Главная страница
Навигация по странице:

  • Вещное право

  • Учебники Римское частное право под ред. Перетерского И. С. и Новицкого И. Б


    Скачать 209 Kb.
    НазваниеУчебники Римское частное право под ред. Перетерского И. С. и Новицкого И. Б
    Дата10.09.2018
    Размер209 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаRimskoe_pravo_Vse_lektsii.docx.doc
    ТипУчебники
    #50273
    страница1 из 3
      1   2   3

    Римское право (Ганнибал Лектор: Филиппова Татьяна Петровна)

    Учебники: Римское частное право под ред. Перетерского И.С. и Новицкого И.Б.;

    Тема 1. Понятие Римского права (РП)

    Предметом курса РП является Римское частное право классического периода.
    Периодизация РП (в основе классификации: качественные изменения в РП):

    1. Древнейший период (сер. 6 – сер. 3 вв. до н.э.) – с появлением государства (после реформ Сервия Туллия) до времени становления цивильного права (обычаи римской общины приобретают правовой характер и происходит их кодификация – законы XII таблиц)

    Сложились магистратуры: Претор города Рима (сфера судебной деятельности); 244 год – претор перегринов (занимался делами провинций) – привело к качественному изменению в праве и привели к переходу ко 2 периоду.

    1. Предклассический (сер. 3 – 1 вв. до н.э.) – появляются 2 новые системы права: преторское право и право народов.

    2. Классический период (1 – 3 вв. н.э.) – рассвет РП, сформированы основные институты, утвердились основные понятия РП.

    3. Постклассический (4 – 6 вв. н.э.) – кризисный период, нет развития права; проводятся серьезные работы по кодификации (кодексы Григориана, Феодосия, Corpus iuris civilis)


    РП – явление сложное, поддается делению; строго формальное.

    Характерен дуализм: в одном и том же гос-ве в отношении одно и того субъекта существуют 2 системы, которые регулируют одни и те же отношения, но отличаются по своей юридической природе.

    Второй дуализм: цивильное право – право народов. Одна для римского народа, другая для покоренных народов.

    Право имеет божественное происхождение.
    I классификация – Ульпиан:

    • Публичное право – касается интересов государства в целом

    • Частное право – обращено на интересы отдельных лиц; регулирует отношения, субъектами которого являются частные лица (правовой статус личности; вещное право; брачно-семейное отношения; наследственное право; обязательственное право)

    II классификация – по системам права:

    • Цивильное право – право римской общины, исконно римское право; Гай: цивильное право – это собственное право государства; субъектами цивильного права являлись только римские граждане; латины и перегрины могут обладать цивильным право если имеют ius commercia. Со временем цивильное право не справляется со своей задачей регулирования общественных отношений.

    • Преторское право (право магистрата) – это то, которое вели преторы для содействия цивильному праву или для его дополнения или исправления в целях общественной пользы (Паппиниан). Субъектами являются римские граждане.

    • Право народов – это право, созданное для перегринов (Ульпиан). Право народов, по своему содержанию, торговое право.

    (римским юристам было известно такое понятие как естественное право – Ульпиан: то, чем обладает все живое на Земле)

    Наличие 3-х систем права приводит к взаимному влиянию и в конечном итоге слиянию. Окончательное и формальное слияние произойдет только в праве Юстиниана.


    III классификация:

    • Общее право – это правила; нормы рассчитаны на всех членов общества.

    • Исключительное право – по определению Павла, исключительная норма вводится решением авторитетным юристов в отступление от общих принципов для обеспечения каких-либо особых интересов.

    IV классификация:

    • Строгое право – требует буквального применения и буквального толкования (цивильное право)

    • Справедливое право – это то, которое выражает интересы большинства и соответствует потребностям времени (в дальнейшем идея справедливого права будет воспринята якобинцами).


    Цельс: «Право – это мастерство, позволяющее достичь полезного и примирить интересы».
    Источники РП

    1. Обычай (Гай не называет его, потому что в классический период обычай как источник права не работает. В некоторых императорских институциях говорится о том, что обычай надо принимать за источник права, если он не противоречат существующему закону. Обычай не принимается, т.к. во время принципата правотворчество народа не могло сосуществовать с усиление власти принципа)

    2. Закон – большого влияния на формирование частного права не оказали. Регулировали публичные отношения. В отличие от других государств, в Риме свой путь развития, свои особые источники – чисто римские источники.

    3. Эдикты магистрата – сформировали РП – правила, провозглашаемые магистратом в начале административного года, которым следовали при отправлении правосудия. Издавать эдикты могли: претор города Рима, претор перегринов, курульные эдилы, правители провинций.

    Преторы поначалу не были связаны своим эдиктом – издав эдикт, пообещав там одно, они могли отступать от своих обещаний.

    67 г. до н.э. – закон Корнелия, который обязал магистраты при рассмотрении конкретных дел не отступать от своих эдиктов => повысился авторитет эдиктов, стало возможным формирование системы.

    Существовали в разрозненной форме до 2 в. н.э. Во 2 в. н.э. юрист Юлиан осуществил кодификацию преторских эдиктов и был создан edictum perpetuum. Вносить в него изменения мог только сам император. Т.о. была подведена черта под правотворческой деятельностью.

    1. Деятельность римских юристов – важнейший источник РП. Первые юристы – жрецы, затем – юриспруденция приобретает светский характер. Рассвет их деятельности приходится на эпоху принципата. Публичная власть борется за свое усиление, частные отношения отданы на откуп юристам. Юрист – тот человек, который, имея юридическое образование, получает от императора разрешение на занятие частной практикой. Консультации с ними являются обязательными и для судей, и для магистратов. В 3 в. большинство юристов состоят на службе: начальник канцелярии, префект притона и т.д.

    Деятельность римских юристов выражалась в основном в 3 функциях: covere, agere, respondere
    426 год – издается законоцитирование, которым обязательная сила придается сочинением пяти следующих юристов: Паппиниана, Ульпиана, Павла, Модестина, Гая. Если мнения расходились, то придерживались мнения большинства. Если равное количество, то мнение Паппиниана.

    В классическую эпоху работали 2 школы: прокульянцы и сабильянцы.
    Corpus iuris civilis.

    Византия (с 528 – 534 гг.) – работали комиссии, возглавляемые Трибонианом. Входили адвокаты, профессора права, практики и теоретики.
    Результатом работы комиссии явились 4 составные части:

    1. Институции Юстиниана – учебник РП, имеющий силу закона.

    2. Дигесты (пандекты) – собрание цитат юристов (9123)

    3. Кодекс Юстиниана – собрание императорских институций 2 – 6 вв.

    4. Новеллы – конституции Юстиниана, изданные с 535 – 565 гг. (после окончания работы комиссии)


    Судебный процесс в Риме

    Иски: понятие и виды.

    По определению Цельса, иск – это право преследовать на суде должное нам. Иски соединяли в себе защиту прав с самим их приобретением; служили для защиты существующих прав, и с помощью него можно было приобрести новое право.

    Нормы устаревали, а законы 12 таблиц отменять нельзя, т.к. это право предков. Преторы вопреки существующим нормам давали защиту. Действовало правило: если мне дан иск, я имею право. В самом праве на иск находило свое воплощение субъективное право. Незащищенное право – голое право.

    РП называлось системой исков – потому что оно развивалось на базе осуществления судебной защиты права.
    Виды исков:

    • по личности ответчика:

    1. Вещные – направлены на признание права в отношении определенной вещи, ответчик по такому иску заранее не известен.

    2. Личные – направлены на выполнение обязательства определенным лицом, ответчик известен заранее.


    Виндикационный иск – иск об истребовании вещи. Когда лицо приобретает вещь, тогда у него появляется право на защиту, на предъявление иска, но он в то время не знает будущего ответчика.
    Иск из обязательства. Право на предъявление такого иска появляется, когда заключили договор. Ситуация еще не возникает, но ответчик уже известен.


    • Иски строгого права

    • Иски, построенные на принципе добросовестности

    • Иски с фикцией

    • Иски прямые и по аналогии

    • Иски односторонние и двусторонние

    • По цели: штрафные; восстанавливающие имущество; смешанные


    Организация судебного процесса.

    До периода империи в Риме не было постоянно действующих судебных органов. Право на организацию судебного процесса принадлежало претору и называлось юрисдикцией. Преторская юрисдикция ограничивалась определенной территорией, определенным кругом дел, определенным кругом лиц. Если претор выходил за рамки своей юрисдикции, то ему можно было не повиноваться. Претор (лицо административное) назначал судью (одного или коллегию). Когда претор вступает в должность, он составляет списки судей из высших слоев населения, который утверждался сенатом.
    Подсудность определяла, к какому магистрату можно было обратиться за защитой. По общему правилу о подсудности, иск подавался по месту жительства ответчика или по принадлежности к общине ответчика. К какой трибе был приписан гражданин, ответчик, таким образом и определялось. Римляне, проживающие в провинции, могли свой спор перенести в Рим. Римские граждане с просьбой защиты своих прав пойдут к правителю провинцию. Правило о подсудности не было строгим и могло быть изменено по соглашению сторон. Действовало правило: Рим – наше общее Отечество.

    Существовали коллегия децемвиров (вопросы) и центемвиров (рассматривает наследственные дела).
    Виды судебного процесса:

    • Легисакционный – самый древний вид – legis actio – законный процесс (2 стадии: in iure и собственно судебная стадия, судья исследует доказательства и выносит решения, судья независим от преторов)

    • Формулярный (законом Эдукция, 2 в. до н.э.) (судья зависит от претора, претор пишет ему формулу, которая предопределяет решение судьи)

    • Экстраординарный (указ Диоклетиана, 294 год) (теряет деление на 2 стадии)


    Формула: понятие, виды, основные элементы.

    Формула в судебном процессе – это записка, составленная претором для судьи, в которой содержится обязательное для судьи указание о том, как решить спор.

    Формула являлась важным средством влияния преторов на развитие права, т.к. претор, составляя формулу, руководствовался далеко не всегда буквой закона, а использовал свою власть и давал признание новым отношениям, не признанным ранее в праве и, наоборот, оставлял без защиты соответствующие законы, но устаревшие отношения.
    Элементы формулы:

    • Номинация – назначение судьи.

    • Интенция – в ней определялась и указывалась претензия истца.

    • Кондемнация – та часть формулы, в которой указывалось, как надо решить спор.

    • Эксцепция – такая часть формулы, в которой содержатся условия, всегда защищающие ответчика.

    • Демонстрация – часть, в которой описываются дополнительные обстоятельства, объясняющие причины возникновения спора.

    • Прескрипция – часть, в которой судья предупреждается о возможности дальнейшего уточнения истцом его требований (эта часть нужна была, т.к. дело рассматривалось 1 раз, не было обжалования)

    • Адъюдикация – часть формулы, в которой судье разрешалось самостоятельно вынести решения по некоторым вопросам.

    Судья выносит немотивированное решение, обжалованию не подлежит.
    Лица в Римском Праве

    Физические лица, право и дееспособность.

    Всякое физическое лицо, как субъект право, характеризуется 2-мя элементами: правоспособностью и дееспособностью. В классический период четкого деления между этими понятиями не существовало (capo).

    Правоспособность возникает с момента рождения. Римские юристы четко определяли момент рождения: он наступает, когда ребенок полностью отделится от матери, если родится живым, имеет человеческий облик, доношенный. Как исключение правоспособность возникает в момент зачатия, если речь идет о выгоде зачатого.

    Прекращалась правоспособность в момент смерти. Римские юристы знали понятие смерти биологической и юридической (пленение, т.к. стоял вопрос о наследовании, а после рабов наследовать нельзя, таким образом, открывалось наследство; в судебном порядке могли признать живым или мертвым).

    В Риме не было равной для всех правоспособности. Чтобы обладать правоспособностью в полном объеме, необходимо было иметь в совокупности 3 статуса: libertatis – состояние свободы: свободные и рабы, civitatis – состояние гражданства: римские граждане, латины и перегрины; familia – семейное состояние: лицо своего права, лицо чужого права.

    Статус contraverte – процесс о статусе, рассмотрение вопроса, что раб выдает себя за свободного. Любой статус может быть утрачен; изменение только в сторону уменьшения. Capitis deminutio – maxima(статус свободы); medio (статус гражданства); minima (семейный статус)
    3 стадии:

    1. Intestabilitas – тогда, когда лицо было весовщиком или свидетелем при совершении сделки, а затем отказывалось подтвердить факт этой сделки. Наказание было очень строгим, такое лицо не могло быть свидетелем и пригласить к себе свидетелей.

    2. Infania – обесчестие – 2 причины: осуждение по некоторым искам из договоров или в силу определенное поведения (бегство в поле боя)

    3. Turpitudo – образ жизни, который считался презренным в глазах общества (актеры, проститутки и т.д.)

    В эпоху империи вероисповедание стало основой для ограничения прав.
    Вопрос о дееспособности не возникал, пока был отец, либо если лицо вступило в брак.

    Дееспособность зависит от возраста, в предклассический период основанием для признания человека дееспособным являлась половая зрелость. Она устанавливалась по внешним признакам или в силу необходимости путем медицинского освидетельствования. Такой порядок установления дееспособности отстаивали сабиньянцы и в дальнейшем. Прокурьянцы предлагали считать всех дееспособными с 14-ти лет.

    Во 2 в. н.э., при Марке Аврелии, было установлено, что в течение 30-ти дней со дня рождения ребенок должен был быть зарегистрирован в храме Сатурна. С этого времени было принято считать наступление дееспособности в 12 лет для женщин и в 14 лет для мужчин – неполное совершеннолетие. Такие лица могли вступать в брак и совершать любую имущественную сделку, которая могла быть оспорена.

    Ульпиан: всем известно, что рассудительность в этом возрасте является шаткой и непрочной и подвержена возможностям многих обманов, поэтому претор дает защиту юным в виде реституции. А крепость мужа достигалась в 25 лет – полное совершеннолетие. И можно было реализовать свои публичные права, если они у тебя были.
    Дееспособность зависела от состояния здоровья. Основанием для ограничения дееспособности служило душевное заболевание. Телесные недостатки не ограничивали дееспособность в целом. Лица, обладающие некоторыми физическими недостатками, ограничивались в дееспособности тогда, когда требовалась деятельность отсутствующего или нефункционирующего органа.
    Расточительство. Расточители приравнивались к душевнобольным, но в отличие от них не лишались дееспособности полностью, а были ограничены в совершении сделок, уменьшающих их имущество.
    До 2 века н.э. были ограничены в правоспособности и дееспособности женщины, позднее они не получили публичных прав, но стали дееспособными.
    Юридические лица

    Общего понятия юридического лица не было.

    Виды юридических лиц:

    • Муниципии

    • Частные корпорации – объединения по религиозному или профессиональному признаку


    Признаки юридического лица (на примере корпорации):

    1. Корпорация выступает в сфере частного право как физическое лицо.

    2. Существование корпораций не прекращается с выходом из её состава отдельных членов.

    3. Имущество корпорации обособлено от имущества её членов и принадлежит корпорации как самостоятельному субъекту права.

    4. Корпорация вступает в правовые отношения с другими субъектами при посредстве физических лиц на то уполномоченных (своих представителей)

    Правоспособность у разных видов юридических лиц была различна. В целом этот вопрос остался открытым.
    Вещное право

    Этот институт не получил полного развития и мало сохранился материал, поэтому есть много противоречивых утверждений в разной литературе, много разночтений.

    Вещное право – определения нельзя найти, но было понятие. Под вещным правом римские юристы понимали правовую связь лица с вещью, содержанием которой является господство данного лица над данной вещью. Степень господства может быть разной, она зависит от вида вещных прав.
    Понятие и виды вещей.

    Есть res это вещь, то реальный – вещный.

    Понятием обхватывались предметы материального мира и права.

    Деление вещей на телесные и бестелесные. Телесные – это те, которые мы можем каким-либо образом ощущать. Бестелесные – права, кроме права собственности.

    Специфическое римское деление вещей:

    • манципируемые – нельзя дать общее понятие, надо запомнить 5 манципируемых вещей: италийские (исконно римские) земли, постройки на этих землях, первые сельские сервитуты, рабы и рабочий скот.

    • неманципируемые


    Вещи движимые (те, которые могут передвигаться в пространстве) и недвижимые (не могут без причинения им ущерба передвигаться в пространстве).

    Срок приобретательной давности зависел от того, является ли вещь движимой или нет (для движимой – 1, недвижимой – 2 года).
    Вещи делимые (такие, которые при разделе не меняют своей сущности и ценности) и неделимые (такие вещи, которые при разделе меняют свою сущность и ценность).

    Если вещь неделимая, то можно делить право на вещь на идеальные доли.
    Вещи потребляемые (такие вещи, которые при первом же использовании по их прямому назначению уничтожаются – деньги, продукты) и непотребляемые (такие, которые либо вообще не уничтожаются и не изнашиваются, либо изнашиваются постепенно – бриллиант, одежда и т.д.).
    Вещи, определяемые родовыми признаками – обладали общими для данной группы вещей чертами; их ценность определялась мерой, весом, числом. Родовые вещи всегда можно заменить такой же вещью (мешок зерна на мешок зерна) – заменимые вещи.

    Индивидуально определенные вещи – обладают только им присущими признаками (картина художника); индивидуальные вещи нельзя заменить – незаменимые вещи.
    Вещи простые (те, которые составляют одно целое) и сложные (состоят из нескольких связанных между собой частей, имеющих общее наименование – например, здание)
    Совокупность раздельных, несвязанных между собой вещей, объединенных общим именем – стадо быков, табун лошадей.
    Вещи главные и побочные (служит для того, чтобы сделать возможным использование главной вещи или способствовать этому использованию) – замок и ключ, скрипка и смычок и т.д. Плодоносящая вещь – главная вещь, плоды – побочные.
    Вещи, находящиеся в обороте – такие вещи, которые могут быть предметом дела, могут переходить из рук в руки

    Вещи, исключенные из оборота – не могут быть предметом договора, не могу переходить из рук в руки.

    3 вида вещей, исключенных из оборота:

    1. вещи, которые, согласно естественному праву, принадлежат всему живому на Земле (воздух, море)

    2. вещи публичного права, собственниками которых были все римские граждане (римские дороги, крепостные стены, места зрелищ и т.д.)

    3. вещи божественного права (храмы, статуи богов)



    Всякое вещное право дает господство над вещью. Самое высокое господство – право на собственность. Римские юристы не делили собственность и право собственности на отдельные правомочия.
    Собственность в римском праве.

    Институт частной собственности сложился к концу 2-го в. до н.э. В РП не было различия между собственностью как правовой категорией и собственностью как категорией экономической. Не было различия между такими понятиями как вещь и право на вещь, поэтому право собственности относится к телесным вещам.
    Под правом собственности римские юристы понимали наиболее полное господство лица над вещью, защищенное против всякого вмешательства со стороны других лиц.

    Право собственности рассматривалось как право ограниченное, поскольку существует ряд ограничений в интересах других собственников. Не рассматривалось как абсолютное. Это ограничение существует уже в законах XII таблиц. Можно говорить только об абсолютной защите своей собственности.
    К концу 2 в. до н.э. в РП утвердился термин, обозначающий право собственности – dominiumexiuraquiritum (квиритская собственность).

    • Субъектами этого права могли быть только римские граждане.

    • Объектом квиритской собственности могла быть любая вещь. Главным объектом являлись италийские земли.

    • Квиритская собственность обеспечивала по сравнению с другими вещными правами наиболее полное господство лица над вещью.

    • Квиритская собственность знала особые способы установления (квиритские).

    • Квиритская собственность имела абсолютную защиту.

    • Формализм, присущий квиритской собственности


    Особые виды собственности:

    • Т.н. «преторская» (бонитарная) собственность, римляне называли её бонитарным обладанием. In bonis esse.

    • Провинциальная собственность – завоеванные Римом земли, которые являлись государственной собственностью, но они предоставлялись верхушке общества на различных основаниях (на праве владения, на праве пользования, на праве распоряжения, в узуфрукт – пользование с правом на плоды). Предоставлялись и рядовым гражданам, которые при этом теряли статус гражданства и становились латинами-колонистами.


    Способы установления права собственности.

    Римские юристы все способы делили по системам права:

    1. Квиритские:

    • манципация;

    • in iure cessium – уступка права требования (мнимый судебный процесс).

    • Usucapio – истечение срока приобретательной давности при условии добросовестного владения; вещь не может быть краденой




    1. Общие:

    • Традиция – передача вещи без соблюдения какого-либо обряда

    • Спецификация – изготовление новой вещи (если мастер изготовил вещь из своего материала, то он собственник; если из чужой – )

    • Оккупация – захват бесхозной вещи (находка потерянной вещи не рассматривалась как способ установления права собственности; брошенная вещь – бесхозная)

    • Обнаружение клада

    • Приобретение плодов (собственником может стать либо собственник плодоносящей вещи, либо узуфруктуане)

    • Соединение вещей

    • Приобретение по береговому праву


    В праве Юстиниана все способы стали делить на первоначальные и производные.

    Защита квиритской собственности

    Носила абсолютный характер, поскольку квиритский собственник мог подать иск против любого лица. Защита осуществлялась с помощью вещных и личных исков.

    Вещные иски:

    • виндикационный иск – иск об истребовании вещи; иск, основанный на праве – собственник должен доказать свое право собственности на вещь и факт нарушения этого права ответчиком;

    • негаторный иск – давался для защиты собственности против лица, совершающего такие действия по отношению к чужой вещи, для правомерного совершения которых необходимо обладать сервитутным правом на эту вещь. Также основан на праве;

    • прогибиторный иск – иск о воспрещении лицу выполнять какие-либо действия в отношении вещи, находящейся у собственника.


    Личные иски:

    • иск в случае спора между собственниками соседних участков о настоящих границах этих участков;

    • иск в случае изменения стока дождевой воды;

    • иск в случае, если один участок вследствие своего порока наносит вред другому участку;

    • иск против соседа, который возводит на своем участке сооружения, грозящие ущербом другому лицу.

    Бонитарное обладание (т.н. бонитарная, или преторская, собственность) – in bonis esse (НЕ dominium) – институт преторского права.

    Бонитарное обладание возникает в результате передачи манципируемых путей путем традиции (из-за войн в классический период стало много рабов – одна из манципируемых вещей – ценность их падает, и сделки совершаются без манципации; предложили убрать крупный рогатый скот из манципируемых вещей, но это предложение не приняли – тоже стали передаваться с помощью традиции; продавец оставался собственником) или при наследовании по преторскому праву.
    Признаки бонитарного обладания:

    1. субъектом этого права могут быть только квириты;

    2. объектом бонитарного обладания, как правило, являлись манципируемые вещи;

    3. в основе бонитарного обладания лежит правомерное действие (договор наследования), но вещь поступает в имущество без соответствующих законных процедур;

    4. бонитарное обладание носило временный характер; если истекает срок, то имущество переходит в собственность;

    5. наличие доброй веры со стороны бонитарного обладателя;

    6. у бонитарного обладателя имеется полнота реального господства над вещью, но отсутствует полнота права на нее (проявляется в последствии действий: например, если собственник отпускает раба, то он становится римским гражданином, а если бонитарный обладатель – то он становится юниевым латином)

    7. для бонитарного обладателя использовались как средства защиты эксцепция, публицианов иск.

    Эксцепция как средство защиты применялась в случаях, когда бонитарному обладателю квиритский собственник предъявлял виндикационный иск, формулу которого включалась эксцепция. Возражения: о злом умысле; о продаже и передаче вещи. Эти средства могли парализовать виндикационный иск недобросовестного квиритского собственника.

    Публицианов иск – аналогичен виндикационному, и мог быть предъявлен бонитарным обладателем против третьего лица (но не против квиритского собственника) для возврата вещи. Это предположение об истечении срока приобретательной давности.
      1   2   3


    написать администратору сайта