правонарушение, посягающее на личность, права и свободы человека и гражданина, здоровье и санитарно-биологическое благополучие населения, общественную нравственность, окружающую среду, установленный порядок осуществления государственной власти, общественный порядок и общественную безопасность, собственность, законные экономические интересы физических и юридических лиц, общество и государство, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность.

Гражданско-правовой проступок — правонарушение, выражающееся в причинении неправомерными действиями вреда личности или имуществу гражданина, а также организации. Примерами гражданско-правовых деликтов могут служить неисполнение договорных обязательств, нарушение прав собственника, заключение противозаконной сделки и т.д.

Дисциплинарный проступок — правонарушение, совершающееся в трудовой сфере. Дисциплинарные проступки связаны с нарушениями производственной, служебной, воинской, учебной, финансовой дисциплины, внутреннего трудового распорядка различных организаций.

Например, прогул, опоздания на службу, появление на службе в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, недобросовестное исполнение служебных обязанностей и пр.

Материальный проступок – правонарушение, выражающееся в причинение материального ущерба предприятиям и организациям работающими в них служащими и рабочими.

Например, порча имущества предприятия, недостача материальных ценностей и др.

Процессуальный проступок – правонарушение в области установленной законом процедуры осуществления правосудия, прохождения юридического дела в правоприменительном органе, вынесения правоприменительного акта.

Примерами процессуального проступка могут служить неявка свидетеля по вызову дознавателя, следователя, суда, неявка в суд подсудимого и пр.

Преступление — виновное общественно опасное уголовно наказуемое деяние.

Особо тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение которых Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

Например, убийство, теракт, заражение особо опасными болезнями, разбой и др.

Тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным Кодексом Российской Федерации, не превышает десяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным Кодексом Российской Федерации, не превышает пятнадцати лет лишения свободы.

Например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, принуждение к даче показаний с применением насилия, хищение особо ценных предметов и пр.

Преступления средней тяжести – умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным Кодексом Российской Федерации, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным Кодексом Российской Федерации, не превышает десяти лет лишения свободы.

Например, убийство матерью новорожденного ребенка, доведение до самоубийства, развратные действия, мошенничество, корыстная подмена младенца, умышленное заражение ВИЧ и пр.

Преступления небольшой тяжести – умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным Кодексом Российской Федерации, не превышает трех лет лишения свободы.

Например, причинение легкого вреда здоровью, клевета, воспрепятствование предпринимательству, уклонение от уплаты страховых взносов или налогов, тайное хищение чужого имущества и пр.

20. Понятие, признаки и принципы юридической ответственности.


Юридическая ответственность — это применение мер государственного принуждения к виновному лицу за совершенное правонарушение.

Признаки юридической ответственности

- связана с правонарушением, следует за ним и обращена на правонарушителя;

- государственно-принудительный характер;

- применение в строгом соответствии с законодательно установленной процедурой;

- влечет за собой негативные последствия (лишения) для правонарушителя: ущемление его прав, возложение на него дополнительных обязанностей;

- возложение лишений, применение государственно-принудительных мер осуществляется в ходе правоприменительной деятельности компетентными государственными органами в строго определенных законом порядке и формах; вне процессуальных форм юридическая ответственность невозможна;

Выделяют следующие основные принципы юридической ответственности:

1. Принцип законности, согласно которому юридическая ответственность должна возлагаться на лицо за деяния, которые доказаны как основания и факты для привлечения к ответственности на основании строго регламентированной законом процедуры.

2. Принцип равенства граждан перед законом означает, что в процессе привлечения их к юридической ответственности недопустимо ухудшать положение человека по сравнению с другими, преследуемыми в том же порядке лицами или характеризующимися дополнительными признаками (гражданству, полу, должностному положению и др.).

3. Принцип справедливости означает, что наказания и взыскания должны соответствовать тяжести содеянного (степени и характеру), за одно правонарушение возможно лишь одно наказание. Наказание должно быть соразмерным правонарушению, уголовные санкции не должны устанавливаться за проступки и наоборот.

4. Принцип гуманизма – означает наличие законодательных запретов на применение мер наказания, унижающих человеческое достоинство. Гуманизм в процессе привлечения к ответственности означает обеспечение иммунитета личности, ее безопасности. Меры наказания не должны иметь своей целью причинение физических страданий. Во всех случаях должна процессуально обеспечиваться неприкосновенность личности, собственности от преступных посягательств. Гуманным является любое справедливое наказание.

5. Принцип вины – действует в основном в процессе привлечения лица к уголовной ответственности (принцип субъективного вменения). Никто не может нести уголовную ответственность, если не установлена его личная вина в отношении общественно опасного деяния и наступивших последствий. Любое деяние признается преступлением, если оно совершено виновно (умысел или неосторожность). Наказание за приготовление к преступлению и за покушение на преступление связывается только с умышленной формой вины.

6. Принцип обоснованности – означает объективное, всестороннее и аргументированное исследование обстоятельств дела, установление и доказывание факта совершения лицом противоправного деяния на основе закона, в надлежащей процессуальной форме, состоит в принятии соответствующего правоприменительного акта в соответствии с нормой об ответственности. Любые доказательства по факту совершения правонарушения в теории доказательств должны соответствовать требованиям об относимости, допустимости и достаточности доказательств;

7. Принцип неотвратимости ответственности означает неизбежность наступления мер юридической ответственности, полное и качественное раскрытие правонарушений, обязательную и эффективную карательную (штрафную) реакцию со стороны государства в отношении лиц, совершивших противоправное деяние. Неотвратимость ответственности означает сохранение угрозы наказания даже в том случае, если реального наказания в определенный момент не последовало.

8. Принцип целесообразности предполагает соответствие наказания целям юридической ответственности, индивидуализацию санкции с учетом обстоятельств совершенного деяния. Таким образом, целесообразность ответственности означает необходимость учета личных качеств правонарушителя, возможность смягчения мер ответственности или замены юридической ответственности неюридической, если цели юридической ответственности могут быть достигнуты и без нее. Недопустимо противопоставление целесообразности и законности.


написать администратору сайта