наследственное право. 4 Наследственное право. Место и время открытие наследства
Скачать 53.8 Kb.
|
КУРСОВАЯ РАБОТА Дисциплина: «Наследственное право» Тема: Место и время открытие наследства. Студентки 2 курса Факультет: Юриспруденция Направление: Юриспруденция Ф.И.О. Суриковой Е.А. Клин 2021 г. СОДЕРЖАНИЕ
Введение. В жизни каждого человека наступает такой момент, когда перед ним возникает вопрос: кому оставить свое имущество. Некоторые люди в силу различных причин желают завещать свое имущество религиозной организации (церкви). Причины, побуждающие людей к этому, могут быть разными, будь то отсутствие родственников или побуждения, связанные с верой и милосердием. В состав наследства входит все то имущество, что принадлежало наследодателю на день открытия наследства, а также все другие имущественные права и обязанности, в том числе паи и вклады в банках, в хозяйственных обществах и товариществах. Однако необходимо отметить, что со смертью гражданина прекращаются правоотношения, носящие строго личный характер, а, следовательно, права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, право на алименты), в состав наследства не входят. В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется государством. Все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств. Вопросы наследственного права приобретают в настоящее время все большую актуальность. Это объясняется тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество - круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. В связи с этим нормы наследственного права приобретают наибольшую важность. В соответствии со ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом, частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется государством. Желание передать нажитое имущество своим близким совершенно естественное желание каждого человека. И отсюда вопросы наследования становятся практическими. Путем составления завещания человек определяет круг лиц, которым он хотел бы завещать свое имущество. Причем он определяет это самостоятельно, по своей воле, по своему усмотрению он определяет наследуемое имущество. При отсутствии завещания происходит наследование по закону. С принятием и вступлением в силу части третьей Гражданского Кодекса РФ наследование по завещанию приобрело новое значение - теперь наследники по завещанию получают преимущественное право. Наследование же по закону имеет место тогда, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ (ст. 1111 ГК РФ). 1.Открытие наследства Законодатель в ст. 1113 ГК РФ сформулировал понимание юридического значения открытия наследства, указав, что наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. В ст. 17 ГК РФ говорится о правоспособности гражданина, которая возникает в полном объеме в момент рождения человека. Правоспособность у всех граждан равная, неотчуждаемая. Она прекращается со смертью гражданина. Законодательством установлено, что смерть гражданина может быть признана и при объявлении его умершим. Если соблюдены все условия ст. 45 ГК РФ, на основании которых гражданин признается судом умершим, суд выносит решение об объявлении его умершим. Время открытия наследства должно быть подтверждено свидетельством о смерти. Таким образом, открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано возникновение наследственных правоотношений. Юридическими фактами, которые являются основными условиями для открытия наследства, закон признает: смерть гражданина; объявление гражданина умершим. Вопрос о времени открытия наследства важен, поскольку с ним связано определение: круга лиц, которые выступят наследниками; состава наследственного имущества; начала течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец, производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе права собственности) по наследству; мер защиты наследственного имущества; закона, применимого к наследственным правоотношениям. Итак, временем открытия наследства в соответствии со ст. 1114 ГК РФ является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, т.е. для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством органов ЗАГСа о смерти наследодателя. Если органы ЗАГСа по каким-либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти, лицо, которому было отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В случае признания судом днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели эта дата записывается в свидетельство о смерти, которое выдается на основании решения суда. Факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим органом Министерства обороны РФ. Время открытия наследства тесно связано со следующими положениями закона: нотариус, другое лицо, удостоверяющее завещание, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены; оспаривание завещания до открытия наследства не допускается; право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам; к числу наследников по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142—1145 ГК РФ, но к моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним; наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства; в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим; при наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завешано двум или нескольким наследникам без указания конкретного имущества, наследуемого каждым из них, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников; наследник, который на момент открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, либо коммерческая организация, являющаяся наследником по завещанию, имеют при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия (ст. 132 ГК РФ) с соблюдением правил ст. 1170 ГК РФ. Открытие наследства является главным юридическим фактом, являющимся основанием для возникновения права по принятию наследства или отказу от него. Закон естественным образом связывает открытие наследства со смертью наследодателя. Факт смерти гражданина устанавливается на основании медико-биологических данных, зафиксированных консилиумом врачей-специалистов. В диагностике смерти в случае предполагаемого использования умершего в качестве донора запрещается участие врачей-трансплантологов и членов бригад, обеспечивающих работу донорской службы и ею оплачиваемых. Заключение о смерти дается на основе констатации необратимой гибели всего головного мозга (смерть мозга), установленной в соответствии с процедурой, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации1. Эта процедура излагается в Инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга, утвержденной приказом Минздрава РФ2. Из этого следует, что гражданин не может считаться умершим, если работа его мозга и/или других органов поддерживается с помощью медицинских аппаратов. Следовательно, такой гражданин имеет соответствующую дееспособность и правоспособность наряду со всеми остальными гражданами. Однако правильно ли так говорить? Его дееспособность и правоспособность имеет совершенно иной условный характер: фактически такой гражданин беспомощен, не может выразить свою волю, предпринять какие-либо действия, осуществить принадлежащие ему права и исполнять обязанности. Искусственно поддерживаемый медицинскими аппаратами, человек может просуществовать так немалый период времени. В связи с этим возникает вопрос, кто будет в это время нести бремя по содержанию его имущества? Можно предположить, что обычно это делают его родственники или иные лица в порядке главы 50 ГК РФ, то есть, действуя в чужом интересе без поручения. Эти лица в последующем вправе потребовать возмещение своих убытков у выздоровевшего гражданина, либо у его наследников, а также соответствующего вознаграждения. Факт смерти гражданина удостоверяется специальным документом – «Медицинским свидетельством о смерти»3. После этого происходит государственная регистрация факта смерти, которая удостоверяется свидетельством о смерти, выдаваемым органами записи актов гражданского состояния (ЗАГС)4. Такое свидетельство играет важную роль в отношениях, связанных с наследованием, поскольку содержит дату смерти гражданина, от которой и следует отталкиваться при исчислении сроков для принятия наследства. Объявление гражданина умершим по решению суда влечет те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Временем открытия наследства признается день смерти гражданина (наследодателя), указанный в свидетельстве о смерти; при объявлении гражданина умершим – день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина (наследодателя) умершим; если в соответствии с п. 3 ст.45 ГК РФ днем смерти гражданина (наследодателя) признан день его предполагаемой гибели – день, указанный в решении суда. В последних двух случаях в свидетельстве о смерти указывается либо день вступления в законную силу решения суда, либо день, указанный в решении суда соответственно. Местом открытия наследства является, по общему правилу, последнее место жительства наследодателя. В соответствии со ст.20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место его постоянного или преимущественного проживания. Необходимо заметить, что ст.20 ГК РФ не связывает место жительства с регистрацией гражданина по месту жительства. Такая регистрация является лишь административным актом, заменившим ранее действовавшую прописку. Тем не менее, наследство открывается в нотариальной конторе по последнему месту регистрации наследодателя. И в данном случае регистрация представляет собой основное доказательство установление места жительства наследодателя, который может умереть как дома, так и вдали от него. Место жительства наследодателя подтверждается справкой жилищно-эксплуатационной организации или справкой органов внутренних дел о последнем месте жительства наследодателя, выпиской из домовой книги5. Место жительства гражданина следует отличать от места его пребывания. Последнее, в частности, означает место его временного жительства, по которому гражданин вправе временно зарегистрироваться. Местом жительства несовершеннолетних граждан в возрасте до четырнадцати лет, а также граждан, находящихся под опекой, признается место жительство их родителей, усыновителей или опекунов соответственно. Граждане, достигшие четырнадцатилетнего возраста, а также лица, находящиеся под попечительством, вправе выбирать место своего жительства самостоятельно с согласия родителей или иных попечителей. Раздельное проживание попечителей и подопечных предусмотрено законом только после достижения подопечным возраста шестнадцати лет с согласия органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного (ст.36 ГК РФ). В том случае, если последнее место жительства гражданина установить не представляется возможным, и гражданин являлся собственником имущества, находящегося на территории Российской Федерации, наследство открывается по месту нахождении его имущества. Если же оно находится в разных местах, закон отдает преимущество недвижимому имуществу, либо наиболее ценной его части. При отсутствии недвижимого имущества наследство открывается по месту нахождения движимого имущества либо его наиболее ценной части. Так, например, место нахождения транспортного средства определяется по месту его регистрации соответствующими государственными органами (ГИБДД, органами, осуществляющими регистрацию тракторов, прицепов к ним и другое). Место нахождения иного движимого имущества (например, мебели, книг и. т.д.) определяется исходя из его фактического местонахождения (например, местонахождением квартиры, дома и т.д.). Несмотря на кажущуюся простоту понимания данной нормы закона, на практике могут возникнуть случаи, когда определить место открытия наследства становиться не так легко. Например, при наличии наследственного имущества одного вида и одинаковой стоимости в разных местах. Помимо этого, может возникнуть случай, когда наследники обратятся с заявлением о принятии наследства по местонахождения того имущества, о существовании которого знают, вместе с тем, может существовать и другое наследственное имущество, по месту нахождения которого обратятся для принятия наследства другие наследники этой же очереди. Представляется, что в этих случаях обоснованность заявленных прав, а также установление факта места открытия наследства наследники будут доказывать в суде. Необходимо заметить, что закон дает прямое указание, что ценность имущества в данном случае определяется исходя из рыночной стоимости. Представляется, что рыночную стоимость имущества принимают во внимание в большинстве случаях лишь при установлении такого факта, как место открытия наследства. На практике, при расчете государственной пошлины при подаче документов для открытия наследственного дела в нотариальную контору, а также в последующем и суммы налогов, определение реальной рыночной цены наследуемого недвижимого имущества не требуется: достаточно справки об оценочной стоимости БТИ, содержащей инвентаризационную стоимость недвижимого имущества наследодателя на момент его смерти. Оценка жилого дома, квартиры, дачи и садового домика, переходящих в собственность физических лиц в порядке наследования или дарения, производится органами коммунального хозяйства (технической инвентаризации) или страховыми организациями. Исчисление государственных пошлин и налогов нотариусом и налоговыми органами, соответственно, будут производиться исходя из стоимости имущества, указанной в справке БТИ, которая для этих целей, несмотря на установленный срок годности, будет действительна и по истечении одного месяца с момента смерти наследодателя. Не имеющим постоянной регистрации в объекте недвижимости наследникам такая справка выдается БТИ лишь при наличии запроса нотариуса или суда. Оценка транспортных средств производится страховыми и другими организациями, которым предоставлено право осуществлять эти действия6. В инструкции Госналогслужбы РФ «О порядке исчисления и уплаты налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения»7 уточнено, что при оформлении права наследования оценка транспортных средств производится судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации. Оценка другого имущества производится экспертами. При обращении в суд с иском о признании права собственности в порядке наследования на недвижимое имущество государственная пошлина платится с цены иска, которая определяется исходя из стоимости такого имущества, но ниже инвентаризационной оценки имущества (Пп.9 п.1 ст. 9 ГПК РФ) на день обращения в суд, поэтому справка об оценочной стоимости будет иметь срок действия, равный одному месяцу. Расходы по оценке наследственного имущества обычно ложатся на заинтересованных в принятии наследства лиц – наследников. Существенный недостаток закона, определяющего место открытия наследства, сводится к тому, что непонятно, как будет определяться место открытия наследства, если в состав наследства входят имущественные права наследодателя, при этом определить последнее место жительства наследодателя невозможно. Закон упоминает лишь движимое и недвижимое имущество, определить местонахождение которого в большинстве случаев не сложно. Тогда как в отношении имущественных прав ситуация обстоит сложнее. Во-первых, имущественные права могут быть связаны не с одной вещью, объектом, лицом и т.д., а с несколькими одновременно. Например, права на получение в собственность жилых помещений по договорам об участии в долевом строительстве. Во-вторых, во многих случаях достаточно сложно оценить стоимость таких прав. В частности, в приведенном примере не ясно, как будет определяться стоимость прав: из расчета внесенных по квитанции денежных средств или из расчета инвентаризационной, рыночной стоимости недостроенного или введенного в эксплуатацию жилья. В-третьих, не понятно, каким образом начисляются и уплачиваются налоги. Место жительства гражданина может быть также установлено в суде по заявлению наследников в порядке ст.264 ГПК РФ (установление факта, имеющее юридического значение). После вступления решения суда в законную силу оно является основанием для открытия наследственного дела (наряда) в соответствующей нотариальной конторе. Таким образом, место открытия наследства может также подтверждаться вступившим в законную силу решением суда об установления места открытия наследства. 2. Наследство как объект наследственного преемства. Институт наследования имеет место тогда, когда на момент смерти наследодателю принадлежало какое-либо имущество (в том числе имущественные права и обязанности), которое может быть передано по наследству. В соответствии со ст.1110 ГК РФ имущество умершего составляет наследство или наследственное имущество. Однако допустимо ли отождествлять в данном случае эти понятия? Так А.Н. Гуев считает, что, согласно ст.128 ГК РФ, в состав «имущества» входят вещи, деньги, ценные бумаги, любое иное движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права. Обязанности не входят в определение указанного понятия. Согласно же правилам ст.1112 ГК РФ в состав имущества входят не только имущественные права, но и обязанности. В связи с этим он пишет: «определенное противоречие налицо, однако, в данном случае необходимо исходить из понятия «наследственное имущество», содержащееся в ст.1110 ГК РФ: для целей наследовании правила ст.1110 ГК РФ (как специальные) имеют приоритет перед общими правилами ст.128 ГК РФ»8. Вероятно, А.Н. Гуев при этом также ссылается и на ст.1112 ГК РФ. С выводом рассуждения можно, безусловно, согласиться. Однако ст.128 ГК РФ определяет перечень объектов гражданских прав. Объектами гражданских прав является все то, на что направлены права и обязанности субъектов гражданских правоотношений. Термин «имущество», упомянутый в этой статье, является собирательным и не определяет закрытый перечень своих составляющих. Ст. 128 ГК РФ представляет собой общее положение. Конкретные гражданские правоотношения регулируются специальными статьями, которые не устанавливают что-либо новое, а лишь уточняют уже установленное. Из смысла ст.ст. 1110, 1112 ГК РФ вытекает, что в состав наследства, наследственного имущества входит все то, что в соответствии со ст.213 ГК РФ является собственностью граждан, а также имущественные права и обязанности. При этом указанные права и обязанности наследодателя не прекращаются с его смертью, а переходят в порядке наследственного преемства к наследникам, например, право пожизненного наследуемого владения, право на получение авторского гонорара, бремя содержания имущества и т.д. Не может быть передана по наследству муниципальная квартира, в которой гражданин был лишь зарегистрирован, т.к. последний пользовался данной квартирой для собственного проживания в ней и проживания членов своей семьи на основании социального договора найма жилого помещения. Квартира же при этом находилась и находится в собственности муниципального образования. Для того чтобы указанная квартира впоследствии вошла в наследственную массу, необходимо оформить ее в частную собственность и получить свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество. В большинстве случаев это достигается путем приватизации жилого помещения, при этом надо иметь в виду, что гражданин может реализовать свое право на приватизацию жилого помещения всего один раз в жизни: приватизировав его или отказавшись от приватизации в пользу других. Дмитровским городским судом МО было рассмотрено дело 2-2621/11 о признании права собственности на квартиру9. Истцы Клюева Ю.В., Клюева Е.А. обратились в суд с иском о признании за ними права собственности по 1/2 доле за каждой, на <адрес>, после смерти Клюева А.М., умершего ДД.ММ.ГГГГ, ссылаясь на то, что на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ Клюевой Е.В. была предоставлена указанная выше квартира на семью из двух человек: она и сын Клюев А.М.. При жизни Клюева Е.В. не успела приватизировать квартиру в установленном законом порядке. Наследником 1-й очереди после смерти матери Клюевым А.М. было подано заявление о передачи квартиры в собственность, однако договор приватизации заключен не был в связи со смертью Клюева А.М., в связи с чем истцы не имеют возможности зарегистрировать свое право в установленном законом порядке. Ответчик – представитель Психоневрологического интерната № 3 Департамента социальной защиты населения – по доверенности ФИО6 исковые требования признал в полном объеме, пояснил, что спорный жилой дом находится у них на праве оперативного управления. Третье лицо – представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области в судебное заседание не явился, представлено заявление о рассмотрении дела в их отсутствие, решение оставляет на усмотрение суда. Третье лицо – нотариус Мешалкина Л.Б. в судебное заседание не явилась, письменных возражений по делу не представлено. Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, находит иск подлежащим удовлетворению. В судебном заседании установлено, что на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ Клюевой Е.В. была предоставлена квартира на семью из двух человек: она и сын Клюев А.М.. Клюева Е.М. умерла ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 38). Согласно выписки из домовой книги в спорной квартире был постоянно зарегистрирован и проживал в ней постоянно Клюев А.М., сын умершей Клюевой Е.В. (л.д.24). Согласно статье 2 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» граждане Российской Федерации, занимающие жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений (ведомственный фонд), на условиях социального найма, вправе с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, приобрести эти помещения в собственность на условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Жилые помещения передаются в общую собственность либо в собственность одного из совместно проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних. При жизни Клюев А.М. обратился с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом Дмитровского района о приватизации квартиры и представил необходимые для этого документы, но ДД.ММ.ГГГГ умер (л.д.27), не успев оформить договор передачи жилого помещения в собственность. Данное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследников, каковыми являются истцы по делу, поскольку наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в котором ему не могло быть отказано. Следовательно, данное имущество должно быть включено в наследственную массу. Наследниками к имуществу Клюева А.М., умершего ДД.ММ.ГГГГ, являются его жена Клюева Ю.В., что подтверждается свидетельством о заключении брака (л.д. 25) и дочь Клюева Е.А., что подтверждается свидетельством о рождении (л.д.26) – истцы по настоящему делу. На спорную квартиру изготовлен технический паспорт жилого помещения по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (л.д.18-21). В соответствии с ч.2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. Согласно п.1 ст.1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В соответствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось; принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками; принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. В силу ч. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. Таким образом, учитывая, что истцы приняли наследство в виде спорной квартиры после смерти Клюева А.М. фактически, несут расходы по ее содержанию, оплачивают коммунальные услуги по квартире, других наследников судом не установлено, суд полагает заявленные требования Клюевой Ю.В., Клюевой Е.А. удовлетворить. Если наследодатель был членом жилищного, дачного или иного потребительского кооператива, то неотъемлемой составляющей наследства является пай. Его наследникам не может быть отказано в приеме в члены указанного товарищества. Гражданин, полностью внесший пай, приобретает в силу закона право собственности на соответствующий объект недвижимости. А, следовательно, становится собственником имущества и может передать его по наследству. По общему правилу, в состав наследства не входят личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, за исключением случаев, предусмотренных законом. Наследственного преемства не происходит, если определенные права и обязанности наследника возникают в связи со смертью гражданина. Так, например, получение страхового возмещения в связи со смертью гражданина его родственниками относится к договорным правоотношениям, в данном случае страховое возмещение не переходит по наследству. Не входят в состав наследственного имущества права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Таковыми являются, например, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью наследодателя, на алименты, на получение пенсии, пособия, обязанность по уплате алиментов и др. в данном случае наследники имеют право наследовать лишь те денежные суммы, которые были начислены наследодателю, но не были им получены при жизни. В соответствии со ст.418 ГК РФ со смертью гражданина-должника прекращаются те обязательства, исполнение которых не может быть произведено без его личного участия или обязательство неразрывно связано с личностью должника иным образом. Со смертью кредитора прекращаются те обязательства, исполнение которых предназначено лично для кредитора либо иным образом непосредственно связано с личностью кредитора. Помимо этого ст.1112 ГК РФ устанавливает, что не составляют наследства такие права и обязанности, переход которых запрещает ГК РФ и иные законы. Наиболее ярким примером тому служит ст.1185 ГК РФ, в соответствии с которой не переходят по наследству государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации. Ст.1156 ГК РФ также специально предусмотрено, что право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. В том случае, если наследник, к которому перешло право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии, умер, не успев реализовать указанное право, его наследники уже не будут иметь такого права. В состав наследственной массы входят долги наследодателя, не погашенные им на момент смерти. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно в пределах стоимости принятого ими имущества. Согласно ст.322 ГК РФ солидарная ответственность возникает тогда, когда такая солидарность предусмотрена договором или установлена законом. В данном случае солидарность обязательства устанавливается законом, а именно: ст.1175 ГК РФ. В соответствии со ст.323 ГК РФ при солидарной обязанности должников совместно, так и от любого из них в отдельности по своему усмотрению, как полностью, так и в части долга. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью. Само понятие долги охватывает долги наследодателя по обязательствам, вытекающим из договоров, и долги о возмещении причиненного вреда. Так, например, не является основанием для прекращения производства по делу о возмещении ущерба смерть причинителя такого ущерба в том случае, если его наследники надлежащим образом вступили в права наследования. Упомянутое выше правило об обязанности наследников в возмещении материального вреда, причиненного наследодателем, действует и в отношении обязанности возместить моральный вред. В своих ответах на вопросы граждан и юридических лиц Верховный Суд РФ разъяснил, «если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания), то в соответствии с п.1 ст.151 ГК РФ на причинителя вреда судом может быть возложена обязанность по выплате денежной компенсации указанного вреда». Согласно действующему гражданскому законодательству в порядке наследования переходят как права, так и обязанности наследодателя. Поэтому если причинитель морального вреда, обязанный компенсировать упомянутый вред в денежной форме, умер, то его обязанность по выплате денежной компенсации за причиненный моральный вред, как имущественная обязанность, переходит к его наследникам. Наследники должны выплатить данную компенсацию в пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследственного имущества (ст. 553 ГК РСФСР, 1964 г.)10. Несмотря на то, что в данном случае Верховный Суд РФ ссылается на ранее действующее законодательство, это же правило применяется и тем правоотношениям, которые возникли с 1 марта 2002 г., т.е. после введения в действие третьей части ГК РФ, поскольку ст.1175 ГК РФ также устанавливает правило о том, что к наследникам гражданина в порядке наследования переходят и долги наследодателя. Так, например, если в результате происшедшего дорожно-транспортного происшествия умер гражданин А., виновный в случившейся аварии, а также погиб другой гражданин В., к наследникам гражданина А. может быть предъявлен иск о возмещении морального вреда, причиненного смертью гражданина В., так как в силу ст.151 ГК РФ на причинителя вреда судом может быть возложена обязанность по выплате компенсации морального вреда. Если в случившейся аварии погибли водитель – виновник аварии С., водитель К., пассажир машины С. – гражданин Л., то жена гражданина Л. вправе обратится в суд с иском о компенсации морального вреда и привлечь к участию в деле нескольких ответчиков: собственников машин, находившихся под управлением К. и С. (если это юридические лица), либо наследников водителей машин К. и С. и собственников машин, находившихся под управлением водителей К. и С. (обычно в качестве третьих лиц). Данное право аргументировано следующим. В соответствии со ст.1079 ГК РФ ответственность владельца источника повышенной опасности возникает независимо от наличия или отсутствия вины в повреждении здоровья или смерти гражданина, если владелец не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Если вред причинен в результате взаимодействия двух и более источников повышенной опасности, то владельцы несут солидарную ответственность. Поскольку в данной ситуации вред причинен смертью гражданина Л., то при отсутствии доказательств наличия непреодолимой силы или умысла, вызвавшего его гибель в пути, суд правомочен возложить ответственность за вред солидарно на упомянутых выше юридических лиц или граждан и их наследников. При этом такое владение осуществляется как на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, так и на другом законном основании (например, по доверенности на право управления источником повышенной опасности (транспортным средством)). Согласно ст.1068 ГК РФ за вред, причиненный работником юридического лица при исполнении им трудовых обязанностей, ответственность несет данное юридическое лицо. Необходимо отметить, что в случае смерти истца, которому непосредственно причинен моральный вред, к его наследникам не переходит право требовать взыскания компенсации морального вреда. В силу ст.151 ГК РФ компенсация морального вреда производится в случае причинения гражданину морального вреда действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом. Таким образом, право требования компенсации морального вреда неразрывно связано с личностью потерпевшего, поэтому данное право не входит в состав наследственного имущества и не может переходить по наследству. В том случае, если гражданин, предъявивший требование о взыскании компенсации морального вреда, умер до вынесения судом решения, производство по делу подлежит прекращению на основании ст.220 ГПК РФ. Если же истцу уже была присуждена компенсация морального вреда, но он умер, не успев получить ее, взысканная сумма компенсации входит в состав наследства и может быть получена его наследниками, равно как и другие начисленные, но не выплаченные ему суммы. Согласно ст. ст. 196-197 ГК РФ общий срок исковой давности равен трем годам, однако, законом могут быть установлены и специальные сроки исковой давности, которые могут быть как длиннее, так и короче общего срока. На требования, вытекающие из ст. 151 ГК РФ, о компенсации морального вреда, исковая давность не распространяется. Ст. 208 ГК РФ в частности предусматривает, что исковая давность не распространяется на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом. Заключение. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда. Местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, а если оно не известно либо находится за пределами РФ, то местом открытия наследства на территории РФ признается место нахождения наследственного имущества; в случае, когда наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части, а при отсутствии недвижимого имущества -- место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части (такое понятие, как «наиболее ценная часть», является оценочным, и в случае спора вопрос решается в судебном порядке с помощью экспертизы). Место жительства - это место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал. Местом открытия наследства после лиц, скончавшихся в местах лишения свободы, признается место их постоянного жительства до ареста. Точное определение места жительства необходимо для решения вопроса о том, какая нотариальная контора выдает наследникам свидетельство о праве на наследство и принимает меры к охране наследственного имущества (в интересах наследников, кредиторов и т.д.). Источники и литература. 1.Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993) (с поправками от 30.12.2008) // http://base.garant.ru. 2. Семейный Кодекс Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 15.11.1997 № 140-ФЗ, от 27.06.1998 № 94-ФЗ, от 02.01.2000 № 32-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 28.12.2004 № 185-ФЗ, от 03.06.2006 № 71-ФЗ, от 18.12.2006 № 231-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 21.07.2007 № 194-ФЗ, от 24.04.2008 № 49-ФЗ, от 30.06.2008 № 106-ФЗ, от 23.12.2010 № 386-ФЗ, от 04.05.2011 № 98-ФЗ) // http://www.consultant.ru/popular/family 3. Гражданский Процессуальный Кодекс Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 №86-ФЗ, от 07.06.2004 №46-ФЗ, от 28.07.2004 №94-ФЗ, от 02.11.2004 №127-ФЗ, от 29.12.2004 №194-ФЗ, от 21.07.2005 №93-ФЗ, от 27.12.2005 №197-ФЗ, от 05.12.2006 №225-ФЗ, от 24.07.2007 №214-ФЗ, от 02.10.2007 №225-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, от 04.12.2007 №330-ФЗ 4. Материалы судебных дел на сайте Дмитровского городского суда МО http://dmitrov.mo.sudrf.ru/ 5. Байзигитова А.М. Очередность наследования по закону в РФ и зарубежных странах: дисс. канд.юрид.наук. Саратов, 2004. 6. Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. М. Учебно-консультативный центр «ЮрИнфоР», 2000. 7.Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М.: Госюриздат, 1961. 8.Гражданское право: учебник в 3 т. Т.1 /Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. и др. М.,2009. 9.Грудцына Л.Ю. Наследственное право РФ: учебное пособие /Под общей ред. С.М. Петрова. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 10.Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. М. ИНФРА-М, 2002. 11.Смолина Л.В. Наследственное право. СПб., 2005. 12.Соломатова Т.В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. М.: Ось-89, 2002, с. 13. 13.Теория государства и права (учебник для вузов) под ред. В. М. Корельского. М., 2000. 1 Ст. 9 Закона РФ от 22.12.1992 г. №4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» (с изменениями и дополнениями от 20.06,2000 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 14,01,1993 г. №2. 2 Приказ Минздрава РФ от 20,12,2001 г. №460 «Об утверждении Инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга» // Российская газета от 30,01,2002 г. №18. 3 Форма свидетельства утверждена приказом Минздрава РФ от 07.08.1998 г. № 241 «О совершенствовании медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти, в связи с переходом на МКБ – Х» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 19.10,1998 г., № 28. 4 Ст.ст. 64-68 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» // СЗ РФ от 24.11.1997 г. № 47. 5 П. 30 приказа Минюста РФ от 15.03.2000 г. №91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации // Бюллетень Министерства Юстиции Российской Федерации, №4, 2000 г. 6 П. 2 ст. 5 Закона РФ от 12.12.1991 г. № 2020-1 «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» (с изменениями и дополнениями от 22.12.1992 г., 06.03.1993 г., 27.01.1995 г., 30.12.2001 г.) // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 19.03.1992 г. № 12. 7 П. 4 Инструкции Госналогслужбы РФ от 30.05.1995 г. № 32 «О порядке исчисления и уплаты налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» // Финансовая газета 1995, №32. 8 А.Н. Гуев. Указ.соч. С. 15. 9 Здесь и далее материалы судебных дел Дмитровского городского суда МО цитируются по материалам сайта http://dmitrov.mo.sudrf.ru/ 10 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за 1 квартал 2000 г. (по гражданским делам) (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 28.06.2000 г.) // бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2000, № 9. |