Учебники Римское частное право под ред. Перетерского И. С. и Новицкого И. Б
Скачать 209 Kb.
|
Владение в Римском праве. Владение (в широком смысле) – обладание вещью. Такое владение существовало еще до установления права собственности. Сформировался в преторском праве. Владения обозначалось словом «possessio». Под владением римские юристы понимали фактическое господство лица над вещью, соединенное с намерением относиться к ней как к своей собственной. Состоит из 2-х элементов:
Установление обоих элементов и приводит к установлению владения, а утрата одного из них означает прекращение владения. Для установления этих элементов: нужно земельный участок весь по периметру обойти или установление длинной рукой – с крыши соседнего дома взором окинуть участок (корпус); огородить участок (анимус). Владение – это факт, а не право. Владение может быть добросовестным, когда владелец не знает о том, что он не является собственником; недобросовестным – если знает о том, что он не является собственником. Владение всегда первично, не может быть передано от одного лица другому и устанавливается через нас самих. Владение отличается от собственности тем, что владение – это всегда фактическое господство над вещью, а собственность – всегда юридическое господство. По истечению срока приобретательной давности добросовестное владение может перейти в квиритскую собственность. Почему может не перейти? Д/З Защита владения осуществляется с помощью интердиктов – административные приказы преторов. На основании этого интердикта собственник не может выгнать с земли владельца. Виды интердиктов:
Не защищается владение, установленное тайно, насильственно или прекарно. Интердикт может служить основанием для дальнейшего судебного разбирательства. (плоды принадлежат только собственнику) В классической период владение отличали от держания (detentio). Держание – фактическое господство без анимус. В РП были известны права на чужие вещи:
Римское классическое право не знало общего абстрактного понятия сервитута, оно признавало только определенные случаи сервитута, и термин сервитут обозначал только земельные или вещные сервитуты. Сервитуты стали подразделяться на личные и вещные. Земельные сервитуты – это такие права, при которых имело место пользование собственником одного земельного участка (господствующего участка) определенным образом другим земельным участкам (служащий участок). Делились на сельские (в интересах с/х участков) и городские (в интересах застроенных участков). Сельский сервитут – право прохода через чужой участок; право прохода и прогона скота и проезда; 3 дорожных сервитута (право проведения воды из чужого участка) res mancipi Сервитуты устанавливались по-разному:
Сервитут прекращается: если погибала вещь, служащая объектом сервитута; если собственность на вещь и сервитутное право на нее объединялись в одном лице; если необходимость пропадает; если сервитут долго не используется. Один общий иск – конфессорный. Было несколько специальных исков. Узус – право пользование чужой вещью без права на плоды. Узуфрукт – право пользования чужой вещью с правом на плоды. Лекция 2 (Вещное право) Эмфитемзис – наследственное и отчуждаемое право пользования в течение длительного срока землей с/х назначения. Еще в республиканскую эпоху гос-во, используя неиспользуемые земли, передавали эти земли в пользование лицам частным по договору аренды, но этот договор не очень удобная вещь и для того, и для другого, потому что арендатор предвидя достаточно краткий срок использования земли конечно не столь рачительно к ней относится и поэтому эти отношения стали перерастать в более длительные, земли стали переходить по наследству. Данный институт сложился в 3 в. н.э., когда указом императора Зенона было установлено, что в основе эмфитевзиса лежит специальный договор, который не является ни договором купли-продажи, ни договором аренды. По мере того, как начали образовываться эти отношения, среди юристов стал вопрос, как назвать этот договор. Закон подвел итог этой дискуссии. Эмфитевзис возникает по специальному договору, по наследству. Права и обязанности эмфитевты:
Суперфиций – неотчуждаемое право пользования в течение длит срока строением, возведенным на чужой земле. Возникает так же, как и эмфитевзис. Прекращается, если нарушает свои обязанности или собственник земли приобретает это право. Строение принадлежит собственнику, а суперфицу только право пользования. Права пользования и распоряжения зданием. Может перестроить здание. Все остальные права и обязанности как у эмфитевзиса. Не уплата рента в течение 2 лет ведет к прекращению права. Собственник не обладает правом преимущественно покупки. Для защиты эмфитевзиса и суперфиция использовались все иски собственника. Эти отношения окончательно сформировались к 3 в. н.э. Распоряжение чужой вещью – залоговое право. Залог служит для обеспечения обязательств. Но залоговое право – это право вещное. Его сущность залогового права состоит в том, что кредитор, которому заложена вещь, имеет право при неуплате долга продать эту вещь для своего удовлетворения. Существовали 3 формы залога:
Наследственное право Наследство – универсальное преемство, которое обозначает, что к наследнику переходит вся совокупность прав и обязанностей: Не может наследник какие-то права взять, а от каких-то отказаться – он принимает все. В наследственную массу входит не только имущество (все то, что остается за вычетом долгов), но и неимущественные элементы – культы, права захоронения (право гробницы), опека, патронат, долги и кредиты. Культы: до утверждения христианства религиозные обряды осуществлялись в рамках семьи. Богатые приглашали жрецов, а те, кто победнее – патерфамилии. Это право переходило старшему сыну (вместе с правом захоронения). Если не было сына, то дочерям не переходили – необходимо было усыновлять. Старший сын по наследству становился опекуном. Патронат: если умирал патрон, его бывший раб по прежнему осуществлял все обязанности, но по отношению к наследникам. Действовали одновременно 2 системы наследования (решают сами наследники, как они будут наследовать):
При Юстиниане обе системы слились в одну. РП знало 2 порядка наследования: по закону и по завещанию. 2 порядка одновременно действовать не могли. Наследование по закону (закон 12 таблиц).
3 очереди:
4 очереди:
Если сравнить наследников по цивильному праву и по преторскому праву, то есть круг лиц, которые могут быть наследниками по обеим системам права. Те лица, которые являются наследниками только по преторскому праву приобретают имущество в бонитарное обладание. Квиритскими собственниками в результате наследования являются только те лица, которые являются наследниками по цивильному праву. Наследование по завещанию. По определению Ульпиана, завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти. Действительно при наличии следующих условий:
Новое завещание вело к потере силы старого. Ограничение завещания. Если завещание составлялось в пользу постороннего для семьи человека, то умолчание о подвластных не допускалось. Сыновья семейства поименно исключались из числа наследников, остальные – общей фазой («а также остальные подвластные») По преторскому праву, все мужчины исключали женщин общей фразой. Впервые была осуществлена мысль о материальном необходимом наследовании. На основании решения суда завещание признавалось недействительным частично, и законные наследники получали некоторую долю наследства. Необходимая доля в наследовании вначале определялась на усмотрение судьи, а затем стала составлять ¼ законной доли каждого наследника. Сингулярное преемство – к уполномоченному лицу переходили отдельные единичные права, но не передавались права и обязанности наследника. Осуществлялось с помощью завещательных отказов: легато и фидеикомисс. Легато – распоряжение, сделанное в завещании наследодателем и состоящее в предоставлении определенному лицу какого-либо права за счет наследственного имущества. Обязательственное право.
По определению римских юристов, под обязательством понималась правовая связь между лицами, содержанием которой является действие. Признаки обязательства:
dare – действие, которое приводит к установлению вещного права; facere – общее выражение для всякого действия кроме того, которым устанавливается вещное право (договор найма услуг: у нанявшегося появляется обязанность совершать действия по оказанию определенных услуг); prestare – отвечать за вредоубытки, но не все юристы рассматривали как отдельное самостоятельное действие
Особенности обязательственного права классического периода:
Основания возникновения обязательств (источники обязательств):
Основания прекращения обязательств:
Один из видов новации – делегация – замена кредитора/должника
Виды обязательств:
Защита обязательства осуществлялась с помощью личного иска.
В Риме понятие договора складывалось постепенно. В законах 12 таблиц: древний договор займа – описывается форма. Постепенно юристы стали переходить от этой идеи: важно не только форма, но и содержание. К классическому периоду римские юристы признали, что под |