Главная страница

Особенности приобретения наследства по Российскому законодательству. Особенности приобретения наследства по Российскому законодательс. Особенности приобретения наследства по Российскому законодательству СодержаниеВведение Правовые основы принятия наследства Реализация права отказа от наследства


Скачать 34.87 Kb.
НазваниеОсобенности приобретения наследства по Российскому законодательству СодержаниеВведение Правовые основы принятия наследства Реализация права отказа от наследства
АнкорОсобенности приобретения наследства по Российскому законодательству
Дата23.03.2023
Размер34.87 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаОсобенности приобретения наследства по Российскому законодательс.docx
ТипЗакон
#1011209

Особенности приобретения наследства по Российскому законодательству СодержаниеВведение……………………………………………….……………………31. Правовые основы принятия наследства………………………………..62. Реализация права отказа от наследства……………………………….203. Охрана наследственного имущества………………………………….23Заключение………………………………………………………………..30Список использованных источников……………………………………32 ВведениеАктуальность темы выпускной работы наследственное право является одним из древнейших направлений цивилистической науки, которое на протяжении долгих столетий неустанно развивается и меняется в зависимости не только от времени и места, но и ввиду периодического совершенствования и сменяемости политически - правовых парадигм государств. Подобные, обусловленные исторической периодичностью изменений в государственном строе, затронули и Россию, после перехода с коммунистических рельс, на демократические. После принятия в 1993 году Конституции Российской Федерации, наша страна провозгласила переход к рыночной экономике, утвердила в статье 35 создание настоящего охраняемого государством института частной собственности и гарантированности права наследования. Таким образом, население Российской Федерации получило возможность зарабатывания и накопления имущества, с осознанием того, что государство охраняет их имущественные права и позволяет передавать своё накопленное имущество следующему поколению.Однозначно, долгий путь развития наследственного права не только в рамках мировой истории, но и истории России позволяет сегодня констатировать факт того, что законодательство в части приобретения и оформления наследства продвинулось далеко вперед, по сравнению с прошлыми годами, в сравнении с периодом советского права и являет сегодня собой более правильную систему норм, однако до сих пор неразрешенными остаются многие проблемы, которые частично идут из прошлого правового опыта и в настоящее время не нашли своего нормативного отражения. Существуют проблемы судебного разрешения конфликтов и практической реализации приобретения и оформления наследства в спорных моментах, так и теоретические проблемы, ввиду того, что в научных кругах сейчас ведутся дискуссии и не имеется догматического разрешения многих проблем.На сегодняшний день, согласно данным предоставленным в 2019 году на официальном информационном портале Федеральной службы государственной статистики мы имеем возможность получить сведения о смертности населения Российской Федерации за 2017 год включительно, учитывая, что последнее обновление таблицы, содержащей в себе эти сведения было произведено 18.06.2018 года. В соответствии с последними официальными статистическими данными, средняя смертность в Российской Федерации составляет около 1 826 125 человек в год.1 Таким образом, актуальность темы настоящей работы предопределена демократизацией Российского государственного строя, огромным количеством наследственных дел, а также споров связанных с ними, и соответственно, необходимостью комплексного теоретического исследования проблем приобретения, оформления наследства в современный период, путем проведения правового анализа законодательства, выявления, и обоснования необходимости дополнений и изменений в рассматриваемых законодательных пробелах в данной сфере.Вместе с тем вопросы приобретения и оформления наследства требуют дальнейшей разработки в связи с изменениями, которые происходят в законодательстве и различными неурегулированными недостатками в законодательной системе.Объект исследования составляют общественные отношения, возникающие в сфере приобретения и оформления наследства в Российской Федерации.Предмет состоит из правовых норм, регулирующих основания и порядок приобретения и оформления наследства по Российскому законодательству, а также взгляды ученых юристов, по проблемам реализации приобретения и оформления наследства.Целью работы является комплексный анализ современного правового состояния законодательной системы приобретения и оформления наследства в Российской Федерации, выявление современной проблематики процессов приобретения и оформления наследства при практической их реализации.Указанная цель определила и задачи исследования, которые состоят в том, чтобы:1)исследовать историю развития приобретения и оформления наследства;2)раскрыть особенности правовой основы приобретения и способы принятия наследства3)проанализировать порядок оформления наследственных прав в гражданском законодательстве4)охарактеризовать переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)5)определить актуальные вопросы практического осуществления принятия наследства и приоритетные направления совершенствования законодательства в этой области6)сформулировать и раскрыть проблему реализации единообразия нотариальной практики оформления наследственных правПрактическая значимость результатов работы заключается в выявлении недостатков законодательства в части приобретения и оформления наследства, и выработке автором практических рекомендаций по совершенствованию, и порядку применения гражданского законодательства в указанной сфере наследования.Структура работы включает в себя: введение, две главы, содержащие шесть параграфов, выводы по главам, заключение и библиографический список. 1. Правовые основы принятия наследстваВопрос приобретения и оформления наследства является крайне значительным, ввиду того, что рано или поздно затрагивает интересы практически всех субъектов права, в первую очередь физических лиц, а также юридических лиц и государство в целом. Именно поэтому механизмы приобретения и оформления наследства являются наиболее древнейшими урегулированными процедурами. Упоминания о них можно найти еще в первых письменных источниках, которые сохранились до нашего времени, а именно в египетских папирусах.В результате постепенного строения общества и его политических, экономических институтов, свое развитие получало и наследственное право. Так, первобытный строй не мог предусматривать появление наследства, учитывая тот факт, что наследовать было практически нечего. Однако, даже тогда, в силу сложившемуся многовековому укладу жизни, уже существовали традиции передачи примитивных орудий охоты, а также рыболовства, которые передавались от отца к сыну. Данная передача орудий осуществлялась не из-за государственного принуждения, а по воле старейшин или более авторитетных членов общины, кланов, групп из-за боязни разгневать божественный дух и его проявление на земле. Нарушивший подобный обычай был изгнанником, что фактически означало незамедлительную смерть. Среди современных и советских ученых существовала гипотеза, что в те времена существовал матриархат, следовательно, вещи передавались сородичам по материнской линии, а самые ценные личные вещи подлежали захоронению вместе с телом хозяина этих вещей.Вполне логичным является то, что настоящее наследственное право, соотносимое с современным, могло появиться исключительно после перехода от собственности общинной к частой собственности. Данные изменения произошли в 7 - 5 веке до нашей эры. Такой период в научной литературе носит название неолитической революцией.Можно выделить несколько критериев, в соответствии с которыми было связано данное изменения. В первую очередь, как уже указано выше, это переход к товарному производству1. Во вторую, исчезновение уравнительной системы распределения ценностей, существующей в большинстве кланов и общин той эпохи. В третью, сама община утрачивает свою значимость в пользу семьи, которая со временем сильно вытесняет прошлый устой и становится новой ячейкой только формирующегося на то время общества.В это время, получает новое для того времени, развитие права собственности. Здесь аналогично имеются очевидные и догматические причины, главной из которых ученые называют переход от кочевого к оседлому образу жизни. Результатом чего стало установление постоянных поселений. Развивающееся скотоводство, земледелие запрашивало наличие у семей постоянные пахотные земли и пастбища для скота.В 5 - 4 веках до нашей эры, начинает зарождаться классовое общество. Наследственное право в то время представляло собой стандартное и простое правопреемство. Оно означало наследство всей совокупности имущества и долгов в том числе.Существуют наиболее весомые факторы развития института наследования для этого времени. Так, появление государственности порождает за собой особый институт, который получает свою властную поддержку через нормы права. Также получает свое заключительное закрепление расслоение внутри общества. При этом, еще оставались достаточно крепкими религиозные обычаи и вера в связи мёртвых, и живых, что прочно укореняло наследственные права родственников.При анализе свода законов Вавилонии, который согласно некоторым данным является первым источником права, то там отсутствует упоминание онаследстве по завещанию. При этом, в нем есть оговорка о том, что отец имеет право передать одному из сыновей наибольшую долю по сравнению с другими, в порядке дарения. Так, в законах Хаммурапи главным образом наследство передавалось сыновьям, которые имели смежные доли и обязаны были обеспечить для сестер достойные условия жизни. И только в случае отсутствия сыновей, дочери имели возможность наследовать. При этом, жена умершего обозначалось наследницей первой очереди и наследовала наравне с сыновьями, однако получала еще назад и свое приданное. Внуки же наследовали, тогда, когда на момент возникновения права наследования, их отцы были уже мертвы.Также можно выделить еще один важнейший источник права, который содержит в себе описание порядка наследования и даже завещания. Таким является свод законов Древних Афин, написанный царем Солоном в 6 веке до нашей эры. В нем содержатся оговорки применимые к праву завещания. Так, завещать дозволительно было лишь лицам, у которых не было живых сыновей. Женщинам не разрешалось составлять завещание.Если углубиться в вопросы законодательства рабовладельческого периода, касаемо нашей темы, то главным и очевидно титанически проработанным является именно римское право. Древний Рим прошел долгий и тернистый путь развития идеалов и ценностей семейного жизнеустройства.Так, первым источником римского права ученые считают законы 12 таблиц. В них закреплялась общность имущества, находящегося в пользовании семьи. Для удобства, римское право наследования принято делить на 4 периода развития: цивильное наследование, наследование по преторскому эдикту, наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству и наследование по юстиниановскому законодательству.В настоящее время, большинство стран относят законодательством наследственное право в отрасль частного прав. Ее рассматривают как совокупность законов, устанавливающих, какой именно будет применяется порядок при передаче прав и обязанностей от покойного к наследникам. Однако, наследование в большей степени становится способом приобретения прав.Последние полвека, в законодательстве наблюдаются многочисленные изменения. Это крайне важно отметить, ввиду того, что данная отрасль по праву считалась во все времена одной из самых инертных. Более того, на основе анализа, проведенного различными научными деятелями юридической и исторической науки, мы можем видеть произошедшие изменения и выявить ряд общих тенденций.Наиболее важнейшим изменением можно назвать расширение государственного участия в наследовании имущества. Такое стало возможным, ввиду увеличения налога на наследства, а также отграничения наследников законодательно. Соответственно, государство на данном этапе имеет больше шансов получить выморочное имущество. Не самым значимым, но все же имеющим свое влияние, можно называть увеличение прав пережившего супруга, усыновленных и внебрачных детей. Так, было произведено уравнивание прав внебрачных и усыновленных детей с законнорожденными.Однозначно, стоит сказать, что практика наследственного права всех стран имеет значительные различия. Для примера, в США имущество, которое осталось после смерти человека принимает сначала личный представитель, а уже после, наследники получают лишь часть, оставшуюся после погашения долгов и обязательств покойного.Законы, регулирующие отношения, возникающие в наследственном праве, наиболее часто включаются в кодексы гражданского права. Однако, существуют и некоторые особенности. В Америке эта правовая отрасль является юрисдикцией штатов. Во многих же штатах, нормы, направленные на регулирование правоотношений в части наследственного права, относятся к местным сводам законов. Интересным юридическим казусом, может служить пример штата Луизиана, в нем до сих пор действует французская система законодательства. Различие норм в различных штатах имеет порождает различные проблемы, ввиду этого, был разработан проект унифицированного закона, однако он был принят не во всех штатах.В наше время, в большинстве стран, единственным источником, порождающим возникновение наследственных отношений, является закон и непосредственно само завещание умершего.Исторически сложилось, что практически все общественные отношения претерпели в себе влияние религиозных догм и институт наследования не стал исключением. Наглядным будет пример из истории влияния ислама на данные отношения. По законам шариата, человек обязан жить так, чтобы после смерти у него не осталось долгов. В случае, если человек не имеет возможности, ввиду его состояния здоровья погасить долги, то он должен оставить распоряжение наследникам, о том, чтобы на это была выделена часть оставшегося после него имущества. Такая обязанность возлагается на старшего сына, при этом, если у умершего не осталось родственников, то исполнителем его воли может быть избран иной человек. Услуги за совершение этих действий оплачиваются из средств покойного. Ислам строго запрещает полного лишения родственников прав на наследование, невозможно лишить наследства одного из обязательных наследников, в пользу другого. Отцу воспрещается завещать все одному ребенку, если семье их несколько.Неоднозначным является развитие наследственного права в России. Первый славянский свод законов «Русской Правды» устанавливал, что наследовать могли лишь члены семьи. Общественная власть получала все имущество, остававшееся после смерти одиноких людей.Изменения начали проглядываться к XVI. В то время, произошло расширение круга наследников и завещать своё имущество разрешалось любому члену семьи.В 1714 году была произведена унификация общих принципов данной сферы социальной жизни. Этими изменениями устанавливалось право завещать исключительно старшему сыну и только при отсутствии такового, право переходило к дочерям. В случае, если человек не оставлял после себя завещания, то действовал принцип, согласно которому, недвижимое имущество переходило к старшему сыну, а движимое делилось между остальными.Так, в начале XIX века, наследование начало производиться по степени родства. Если же отсутствовали наследники первой очереди, то к наследованию могли привлекаться родственники боковой линии. Если же совсем отсутствовали близкие родственники, то имущество вверялось губернии.В 1918 году, институт наследственного права был упразднен властью. Однако, это было ненадолго и уже в 1922 вступил в силу новый Гражданский кодекс. В нем устанавливалось то, что наследование было среди близких родственников. При этом, значительное внимание уделялось и для иждивенцев, находящихся на попечении. Так, им переходило все имущество, если другие претенденты на наследство являлись на тот момент работоспособными. В пользу же иных лиц, не родственников, нельзя было составлять завещание. А в 1928 году было разрешено оставлять завещание в пользу государства.В послевоенное время была закреплена очередность при наследовании. В первой очереди наследниками являлись: дети, супруг, нетрудоспособные родители и иждивенцы. Трудоспособных родителей относили ко второй. А в третью очередь уже входили сестры и братья умершего. Завещание в пользу иных лиц разрешалось только в случае, если отсутствовали вышеперечисленные наследники.В СССР законодательство о наследственном праве всегда значительным образом отличалось от общемировых. Причиной этого, было объявление победы социализма. Оно вызвало бы и регресс частной собственности.Колоссальный переворот законодательства был осуществлен в девяностые годы и связан он был с изменением курса развития страны и переориентированием его в сторону рыночных отношений. Изменения не могли не затронуть и затронули, изменив значительным образом нормы гражданского права. Третья часть действующего Гражданского кодекса, в которой содержатся многочисленные нормы наследственного права, закрепила новые принципы наследственного права. Принцип универсальность, означающий наследование не только прав, но и обязанностей за умершим. Принцип свободы завещания, что позволяет ныне завещать свое имущество любому субъекту нового наследственного права. Принцип диспозитивности, дающий право выбора наследнику, принимать или отказаться от принятия наследство.В первую очередь, переходя к вопросам приобретения и принятия наследства, необходимо разъяснить субъектный состав наследственных правоотношений, который можно поделить на три группы:1)субъекты наследодатели;2)субъекты наследники;3)уполномоченные содействовать наследованию должностные лица.Первую группу наследодателей составляют физические лица, которые делятся в зависимости от оснований для перехода прав на наследство после смерти. Так, в соответствии со ст. 1111 ГК наследование подразделяется на два вида - по завещанию и по закону, следовательно, субъектный состав наследодателей имеет два вида: 1) наследодатели по закону; 2) наследодатели по завещанию. Ко второй группе субъектов – наследников, относят, в отличии от вышеуказанной, более широкий круг лиц, так ими могут быть: физические, юридические лица, Российская Федерации, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства, а также международные организации, при этом, следует отметить, что из приведенного перечня наследников, только физические лица и Российская Федерация имеют право являться наследниками по закону и по завещанию, оставшиеся же имеют право исключительно на наследование по завещанию. Третья группа - уполномоченные содействовать наследованию должностные лица, здесь подразумевается прежде всего нотариус, в компетенцию которого входит практически весь пласт процессуальных обязанностей ведения наследственных отношений. При этом, необходимо отнести к субъектам наследственного права лиц, которые вправе удостоверять завещания в тех случаях, когда отсутствует возможность пригласить нотариуса, такими лицами являются – главные врачи (заместители) лечебных заведений, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы, главы экспедиций, капитаны судов.Также к субъектному составу относятся: свидетели, исполнители завещания - душеприказчики, лица, подписывающие завещание, в случаях и по просьбе наследодателя, когда последний не имеет возможности собственноручно поставить подпись, такие лица именуются - рукоприкладчиками.Так, наследственное право входит в число основных прав человека, которые декларируются, закрепляются и гарантируются Конституцией РФ, а также ратифицированными международными актами, при этом, основное содержание норм наследственного права раскрывается в 3 Главе Гражданского кодекса Российской Федерации и дополняется некоторыми иными, раскрытыми в настоящей работе нормативными актами.Так, ситуации, в которых заявление о принятии наследства поступает нотариусу после истечения шести месяцев со дня открытия наследства, но почтовым отправлением представлено своевременно, наследник считается принявшим в установленный срок.К доказательствам своевременности направления через почту заявления, приобщается конверт со штемпелем почтовой организации или квитанция об отправке заказного (либо ценного) письма.Наиболее важным и существенным моментом, прописанным в ст. 1155, который имеет обширную практику применения является восстановление срока в судебном, либо досудебном, нотариальном, по согласию всех остальных наследников. Срок на принятия наследства восстанавливается судом, в случае, если причины, по которым был пропущен срок, являлись уважительными. На практике, суды признавая уважительными те или иные причины пропуска срока принятия наследства, исходит из аналогии уважительности пропуска срока исковой давности, это может быть тяжелая болезнь, беспомощное состоянии, длительная командировка и так далее.Отметим, что позиция о независимости вопроса о восстановлении срока на принятие наследства от наличия наследственного имущества устанавливается в тексте вышеупомянутого п. 1 ст. 1155 ГК РФ, предписывающего принятие мер «по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства», что, однозначно возможно тогда, когда имеется это самое наследственное имущество, но указывается и соответствующая оговорка, из чего следует, что такая мера применяется не во всех без исключения случаях рассмотрения вопроса о восстановлении срока на принятие наследства, а исключительно «при необходимости», из чего следует, что возможно принятие судом решения о восстановлении срока, в которых эти меры по защите причитающейся доли могут отсутствовать, иными словами, допускается и отсутствие самого имущества в момент рассмотрения спора.Как уже выше отмечалось, восстановление срока в нашем случае происходит по большей части посредством применения принципа аналогии права с восстановлением срока исковой давности, прописанного в ст. 205 ГК РФ, в этой норме указывается, как одна из уважительных причин пропуска, «неграмотность», однако существует заметная разница в «незнание закона» и «неграмотности», если в первом случае лицо не обладающее достаточными необходимыми знаниями в юридической сфере имеет возможность обратиться за оказанием юридической помощи, то во втором случае, неграмотность это социально уязвимая категория граждан во всех без исключения общественных отношениях.В вышерассмотренных ситуациях, когда наследник пропустивший срок был призван к наследованию, право требования возникает на передачу в натуре лишь того причитающегося ему имущества, ранее уже принятого иными субъектами - наследниками, которое сохранилось (осталось) таковым на дату принятия решения о призвании к наследованию.При этом, законом с учетом справедливости распределения доли, предусматривается право требовать возмещения от наследников действительной стоимости этого имущества на момент его приобретения этими наследниками ранее принявших наследство, в счет иной части причитающегося ему наследства.Положения п. 2 и 3 ст. 1155 ГК РФ об утверждении соглашения с фактом признания уважительности пропуска наследником другими наследниками не применяются, когда срок был пропущен единственным наследником или, когда все наследники пропустили этот срок. В подобных случаях, срок может быть восстановлен (продлен) исключительно судом, при признании уважительными таких причин пропуска срок, а нотариусом разъясняется наследникам порядок обращения в суд о продлении срока на принятие наследства либо об установлении факта принятия наследства.Стоит отметить, что в соответствии с абз. 2 ст. 1112 ГК РФ не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, из чего следует, что в результате наследственной трансмиссии у наследника отсутствует право принятия обязательной доли умершего, так как обязательная доля выделяется отдельным категориям граждан и тесно связана с конкретной личностью, так к таким категориям относятся согласно ч.1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, его нетрудоспособным супругам и родителям, а также нетрудоспособным иждивенцам наследодателя.По иссечении срока принятия наследства, наследникам умершего наследника возможно восстановление такого срока через суд, а также они могут быть признаны принявшими наследство при наличии фактов, подтверждающих и позволяющих установить, что их обстоятельства были уважительными.Фактическая реализация права наследования и приобретение наследства, гарантированные Конституцией РФ, предусматривают необходимость вступления в наследство и оформление у установленном порядке наследственного права – получения свидетельства о праве на наследство. Указанное выше свидетельство о праве на наследство является публичным документом, который подтверждает права на прописанное в нем наследственное имущество, в соответствии с действующим законодательством РФ, данное свидетельство является правоустанавливающим документом. Выдача такого свидетельства осуществляется по заявлению самих наследников по месту открытия наследства нотариусом, либо же уполномоченным должностным лицом, о котором было сказано выше. В соответствии со ст. 1151, 1162 ГК РФ, аналогичный порядок предусмотрен и для выдачи свидетельства выморочного имущества по наследству к государству. Данное свидетельство о праве на наследство выдается исключительно наследникам, принявшим наследство в установленном законодательно порядке.Необходимо отметить, что получение такого свидетельства является предусмотренным законом правом для наследника, а не обязанностью, что означает выдачу свидетельства исключительно при получении заявления от наследника. После того, как были предоставлены все документы и сведения необходимые для выдачи данного свидетельства в наследственное дело, каждый из наследников, принявших наследство, имеет право не ожидая, пока все наследники пожелают получить свидетельство, затребовать получение своего свидетельства на причитающуюся ему долю.При невозможности предоставления тех или иных документов, требуемых для выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариус разъясняет возможность обращения в суд с целью их получения.Как правило, вместе с заявлением предоставляются следующие документы: паспорт (либо иной документ удостоверяющий личность согласно законодательству РФ); свидетельство о смерти человека, как подлинник и копия; документ свидетельствующий о родственных отношениях с умершим, это может быть свидетельство о рождении, о заключении брака и другие, если же есть завещание, с отметкой, что оно не было отменено, либо изменено (данная отметка делается у нотариуса, составившего завещание); справка подтверждающая последнее место, где проживал покойный и кто из наследников живет в данном месте по настоящее место, такая справка может быть выдана миграционной службой, поселковой или сельской администрацией; если умерший работал на каком-либо предприятии, то возможно получение справки о причитающейся наследодателю (умершему) сумме невыплаченных денег; справка из пенсионного фонда о недополученной пенсии, в которой указывается, за какой период и в какой именно сумме.В том числе, если в составе наследства имеется квартира (дом и т.п.), то помимо перечисленных документов, предоставляется правоустанавливающий документ на квартиру, жилой дом (договор приватизации, договор купли- продажи, дарения, мены и т.д.) и свидетельство государственной регистрации имеющегося права; кадастровый паспорт на объект недвижимости, справка свидетельствующая о наличии, либо отсутствии обременения, а также запрещения отчуждения или каких-либо арестов наложенных на наследуемые объекты, полученные из органов Росреестра по месту жительства умершего; и соответственно наряду с кадастровым, предоставляется и технический паспорт на наследуемый объект недвижимости.В тех случаях, когда объектом наследства является транспортное средство, то с заявлением прикладывается технический паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации и отчет о его оценочной стоимости.Таким же образом выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в собственность Российской Федерации, субъекта в котором проживал наследник (либо которому завещал) или муниципального образования. В том числе, нотариус выясняет наличие наследников, подлежащих призванию к наследованию, а также наследников, принявших наследство, но являющимися недостойными наследниками.Если существуют обременения на наследуемом имуществе, тогда нотариус разъясняет наследникам о возникающих в этой связи правоотношениях.До утверждения данного Приказа, действующего на сегодняшний день, нотариусы использовали приказ Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99, однако в связи с участившимися запросами нотариусов, с просьбами упорядочить, уточнить и в целом структурировать устаревший Приказ, был издан новый, более четко изложенный и с понятной систематизацией, который был очень положительно принят в кругах нотариусов.По факту предоставления наследником всех необходимых документов для выдачи свидетельства о праве на наследство и оплаты услуг нотариуса, по его просьбе, излагаемой в письменной форме, свидетельство о праве на наследство может быть направлено нотариусом по почте, однако, при таком способе отправлении оригинала заявления, необходимо, чтобы подпись наследника на заявлении была засвидетельствована.В тех случаях, когда в число наследников входят несовершеннолетние, либо недееспособные лица – наследники, то в целях обеспечения охраны их имущественных прав на наследство, органам опеки и попечительства по месту жительства такого наследника направляется письмо с соответствующим уведомляющим сообщением. Копия письма подшивается в наследственное дело. Коснемся истории юридического права и отметим, что в завещаниях, составленных до 1 марта 2002 г., круг обязательных наследников и размер обязательной доли определялся по правилам ст. 535 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., которые частично в части продублированы, отредактированы и используются в ныне действующем гражданском законодательстве. 2. Реализация права отказа от наследстваВ случае отказа от доли, наследником подается заявление нотариусу о том, что он ознакомлен с содержанием завещания и правом на причитающуюся ему долю, однако не претендует на неё.Этапы развития наследственного права происходят из древнейших времен, к основным законам государств о наследственных правоотношениях, которые оказали воздействие на правовые системы современных государств можно отнести свод законов Вавилонии, законы Хаммурапи, законы Древних Афин, деление наследства у мусульман по шариату на основе Корана и Сунны, при этом, наибольшее влияние на развитие именно Российского законодательства о наследственных правоотношениях, было соответственно от Римского права и советского. Также, следует отметить, что настоящее наследственное право, соотносимое с современным, могло появиться исключительно после перехода от собственности общинной к частой собственности. Данные изменения произошли в 7 - 5 веке до нашей эры и такой период в научной литературе носит название неолитической революцией.Порядок приобретения наследства устанавливается главой 64 Гражданского кодекса РФ (часть третья) и имеет внутри своей структуры крайне широкий круг норм, входящих в это понятие. К приобретению наследства относятся нормы, регулирующие: принятие наследства, отказ, сроки и способы принятия наследства, способы охраны интересов различных субъектов наследственных отношений, раздел и приращение частей, а также ряд статей, отвечающих за оформление наследства и другие. При этом, помимо статей, содержащихся в главе о приобретении наследства, существуют некоторые другие правовые документы, в соответствии с которыми происходит процедура оформления наследства. Согласно п. 3 ст. 1156 ГК РФ по наследственной трансмиссии не может перейти право на долю в наследстве, ввиду того, что она относится к категории прав, тесно связанных с личностью правоприобретателя.При этом, в процедуре оформления наследственных дел в порядке наследственной трансмиссии следует особое внимание отнести положению абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК при призвании наследника к наследованию одновременно в порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в результате открытия наследства наследник может принять наследство, причитающееся ему в обоих случаях либо в одном из них.Необходимо отметить, что временем открытия наследства признается именно день наступления смерти наследодателя, следовательно, переход права на принятие наследства допустим только в случае смерти наследника, призванного к наследованию, но после открытия наследства, которым и признается день смерти наследодателя, а не час, что указывается в позиции ВС РФ.Принятие наследства является одним из юридических фактов, без процедуры которой не возникает наследственное правоотношение. Зачастую, авторы многочисленных юридических работ имеют две ветви взглядов, первые сходятся во мнении, что принятие относится к реализации субъективного срочного права, вторые оспаривают подобный подход, считая его в корне не верным. Сам факт подачи заявления о принятии наследства является основанием для открытия и начала формирования наследственного дела, а также последующих процедур, направленных на выдачу свидетельства о праве на наследство.Нотариальная и судебная практика, при ее анализе позволяет констатировать то, что наследники зачастую не предают должного значения акту принятия. Некоторые полагают, что правоустанавливающим документам на квартиру является соответственно завещание и его наличия достаточно для наследника. Часто при оформлении наследства происходит одновременно и наведение порядка в документах одновременно за несколько поколений тех, кто фактически владел наследуемым имуществом.Необходимо отметить важный момент, что страхование риска утраты права собственности на жилые помещения происходит по повышенному тарифу в тех случаях, когда установление права наследников на страхуемую жилплощадь проходило в судебном порядке. Нарушение установленных законом порядка и срока принятия наследства накладывает на наследника, а также последующих владельцев объекта экономические риски. Также, следует обратить внимание на случаи, когда неоформленные отказы образуют риски для тех, кто заявляет свои права, о праве на собственность заранее вкладывая средства в ремонт квартиры. Стоит принять тот факт, что наиболее часто на практике, интерес у наследников к неоформленному ранее наследству появляется именно на той стадии, когда добросовестными приобретателями недвижимость, обозначаемая простыми словами «без документов» была восстановлена и доведена до состояния ликвидного ресурса.3. Охрана наследственного имуществаВ юридической науке, специалистами делается акцент на том, что нормы о принятии наследства и принятии мер к охране наследственного имущества не полным образом, отражают интересы пережившего супруга, как собственника. Кроме того, факт принятия наследства устанавливает следующее правовое, а также информационное значение в рамках открытого наследственного дела: - однозначная односторонняя по своему волеизъявлению сделка наследника, оспариваемая в порядке, предусмотренном процедурой оспаривания недействительности сделок;-заверенный нотариусом акт, заявление, о достоверности подлинности подписи;-осуществление срочного субъективного права, полномочия, также обозначаемое правом на правообразование, секундарное право;-юридический факт;-основание возникновения наследственного правоотношения;-информационный источник для лиц, имеющих соответствующий интерес: наследников, кредиторов, отказополучателя, сособственников, нотариуса, судебного пристава-исполнителя;-факт, свидетельствующий об основании возникновения обязательств перед кредиторами наследодателя, а также отказополучателями либо ввиду завещательного возложения;-право реализации выбора в пользу принятия, либо отказа от наследства;-основание выдачи свидетельства о праве на наследство;-основание возникновения прав для распоряжения имуществом, например, заключение договора страхования, либо иных действий, связанных с имущественными правами;Большинство авторов утверждают, что подход к принятию наследства, как субъективному праву или правомочию является ошибочным.Так, в некоторых европейских странах существует действительно рабочая презумпция принятия наследства, суть которой заключается в том, что лицо, которым не заявляется в течение 30 лет отказ от наследства, переходит в разряд наследника, принявшего наследство.В части приобретения наследства, законом устанавливаются способы, сроки, последствия принятия наследства либо отказа от него. Предусматриваются способы выхода из ситуаций, связанных с пропуском принятия.В качестве рекомендации, способ фактического принятия наследства редко рекомендуется в качестве способа принятия, зачастую, этот способ применяется, как альтернативный, в качестве решения проблемы вытекающей из пропуска срока принятия. При этом, трудным является и поиск в отечественной нотариальной и судебной практике того, что принято называть в юриспруденции презумпцией.Таким образом, мы имеем возможность выделить следующие способы и варианты разрешения задач доказывания факта принятия наследства:-Совершение юридически важного действия по подаче заявления о принятии нотариусы либо иному уполномоченному по закону на то лицу, например, главврачу, капитану корабля;-Предоставление документов, доказывающих фактическое принятие наследства нотариусу или суду;-доказывание наличия уважительных причин, для восстановления пропущенного срока в судебном порядке;-заключение соглашения в письменном виде с иными наследниками, принявшими наследство;К сожалению, стоит констатировать, что практика в нашей стране складывается в направлении целенаправленного пропуска срока принятия наследства, для оформления данного вопроса в суде. Это складывается ввиду рекомендаций, которые получают заинтересованные лица от риэлторов, в большинстве проходит подомная схема в регионах, где получение свидетельства о праве на наследство через нотариуса может превышать сумму в тридцать тысяч рублей.Принятие наследства методом фактического его осуществления в бесспорных случаях удостоверяется нотариусом, в остальных же происходит данный процесс посредством судебного доказывания. На практике не часто используется особое производство по доказыванию юридически значимых фактов, напротив, обычно подается иск о признании права собственности, установлении факта принятия наследства, принадлежности имущества наследодателю, или факта совместного проживания и тому подобное.Доказательства фактического принятия наследства обязаны обосновывать и свидетельствовать то, что наследник позиционирует себя как новой собственник, правопреемник в обязательствах. Данные факты должны обозначать, что отношение к вещам умершего осуществляется, как со своим собственным, на бремя содержания имущества, на меры, способствующие сохранению, на заступление места умершего в правоотношениях.Перечень обстоятельств, которые имеют значение для доказывания факта принятия наследства содержится в Рекомендации Федеральной нотариальной палаты, Постановлении Пленума Верховного Суда по делам о наследовании, в судебной практике, таким образом, к перечисленным в данных актах обстоятельствам можно отнести следующее:-факт постоянного проживания в помещении, которое принадлежало в умершему;-уплата за имущество различных жилищно-коммунальных платежей, страховых платежей и иных налогов;-продажа объектов, относящихся к наследуемому имуществу, сдача их в аренду-возделывание огорода, посев и сбор урожая-различные ремонтные работы-установка дверей, решеток на окна-заключение договоров с охранными организациями-присвоение вещей наследодателя, либо взятие их как памятных вещей;-участие в судебных делах по спорам об имуществе из наследственной массы.К исключительным ситуациям, делающим невозможным фактическое принятие следует отнести случаи, когда отсутствует объект недвижимости, предметы обихода, наследственная масса состоит из денежных средств на счетах в банках либо, когда родственники или супруги умершего ограничивают осуществление действия по обретению контроля над имуществом для иных лиц.Однако, подобные действия в отношении имущества умершего могут являться продолжением совместного прижизненного пользования имуществом. В таком случае, наследник может опровергать факт принятия.До опубликования нового постановления Пленума Верховного Суда РФ уже успел сложиться расширенный спектр признаваемых практикой фактов.При этом, используя метод сравнительного анализа мы имеем возможность установить и констатировать следующие отличия в характеристиках непринятия наследства и отказа от него. Во-первых, при неприятии существует возможность дальнейшего заявления о принятии наследства через процедуру восстановления пропущенного срока, когда отказ является необратимым действием. Также, отказ может быть направлен в пользу других лиц, он именуется адресным отказом. Факт отказа имеет соответствующую дату, а также временную локализацию. Непринятие устанавливается только после истечения срока, установленного законом для данного действия и необходимо учитывать, что заявление могло быть отправлено почтой, и находится в пути, следовательно, нет оснований делать окончательный вывод о непринятии раньше дополнительного времени, учитывая данный нюанс.Сама возможность отказа от наследства оспаривается многими теоретиками гражданского права. Дискуссионным представляется критикам отказ от того, чего нет.В научных кругах, действие по отказу от принятия наследства не имеет однозначного мнения, так как некоторые ученые не согласные с возможностью существования отказа, утверждают, что нельзя оформить отказ от того, чего нет. То есть, отказаться можно только тогда, когда уже лицо выразило намерение принять.Юридический способ принятия наследства, процедуру оформления и признания для удобства дифференциации можно разделить на несколько стадий:-составление заявления наследником о принятии наследства уполномоченному на то органу;-удостоверение подлинности подписи под заявление о принятии наследства нотариусом либо иным должностным лицом уполномоченным законодательством на совершение данного действия;-вручение или почтовое направление, подача представителем в адрес нотариуса, следует учитывать, что возможна подача заявления или принятие наследства представителем по нотариально заверенной доверенности;-получение и принятие заявления нотариусом, а также приобщения его как документа к наследственному делу.Так, получение заявления о принятии наследства, законодательно не отнесено к отдельному нотариальному действию, при этом, заявление может стать одним из оснований открытия наследственного дела.Дискуссионным моментом можно выделить на этой стадии то, что обратившиеся лица не имеют права требования от нотариуса доказательства принятия заявления при личном обращении. В принятие наследства могут зачастую отказать, ссылаясь на наследников по завещанию. Однако, законодательно предусматривается возможность для наследника по закону или ранее составленному завещанию оспаривать завещание. При этом, для обращения в суд необходимо иметь хоть какие-то сведения о спорном документе. Нотариусы в таком случае обращают внимание наследников на нотариальную тайну и тайну завещания, отказывая в выдаче копии документов, находящихся в наследственном деле.Судебные инстанции зачастую в рекомендательном порядке советуют нотариусам не отказывать при подаче заявлений о принятии наследства даже при отсутствии первичных доказательств. Однако же на практике для подачи заявления следует представить в нотариальную контору как минимум форму 9 или аналогичный документ, подтверждающий место открытия наследства, а также свидетельство о смерти наследодателя и проблемой здесь является то, что указанные документы сложно, а иногда и вовсе невозможно предоставить лицу, которое не было зарегистрировано в квартире умершего либо не является сособственником или близким родственником. По итогу, мы можем наблюдать некий замкнутый круг: без этих документов нельзя завести наследственное дело, без дела нельзя получить запрос нотариуса на выдачу документов наследнику.Для предотвращения подобных нарушений, необходимо учитывать следующие требования законодательства. Удостоверение завещание может происходить в присутствии свидетелей и исполнителя завещания лишь в случае изъявления личного желания завещателя.Обязательным и необходимым фактором является недопустимость пропуска процедуры разъяснения обязанностей лицам, присутствующим при удостоверении завещания об их обязанности неразглашения сведений, касаемо содержания самого завещания, его совершения, либо изменения, а также отмены.Принятие наследства в соотношении субъективного права и обязанности, следует относить к субъективному праву, так как наследник может принимать его, а может не принимать, в том случае, если бы это было исключительно обязанностью, то наследник не имел права выбора при принятии или непринятии наследства. ЗаключениеТаким образом, с учетом вышеизложенного в настоящей работе, следует сделать вывод о том, что правовые основы наследственных отношений прошли крайне долгий и нестабильный путь развития, самые цивилизованные страны оставили свое наследие, в особенности к таким можно отнести, великие времена Древнего Рима, законы которого нашли свое отражение в современных законодательствах развитых государств, в том числе, Российской Федерации. При этом, однозначно сильное влияние на становление наследственного права в Российской Федерации оказало развитие национального права на Руси, в частности «Русская Правда» и иные сборники законов тех времен. Более того, общепризнанным фактом является некоторое, довольно существенное воздействие советского наследственного права, крайне отличающегося от других законодательств того времени, на нынешнее устройство наследственных отношений, ввиду частичной преемственности права и адаптации в демократичном направлении утративших силу норм наследственного права бывшего СССР.Значительной проблемой, загружающей судебные инстанции, можно выделить тот факт, что практика в нашей стране складывается в направлении целенаправленного пропуска срока принятия наследства, для последующего оформления данного вопроса в суде. Это складывается ввиду рекомендаций, которые получают заинтересованные лица от риелторов, в большинстве проходит подобная схема в регионах, где получение свидетельства о праве на наследство через нотариуса может превышать сумму в тридцать тысяч рублей. Также, проблемой приобретения наследства, является частое возникновение интереса у наследников к неоформленному ранее наследству именно на той стадии, когда добросовестными приобретателями недвижимость, обозначаемая простыми словами «без документов» была восстановлена и доведена до состояния ликвидного ресурса, из чего возникает незащищенность части субъектов наследственных правоотношений. Одной из дискуссионных тем в научных кругах можно выделить на этой стадии то, что обратившиеся лица не имеют права требования от нотариуса доказательства принятия заявления при личном обращении. Нотариусы зачастую могут отказать в принятии наследства, ссылаясь на наследников по завещанию. Однако, законодательно предусматривается возможность для наследника по закону или ранее составленному завещанию оспаривать завещание. При этом, для обращения в суд необходимо иметь хоть какие-то сведения о спорном документе. Нотариусы в таком случае обращают внимание наследников на нотариальную тайну и тайну завещания, отказывая в выдаче копии документов, находящихся в наследственном деле. По итогу, мы можем наблюдать некий замкнутый круг: без этих документов нельзя завести наследственное дело, без дела нельзя получить запрос нотариуса на выдачу документов наследнику. Из приведенной части поднятых вопросов, которые были рассмотрены в настоящей работе, следует, что наследственные правоотношения имеют ряд неурегулированных проблем и в настоящее время требуют соответствующего законодательного разрешения. Библиографический списокКонституция Российской Федерации: официальный текст // СЗ РФ. – 2014. – №31. – Ст. 4398.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный закон от 26.11.2001 N 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552; 2017. – № 31 (Часть I). – Ст. 4808.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14 ноября 2002 г. 138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532; 2018. – № 15 (Часть I). – Ст. 2037.Апелляционное определение Верховного Суда Чувашской Республики от 25.07.2016 № 33-3614/2016 [Электронные ресурс] [2019] - Режим доступа: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id=9b2a6546af7cf86b5b05e8c267f5e062&shardАпелляционное определение Саратовского областного суда от 11.10.2018 № 33-7534/2018 [Электронный ресурс] [2019] – Режим доступа: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id=17034d62d40bc1a87f20f5402d6fc20c&Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум / А. П. Альбов. - М.: Юрайт, 2018. – 180 с.Антипов, Н.П. Гражданский процесс: учебник / Н.П. Антипов– М: Контракт, 2018. – 501 с.Антоненко, Т.Ф. История государства и права зарубежных стран. Древний мир: учебно–методическое пособие / Т.Ф. Антоненко. – Москва: Проспект, 2018. – 161с.Белов, В. А. Наследственное право: учебник / В. А. Белов. - М.: Юрайт, 2019. – 346 с.Блажеев, В.Е. Гражданский процесс: Учебник / В.Е. Блажеев. – М.: Проспект, 2018. – 914 c.Васин, В.Н. Гражданский процесс: Учебник / В.Н. Васин, В.И. Казанцев. – М.: Академия, 2018. – 288 c.Газизуллина, Л.З. Наследственное право: учебно-методический комплекс / Л.З. Газизуллина/ - Казань: Юниверсум, 2014. — 148 с.Кодолов, В.А. Гражданское право. Учебник / В.А. Кодолов. – М.: Магистр, 2018. – 224 c.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. - М.: Юрайт, 2018. – 287 с.Коршунова, Н.М.Гражданское право: Учебное пособие / В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. - М.: Эксмо, 2018. – 480 c.Кузнецова, Э.А. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия): основные положения // Наследственное право. – 2014. – №2. – С. 33-37.Лебедев, М.Ю. Гражданский процесс: Учебник / М.Ю. Лебедев. – М.: Юрайт, 2018. – 410 с.Летушева, Н.И. Теория государства и права: Учебник / Н.И. Летушева, – М.: Академия, 2018. – 208 c.Мананников О.В. Споры, связанные с применением норм наследственного права // Нотариус. – 2015. – № 3. – С. 11-15.Попова, Л.И. Правоотношения и правопреемство при наследовании [Электронный ресурс] [2019] // Новая адвокатская газета. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/pravootnosheniya-i-pravopreemstvo-pri-nasledovaniiПрозванченков, А.В. Правовая сущность отношений наследственной трансмиссии, Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. [Электронный ресурс] [2019] // Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1525328&selid=25037525Цыпляева, Е.В. Фактическое принятие наследства // Вестник Южно- Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2017. – № 18 (194). – С. 102- 105.Черемных, Г. Г. Наследственное право: учебник / Г. Г. Черемных. - М.: Юрайт, 2017. — 516 с.


написать администратору сайта