Главная страница
Навигация по странице:

  • Почему может не перейти

  • Лекция 2 (Вещное право)

  • Обязательственное право.

  • Контракт (договор) Деликт

  • Учебники Римское частное право под ред. Перетерского И. С. и Новицкого И. Б


    Скачать 209 Kb.
    НазваниеУчебники Римское частное право под ред. Перетерского И. С. и Новицкого И. Б
    Дата10.09.2018
    Размер209 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаRimskoe_pravo_Vse_lektsii.docx.doc
    ТипУчебники
    #50273
    страница2 из 3
    1   2   3

    Владение в Римском праве.

    Владение (в широком смысле) – обладание вещью. Такое владение существовало еще до установления права собственности. Сформировался в преторском праве. Владения обозначалось словом «possessio».

    Под владением римские юристы понимали фактическое господство лица над вещью, соединенное с намерением относиться к ней как к своей собственной. Состоит из 2-х элементов:

    • Корпус владения (материальный элемент) – фактическое господство над вещью

    • Анимус (волевой элемент) – воля владения


    Установление обоих элементов и приводит к установлению владения, а утрата одного из них означает прекращение владения. Для установления этих элементов: нужно земельный участок весь по периметру обойти или установление длинной рукой – с крыши соседнего дома взором окинуть участок (корпус); огородить участок (анимус).

    Владение – это факт, а не право. Владение может быть добросовестным, когда владелец не знает о том, что он не является собственником; недобросовестным – если знает о том, что он не является собственником. Владение всегда первично, не может быть передано от одного лица другому и устанавливается через нас самих.

    Владение отличается от собственности тем, что владение – это всегда фактическое господство над вещью, а собственность – всегда юридическое господство.

    По истечению срока приобретательной давности добросовестное владение может перейти в квиритскую собственность. Почему может не перейти? Д/З

    Защита владения осуществляется с помощью интердиктов – административные приказы преторов. На основании этого интердикта собственник не может выгнать с земли владельца.

    Виды интердиктов:

    • Интердикты, направленные на удержание существующего владения;

    • интердикты, направленные на возвращение.

    Не защищается владение, установленное тайно, насильственно или прекарно. Интердикт может служить основанием для дальнейшего судебного разбирательства.

    (плоды принадлежат только собственнику)

    В классической период владение отличали от держания (detentio).

    Держание – фактическое господство без анимус.


    В РП были известны права на чужие вещи:

    1. право пользования чужой вещью (сервитут, узус, узуфрукт, суперфиций, эмфитезис)

    2. залоговое право


    Римское классическое право не знало общего абстрактного понятия сервитута, оно признавало только определенные случаи сервитута, и термин сервитут обозначал только земельные или вещные сервитуты.

    Сервитуты стали подразделяться на личные и вещные.

    Земельные сервитуты – это такие права, при которых имело место пользование собственником одного земельного участка (господствующего участка) определенным образом другим земельным участкам (служащий участок). Делились на сельские (в интересах с/х участков) и городские (в интересах застроенных участков).

    Сельский сервитут – право прохода через чужой участок; право прохода и прогона скота и проезда; 3 дорожных сервитута (право проведения воды из чужого участка) res mancipi
    Сервитуты устанавливались по-разному:

    • По договору сторон

    • По судебному решению

    Сервитут прекращается: если погибала вещь, служащая объектом сервитута; если собственность на вещь и сервитутное право на нее объединялись в одном лице; если необходимость пропадает; если сервитут долго не используется.

    Один общий иск – конфессорный. Было несколько специальных исков.
    Узус – право пользование чужой вещью без права на плоды.

    Узуфрукт – право пользования чужой вещью с правом на плоды.
    Лекция 2 (Вещное право)

    Эмфитемзис – наследственное и отчуждаемое право пользования в течение длительного срока землей с/х назначения.

    Еще в республиканскую эпоху гос-во, используя неиспользуемые земли, передавали эти земли в пользование лицам частным по договору аренды, но этот договор не очень удобная вещь и для того, и для другого, потому что арендатор предвидя достаточно краткий срок использования земли конечно не столь рачительно к ней относится и поэтому эти отношения стали перерастать в более длительные, земли стали переходить по наследству.

    Данный институт сложился в 3 в. н.э., когда указом императора Зенона было установлено, что в основе эмфитевзиса лежит специальный договор, который не является ни договором купли-продажи, ни договором аренды. По мере того, как начали образовываться эти отношения, среди юристов стал вопрос, как назвать этот договор. Закон подвел итог этой дискуссии.

    Эмфитевзис возникает по специальному договору, по наследству.
    Права и обязанности эмфитевты:

    1. Имеют право длительное время пользоваться чужим земельным участком, изменять его характер, но не ухудшать его

    2. Эмфитевта может собирать плоды и становиться плоды с момента сбора плодов

    3. Может отчуждать право, закладывать землю, обременять сервитутами (право отчуждения ограничено: собственник земли имеет право преимущественной покупки; если эм продает свое право, не предупредив собственника, то такая сделка недействительна)

    4. Обязан платить ренту собственнику земли, все подати и повинности, которые лежат на участке (если 3 года не платится рента, то право прекращается)

    Суперфиций – неотчуждаемое право пользования в течение длит срока строением, возведенным на чужой земле. Возникает так же, как и эмфитевзис.

    Прекращается, если нарушает свои обязанности или собственник земли приобретает это право. Строение принадлежит собственнику, а суперфицу только право пользования.
    Права пользования и распоряжения зданием. Может перестроить здание. Все остальные права и обязанности как у эмфитевзиса. Не уплата рента в течение 2 лет ведет к прекращению права. Собственник не обладает правом преимущественно покупки. Для защиты эмфитевзиса и суперфиция использовались все иски собственника. Эти отношения окончательно сформировались к 3 в. н.э.
    Распоряжение чужой вещью – залоговое право. Залог служит для обеспечения обязательств. Но залоговое право – это право вещное. Его сущность залогового права состоит в том, что кредитор, которому заложена вещь, имеет право при неуплате долга продать эту вещь для своего удовлетворения.
    Существовали 3 формы залога:

    1. Федуция – такая форма залога, при которой должник в целях обеспечения долга передает по манципации закладываемое имущество в собственность залоговому кредитору (от слова «фидес» - «доверие»: залог этот сопровождает какой-либо договор, например, договор займы; договор займа – основной договор, имеет исковую защиту, а в дополнение к нему заключается еще одно соглашение о том, что кредитор вернет имущество, если будет уплачен долг. Но кредитор получает имущество по манципации, поэтому он собственник, он может не вернуть – данный залог построен на доверии; федуциарный иск – вело к инфамии того лица, к которому иск предъявлялся.

    2. Фигнус – такая форма залога, при которой закладываемое имущество передается кредитору в держание. Неудовлетворительна для кредитора. Должник защищается с помощью иска.

    3. Ипотека – такая форма залога, при которой заложенное имущество остается у должника, а кредитор имеет на него право только в случае уплаты долга. Изначально на движимое имущество.


    Наследственное право

    Наследство – универсальное преемство, которое обозначает, что к наследнику переходит вся совокупность прав и обязанностей:

    Не может наследник какие-то права взять, а от каких-то отказаться – он принимает все.

    В наследственную массу входит не только имущество (все то, что остается за вычетом долгов), но и неимущественные элементы – культы, права захоронения (право гробницы), опека, патронат, долги и кредиты.

    Культы: до утверждения христианства религиозные обряды осуществлялись в рамках семьи. Богатые приглашали жрецов, а те, кто победнее – патерфамилии. Это право переходило старшему сыну (вместе с правом захоронения). Если не было сына, то дочерям не переходили – необходимо было усыновлять.

    Старший сын по наследству становился опекуном.

    Патронат: если умирал патрон, его бывший раб по прежнему осуществлял все обязанности, но по отношению к наследникам.

    Действовали одновременно 2 системы наследования (решают сами наследники, как они будут наследовать):


    Наследование по цивильному праву

    Наследование по преторскому праву

    Законными наследниками могли быть только агнаты

    Законными наследниками могли быть как агнаты, так и когнаты

    Законные наследники не могли отказаться от наследства

    Допускает к наследству только по желанию

    Не знало сроков принятия наследства

    Сроки были установлены: 1 год для нисходящих и восходящих, 100 дней – для остальных

    Приобреталось на основе частного волеизъявления (фактическое вступление в наследство было достаточно для того, чтобы считать, то наследство состоялось)

    Осуществлялось на основе преторского интердикта о вводе во владение наследства

    Знало строгие формы завещания

    Формы были не такими строгими

    Защищалось исками

    Защищалось исками и интердиктами


    При Юстиниане обе системы слились в одну.

    РП знало 2 порядка наследования: по закону и по завещанию. 2 порядка одновременно действовать не могли.
    Наследование по закону (закон 12 таблиц).

    • По цивильному праву

    3 очереди:

    1. Подвластные (жена (если брак кум ману), дети, внуки от ранее умерших сыновей)

    2. Ближайшие агнаты (братья и сестры, мать умершего)

    3. Члены рода (в классический период их не было, исчезают в период республики)




    • По преторскому праву

    4 очереди:

    1. Все дети (как подвластные, так и эманципированные)

    2. Подвластные и ближайшие агнаты

    3. Переживший супруг

    Если сравнить наследников по цивильному праву и по преторскому праву, то есть круг лиц, которые могут быть наследниками по обеим системам права.

    Те лица, которые являются наследниками только по преторскому праву приобретают имущество в бонитарное обладание.

    Квиритскими собственниками в результате наследования являются только те лица, которые являются наследниками по цивильному праву.

    Наследование по завещанию.

    По определению Ульпиана, завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти. Действительно при наличии следующих условий:

    1. Соблюдение формы завещания: сделанное в народном собрании и перед готовым к походу войском, письменное завещание, завещание, сделанное в суде, особые формы (для определенного круга лиц). Самая распространенная форма завещания в классический период – манципация. Вещь передается доверенному лицу.

    2. Наличие у наследодателя активной завещательной правоспособности – часть общей правоспособностей, право на составление завещаний

    3. Наличие у наследника пассивной завещательной правоспособности – часть общей правоспособности, способность принять наследство.

    Новое завещание вело к потере силы старого.
    Ограничение завещания. Если завещание составлялось в пользу постороннего для семьи человека, то умолчание о подвластных не допускалось. Сыновья семейства поименно исключались из числа наследников, остальные – общей фазой («а также остальные подвластные»)

    По преторскому праву, все мужчины исключали женщин общей фразой.

    Впервые была осуществлена мысль о материальном необходимом наследовании.

    На основании решения суда завещание признавалось недействительным частично, и законные наследники получали некоторую долю наследства.

    Необходимая доля в наследовании вначале определялась на усмотрение судьи, а затем стала составлять ¼ законной доли каждого наследника.
    Сингулярное преемство – к уполномоченному лицу переходили отдельные единичные права, но не передавались права и обязанности наследника. Осуществлялось с помощью завещательных отказов: легато и фидеикомисс.

    Легато – распоряжение, сделанное в завещании наследодателем и состоящее в предоставлении определенному лицу какого-либо права за счет наследственного имущества.
    Обязательственное право.

    1. Понятие обязательства

    По определению римских юристов, под обязательством понималась правовая связь между лицами, содержанием которой является действие.

    Признаки обязательства:

    • Личное отношение (требование кредитора имеет силу только в отношении определенное должника)

    • Содержанием обязательства является действие:

    dare – действие, которое приводит к установлению вещного права;

    facere – общее выражение для всякого действия кроме того, которым устанавливается вещное право (договор найма услуг: у нанявшегося появляется обязанность совершать действия по оказанию определенных услуг);

    prestare – отвечать за вредоубытки, но не все юристы рассматривали как отдельное самостоятельное действие

    • Действие, которое составляет содержание обязательства, должно представлять интерес для кредитора


    Особенности обязательственного права классического периода:

    1. К этому времени сложилась замкнутая система контрактов и деликтов

    2. Главным источником обязательства является договор (контракт)

    3. Взыскание обращается на имущество должника, а не на его личность

    4. Ослабление формализма


    Основания возникновения обязательств (источники обязательств):

    1. Контракт (договор)

    2. Деликт

    3. Квазиконтракт

    4. Квазиделикт


    Основания прекращения обязательств:

    1. Исполнение обязательств (обязательства может быть исполнено не только должником, но и любым другим лицом, иногда без ведома должника; не допускалось частичное исполнение обязательства; должно соответствовать обязательству, но допускалось согласие кредитора на замену обязательства; если должник готов предоставить предмет обязательства, а кредитор не принимает его, то нужно предложить этот предмет кредитору в присутствии свидетелей, а затем, если он отказывается, сдать этот предмет на хранение в государственную или храмовую казну – считается, что обязательство погашено и проценты расти не будут)

    2. Зачет: при наличии встречных требований между кредитором и должником, допускался взаимозачет, и взысканию подлежал только остаток, на которое одно требование превышало другое, а если они были равнозначны, то вообще хорошо

    3. Смерть одной из сторон (погашало обязательства из деликтов, а обязательства из договоров переходили к наследникам)

    4. Совпадение должника и кредитора в одном лице («к рабу иска нет» (Гай)

    5. Освобождение от долга

    6. Новация (обновление) – обязательство прекращается путем замены его новым обязательство.

    Один из видов новации – делегация – замена кредитора/должника

    1. Невозможность исполнения


    Виды обязательств:

    1. По основаниям возникновения:

    • Из договора (контракта)

    • Из деликта

    • Из квазиконтракта

    • Из квазиделикта

    1. Цивильные обязательства – имели исковую защиту

    2. Натуральные обязательства – не обеспечены исковой защитой, но имели юридическое значение (уплаченное по такому обязательство не могло быть востребовано обратно; как правило, обязательства рабов, подвластных, лиц, состоявших под опекой)

    3. Альтернативное обязательство (в современном ГП; не встречается прямо в РП) – при альтернативном обязательстве должник выбирает предмет обязательства

    4. Факультативные – предполагают возможность предоставление другого предмета вместо обусловленного

    5. Обязательство со множественностью лиц:

    • Долевая – права и обязанности кредиторов и должников определяются долями предмета обязательства (3 должника заняли 3 тысячи, каждый обязуется отдать по 1 тысяче.)

    • Солидарное обязательство – активное (несколько кредиторов), пассивное (несколько должников): устанавливаются по закону (3 лица совместно совершили кражу)


    Защита обязательства осуществлялась с помощью личного иска.


    1. Гарантии обязательств

    • Задаток – ценный объект, который покупатель передавал продавцу при договоре купли-продажи с условием, что не сможет истребовать этот предмет в случае неисполнения обязательства.

    • Штрафная стипуляция – такой способ, когда должник посредством стипуляции дает обещание уплатить определенную сумму в качестве штрафа в случае неисполнения основного обязательства

    • Признание собственного долга – неформальное обещание, которым лицо ручается исполнить обязательства в определенный срок

    • Клятвенное обещание – служит в качестве гарантии, если дано лицом моложе 25-ти лет, чтобы подтвердить сделанный им долг

    • Признание чужого долга – аналогично признание своего долга, только третьим лицом

    • поручительство – имеет место, когда наряду с основным должником есть третье лицо, которое принимает на себя тот же долг посредством стипуляции (женщины не могли ручаться за чужие долги)




    1. Понятие и виды договоров

    В Риме понятие договора складывалось постепенно. В законах 12 таблиц: древний договор займа – описывается форма. Постепенно юристы стали переходить от этой идеи: важно не только форма, но и содержание. К классическому периоду римские юристы признали, что под
    1   2   3


    написать администратору сайта