договор имущ. страхования. Введение Глава Общие положения о договоре
Скачать 169.5 Kb.
|
1 2 Оглавление Введение…………………………………………………………………….3 Глава 1. Общие положения о договоре…………………………………...6 1.1 Понятие договора в гражданском законодательстве Российской Федерации…………………………………………………………………………6 1.2 Правовая природа и источники договора…………………………...10 Глава 2. Договор имущественного страхования и его виды…………...19 2.1. Понятие и основные элементы договора имущественного страхования………………………………………………………………………19 2.2. Виды договора имущественного страхования……………………..24 Заключение………………………………………………………………..28 Список используемых источников………………………………………29 Введение Актуальность научного исследования, в первую очередь, обусловлена возросшей ролью страхования, как основного инструмента снижения степени риска в условиях рыночной экономики. Стоит отметить, что, в современной России, страхование, как отдельный институт гражданского права, получил динамичное развитие, и связано это непосредственно с развитием коммерческого страхования и, прежде всего, страхования имущественного. Например, наряду с ранее применявшимися видами страхования имущества развиваются и усовершенствуются такие виды страхования, как страхование предпринимательских рисков, страхование гражданской ответственности. Неотъемлемым развитие общения между людьми является необходимость на законодательном уровне закрепить возможность достижения консенсуса при удовлетворении потребностей сторон или же предложить использование самостоятельных правовых моделей. Данной правовой моделью являются договоры. Договор на протяжении длительного времени является одним из оснований возникновения обязательств признаваемый государством. Со временем договор стал одним из самых распространенных способов и инструментов в реализации юридических норм при осуществлении практической общественной жизни. Договорное право было известно еще в Римском праве, и это не удивительно, поскольку договорные отношения возникли гораздо раньше, чем любая правовая система. Современная экономическая система требует, что бы именно договорное право стало центральным звеном регулирования деятельности экономических субъектов. Поскольку договорные отношения существуют практически во всех сферах жизнедеятельности человека, то необходимым условием становиться четкая регламентация данных правоотношений в рамках правового поля. Как указывает Е.Е. Шевченко: «Договор является идеальной формой выражения активности субъектов гражданского оборота. Важно отметить, что, даже, несмотря на социально - экономическое видоизменение содержания договора, в ходе развития истории общества, конструкция договора, сама по себе, как порождение правовой техники в своей основе остается весьма устойчивой» 1. Кроме того, стоит отметить, что при непосредственном развитии договорного права, параллельно развивается и институт имущественного страхования, что в свою очередь влечет совершенствование страхового законодательства. На настоящий момент, можно говорить, что данный институт находится в стадии становления. Целью данной научной работы является исследование основных положений, которые касаются юридических аспектов страховых правоотношений, как отдельного правового института и, в частности, договор имущественного страхования. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задачи, к которым можно отнести: Во-первых, необходимость определение понятию и сущности договора, как центрального элемента системы договорного права. В-вторых, выяснение особенности договора, как одно из условия возникновения обязательств. В-третьих, дать понятие договору имущественного страхования, раскрыть его основные элементы В-четвертых, изучить отдельные виды договора имущественного страхования, установить правовое положение участников данных правоотношений, а так же исследовать состав и содержание прав и обязанностей. Объектом данного научного исследования являются общественные отношения, которые возникают по поводу имущественного страхования. Предметом научной работы будет выступать договор имущественного страхования, как основной инструмент регулирования имущественного страхования. При написании данного научного исследования, в целях наиболее полного и объективного рассмотрения категорий и явлений, используются общенаучные методы: сравнительно-правовой, логический, метод комплексного исследования, метод системного анализа в их разнообразном сочетании. Теоретическую базу научной работы составляют труды таких ученых-правоведов, как Абрамова В.Ю., Анисимов А.П., Брагинский М.И, Баринов Н.А., Белых В.С., Витрянский В.В., Вятчин В.А., Гинзбурга А.И., Дерюгина Т.В., Дедиков С.В., Зенин И.А., Кривошеева И.В., Протас Е.В., Худяков А.И., Фогельсона Ю.Б. и т.д. Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих четыре параграфа, заключения и списка использованной литературы. Глава 1. Общие положения о договоре 1.1 Понятие договора в гражданском законодательстве Российской Федерации Понятие договора сформулировано в части первой статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), на основании положений которой, можно сделать вывод, что под договором следует понимать соглашение двух или более лиц, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей2». Основной целью договора является согласование воли сторон, которая направлена на достижение определенных гражданско-правовых интересов. Как можно представить из норм законодательства, договор может служить основанием возникновения не только исключительно имущественных, но и некоторых личных неимущественных правоотношений. Кроме того, как следует из законодательства, в некоторых ситуациях, под договором может пониматься официальный документ, который содержит сведения относительно установленных или произошедших обстоятельств. Например, как указано в статье 448 ГК РФ силу договора может иметь протокол о результатах торгов, подписанный в день проведения аукциона, а так же конкурса лицом, выигравшим торги, с одной стороны и организатор торгов, с другой стороны3. Необходимо разграничивать понятие обязательство и договор. Договор, как уже указывалось, является соглашением двух или более лиц, то есть договор является одной из разновидности юридических фактов, под обязательством же необходимо понимать разновидность гражданских правоотношений, которые могут возникнуть не только из договоров, но и из других оснований указанных в гражданском законодательстве Российской Федерации. Стоит так же отметить, что в законодательстве и в юридической литературе термин договор может использоваться в трех аспектах: Во-первых, как наименование непосредственно самого правоотношения, которое возникло из соглашения. Во-вторых, примерных форм, которые применяются при заключении подобных договоров. В-третьих, так же как документ или деловая бумага. Исходя из этого, возникает вопрос, можно рассматривать договор, как самостоятельную норму права? Как считают М.И. Брагинский и Витрянский В.В. у договора и у законодательной нормы имеются две отличительные черты: «Главным образом, двумя принципиальными особенностями отличаются условия договора от нормативно-правовой нормы. Первая черта заключается в установлении происхождения, предписываемых правил поведения. Нормативно правовой акт выражает волю издавшего его органа, а договор выражает волю сторон. Вторая отличительная черта разграничивает пределы действия того или иного правила поведения. Договор рассчитан на непосредственное регламентирование поведения исключительно его сторон, для тех же, кто не является стороной договора, его нормы могут создать права, но не обязанности4». В данном случае стоит согласиться с автором, поскольку условия, сформулированные в договоре, не могут противоречить закону, и соответственно к договору должны применяться нормы, указанные в законе. Кроме того, сфера применения законодательных норм гораздо шире, нежели у договора. Однако, кроме этих различий, между договором и нормативно-правовым актом существуют и сходные черты, в первую очередь их сближают функции. Как справедливо отмечает Анисимов А.П.: «Сближает договор с законом и нормативно-правовым актом его регулирующая роль. Исключение составляет то, что Нормативно-правовой акт, в принципе порождает общие для всех и каждого правила. Две отмеченные особенности отличают исключительно гражданский правовой договор. В договоре, в котором отсутствуют указанные особенности, в частности определенные виды публично-правовых договоров, данная грань, которая отграничивает договор от нормативно-правового акта, стирается»5. Таким образом, исходя из данных положений, можно сделать вывод о том, что договорные правоотношения должны основываться на нормах законодательства. Кроме того, существенным условием любого договора являются нормы, которые уже содержаться в законе: «В любом случае, когда субъекты гражданских правоотношений заключают между собой договор, они обязаны согласовать все его существенные условия, которыми определяются права и обязанности контрагентов. Но при этом, помимо того, что они оказываются связанными правами и обязанностями предусмотренными договором, они также, будут обременены обязательствами предусмотренными законом. В данном случае, подразумеваются права и обязанности, предусмотренные нормами, которые включены в общую часть гражданского законодательства», как указывает Баринов Н.А.6 По сути, назначение договора сводится к возникновению гражданских обязанностей у сторон. Однако, договорные обязательства иногда действуют параллельно с внедоговорным, защищая его или иным образом обеспечивая цели договора. Таким образом, можно говорить о том, что в общей концепции гражданского законодательство, договор является центральным элементом, для установления, изменения или прекращения гражданских прав обязанностей, вырабатываемых самим участниками договорных правоотношения. 1.2 Правовая природа и источники договора Как отмечает ряд авторов, к которым можно отнести Рожкову М.А., Елисеева Н.Г., Скворцова О.Ю.: договорное право является особой под отраслью обязательственного права, представляющей собой совокупность гражданских правовых норм, которые регулируют обязательственные отношения, и составляют раздел III ГК РФ, которая регламентирует гражданские правовые обязательства, возникающие из разнообразных подвидов договоров. При этом, договорное права включает в себя отдельные институты договорных обязательств, таких например, как договор купли-продажи или аренды7. Как указывает О.А. Ковалева: «термин договорное право стал впервые употребляться учеными-правоведами, после принятия Гражданского Кодекса РФ: Хохловым С. А.; Брагинским М. И.; Витрянским В. В. и др. Это обусловлено тем, что договор занимает центральное место в юридическом регламентировании имущественных правоотношений, которые можно представить как совокупность всех гражданских правовых сделок, совершаемых не только физическими лицами, но и организациями8». Наиболее интересным является вопрос правового регулирования договорного права. В ГК РФ выделен целый подраздел, посвященный общим положениям о договоре который входит в третий раздел первой части данного нормативно-правового акта, регулирующего обязательственные правоотношения. Кроме того, в четвертом разделе ГК РФ указаны отдельные виды обязательств, большую часть которых представляют договоры. Однако на этом правовое регулирование договорного права не исчерпывается. В любом другом подразделе ГК РФ имеются нормы, так или иначе регулирующие договорные правоотношения. Помимо этого, в ГК РФ имеется множество отсылок на иные нормативно-правовые акты, которые регулируют отношения, вытекающие из договоров. Например, при найме помещения для проживания, в домах, которые отнесены к государственному или муниципальному жилищному фонда, в случаях, когда данный наем носит исключительно социальный характер, исключить действие норм и положений гражданского законодательства могут лишь такие нормативно-правовое акты, которые составляют жилищное законодательство9, как следует из пункта 3 статьи 672 ГК РФ. На основании указанных данных, необходимо заметить, что договорное право регулируется очень многими нормативно-правовыми актами. В связи с этим, возникает необходимость выяснения каким же нормативно-правовым актом необходимо пользоваться в определенной правовой ситуации, вытекающей из договорных правоотношений. Из общих принципов законодательства следует, что существует два вида иерархии законодательства – вертикальная иерархия и горизонтальная иерархия нормативно-правовых актов. Поскольку вертикальная иерархия является более объемной, и требует анализа не только со стороны национального, но и международного аспекта, то в первую очередь автор предлагает рассмотреть горизонтальную иерархию нормативно-правовых актов, регулирующих договорное право. И.А. Зенин указывает, что при нахождении законодательных норм на одной ступени вертикальной иерархии, горизонтальная иерархия, в свою очередь определяет относительный приоритете положений, закрепленных в данных нормативно-правовых актах. На основании этого непосредственно следует, что во всех случаях горизонтальная иерархия следует за главенствующей – вертикальной иерархией.10 В горизонтальной иерархии можно выделить две основные особенности. Во-первых, приоритетным значением обладают нормы права, которые закреплены в нормативно-правовом акте, который является более новым. Во-вторых, нормы «специального» законодательства вытесняют нормы «общего» законодательства. Стоит отметить, что данный принцип не закреплен ни в Гражданском кодексе РФ, ни в каком-либо другом нормативно-правовым акте, однако данный принцип действует на практике. Об этом заявляет и Дерюгина Т.В.: «Римский принцип lex specialis derogat generali, который буквально означает, что специальный закон вытесняет общий, обуславливает проявление горизонтальной иерархии норм. При этом, хотя данный принцип и не закреплен в гражданском законодательстве, он давно и, безусловно, является общепризнанным» 11. Другим не менее важным аспектом регулирования норм договорного права является главенствующий принцип международного права над национальным законодательством. Данный принцип является общепризнанным и закреплен в части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, в котором указано, что международные договоры являются составной частью правовой системы Российской Федерации, которые содержат общепризнанные принципы и международно-правовые нормы. В случае установления противоречий между нормами международных договоров Российской Федерации и правилами, установленными национальным законодательством, должны применяться положения международного договора12. Поскольку Россия является активным участником международных экономических отношений, то в национальном законодательстве выделено много норм, регулирующих данные отношения. Исходя из этого, можно утверждать, что одним из источников регулирования договорных правоотношений могут являться международные акты. Основным видом международного законодательства являются многосторонние международные договоры (конвенции). Среди которых можно выделить Конвенцию ООН «о договорах международной купли-продажи товаров» (Венская конвенция), которая представляет собой многостороннее международное соглашение, основной целью которого является унификацию правил международной торговли, а так же Женевскую конвенцию «о договоре международной дорожной перевозке грузов», или Варшавскую конвенцию 1929 года «об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок» (Гамбургские правила). Основываясь на вышеуказанных исследованиях можно сделать вывод, о том, что международное право играет важную роль в регулировании договорного права. Другим не менее важным вопросом в договорном праве является обобщение или типизация правовых норм, регулирующих договорные правоотношения. Поскольку основным принципом заключения является волеизъявление сторон, то необходимо, что бы в договоре были указаны положения, при которых стороны достигли соглашения. Однако на практике, могут возникнуть затруднения, при составлении подобного соглашения, в связи с тем, что существенных условий, у каждой из сторон может быть много. Вот, например, что по данному поводу, пишет Воробьева О.В.: «Потребует несоизмеримых затрат и огромных усилий, а так же займет длительное время разработка от самого начала и до конца существенных условий каждого из тысяч, а порой и десятков тысяч заключаемых субъектами гражданско-правового оборота договоров, в сфере оптовой или розничной торговле, или при оказании транспортных услуг общего пользования, а так же в области банковского обслуживания, страхования. Кроме того, в подобных условиях заключение, хотя бы относительно небольшого числа договоров, и совсем на не значительную сумму, например при договоре строительного подряда, будет связано с необходимость решать сложнейшие технические и финансовые вопросы. К вышеуказанному, следует добавить, что существует ещё и необходимость решить основную проблему - закрепить решения согласованные сторонами в соответствии с рамками действующего законодательства13». В связи с этим возникает необходимость в применении общих принципов для заключения договора. Данному аспекту посвящена отдельная 427 статья ГК РФ, в которой указано, что в договоре может быть предусмотрено, что отдельные положения договора, могут быть определены примерными условиями, которые разработаны для соответствующего вида договоров и опубликованными в периодической печати. Примерные положения должны быть изложены либо в форме примерного договора или другого документа, который будет содержать данные условия14. Необходимо выделить два условия, определенных законодателем, для правильного применения данной нормы. Первое условия заключается в том, что примерные формы условий договора могут быть разработаны для соответствующего вида договоров, таким образом, законодательно указывается, на необходимость применения специальных норм. Второе условия – эти нормы должны быть опубликованы в печати. Данный принцип действует в целях защиты прав и законных интересов сторон договора, поскольку связан с безусловной презумпцией о том, что каждая из сторон знает о применении подобных форм. Исходя из принципов, описанных в 427 статье ГК РФ, можно говорить о том, что существует два правила применения описанных выше условий. Первое правило предусматривает ситуацию, когда контрагенты включили в свой договор ссылку на конкретные примерные условия. Второе же правило является более сложным, при котором отсылка к каким-либо примерным формам отсутствует, но сами примерные условия существуют. Исходя из этого, необходимо заметить, что приоритетом будут пользоваться нормы, которые прописаны в самом договоре. Об этом пишет и Вятчин В.А.: «Не должно вызывать сколько-нибудь значимых сомнений, что в случае возникновения коллизии между примерными условиями договора и условиями, которые непосредственно включены в договор, безусловным приоритетом будут обладать последние. Исходя из этого, существенное значение приобретут ситуации, при которых будет отсутствовать ссылки к примерно определенным условиям, и составляющие им конкуренцию условия, содержащиеся в самом договоре» 15. В случаях, же когда в договоре не содержится отсылок к примерным условиям договора необходимо пользоваться обычаем делового оборота16, как указано в части второй статьи 427 ГК РФ. В связи с этим, так же можно утверждать, что одним из источников договорного права будут являться обычаи делового оборота. Не менее важным является вопрос о характере норм договорного права. В юридической литературе рассматриваются два вида правовых норм, отнесенных к сфере договорных отношений – диспозитивный и императивный. Диспозитивный принцип, при котором стороны могут самостоятельно регулировать сложившиеся правоотношения, на основании обоюдного согласия. Императивный принцип, когда участники договорных отношений должны подчиняться регулятивным мерам, закрепленным в нормативно-правовых актах. «Следует отметить, что поведение сторон договора может регулироваться как условиями, содержащимися в самом договоре, так и законодательными нормами, которые распространяют свое действие, на данные правоотношения. При этом, в первой ситуации регуляторы поведения будут создаваться самими сторонами и их собственной волей. Во втором случае, подобный регулятор будет выражать исключительную волю органа, принявшего нормативно-правовой акт, поскольку императивные нормы носят именно такой характер» 17, - указывает Ю.А.Лукаш. И вот, что по этому случаю пишет Е. М. Михайленко: «Регуляторы, которые созданы в результате согласования воли самих субъектов договора с одной стороны и совместной воли компетентного органа власти или управления с другой стороны, занимают промежуточное положение. К числу подобных регуляторов можно отнести, в первую очередь, диспозитивные нормы. Имеется в виду, что субъекты включают в договор по соглашению между собой либо созданную ими правовую модель поведения, или же альтернативную модель диспозитивной нормы, которая предложена принявшим данную норму органом» 18. Существенным различием, при применении указанных принципов в договорном праве будет являться, то, что действие императивных норм можно исключить лишь при отказе от заключения договора, в то время, когда при диспозитивном принципе договор будет считаться заключенным вне зависимости от того, как стороны относятся к данным нормам. Это связано, в первую очередь, с тем, что отступление от правил императивной нормы является незаконным, а отступление от правил диспозитивной нормы является не только законным, но и предусматривается самой нормой. Из вышесказанного можно сделать вывод, что договорное право является неотъемлемой частью гражданского законодательства и регулирует наиболее распространенные гражданские правоотношения. Основываясь на приведенных в работе положениях можно сделать вывод, что договорное право занимает одно из приоритетных мест в сфере, как международных, так и национальных правоотношений в нашей стране. Исходя из норм регулирующих договорные правоотношения, можно сделать вывод, о том, что в настоящее время договор является одним из наиболее распространенных юридических фактов влекущих установление гражданских правоотношений, влекущих взаимные права и обязанности сторон. По мнению автора, значимость договорного права сложно переоценить, поскольку в условиях рыночной экономики, право субъектов гражданского оборота самостоятельно регулировать возникающие правоотношения является наиболее приоритетным видом развития общественных отношений. 1 2 |