Юриспруденция. Юриспруденция понятие и система. Место юриспруденции в системе гуманитарных наук
Скачать 199.33 Kb.
|
Состав: - Председатель Правительства России ( Мишустин) - Заместители председателя Правительства России. - Федеральные министры. Формирование: 1) Председатель Правительства Российской Федерации назначается президентом России с согласия Государственной думы. В случае трёхкратного отклонения Государственной думой представленных кандидатур президент назначает председателя правительства, распускает Государственную думу и назначает новые выборы. 2) Заместители председателя Правительства и федеральные министры назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Российской Федерации по предложению председателя Правительства. 30. Судебная власть в России: понятие и функции. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, состав, структура и компетенция Судебная власть в соответствии с теорией разделения властей – одна из трех ветвей государственной власти, закрепленных в ст. 10 Конституции РФ. Функционирование судебной власти регулируется гл. 7 Конституции РФ. Судебная власть – это самостоятельная независимая ветвь государственной власти, осуществляемая судами, которые выполняют возложенные на них законом полномочия посредством установленного судопроизводства. В соответствии с Конституцией РФ судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Как вид власти судебную власть теоретически нельзя отождествлять с судами, судебной системой. Судебной властью надлежит считать не орган (суд) или должностное лицо, а то, что они могут и в состоянии сделать, какими для этого способностями и возможностями обладают. Одна из важнейших функций судебной власти – осуществление правосудия, т. е. производимой в процессуальном порядке правоприменительной деятельности суда по рассмотрению и разрешению гражданских, административных и уголовных дел, а также экономических споров в целях охраны прав и интересов граждан, организаций и государства. Контролирующие полномочия судебной властиреализуются в первую очередь в форме контроля за соответствием федеральных законов, законов субъектов РФ и нормативных актов всех уровней положениям Конституции РФ, осуществляемым Конституционным Судом РФ. Широко осуществляется контроль и судами общей юрисдикции всех уровней. Контролирующие функции судебной власти реализуются также в форме контроля за законностью решений местных представительных и всех исполнительных органов, в государственном управлении путем: – рассмотрения жалоб граждан и организаций на действия и решения органов (должностных лиц), нарушения их прав и свобод, жалоб и протестов на постановления по делам об административных правонарушениях; – проверки при рассмотрении уголовных дел качества предварительного расследования; – рассмотрения жалоб и протестов о признании незаконными правовых актов управления; – проверки при рассмотрении уголовных, гражданских, административных дел законности и дисциплины в деятельности органов, организаций и их должностных лиц, законности правовых актов управления, имеющих значение для разрешения дела. Контрольная деятельность также представляет собой: – обеспечение исполнения приговоров, иныхсудебных решений; – разбирательство и решение дел об административных правонарушениях подведомственным судам; – разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной практики; – реализацию Верховным Судом РФ права законодательной инициативы. Контроль за законностью и обоснованностью действий и решений всех исполнительных органов и органов государственного управления, правоохранительных органов в процессе выявления и раскрытия преступлений, задержания подозреваемых в совершении преступлений, их ареста, совершения действий, связанных с ограничением права гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, а также права на неприкосновенность жилища, правомерность прекращения уголовных дел и т. д., свидетельствуют о том, что судебная власть – равновесная ветвь среди других ветвей государственной власти. Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда Российской Федерации определяются Конституцией Российской Федерации (ст. 125) и Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации». В своей деятельности Конституционный Суд Российской Федерации руководствуется основными принципами: независимость, коллегиальность, гласность, устность разбирательства, язык конституционного судопроизводства, непрерывность судебного заседания, состязательность и равноправие сторон. Порядок формирования Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей, назначаемых на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации правомочен осуществлять свою деятельность при наличии двух третей от общего числа судей. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации не ограничены определенным сроком. Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации также не ограничены определенным сроком. Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного Суда Российской Федерации - семьдесят лет. Судья Конституционного Суда Российской Федерации считается вступившим в должность с момента принятия им присяги. Его полномочия прекращаются в последний день месяца, в котором ему исполняется семьдесят лет. Судья Конституционного Суда Российской Федерации, достигший предельного возраста пребывания в должности судьи, продолжает исполнять обязанности судьи до принятия итогового решения по делу, слушание по которому проведено с его участием. На Председателя Конституционного Суда Российской Федерации установленный предельный возраст пребывания в должности судьи не распространяется. Структура:Главой Конституционного Суда Российской Федерации является председатель. В соответствии со статьей 23 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»: - Председатель Конституционного Суда Российской Федерации назначается на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации сроком на шесть лет из числа судей Конституционного Суда Российской Федерации. - Председатель Конституционного Суда Российской Федерации имеет двух заместителей, которые назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации сроком на шесть лет из числа судей Конституционного Суда Российской Федерации. - Председатель и заместители Председателя Конституционного Суда Российской Федерации по истечении срока их полномочий могут быть назначены на должность на новый срок. Компетенция Конституционный Суд Российской Федерации согласно ст. 125 Конституции: · По запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации или одной пятой его членов, Государственной думы или одной пятой её депутатов, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной думы, Правительства Российской Федерации, конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам ведения Российской Федерации и совместного ведения, договоров между органами государственной власти, не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. · Разрешает споры о компетенции между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, высшими государственными органами субъектов Российской Федерации; · По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, применённого или подлежащего применению в конкретном деле. · По запросу Президента, Государственной думы, Правительства, Совета Федерации, органов законодательной власти субъектов Российской Федерации, даёт толкование Конституции Российской Федерации. · По запросу Совета Федерации даёт заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против Президента Российской Федерации. · выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения (ст. 104 К РФ); · осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией Российской Федерации, Федеративным договором и федеральными конституционными законами; может также пользоваться правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со ст. 11 Конституции договорами о разграничении предметов ведения и полномочий, между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов, если эти права не противоречат его юридической природе и предназначению в качестве судебного органа конституционного контроля. Решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей территории Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. 1. Понятие, предмет, метод и система уголовного права. Уголовное право – система норм, которые установлены законодательством, и эти нормы определяют наиболее опасные для строя, который существует на данный момент, деяния, а также условия назначения мер наказания за их совершение. Предмет уголовно-правовой охраны и регулирования – общественные отношения, которые возникают в связи с совершением опасного правонарушения, которым является преступление. В содержание уголовно-правового отношения входят следующие: 1) субъекты уголовно-правового отношения; 2) объекты уголовно-правового отношения; 3) юридические обязанности и субъективные права субъекта. Метод уголовного права – совокупность определенных правовых средств воздействия на общественные отношения. Наиболее распространенными методами уголовного права являются следующие: 1) метод запрета – запрещается совершение наиболее опасного деяния (действия или бездействия) под угрозой применения строгих мер государственного принуждения; 2) применение санкций уголовно-правовых норм; 3) применение иных мер уголовно-правового характера (например, применение принудительных мер медицинского характера). Задачи уголовного права – охрана: 1) прав и свобод человека и гражданина; 2) собственности; 3) общественного порядка и общественной безопасности; 4) окружающей среды; 5) конституционного строя РФ; 6) мира и человечества. Для того чтобы данные задачи осуществить, УК РФ закрепляет основание и принципы уголовной ответственности, также определяет какими именно опасными для личности, общества и государства являются преступления, устанавливает наказания и другие меры уголовно-правового характера и т. п. Система уголовного права основана на общих принципах и нормах международного права, а также построена в соответствии с принципами и системой социальных ценностей, которые провозглашены в Конституции РФ. Уголовное право подразделяется на: 1) Общую часть – нормы уголовного права, которые отражают понятие уголовного закона, а также основные положения о преступлении и наказании, состоит из шести разделов. Помимо этого, регламентируются наиболее важные положения, такие как: уголовная ответственность, освобождение от уголовной ответственности и от наказания, уголовный закон, действие его во времени и в пространстве, устанавливаются сроки погашения судимости, условно-досрочное освобождение, а также сроки давности, принудительные меры медицинского характера и др. 2) Особенную часть – нормы, которые определяют конкретные преступления по их родам и видам и устанавливают наказание за их совершение. В Особенной части содержатся преступления против: 1) личности; 2) экономики; 3) интересов службы в коммерческих и иных организациях, 4) государственной власти; 5) военной службы; 6) мира и безопасности человечества. Общая и Особенная часть изучаются последовательно, а также раздельно, однако они представляют единое целое. 2. Понятие науки уголовного права. Ее роль в формировании уголовного законодательства и практики его применения. Наука уголовного права представляет систему концептуальных идей, взглядов и воззрений на проблемы развития уголовной ответственности и наказания, эффективности уголовного закона и практики его применения. Среди направлений поиска уголовно-правовых средств и возможностей повышения эффективного их применения, прежде всего для позитивных изменений количественных и качественных параметров преступности, характера и степени общественной опасности совершаемых преступлений, обусловленных многими обстоятельствами, можно выделить: учет при разработке уголовно-правовых норм и институтов эффективного результата их применения; адекватную оценку культурно-воспитательных и профилактических возможностей общества и государства (выбор правовых средств в направлении "карать" или "профилактировать"); изучение и реагирование на состояние криминальной ситуации в России, отдельных субъектах РФ, тенденции ее развития применительно к отдельным видам преступлений и сферам жизни общества, в которых чаще всего совершаются преступления; повышение уровня развития правосознания населения с помощью пропаганды уголовно-правовых знаний среди населения; через депутатов, политические, иные общественные организации, предоставляющие возможность влиять на позицию законодателя в фере разработки уголовно-правовых запретов (криминализации) деяний, признаваемых государством общественно опасными или их отмены (декриминализации); поиск (выработку) социально обусловленных, справедливых и в достаточной степени гуманных видов и размеров ответственности и наказаний, улучшение порядка и условий их реализации применительно к правонарушителям; последовательную разработку концептуальных положений теории уголовного права на основе социального заказа общества и государства, создание необходимых условий для последовательной разработки теории уголовного права. Наука уголовного права нацелена на развитие теоретических положений уголовного права России, способствует совершенствованию уголовного законодательства и правоприменительной практики. 3. Множественность преступлений: понятие, признаки, виды. Множественность преступлений — это ситуация, когда одно и то же лицо последовательно или одним действием (бездействием) совершает два либо более преступления, подпадающих под признаки одного и того же либо различных составов преступления, а также когда оно совершает новое преступление (преступления) после осуждения либо освобождения от уголовной ответственности или наказания за предыдущее преступление при условии, если не менее чем по двум из них не погашены уголовно-правовые последствия и отсутствуют процессуальные препятствия к возбуждению уголовного преследования. Под множественностью преступлений понимается совершение одним лицом нескольких преступлений, каждое из которых предусмотрено уголовно-правовой нормой и сохраняет свое уголовно-правовое значение. Множественность преступлений характеризуется следующими признаками: деяния, образующие множественность, совершаются одним лицом; для множественности необходимо совершение не менее двух преступлений; эти преступления должны сохранять свое уголовно-правовое значение. Уголовный кодекс различает две формы множественности: совокупность преступлений; рецидив преступлений. Для множественности преступлений характерны следующие признаки: одним и тем же лицом (группой лиц) совершается не менее двух самостоятельных преступлений; эти преступления бывают оконченными либо неоконченными, совершенными в качестве исполнителя либо другого соучастника; такие преступные деяния сохраняют свои юридические последствия; при этом отсутствуют процессуальные препятствия к привлечению данного лица (группы лиц) к уголовной ответственности не менее чем по двум из совершенных преступлений; наличие этих преступных деяний отражено в основных уголовно-процессуальных документах органов расследования либо в обвинительном приговоре суда Действующий УК дает основание считать, что в нем предусматривается пять видов множественности преступлений: совокупность преступлений; совершение двух и более преступлений, предусматриваемых в статьях Особенной части УК в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание; рецидив преступлений; совокупность приговоров и совершение нового преступления при наличии судимости, не учитываемой при признании рецидива. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Совокупность преступлений – совершение одним лицом двух или более преступлений при условии, что ни за одно из них не погашена судимость или ни за одно из которых лицо не было осуждено. Виды совокупности преступлений: идеальная совокупность; реальная совокупность. Реальной совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено. При этом не имеет значения, были ли преступления совершены умышленно или по неосторожности, были ли они окончены или нет, совершены ли в соучастии и т. д. При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи Уголовного кодекса РФ. Идеальная совокупность – это одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ. Совокупность преступлений служит основанием для назначения более строгого наказания. При совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление, а потом полностью или частично складывается. 4. Рецидив преступлений: понятие, виды, правовое значение. Рецидив преступлений – это совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. В уголовном законе, судимость представляет собой особое правовое состояние лица, созданное фактом осуждения его за совершение преступления к какому-либо наказанию и характеризующееся определенными неблагоприятными для данного субъекта социальными и уголовно-правовыми последствиями. Судимость действует со дня вступления в законную силу обвинительного приговора суда и продолжается до момента погашения или снятия судимости. Помимо «обычного» рецидива, в действующем уголовном законодательстве отдельно выделены виды рецидива опасный и особо опасный. Рецидив преступлений признается опасным: - при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы; - при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы. Третий, наиболее квалифицированный вид рецидива – особо опасный рецидив преступлений: - при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы; - при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. Рецидив преступлений влечет более строгое наказание – определяется наиболее строгий вид наказания, вид исправительного учреждения ужесточается, при опасном и особо опасном рецидиве не применяется условное осуждение. Однако, не все случаи наличия судимости на момент совершения нового преступления образуют рецидив преступлений. В частности, при признании рецидива преступлений не учитываются судимости за умышленные преступления небольшой тяжести, судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет, судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а также снятые или погашенные судимости. Значение рецидива проявляется в том, что он: – является обстоятельством, отягчающим наказание (подп. «а» п.1 ст. 63 УК РФ); – влияет на назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ); – срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ (п. 2 ст. 68 УК РФ). 5. Состав преступления и его юридическое значение. Характеристика элементов и признаков состава преступления. Виды состава преступления. Словосочетание «состав преступления» используется в уголовном законе (ст. 8, 29, ч. 3 ст. 31, примечания к ст. 126, 127.1, 205, 205.1, 206, 208, 210 УК и др.), УПК (п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 1 ст. 302), юридической литературе и правоприменительной практике. Необходимость в понятии состава преступления объясняется тем, что правоприменителям из общей массы преступлений необходимо выделить конкретное преступление, отграничить его от других преступлений и непреступных деяний и тем самым обеспечить суду возможность назначения законного и справедливого наказания. Состав преступления представляет собой совокупность предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных признаков, при наличии которых общественно опасное посягательство признается преступлением. Образующие состав преступления признаки делятся на объективные (характеризующие объект, предмет и объективную сторону посягательства) и субъективные (характеризующие субъективную сторону и субъекта посягательства). В статье уголовного закона указываются не все признаки фактически совершенного преступления, а только наиболее существенные и типичные, позволяющие его квалифицировать. Существенными являются важные, составляющие сущность конкретного преступления признаки. Типичными являются признаки, свойственные определенному типу (виду) преступных посягательств. Эти признаки необходимы и достаточны для того, чтобы идентифицировать (распознать) преступление, отграничить его от другого преступления или непреступного поведения. Они необходимы в том смысле, что без наличия всей совокупности признаков состава лицо не может нести уголовную ответственность. Они достаточны потому, что нет необходимости устанавливать какие-либо дополнительные обстоятельства, чтобы иметь основание обвинить лицо в совершении преступления. Например, если проанализировать все совершенные на определенной территории кражи, то мы не найдем двух абсолютно одинаковых краж. Но все они обладают существенными и типичными признаками, необходимыми и достаточными для квалификации краж по ст. 158 УК: это тайное хищение чужого имущества. Признаки хищения указаны в п. 1 примечаний к этой статье. Субъективные признаки состава кражи мы найдем в ст. 19, 20, 21 (вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет) и ч. 2 ст. 25 УК (совершение кражи с прямым умыслом), а признаки покушения на кражу и соучастия в краже — соответственно в ч. 3 ст. 30 и ст. 32, 33, 35 УК. Таким образом, признаки состава преступления закреплены в статьях не только Особенной части, но и Общей части УК. Понятие преступления — это общее понятие о всех общественно опасных деяниях, предусмотренных УК. В нем указаны признаки присущие всем без исключения преступлениям: совершение деяния, его общественная опасность, уголовная противоправность, виновность и наказуемость. Общее понятие состава преступления содержит признаки, присущие всем составам: характеризующие объект преступления, объективную и субъективную стороны, субъекта преступления. Конкретный состав преступления содержит признаки, свойственные определенному виду общественно опасных деяний (кражам, грабежам, убийствам и т. д.). Значение состава преступления: 1. Совершение действия (бездействия), содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ, служит основанием уголовной ответственности (ст. 8 УК), а также позволяет признать данное преступление оконченным (ч. 1 ст. 29 УК). Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков исключает уголовную ответственность за совершенное общественно опасное деяние. 2. Состав преступления является юридической абстракцией, законодательной моделью преступного поведения, используемой для квалификации общественно опасных деяний и отграничения преступных деяний от непреступных. 3. Феномен состава преступления обеспечивает соблюдение принципов уголовной ответственности при квалификации общественно опасных деяний и назначении мер уголовно-правового характера лицам, их совершившим. Элементы и признаки состава преступления В уголовно-правовой науке утвердилось положение о том, что элемент состава преступления — это структурная часть, сторона состава преступления, каждая из которых характеризуется определенным набором признаков. Иногда в юридической литературе элемент состава преступления называют признаком, а признак состава — элементом. Эти понятия нельзя отождествлять, поскольку признак состава — это предусмотренная уголовным законом конкретная черта (свойство) преступления. Каждый состав преступления состоит из четырех элементов: объекта преступления, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта преступления. Соответственно этим элементам признаки состава делятся на четыре группы: 1. Признаки, характеризующие объект преступления: общественное отношение, которому причиняется или может быть причинен вред преступным посягательством, предмет преступления, потерпевший от преступления. 2. Признаки, характеризующие объективную сторону состава преступления: общественно опасное деяние, его последствие, причинная связь между ними, способ, орудие, средство, место, время и обстановка совершения преступления. 3. Признаки, характеризующие субъективную сторону состава преступления: вина, мотив, цель и эмоции. 4. Признаки, характеризующие субъекта преступления: физическое лицо, вменяемость, достижение установленного УК возраста, дополнительные признаки. Перечисленные признаки делят на обязательные (основные) и факультативные (необязательные, дополнительные). Обязательные признаки присущи всем составам преступления, они характеризуют объект посягательства, общественно опасное деяние, вину и субъекта преступления. Факультативные признаки присущи отдельным составам, они характеризуют дополнительный объект, предмет преступления, общественно опасные последствия, причинную связь, способ, средство, орудие, место, время и обстановку совершения преступления, мотив, цель, эмоции, а также специального субъекта. Например, в составе кражи (ст. 158 УК) факультативными признаками являются способ хищения (тайный), последствие (причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества), причинная связь между деянием и последствием. Следует иметь в виду, что перечисленные факультативные признаки являются таковыми только по отношению к общему понятию состава преступления. Для конкретного состава преступления они могут быть обязательными, поскольку должны быть закреплены в статье Особенной части УК. Если они не отражены в ней, то им не может быть придан статус признака состава преступления, и они не могут повлиять на квалификацию общественно опасного деяния. С этой точки зрения нельзя согласиться с некоторыми авторами учебников, которые утверждают, что часть факультативных признаков содержится в ст. 61-64 УК (обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание). Эти обстоятельства не отражены в составах преступлений, предусмотренных Особенной частью УК, они учитываются судом при назначении наказания и не влияют на квалификацию содеянного. Многие обстоятельства, указанные в ст. 61—64 УК, характеризуют не преступление, а личность преступника (например, беременность, наличие малолетних детей у виновного), причины совершения им преступления (например, стечение тяжелых жизненных обстоятельств, противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для совершения преступления), его посткриминальное поведение (например, явка с повинной, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда). Виды составов преступлений В теории составы преступления классифицируются по различным основаниям. По степени общественной опасности преступлений одной разновидности различают: а) основной состав; б) состав со смягчающими обстоятельствами; в) состав с отягчающими обстоятельствами (квалифицированный состав); г) состав с особо отягчающими обстоятельствами (особо квалифицированный состав). Основной состав преступления — это состав, содержащий основные, типичные признаки, присущие данной разновидности преступлений. В нем отсутствуют дополнительные признаки, понижающие или повышающие общественную опасность содеянного. Например, в ч. 1 ст. 105 УК предусмотрен основной состав убийства. Законодательная оценка степени общественной опасности этого преступления дана в санкции — лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Состав со смягчающими обстоятельствами помимо признаков основного состава содержит признаки, указывающие на обстоятельства, существенно понижающие степень общественной опасности содеянного. Иногда такой состав называют привилегированным, с чем не согласны авторы некоторых учебников. Например, к таким составам относятся составы убийства матерью новорожденного ребенка (максимальное наказание по ст. 106 УК — лишение свободы на срок до 5 лет), убийства, совершенного в состоянии аффекта (максимальное наказание по ч. 1 ст. 107 УК — лишение свободы на срок до 3 лет). Состав с отягчающими обстоятельствами (квалифицированный состав) — это состав преступления, который помимо признаков основного состава содержит признаки, существенно повышающие общественную опасность деяния и наказание за его совершение. Такой состав может быть сформулирован в отдельной части статьи, содержащей основной состав, либо в другой статье. Например, квалифицированный состав убийства предусмотрен ч. 2 ст. 105 УК (наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь). Состав с особо отягчающими обстоятельствами (особо квалифицированный состав) содержит указание на обстоятельства, намного повышающие общественную опасность деяния (по сравнению с основным составом), что сказывается на ужесточении наказания. Например, за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище либо в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК) предусмотрено наказание в три раза более строгое, чем по ч. 1 ст. 158 УК, а за кражу, совершенную организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК), — в пять раз. В зависимости от структуры составы преступлений делят на простые и сложные. Простой состав — это состав, в котором указаны признаки одного объекта, деяния и последствия, одной формы вины. Примерами могут служить составы похищения человека (ч. 1 ст. 126 УК), кражи (ч. 1 ст. 158 УК), дачи взятки (ч. 1 ст. 291 УК). Сложный состав — это состав, в котором указаны признаки двух или более объектов посягательства, общественно опасных деяний, их последствий, две формы вины. Например, сложный состав преступления сформулирован в ст. 317 УК, поскольку посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа причиняет вред двум объектам: порядку управления и жизни человека. Состав изнасилования (ст. 131 УК) включает два действия: 1) применение физического насилия или угроза его применения к потерпевшей или другим лицам и 2) половое сношение. В п. «а» ч. 2 ст. 105 УК указано несколько последствий убийства — причинение смерти двум или более лицам. Некоторые преступления совершаются с двумя формами вины (ст. 27 УК). Например, ч. 4 ст. 111 УК предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Разновидностью сложного состава преступления является состав, в котором законодатель указал несколько альтернативных действий, способов их совершения, последствий, а также предметов преступления, потерпевших от него и субъектов преступления. Об альтернативности признаков состава можно судить по содержащимся в тексте статьи разъединительным союзам «или», «либо» и соединительным союзам «а равно», «а также». Например, в ч. 1 ст. 222 УК перечислены не только шесть альтернативных действий, характеризующих объективную сторону состава (приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение), но и три разновидности предмета преступления (огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы). Преступлением признается совершение всех, некоторых или хотя бы одного из перечисленных действий с любым предметом посягательства. В зависимости от того, указаны или не указаны в статье УК последствия общественно опасного деяния (в зависимости от конструкции объективной стороны) составы подразделяются на формальные и материальные. Формальными считаются составы, в которых признаком объективной стороны является совершение деяния, а последствия не указаны в диспозиции уголовно-правовой нормы. Такие преступления признаются оконченными с момента совершения общественно опасного деяния. Последствия деяния (если они возникли) лежат за рамками состава преступления, не влияют на квалификацию содеянного, но входят в число обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 73 УПК), и учитываются при назначении наказания виновному (ч. 3 ст. 60, п. «б» ч. 1 ст. 63 УК). Например, формальным является состав вымогательства (ст. 163 УК), несмотря на то, что в результате действий вымогателя может быть причинен вред здоровью и материальный ущерб собственнику имущества. Если последствия деяния выступают в роли квалифицирующего признака, то формальный состав становится квалифицированным материальным составом преступления. Например, основной состав склонения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ч. 1 ст. 230 УК) формальный, а особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 230 УК), в котором указаны последствия склонения (смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), — материальный. Материальные — это составы преступлений, в которых признаками объективной стороны являются общественно опасное деяние и его последствия. Такие преступления считаются оконченными с момента наступления названного в статье УК последствия. Например, состав кражи (ст. 158 УК) является материальным, поскольку признаком хищения является причинение ущерба собственнику или иному владельцу украденного имущества (п. 1 примечаний к ст. 158 УК). Отдельные составы преступлений сформулированы по типу формально-материальных. Например, таковым является состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК: если оно совершено путем хищения огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств — налицо материальный состав; если это преступление совершено путем вымогательства указанных предметов, то состав становится формальным. Некоторые ученые выделяют еще один вид состава преступления — усеченный. Усеченным называют состав, в котором признаком объективной стороны является совершение деяния, представляющего собой приготовление к совершению другого действия либо начало совершения действия. Внешне такое деяние напоминает приготовление к преступлению или покушение на преступление. Преступления, имеющие усеченный состав, считаются оконченными с момента совершения указанного в Особенной части УК деяния. С этой точки зрения усеченные составы являются разновидностью формальных. Например, одной из форм бандитизма (ст. 209 УК) является создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации. Согласно п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» создание вооруженной банды является оконченным составом преступления независимо от того, были ли совершены планировавшиеся ею преступления. Преступление, предусмотренное ст. 277 УК, считается оконченным с момента покушения на жизнь государственного или общественного деятеля, поскольку под посягательством на жизнь понимается как убийство, так и покушение на убийство. Помимо названных видов составов существуют составы приготовления и покушения на преступление (ч 1 и ч. 3 ст. 30 УК), а также соучастия в преступлении (ст. 33 УК). В теории различают общий (родовой) и специальный (видовой) составы преступления. Общий (родовой) состав содержит общие признаки составов однородных посягательств. Специальный (видовой) состав помимо признаков общего состава содержит в себе специальные, отличительные признаки. Например, ст. 105 УК содержит общий состав убийства, а ст. 277, 295 и 317 УК — специальные составы посягательства на жизнь соответственно государственного и общественного деятеля, лица, осуществляющего правосудия или предварительное расследование, сотрудника правоохранительного органа. 6. Вменяемость и невменяемость. Юридический и медицинский критерий невменяемости. «Ограниченная вменяемость». Понести уголовную ответственность за совершенное общественно опасное деяние и тем самым быть субъектом преступления могут лишь вменяемые лица. Невменяемые лица не могут быть субъектами преступлений и подлежать уголовной ответственности. К ним могут быть применены лишь принудительные меры медицинского характера, не являющиеся наказанием за совершение общественно опасного деяния. Вменяемость - это такое состояние психики человека, при котором он в момент совершения преступления был способен осознавать характер своего поведения и руководить им. Имеется в виду способность понимать не только фактическую сторону своих поступков, но и социальную их значимость и при этом сознательно руководить своими действиями, что свойственно только психически здоровым и умственно полноценным людям. Способность понимать совершаемое и принимать осознанное решение служит основанием для признания лица виновным в совершении умышленного или неосторожного преступления, на чем основывается его обязанность отвечать перед государством за свои поступки. Неспособность осознавать характер своего поведения или руководить им означает невиновность лица, такое лицо признается невменяемым и не может быть привлечено к уголовной ответственности. Итак, вменяемость - обязательный признак субъекта преступления, однако действующий Уголовный кодекс не дает определения вменяемости. Законодатель считает излишним определять позитивное понятие, поскольку признаки вменяемости могут быть установлены путем толкования формулы невменяемости (ст. 21 УК):«Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики». Вменяемость может быть охарактеризована с помощью двух критериев: юридического и медицинского: медицинского (биологического) и юридического (психологического). Юридический критерий вменяемости включает в себя два признака: интеллектуальный и волевой. Интеллектуальный признак характеризует способность субъекта преступления отдавать отчет в своих действиях. Волевой признак характеризует способность руководить своими действиями. Медицинский критерий вменяемости является показателем такой степени психического здоровья, которая дает возможность субъекту во время совершения преступления действовать осознанно и водимо. Юридический критерий определяет суд, когда он дает оценку лицу, совершившему общественно опасное деяние, как не способному осознавать характер своих действий или руководить ими. Медицинский критерий раскрывает причины этой неспособности: болезненное состояние психики человека или отставание в психическом развитии лица, совершившего общественно опасное деяние. Но не всякое болезненное состояние психики человека позволяет признать его невменяемым, а только которое мешает ему правильно оценить свои поступки. Таким образом, медицинский критерий должен обязательно сочетаться с юридическим. Только при этом условии лицо может быть признано невменяемым. Понятие медицинского критерия основывается на положениях науки психиатрии. Уголовное право лишь преломляет эти положения в понятии невменяемости. Медицинский критерий невменяемости указывает на различные формы болезненных расстройств психической деятельности и, согласно закону, устанавливает четыре признака: а) наличие хронического психического расстройства( шизофрению, маниакально-депрессивный психоз, паранойю, прогрессивный паралич как следствие сифилиса мозга, прогрессирующее старческое слабоумие и другие болезни.) б) наличие временного психического расстройства(алкогольный психоз, белая горячка, патологическое опьянение, реактивные симптоматические состояния (патологический аффект, то есть расстройство психики, вызванное тяжелым душевным потрясением) в) наличие слабоумия(различные формы упадка психической деятельности с поражением интеллекта человека и необратимыми изменениями личности) г) наличие иного болезненного состояния психики(острые галлюцинаторные бредовые состояния, вызванные инфекцией (при брюшном и сыпном тифе или при острых отравлениях), вызванные тяжелыми травмами, при опухолях мозга, при наркомании (в период абстиненции — наркотического голодания), при лунатизме и в некоторых других случаях.) В зависимости от уровня сознательно-волевой регуляции вменяемость может быть полной либо неполной. Формула уменьшенной вменяемости по существу дана в ст. 22 УК об уголовной ответственности лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости: «Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности» (ч. 2). Законодательная формула уменьшенной (ограниченной) вменяемости включает в себя два критерия: юридический и медицинский. Юридический критерий характеризует степень расстройства сознания и воли субъекта во время совершенияим преступления. Интеллектуальный признак в законе сформулирован как неспособность «в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия)», волевой признак обозначен как неспособность «в полной мере руководить ими», то есть своими действиями (бездействием). Медицинский критерий ограниченной вменяемости выражен термином «психическое расстройство». К расстройствам, не исключающим вменяемости, специалисты относят так называемые пограничные нервно-психические расстройства, в первую очередь различные психопатии, психопатоподобные состояния и неглубокие степени умственной отсталости, а также иные психические аномалии. Лицо, совершившее преступление в состоянии ограниченной вменяемости не освобождается от уголовной ответственности. Однако суд при назначении наказания учитывает психическое расстройство, не исключающее вменяемости, а также может назначить осужденному принудительные меры медицинского характера (ст. 22 УК). Суд не обязан смягчать наказание ограниченно вменяемым лицам, но в любом случае в соответствии с принципами уголовного права ограниченная вменяемость не может рассматриваться как обстоятельство, отягчающее ответственность. 7. Возраст наступления уголовной ответственности. Порядок определения возраста и момента его наступления. Понятие «возрастной невменяемости». Способность осознавать социальное значение своих действий (бездействия) и руководить ими формируется у человека не сразу. Необходимого уровня развития он достигает к определенному возрасту. С этого времени индивид способен отвечать за свои деяния, а применяемое к нему наказание становится целесообразным. |