Наследование по закону. КР, ГП. 1. Понятие и основания наследования по закону
Скачать 310.5 Kb.
|
СодержаниеВведение…………………………………………………………………….…….3 1. Понятие и основания наследования по закону………………………..……...6 1.1 Понятие наследования. История наследования ……….…………….………6 1.2 Существующие основания наследования по закону. Принципы наследственного права и наследования по закону …………………….…………….10 2. Круг наследников по закону. Очереди наследования …………………..…12 2.1. Наследники первой и второй очередей ………………………………..…...12 2.2. Наследники последующих очередей …………………………………......16 2.3. Нетрудоспособные иждивенцы. Наследники по представлению ……….18 2.4. Наследники с правом обязательной доли в наследстве……………………22 2.5. Наследование государством выморочного имущества……………………26 Заключение………………………………..………………...…….…………..…..31 Глоссарий……………………………………………………...……….………….34 Список использованных источников……...……………………………………..36 Приложение А……………………………………………………………………..39 ВведениеАктуальность темы курсовой работы. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что вопросы наследственного права непосредственно связаны с другими отраслями и подотраслями права и в настоящее время приобретают все большую остроту, а наследование по закону, как наиболее распространенное из двух видов - самую большую из двух видов наследования. Возможность передать своим близким людям свое имущество как наследодатель или же получить его как наследник помогает увереннее себя чувствовать гражданину в непростом современном обществе. Положения части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации во многом являются новеллами и эти перспективы совершенствования наследственного права, в том числе и наследования по закону, позволяют создать позитивную для всех граждан правоприменительную практику и разработать соответствующую методику применения того или иного законодательного акта. Фактически, актуальность данной работы состоит в том, что наследственное право, и в частности, наследование по закону, развиваются непрерывно и необходимо систематизировать их развитие и выделить наиболее актуальные моменты для максимально эффективного применения существующего законодательства, выработать соответствующие рекомендации. По современному гражданскому законодательству граждане Российской Федерации, а также и иные лица (апатриды, иностранные граждане) вправе иметь в собственности любое имущество, не запрещенное в гражданском обороте, и распоряжаться им по своему усмотрению. Целью курсовой работы является анализ и уточнение порядка наследования по закону в законодательстве Российской Федерации. Исходя из указанных целей, были поставлены следующие задачи: -уточнение понятия наследования по закону; -конкретизировать анализ оснований наследования по закону; -обосновать новый подход ко всем очередям наследования по закону; -анализ имеющейся правовой практики по наследованию по закону; -аргументировать необходимость ознакомления с особенностями наследования по закону. Объектом курсовой работы являются отношения, возникающие между субъектами права в рамках норм наследования по закону в системе российского наследственного права. Предмет курсовой работы - нормы права, регулирующие основные положения наследования по закону в российском законодательстве. Теоретическую основу курсовой работы составили труды таких ученых как М.Ю. Барщевского, Н.Г. Вавина, А.Гаугера, С. П. Гришаева, А.Н. Гуева, А.М Гуляева, А.Ю. Ершовой, Т.И. Зайцевой, И.Л. Корнеевой, П.В. Крашенинникова, З.Н. Крыловой, Д.И. Мейера, А.М. Немкова, П.С. Никитюка, и др. Методологическую основу курсовой работы составили системный, формально-логический, сравнительно-правовой, исторический, социологический, логико-правовой, а также системно-структурный методы Структура курсовой работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. Основная часть1. Понятие и основания наследования по законуПонятие наследования. История наследования Наследственное право связано наиболее сильно с институтом собственности граждан, его непрерывным совершенствованием и развитием, укреплением этого права, кроме того, оно должно способствовать укреплению института семьи, так как в первую очередь закон относит к наследникам лиц кровного родства, супругов и усыновителей, усыновленных и удочеренных1. Кроме того, благодаря нормам Семейного и Гражданского кодексов в первую очередь охраняются права несовершеннолетних детей и нетрудоспособных членов семьи и иждивенцев. Наследственные нормы законодательства важны в жизни нашего общества, так как именно они, в том числе, затрагивают интересы практически всех граждан. Претворение в жизнь их - обязанность не только судебных и нотариальных органов, но также и самих наследников и наследодателей. Чем выше правовая культура населения в вопросах наследственного права, тем меньшая нагрузка будет ложиться на суды и нотариальные органы. Открытие наследства - это наступление определенных юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение права наследования. То есть это наступление таких обстоятельств, которые влекут за собой право наследования. Лишь два из них являются таковыми: смерть гражданина и вступление в законную силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. При наступлении этих событий наследство и считается открытым. Статья 1114 Гражданского кодекса Российской Федерации говорит о том, что временем открытия наследства является момент смерти гражданина, а в случае объявления гражданина умершим судом - день вступления в законную силу решения суда о признании этого гражданина умершим, и в случае датой признания смерти гражданина дня его предполагаемой гибели - только день и момент смерти, который указан в решении суда по этому делу. В момент открытия наследства определяется наследственная масса (объем наследственного имущества), выясняется период течение сроков принятия наследства либо же отказ от него, доли всех первоочередных наследников и законность их права наследования. В соответствии со статьей 1115 Гражданского кодекса Российской Федерации местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя со ссылкой на статью 20 Гражданского кодекса. Если же это место неизвестно либо находится за пределами Российской Федерации, местом открытия наследства в таком случае признается место нахождения этого наследственного имущества, а при нахождении его в нескольких разных местах - место нахождение самой ценной части недвижимого имущества, при его отсутствии - место нахождения самого ценного движимого имущества, ценность же определяется исходя из рыночной стоимости1.Часто граждане вынуждены обращаться в суды даже по этому поводу, чтобы суд, руководствуясь в том числе и статьей 1115 ГК РФ, включил в наследственную массу какую-то недвижимость, чью принадлежность наследодателю они доказывают как заинтересованные наследники, и данная норма Гражданского кодекса является одной из самых весомых в спорах о наследстве, как например, в решении Чебоксарсского районного суда Чувашской республики от 14.04.2016 об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа и включении недвижимого имущества в наследственную массу. Считается, что наследование - это получение вещей умершего наследниками. Но юридически это не так. Довольно точным определением следует признать мнение Эйдиновой Э.Б., которая считает, что наследование есть «переход после смерти гражданина, принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам»2. Граве К.А. и Антимонов Б.С. характеризовали наследование следующими признаками: а) основанием перехода является исключительно сложный фактический состав, который предусмотрен нормами наследственного права; б) переход прав и обязанностей образует определенное единство, именуемое наследством; в) лица, приобретающие права и обязанности наследодателя, являются общими (универсальными), а не частичными (сингулярными) правопреемниками умершего наследодателя1. Наследование традиционно относится к числу наиболее стабильных институтов во всех правовых системах и является одним из важнейших производных способов приобретения права собственности, соответственно вопросы наследования являются объектом исследования ученых и практикующих юристов всех стран, и Туркменистан здесь не стал исключением. Целью написания статьи является выявление особенностей наследования по закону в Туркменистане, а также разработка предложений по совершенствованию национального законодательства путем проведения сравнительно-правового анализа с некоторыми зарубежными странами. Право на наследство — естественное продолжение конституционно-правовой охраны имущественных прав личности. Нормы наследственного права могут повлиять на имущественные интересы каждого человека, в связи с чем изучение различных аспектов данного института, бесспорно является актуальным. К тому же, актуальность исследования обусловлена и ростом количества дел о наследовании, рассматриваемых в судах Туркменистана. Изучение судебной практики Туркменистана по делам о наследовании показало, что судами рассматриваются дела о продлении срока на принятие наследства, по спорам о праве наследования, разделе наследственного имущества, признаний свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию не действительными, об установлении факта принятия наследства. Наследование занимает особое место среди различных гражданско-правовых институтов, которым уделено внимание в Конституции Туркменистана. Право на наследование закреплено в части третьей статьи 48 Конституции Туркменистана, посвященной праву частной собственности, что подчеркивает неразрывную связь права наследования с развитием и укреплением права частной собственности граждан. Таким образом, гарантируя право наследования, государство содействует стабильности имущественных отношений в обществе, и прежде всего охране частной собственности . В Туркменистане, как и в зарубежных странах основанием возникновения наследственного правопреемства является либо завещание, либо закон (либо оба основания одновременно). Однако в Туркменистане наследование по закону является наиболее распространенным способом принятия наследниками наследства, поскольку наследодатели не так часто оставляют завещание, либо оставляют завещательное распоряжение с нарушением требований, предъявляемых к завещанию законодательством. У нашего народа исторически приоритет наследования имущества умершего его родственниками берет свое начало из шариата (свода религиозных и юридических правил, основанных на Коране) и адата (обычного права туркмен), составлявших правовую основу жизни туркмен в прошлом. Наследственное право — это одна из немногих отраслей, непосредственно урегулированная текстом самого Корана, в котором присутствует четкое разделение родственников на группы. При этом следует отметить, что шариатом признается только кровное и законное родство. В обиходе порядок принятия наследства наследниками (наследственная масса) у туркмен называется «тереке». Помимо этого, как описывал в своем труде «Обычное право туркмен (адат)» ротмистр Закаспийской бригады Отдельного корпуса пограничной стражи А. Ломакин, у туркмен жена после смерти мужа кроме своей вдовьей части, присуждаемой ей по шариату, наследует еще мульки, с правом пользования им до смерти или до выхода вновь замуж, но без права передачи его. После смерти же вдовы или выхода замуж мульки поступает в наследство ближайших родственников умершего. Имущество умершего лица, не имеющего никого из родственников, которые могли бы его наследовать, переходит к его другу, соседу и вообще, человеку, стоявшему к покойному ближе других. Исторически институт наследования по закону по своей сути основывается на главном факторе — на родстве — кровной связи лиц, происходящих от общего предка, и на родстве, основанном на брачных узах. Именно этот фактор лежит в основе установления законодателем обязательных норм, определяющих круг лиц, которые являются наследниками умершего, независимо от воли наследодателя. Однако с течением времени данный подход претерпел определенные изменения. Современное наследственное право регулируется не нормами шариата, а нормами Гражданского кодекса Туркменистана (далее по тексту ГКТ), где большую роль играет принцип свободы завещания, который позволяет наследодателю определить самостоятельно круг наследников и на случай смерти оставить свое имущество или его часть одному или нескольким лицам, как из круга близких родственников, так и посторонним. На сегодняшний день нормы регулирующие наследование по закону, отражены в части пятой ГКТ. Указанные нормы закреплены после общих положений о наследовании и до норм, посвященных наследованию по завещанию. Часть вторая статьи 1070 ГКТ определяет, что наследование по закону применяется, если наследодатель не оставил завещания, либо если завещание полностью или частично признано недействительным. Значит, после смерти лица, при распределении наследственной массы, в первую очередь учитывается воля умершего, отраженная в завещании, и только в случае отсутствия завещания либо признания его недействительным, наследственная масса распределяется между наследниками по закону. Наследники по закону определены в статье 1096 ГКТ, которая закрепляет две очереди наследников. Так, при наследовании по закону наследниками с правом равной доли являются: в первую очередь — дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившейся после его смерти; во вторую очередь — братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери. Усыновленный и его потомство не наследуют после смерти родителей и других кровных родственников по восходящей линии, а также после смерти кровных сестер и братьев. Родители усыновленного и другие его кровные родственники по восходящей линии, а также его кровные сестры и братья не наследуют после смерти усыновленного или его потомства. Внуки, правнуки и дети последних считаются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых их родителей, которые должны были быть наследниками наследодателя, и наследуют поровну в той доле, которая при наследовании по закону причиталась бы их умершему родителю. Внуки, правнуки и дети последних не могут быть наследниками, если их родители отказались от принятия наследства. Если обратится к законодательству зарубежных стран, то, например, действующим законодательством Российской Федерации, вместо двух, введено восемь очередей наследников по закону. Так, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) в отличии от туркменского, к наследникам по закону относит всех кровных родственников вплоть до пятой степени родства (включая и родственников по закону), к тому же к наследникам седьмой и восьмой очереди он относит и лиц, не являющихся кровными родственниками (пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя). В Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее по тексту ГК РБ) установлена иная очередность. Так, белорусский законодатель устанавливает всего четыре очереди наследников, но в них входят все родственники наследодателя до шестой степени родства включительно. Таким образом, если сравнивать нормы о наследовании Туркменистана с зарубежными странами, круг наследников по закону в Туркменистане очень ограничен, что по нашему мнению, может привести к некоторой несправедливости при распределении наследства. К примеру, может возникнуть ситуация, когда у умершего осталась только тетя (сестра матери), которой умерший и желал оставить все свое имущество, но не успев оставить завещание, скоропостижно скончался. В этом случае, по законодательству Туркменистана, тете умершего не полагается никакого имущества, т. к. в очередность наследников по закону братья и сестры родителей наследодателя не входят и имущество будет признано выморочным. Также различна позиция законодателя в вопросах, касающихся призвания к наследству нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Так, в Российской Федерации, как было отмечено ранее, нетрудоспособные иждивенцы наследуют в порядке очередности и относятся к восьмой очереди. В Беларуси такие иждивенцы наследуют одновременно с той очередью наследования, которая призывается к наследованию по закону, однако не более 1/4 части наследства. В случае отсутствия наследников по закону или по завещанию иждивенцы призываются к наследованию самостоятельно и наследуют в равных долях. В Туркменистане в соответствии со статьей 1098 ГКТ, нетрудоспособные лица, которые находились на иждивении наследодателя и не могут самостоятельно содержать себя, если они не упомянуты в завещании, вправе требовать содержание (алименты) из наследства. В законодательстве Туркменистана под иждивенцами понимаются лица, которые находились на полном содержании наследодателя или нетрудоспособные лица, для которых помощь, которую они получали от наследодателя была единственным и постоянным источником к существованию. Следовательно, можно сделать вывод, что в Туркменистане под нетрудоспособными иждивенцами подразумеваются лица, не входящие в число наследников по закону, ни первой ни второй очереди, и к тому же не предусмотренные в завещании. Размер суммы, подлежащей выплате в виде содержания, туркменским законодателем не предусмотрен. Указанно лишь то, что размер содержания может быть уменьшен с учетом объема наследственного актива. Для сравнения ГК РФ и ГК РБ разделяет категорию нетрудоспособных иждивенцев на две подкатегории. Что касается наследования бывших супругов, то ГКТ устанавливает, что расторгнувшие брак супруги не могут быть наследниками друг после друга. К тому же решением суда супруг может быть лишен права наследования по закону, если будет доказано, что брак с наследодателем не менее чем за три года до открытия наследства был прекращен фактически и супруги проживали раздельно. Так же переживший супруг теряет право наследования, если существовали основания для признания брака недействительным и наследодателем был внесен иск. Российское и белорусское гражданское законодательство регламентирует, что принадлежащее супругу в силу завещания или закона право наследования не затрагивает других его имущественных прав, связанных с состоянием в браке с наследодателем, в том числе права собственности на часть имущества, совместно нажитого в браке. В свою очередь в ГК РБ, как и в ГКТ, освящены положения касающиеся наследования при фактическом прекращении брака. В Туркменистане, как было отмечено выше, срок составляет не менее трех лет до открытия наследства, в Беларуси — не менее пяти лет. В ГК РФ в главе о наследовании по закону, подобной нормы нет. Нормы о выморочном наследстве, в рассматриваемых странах весьма схожи. Так, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию или ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены права наследования, не имеющее наследников имущество переходит к государству. В ГКТ к тому же, предусмотрено что, если наследодатель находился на содержании учреждений для престарелых, инвалидов, лечебных, воспитательных учреждений и учреждений социального обеспечения, имущество переходит в их собственность. Не имеющее наследников имущество в виде акций общества или доли, пая в кооперативе переходит к ним, если законом не предусмотрено иное. Таким образом, проведенный сравнительно-правовой анализ норм о наследовании по закону Туркменистана с российскими и белорусскими нормами, позволил выявить сходства и отличия правового регулирования этого весьма важного института. В целом, законодательное регулирование в данной области весьма схоже с российским и белорусским, что можно объяснить историческим развитием этих стран, то есть вхождением их в СССР и наследование ими единой правовой базы. Однако обретение независимости проанализированными странами отразилось на их национальном законодательстве, которое изменилось под призмой культурных особенностей данных государств. Проведенное исследование позволило выделить особенности правовой регламентации института наследования по закону и сформулировать некоторые предложения по совершенствованию правового регулирования наследственных правоотношений в Туркменистане. Так, по нашему мнению, учитывая положения статьи 1070 ГКТ, логично было бы после общих положений о наследовании закрепить нормы о завещании, а затем уже нормы о наследовании по закону. Чтобы не допустить случаев выморочности наследственного имущества — оно должно оставаться в кругу родственников наследодателя. В связи с тем, что в культуре туркменского народа родственные связи имеют большое значение и приняв во внимание историческое развитие наследственных отношений, видим целесообразным увеличение в Туркменистане количества очередей наследников по закону, переняв опыт проанализированных зарубежных государств. Подводя итоги, отметим, что на данный момент попытку заимствования норм зарубежного права о совместных завещаниях супругов, предпринятую в Законопроекте, по-видимому, следует признать неудачной. Причиной тому не только небезупречные с точки зрения юридической техники формулировки, но и отсутствие практической пользы от предлагаемых новелл - прежде всего ввиду того, что Законопроект не предлагает механизмов понуждения пережившего супруга к исполнению совместного завещания. Круг наследников по закону. Очереди наследования 2.1. Наследники первой и второй очередей Теперь же необходимо подробно остановиться на круге наследников, призываемых к наследованию по закону. Наследники, принимающие наследство по закону, призываются к нему согласно положениям статьи 1141 Гражданского кодекса Российской Федерации. Наследники должны быть призваны к наследованию в порядке очереди, в которой наследники каждой последующей очереди наследуют исключительно при отсутствии наследников предшествующих им очередей. В Гражданском Кодексе РФ на данный момент называется в цифрах семь, а фактически, учитывая наследование нетрудоспособных иждивенцев - восемь очередей наследования по закону (Приложение А). Призвание их к наследованию происходит исключительно поочередно - если хотя бы один наследник первой или первой же имеющейся очереди принимает наследство, выражает к этому свою волю у нотариуса, то следующие за ними очереди наследников по закону автоматически устраняются. Наследующие же в пределах одной очереди наследники получают наследственную массу в равных долях. К примеру, после смерти гражданина осталась семья из жены и трех его сыновей1. Все четверо - наследники первой очереди и каждый из них, призванный к наследству, получит по одной четвертой наследственного имущества, которое осталось после умершего. Из правила имеется небольшое исключение, которое ранее было обязательной нормой в ГК РСФСР 1964 г.: в соответствии со статьей 1169 Гражданского Кодекса Российской Федерации наследник, который проживал на день открытия наследства вместе с наследодателем, имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов домашнего обихода и обычной домашней обстановки. Примечательно, что законодатель прямо не дает определения этих предметов, но обыкновенно в практике к ним относят: кухонные приборы, телевизоры, бытовую технику, мебель и так далее. Еще примечательнее тот факт, что ранее совместно проживающий наследник получал данные предметы в бесспорном порядке1. Общее понимание института выморочного имущества как в отечественном, так и зарубежном правопорядке связано с тем, что таковым признается часть наследственной массы, которая остается после смерти наследодателя, в случае, если оно не было передано в порядке наследования по закону или по завещанию, или составленное завещание было аннулировано. Одной из актуальнейших проблем в исследуемой сфере выступает судьба выморочного имущества - наследства, которое осталось после смерти лица при физическом или юридическом отсутствии наследников, как по закону, так и по завещанию. K.K. Гасанов писал: «что есть две основные системы определения правовой природы принадлежности выморочного имущества». Выделяя первую систему K.K. Гасанов называл ее: «титулом наследования, которым опосредуется переход к государству права собственности на выморочное имущество, присуще России, Италии, Испании и другим странам. Вторая - на праве оккупации государству переходит бесхозное имущество. Англия, США, Франция. Это имеет большое практическое значение. Предположим, гражданин РФ умер за рубежом, при этом не имея наследников. Его имущество соответственно достается России. Если переход этого имущества будет осуществляться по праву оккупации, оно перейдет государству, на территории которого умер гражданин РФ или оставил имущество. Согласно договорам РФ c большинством стран бывшего СССР движимое имущество, «передается в собственность этих государств». Идея римского права о выморочном имуществе легла в основу современного законодательства ряда стран и поддерживается до сих пор. По российскому законодательству в данных случаях имущество переходит к государству как наследнику. В некоторых странах, особенно в США, Франции, Австрии, существует несколько иной подход, однако похожий на российский - государство получает это имущество, по так называемому праву оккупации, то есть, поскольку это имущество находится без присмотра, оно должно перейти государству. Так, например, § 1936 ГГУ определяет право государства на наследование по закону, если к моменту открытия наследства у наследодателя не осталось ни родственников, ни супруга или партнера [3]. Аналогичное правило содержится в § 760 Всеобщего гражданского кодекса Австрии: «...если не имеется ни одного лица, уполномоченного на наследование, или если никто не принял наследства, то наследственная масса как выморочное имущество становится собственностью государства». Особый интерес представляет рассмотрение вопроса о наследовании по закону стран бывшего CCCP. Согласно закона, помимо наследников - физических лиц, можно обнаружить в качестве наследников публично-правовые образования, призываемые к наследованию выморочного имущества. B таких странах как Азербайджан, Грузия и Туркменистан, выморочное имущество в виде акций общества или доли, пая в кооперативе переходит к публично-правовым образованиям, а если наследодатель находился на полном государственном обеспечении в организации для престарелых, инвалидов, лечебные, воспитательные учреждения и организации. Различия в обосновании права государства на выморочную собственность имеет большое практическое значение. Подтверждение вышесказанному - «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.» от 22.01.1993 в ст. 46 предусматривается следующее правило: «если по законодательству страны, подлежащему применению при наследовании, наследником является государство, то движимое наследственное имущество переходит государству, гражданином которого является наследодатель в момент смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит государству, на территории которого это имущество находится». Необходимо констатировать тот факт, что почти полное отсутствие международной унификации норм гражданского права в сфере наследования связано с различными факторами: с нравственными ценностями, национальными традициями, с наследственным законодательством каждой страны, его уникальным своеобразием. И как следствие этого межгосударственные отношения в области наследования в основном регулируются коллизионными нормами. Важную роль в регулировании наследования играет Конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений, которая была принята на 9-й Гаагской конференции международного частного права 5.10.1961 Конвенция фактически рассматривает все возможные виды коллизионных привязок, регламентирующих форму завещания. В ней приняли участие около тридцати государств. Россия, к сожалению, не участвует в данной конвенции. Стоит отметить, что применение коллизионных норм в Конвенции не зависит от требований взаимности. Другими словами, данный документ применяется независимо от того, являются ли наследники, наследодатели и иные заинтересованные лица гражданами государства — участника Конвенции. В российской практике, имущество может стать выморочным по ряду оснований. Так, наследодатель может не иметь наследников по закону и не оставить завещания, либо завещание будет признано недействительным, либо наследники откажутся от вступления в наследство, либо будут отстранены от наследования в соответствии со ст. 1117 ГК РФ, как недостойные наследники. По мнению ряда авторов, все возможные случаи выморочности наследственного имущества, отраженные в п. 1 ст. 1151 ГК РФ, и данный список является исчерпывающим. Тем не менее, по нашему мнению, данное утверждение спорно. К примеру, имущество может стать выморочным, если наследник умрет, не приняв наследство по наследственной трансмиссии. Отсутствие наследников по закону означает, что отсутствуют не только, наследники указаны в ст. 1142, 1143, 1144 и 1145 ГК РФ, которые определяют очереди наследования, но также и наследники, которые определены ст. 1146, 1147, 1148, 1158 ГК РФ. Так же речь идет об отсутствии детей, зачатых при жизни наследодателя и родившихся в пределах трехсот дней после его смерти. Так же важно отметить об отсутствии обязательной доли в наследстве, в случае. Если наследодатель по тем или иным соображениям принял решение составить завещание и лишить кого-либо из наследников по закону его доли в наследстве. Так же наследники могут быть признаны недостойными, либо в силу прямого указания закона, либо по решению суда. Если в первом случае, недостойные наследники лишаются права наследовать как по закону. Так и по завещанию, то во втором случае, если наследодатель в последующем сделает завещательное распоряжение в отношении них, они смогут иметь наследственные права. Сознательное непринятие наследуемого имущества наследниками чаще всего происходит в связи с претензиями различных кредиторов в отношении наследодателя. Отказ от наследства является односторонней сделкой, т.е. волеизъявлением гражданина. От данной сделки следует отличать случаи, когда наследник фактически вступил в право наследования, но умер, не успев оформить данное право. В этом случае, его доля не распределяется между другими наследниками и на эту долю будут претендовать уже наследники умершего. Наличие указанных в п. 1 ст. 1151 Гражданского кодекса РФ оснований выморочности наследства в случае возникновения спора подлежит доказыванию в судебном порядке. Единой практики по данной категории дел на настоящий момент не выработано. Не редки случаи отказа государству в выдаче свидетельства о праве на наследство ввиду недоказанности факта выморочности такого имущества. Государство вступает в наследственные правоотношения в двух случаях: 1) в случае, если Российская Федерация указана в качестве наследника по завещанию. В данном случае РФ наследует на общих основаниях наследования по завещанию, и процедура наследования не отличается от процедуры принятия наследства любым субъектов наследственных правоотношений; 2) в случае наследования выморочного имущества. В данном случае, наследование происходит как бы за рамками существующей процедуры наследования, как по закону, так и по завещанию. Таким образом, можно говорить о том, что наследование государством выморочного имущества является самостоятельным основанием перехода наследственной массы. Особенностью государства, как субъекта наследственных правоотношений является тот факт, что оно располагается вне списка очередей наследования и не входит ни в одну из восьми очередей. В то же время отказ от наследства в пользу государства возможен при совпадении двух условий: если РФ является одним из наследников по завещанию и, если не все имущество завещано назначенным наследникам. Так же можно отметить, что несмотря на широкие правомочия наследодателя по распоряжению наследственной массы, он не может исключить из процедуры наследования государство. Таким образом, государство единственный субъект наследственных правоотношений, который не может быть исключен, как преемник наследственной массы. Такое положение законодательства обусловлено тем, что в противном случае, выморочное имущество становилось бы бесхозяйственным, что не соответствует ни интересам государства, ни интересам общества. Тем не менее несмотря на то, что наследование выморочного имущество находится вне сферы действия наследования по закону и по завещанию, все же ближе данный правовой институт к наследованию по закону. Подтверждением этого может служить такая особенность положения РФ как наследницы выморочного имущества, как применение к ней большинства гражданско-правовых норм, установленных для всех наследников по закону. Государство также является уникальным субъектом наследственных правоотношений, так как в силу закона, оно не может отказаться от наследования выморочного имущества. Теоретически в случае, если государство выступает в качестве наследника по завещанию, оно может отказаться от наследства, однако в этом случае, наследственное имущество станет выморочным и государство все равно обязано будет его принять. Еще одной уникальной особенностью государства, как субъекта наследственных правоотношений является то, что для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). Оформить право собственности на наследство РФ может и после истечения установленного законом срока. Данное положение особенно важно ввиду возможного обременения наследственной массы. Как и любой другой наследник, государство принимает имущество со всеми его долгами. Однако, до оформления права на наследство государству нельзя предъявить требования по взысканию долгов наследодателя. Наиболее сложными, с точки зрения судебной практики являются споры в отношении имущества, часть которого принимается наследниками. Такие споры возникают, когда на тот или иной объект недвижимости претендуют, как наследники остальных долей в праве собственности, так и государственные органы, которые действуют в интересах государства. Как пример можно привести случаи, когда наследник был отстранен как недостойный, или если наследником был пропущен срок на принятие наследства. Либо если наследник оспаривает завещание по причине того, что наследодатель не отдавал себе отчета в своих действиях. В практике имеются также случаи, когда в судебном порядке оспаривается отказ от наследства. В соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти, утвержденной указом Президента, одним из федеральных органов исполнительной власти является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, одним из полномочий которого является принятие наследства в качестве выморочного. Соответствующие разъяснения были даны и в Постановлении Пленума ВС РФ: «впредь до принятия соответствующего закона» при рассмотрении судами дел о наследовании от имени РФ выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных органов, осуществляющее функцию по принятию и управлению в установленном порядке имуществом, которое в соответствии с законодательством РФ переходит в порядке наследования в собственность РФ. В настоящее время вопрос, регулирующий институт выморочного имущества, неоднократно ставится и в повестку дня Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Согласно экспертному заключению П.В. Крашенинникова по проектам Федеральных законов «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации в части наследования выморочного имущества» и «О внесении изменений в Основы законодательства РФ о нотариате в части наследования выморочного имущества» необходимо выделить следующие моменты. П.В. Крашенинников отмечает, что: «проекты не содержат ни одной нормы, позволяющей решить главную проблему, состоящую в отсутствии механизмов выявления и охраны выморочного имущества, а также своевременной передачи такого имущества соответствующему публично-правовому образованию». По его мнению: «отсутствие таких механизмов не только не способствует решению задач «оптимизации состава имущества публично-правовых образований», «укрепления местного самоуправления" и других означенных в пояснительной записке задач, но и препятствует реализации прав кредиторов умершего лица, а также создает риски самовольного захвата выморочного имущества недобросовестными лицами, создавая тем самым дополнительные предпосылки для нестабильности гражданского оборота». Также он отмечает, что за истекшие 17 лет так и не был принят комплекс соответствующих норм частноправовой и публично-правовой природы, обеспечивающих хотя бы выявление публично-правовыми образованиями фактов открытия наследства, потенциально являющегося выморочным. Отчасти это связано и с несовершенством законодательства о нотариате. На наш взгляд, рассматриваемые вопросы необходимо урегулировать в соответствии с п. 3 ст. 1151 ГК РФ принятием отдельного федерального закона о наследовании выморочного имущества. В соответствии с этим законом необходимо урегулировать выявление, учет и оформление выморочного имущества в собственность государства. 2.2. Наследники последующих очередей До 2001 года, до принятия части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, существовало в российском праве только две очереди наследования по закону, которые были описаны в параграфе выше, и которые с принятием новой части ГК существенных изменений не претерпели, а богатая практика по более чем столетней истории этих очередей дает возможность досконально исследовать все возможные правовые ситуации, связанные с наследованием этих очередей. Законодательной новеллой в российской юриспруденции стало наличие в новой части Гражданского Кодекса РФ целых пяти новых очередей наследования, часть из которых, что важно, впервые защитила наследственные права дальних родственников наследодателя или вовсе лиц, не имеющих кровного родства, но и даже граждан, которые не связано с наследодателем кровнородственными узами, а лишь сожительством или связаны брачными или родственными узами с родственниками наследодателя (например, отчим либо мачеха наследодателя, его нетрудоспособные иждивенцы). Все это стало возможным благодаря осуществлению проекта № 104371-3 Гражданского Кодекса Российской Федерации, который был единогласно после многочисленных осуждений претворен в жизнь, дабы навсегда изменить правовую реальность1. Дискуссии по этому поводу идут в научном сообществе юриспруденции уже более пятнадцати лет, и мнения ученых по этому поводу во многом разнятся, по мнению одних, мнение которых и поддержано в этой работе, наследование по закону очередей родственников до пятой степени родства включительно - действительно огромный позитивный шаг в отношении защиты права наследования по закону, например, имущество не отойдет как выморочное государству, а будет получены довольно близкими родственниками наследодателя, такие как дядя и тетя, двоюродные братья и сестры, прабабушки, либо же близкими фактически людьми (пасынок и падчерица, отчим и мачеха, и так далее). С другой стороны, многие исследователи считают нынешний круг наследников по закону просто неприлично огромным, и требуют внести определенные изменения, руководствуясь убеждением, что эти родственники слишком дальней степени родства либо же это вообще почти не имеющие отношения к наследнику люди, не родные ему граждане. Факт подобных ситуаций, когда наследодатель наверняка не желал наследования столь дальним родственникам либо иным лицам, зачастую подтверждают даже позитивно настроенные к этим изменениям исследователи1. Исследователями зачастую отмечается, что семейные, родственные отношения редко выходят дальше второй либо третьей степени родства. Но оставив важнейшие дискуссионные вопросы этих новелл ученым- исследователям гражданского права РФ, следует обратиться непосредственно к перечислению и описанию имеющихся в статьях 1144, 1145 и 1148 третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой и восьмой очередей наследования по закону как к неизбежной правовой реальности. Наследниками третьей очереди по закону по статье 1144 Гражданского кодекса РФ являются: полнородные (имеющие общих отца и мать) и неполнородные (имеющих лишь одного общего родителя) братья и сестры наследодателя, то есть его дяди и тети. Это единственные наследники по третьей очереди по закону, если не считать двоюродных братьев и сестер, наследующих в случае отсутствия живых либо способных принять наследование дядь и теть по праву представления. При отсутствии наследников второй и первой очередей данные граждане доказывают нотариусу свою родственную принадлежность к наследодателю путем предоставления документов, подтверждающих родственные связи и немедленно призываются к наследованию, если не обнаруживается завещание. Случаи принятия наследства в практике по третьей очереди наследования по закону имеются в достаточном количестве. Причем имеются не только случаи принятия дядями и тетями, но и по праву представлениями двоюродными сестрами и братьями. Например, рассмотрим решение по делу № 2-5644/2016 Ленинского районного суда города Владивосток Приморского края. В данном деле суд не только позволил по закону истице принять наследство в качестве наследницы третьей очереди по праву представления (двоюродной сестры), так как родственников первой и второй очередей наследования у наследодательницы не имелось, но и восстановил ей пропущенный по уважительным причинам (вследствие нервных потрясений срок принятия наследства), хотя на тот момент прошло уже более двух лет. В результате данного судебного решения гражданка (имя не названо) смогла получить однокомнатную квартиру1. В другом случае по апелляционному определению Верховного Суда Республики Башкортостан двоюродная сестра не вполне дееспособной наследодательницы добилась не только признания завещания ее недействительным на основании ее частичной недееспособности и возможности его здраво составить, но и признании себя единственной наследницей как наследницей по закону третьей очереди по праву представления, так как иных родственников у наследодательницы более не имелось. Суд учел свидетельские показания как самой сестры, так и других лиц, и удовлетворил апелляционную жалобу на решение Кировского районного суда республики Башкортостан2. |