шпоры по ГП на ГОС. 1. Понятие, принципы и система гп. Отграничение его от всех смежных отраслей права. Роль гп в современных условиях
Скачать 1.36 Mb.
|
Сделки с пороками содержания признаются недействительными вследствие расхождения условий сделки с требованиями закона и иных правовых актов. Среди отдельных составов недействительных сделок с пороками содержания следует назвать сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, а также мнимые и притворные сделки. Сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, представляют собой квалифицированный состав недействительной сделки, не соответствующей требованиям закона. Иными словами, к составу недействительной сделки с пороком содержания добавляется квалифицирующий субъективный момент - цель. Следовательно, при установлении факта нарушения требований закона в условиях сделки такая сделка признается недействительной, но если при этом сделка была совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, то наступают более жесткие последствия, предусмотренные законом, - взыскание всего полученного в доход государства. Мнимые и притворные сделки - сделки с отсутствием основания, т. е. того типового юридического результата, который должен был бы иметь место в действительной сделке. Мнимая сделка совершается лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Подобные сделки, как правило, совершаются с целью создать видимость правовых последствий, не желая их наступления в действительности. Например, пытаясь избежать конфискации имущества, гражданин оформляет договор дарения на имя своего родственника. Гражданин действительного желания передать право собственности не имеет, он заинтересован в создании видимости перехода права собственности для следственных и судебных органов. Мнимые сделки ничтожны. Несколько иначе выглядит притворная сделка. В ней также отсутствует основание - стороны стремятся достигнуть отнюдь не того правового результата, который должен возникнуть из совершаемой сделки. В этой ситуации имеется две сделки: одна притворная, а другая та, которую стороны действительно имели в виду. Таким образом, притворная сделка как бы прикрывает своей формой истинную сделку. Поскольку притворная сделка не имеет основания, она недействительна. Однако притворные сделки не всегда возникают вследствие неблаговидных действий, нередко граждане просто не понимают, какую сделку им следовало бы совершить, либо не проводят различия, скажем, между куплей-продажей и имущественным наймом. Закон предоставляет возможность исправить подобные ошибки: признавая притворную сделку недействительной, предлагается применить к сделке, которую стороны действительно имели в виду, относящиеся к ней правила закона. Если прикрываемая сделка не противоречит требованиям закона и иных правовых актов, то она действительна и порождает соответствующие права и обязанности, если же имеется правонарушение, то она признается недействительной. Порядок и последствия признания сделок недействительными. Совершение сделки, имеющей порок какого-либо из элементов ее состава, не может породить юридических последствий. Однако в силу наличия внешней формы заключенной сделки факт ее недействительности нуждается в констатации либо в указании на наличие порока, делающего сделку недействительной. Недействительные сделки различаются в зависимости от того, требуется ли для ее признания недействительной решение суда, либо сделка является недействительной независимо от такого решения. Первые сделки именуются оспоримыми, вторые - ничтожными. К какой из групп отнести ту или иную недействительную сделку - определяется законом. Так, ГК установил, что все сделки, по общему правилу, являются ничтожными, а оспоримыми только в случаях, прямо предусмотренных законом. Оспоримость сделки означает доказывание какого-либо факта, имеющего значение для действительности сделки. В основном подлежат доказыванию вопросы, связанные с наличием воли и правильным ее отражением в волеизъявлении, либо наличие или отсутствие согласия опекуна или попечителя на совершение сделки. Оспоримой сделка может быть признана только судом, и до вынесения судебного решения никто, в том числе и никакой государственный орган, не вправе объявлять оспоримую сделку недействительной. Если иск о признании оспоримой сделки не предъявлен в течение установленного законом срока исковой давности, то сделка считается действительной. Иной характер имеют ничтожные сделки. Ничтожная сделка недействительна изначально, ее порок настолько серьезен, что не требует установления этого факта судебным либо иным органом. Поэтому при установлении порочности какого-либо из элементов ничтожной сделки любой орган, гражданин или организация вправе потребовать применения последствий недействительности ничтожной сделки. К числу оспоримых сделок законом отнесены сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности, сделки, совершенные представителем или органом юридического лица с превышением полномочий, сделки несовершеннолетних старше 14 лет и граждан, ограниченных в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, совершенные без согласия родителей или попечителей этих лиц, сделки граждан, не способных понимать значение совершаемых ими действий или руководить им, а также все сделки с пороками воли и волеизъявления, т.е. совершенные под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств. Все остальные недействительные сделки законом объявлены ничтожными, в частности, ничтожны мнимые и притворные сделки, сделки недееспособных граждан, сделки, не соответствующие требованиям закона, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, сделки, заключенные без соблюдения требуемой законом нотариальной формы или гос-ой рег-ии. В случае, когда закон не указывает конкретно, является ли данная сделка ничтожной или оспоримой, а говорится лишь о недействительности сделки, следует обратить внимание на то, имеется ли указание закона на признание сделки недействительной судом. При отсутствии такого указания сделка является ничтожной. Признание сделок недействительными связано с устранением тех имущественных последствий, кот. возникли в результате их исполнения. Общим правилом является возврат сторон в то имущественное положение, которое имело место до исполнения недействительной сделки. Каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по недействительной сделке. Такой возврат сторон в первоначальное положение называется двусторонней реституцией. Если исполненное возвратить в натуре невозможно, как, например, в случае пользования вещью, выполнения работ, оказания услуг либо гибели или утраты вещи, то сторона обязана возместить стоимость утраченной вещи, работ, услуг или наемной платы, т.е. заменить исполнение в натуре денежной компенсацией (ст. 167). В отдельных случаях закон предусматривает санкцию за совершение недействительной сделки в виде взыскания полученного в доход государства. Эта санкция касается только виновной стороны, умышленно совершающей недействительную сделку, потерпевшей же стороне возвращается все полученное виновной стороной либо присуждается компенсация при невозможности возврата в натуре. Такая санкция предусмотрена в отношении виновной стороны за совершение сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств. Если виновны в совершении противоправной сделки с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, обе стороны, то в доход Российской Федерации взыскивается все полученное сторонами либо причитающееся к исполнению. Если виновно действовала только одна сторона, то виновная обязана возместить другой стороне все полученное по сделке, а причитающееся виновной стороне взыскивается в доход государства. Наряду с общими последствиями недействительности сделок применяются и специальные в виде возложения обязанности возместить ущерб, понесенный одной из сторон вследствие заключения и исполнения недействительной сделки. Эта санкция может рассматриваться в качестве меры гражданско-правовой ответственности. 29.Осуществление и защита субъективных граж-их прав. Под осуществлением субъективных граж-их прав подразумевается совершение тех действий, возможность совершения кот. предусмотрена содержанием данного субъективного ГП. Правила осуществления субъективных граж-их прав:
Законом (ст.10 ГК) установлены пределы осуществления граж-их прав. Не допускаются осуществление субъективных граж-их прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу (шикана), злоупотребление правом (то есть действия, выходящие за рамки установленных правомочий). Особые правила осуществления субъективных граж-их прав применяются к предпринимателям. Им не допускаются использование граж-их прав в целях ограничения конкуренции, злоупотребление доминирующим положением на рынке, недобросовестная конкуренция (например, выпуск продукции с чужим товарным знаком), не допускается создание препятствий другим предпринимателям для их деятельности на рынке. По общему правилу, если субъект ГП выходи за пределы осуществления принадлежащему ему субъективного ГП, то в случае спора суд может отказать лицу в защите данного права. Законом на такое лицо возлагается также обязанность по возмещению убытков, понесенных другими лицами в результате выхода данного лица за пределы осуществления граж-их прав, взыскание прибыли, полученной в результате недобросовестной конкуренции. В определенных случаях защита ГП ставится в зависимость от того, осуществлялось ли данное право разумно и добросовестно (напр., ст.234 ГК). Защита граж-их прав – действия по применению установленных законом санкций к правонарушителю. Защитой нарушенных граж-их прав занимаются суды общей юрисдикции, а также арбитражные суды (рассматривают споры в сфере предпринимательской деятельности), третейские суды (передача спора на их рассмотрение осуществляется по соглашению сторон), органы государственного управления. Общие способы защиты субъективных граж-их прав перечислены в ст.12 ГК:
30.Представительство и его виды. Доверенность. Представительство (далее – ПР) – особое ГПотношение, суть которого состоит в том, что действия, направленные на приобретение, изменение или прекращение граж-их прав и обязанностей, совершает одно лицо (представитель), а эти самые гражданские права и обязанности возникают, изменяются или прекращаются у другого лица (представляемого), а не у представителя. По общему правилу представитель действует от имени представляемого безвозмездно. Представитель не может совершать сделки от имени представляемого ни в отношении себя лично, ни в отношении других лиц, представителем кот. он одновременно является. Некот. действия (например, усыновление), в силу их тесной связанности с личностью гражданина, не могут осуществляться от его имени представителем. Не является представителем юридического лица орган юридического лица, действующий от имени юридического лица, на основании закона или учредительных документов юридического лица. В соответствии с п.1 ст.182 ГК, ПР может основываться на Ди, законе, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, а также явствовать из обстановки (например, продавец в магазине). Обязательное ПР возникает из закона, административного акта (например, родители в силу указания закона являются законными представителями своих несовершеннолетних детей), в таком случае и полномочия представителя определяются законом либо административным актом. Добровольное ПР возникает на основании Ди Если у лица отсутствуют полномочия по представлению другого лица либо представитель вышел за пределы установленных полномочий, сделка, совершенная представителем, действующим без полномочий (с превышением полномочий), считается совершенной от имени и в интересах данного совершившего ее лица (представителя без полномочий либо с превышением полномочий), однако последующее одобрение указанной сделки представляемым лицом делает ее заключенной от имени представляемого, причем не с момента одобрения, а с момента ее совершения. Особенности коммерч. ПР : представителем может быть только предприниматель, постоянно и самостоятельно занимающийся представительской деятельностью; представляемым может быть только предприниматель; ПР осущ-ся при заключении договоров в сфере осуществления предпринимательской деят-ти. В отл. от обычного представителя, коммерч. представитель м/б представителем одновременно обеих сторон сделки, если согласие на то дали стороны либо такая возможность прямо предусмотрена законом (например, при биржевых сделках). Коммерч. ПР по общему правилу носит возмездный характер. Коммерч. ПР основывается на договоре поручения, заключенном в письменной форме. Коммерч. представитель обязан сохранять в тайне ставшие ему известными сведения о торговых сделках, в кот. он выступал в качестве коммерческого представителя, даже после исполнения соответствующего поручения. Доверенность (Далее – Д). Д – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (доверителем) другому лицу (поверенному), для представительства перед третьими лицами. Д выдается как поверенному, так и третьим лицам, с кот. поверенный будет совершать юридически значимые действия от имени доверителя. По общему правилу Д составляется в простой письменной форме. Нотариальное удостоверение Ди необходимо, когда она выдается для совершения сделок, требующих нотариального удостоверения, гос-ой рег-ии. К нотариально удостоверенным приравниваются Ди выданные дежурным врачом, начальником исправительного учреждения, администрацией учреждения соц. защиты (для военнослужащих, заключенных, лиц, находящихся в учреждениях соц. защиты) Упрощенные требования – к Д-ям на получение заработной платы, корреспонденции, пенсий, пособий, стипендий, авторского вознаграждения, вклад ов граждан в кредитных учреждениях –могут быть удостоверены организацией, в которой доверитель работает (учится), ЖЭКом, администрацией больницы, либо кредитным учреждением (при получении выплат и вкладов) или почтой (при получении выплат и корреспонденции). Д, выдаваемая юр. лицом в простой письменной форме, должна быть подписана рук-лем юр.лица и скреплена печатью юр. лица Д, выдаваемая гос.(муниц.) унитарным предпр-ем, гос. (муниц.) учрежд-ем, на получение (выдачу) матер. ценностей, должна быть также подписана глав. бух-ом данного юр. лица. Виды Д-ей: 1) Генеральная – по всему объему деятельности юридического лица или общему управлению имуществом гражданина (генеральная доверенность выдается, например, руководителю филиала юридического лица).
Д может быть выдана на срок не более 3 лет (с момента выдачи Ди), если в Ди не указан срок ее выдачи, она действует в течение 1 года с момента выдачи. Поверенный может осуществить передоверие только 1) если Д ему выдана с правом передоверия; 2) Поверенный вынужден осуществить передоверие в силу возникших обстоятельств, если передоверие осуществление в интересах доверителя. Передоверие осуществляется путем выдачи Ди первоначальным поверенным новому поверенному, нотариальное удостоверение Ди, выдаваемой в порядке передоверия, является обязательным. Д, выдаваемая в порядке передоверия, не должна предоставлять новому поверенному полномочий больше, чем было предоставлено доверителем первоначальному поверенному по первоначальной Ди. Первоначальный поверенный обязан известить доверителя о передоверии и о лице, которому осуществлено передоверие (новому поверенному), в противном случае первоначальный поверенный отвечает перед доверителем за действия нового поверенного как за свои собственные. Основания прекращения Ди: Истечение срока,Отмена Ди доверителем Отказ поверенного, Ликвидация доверителя либо поверенного (юр. лица) смерть доверителя либо поверенного, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим (физ лица). Если доверитель отменяет Д, умирает, признается недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, доверитель (его правопреемник или попечитель) обязан известить об этом поверенного и третьих лиц (для представительства перед кот. поверенному была выдана данная Д). В случае отмены Ди поверенный обязан немедленно вернуть Д доверителю. 31.Опека и попечительство. Патронаж Опека и попечительство. Опекун полностью заменяет опекаемого (малолетнего либо лицо, признанное судом недееспособным), а попечитель, как образно выражались древние римляне, как бы стоит за своим подопечным (несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет либо лицом, ограниченным судом в дееспособности), одобряя или не одобряя его действия в гражданском обороте. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и законных интересов недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, а также воспитания малолетних граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетним устанавливаются при отсутствии у них родителей (усыновителей) либо их лишения родительских прав. За действиями опекунов и попечителей осуществляется контроль со стороны органов опеки и попечительства (органов местного самоуправления). Доходы подопечного гражданина расходуются опекуном (попечителем) только в интересах подопечного, с согласия органа опеки и попечительства. Опекун не вправе без предварительного согласия органа опеки и попечительства совершать (а попечитель – давать согласие на совершение) сделки по отчуждению имущества подопечного, а также направленных на уменьшение имущества подопечного. Опекун (попечитель), его супруг и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, кроме сделок по передаче имущества подопечному в дар или безвозмездное пользование. При необходимости постоянного управления недвижимостью или ценным движимым имуществом подопечного орган опеки и попечительства заключает договор о доверительном управлении таким имуществом. Патронаж. На основании ст.41 ГК, по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может осуществлять (защищать) принадлежащие ему субъективные гражданские права самостоятельно, над ним может быть установлено попечительство в форме патронажа. Попечитель (помощник, патрон), назначаемый органом опеки и попечительства с согласия лица, над которым устанавливается патронаж, обычно совершает за лицо, над которым установлен патронаж, не юр-кие, а фактические действия. Помощник по просьбе лица, над которым установлен патронаж, распоряжается его имуществом на основании договора поручения или договора доверительного управления. Как лицо, над которым установлен патронаж, так и помощник вправе отказаться от патронажа. 32.Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. Приостановление срока исковой давности. В соответствии со ст.202 ГК, приостановление течения срока исковой давности (за 6 месяцев до его истечения) осуществляется в связи с возникновением следующих обстоятельств: 1. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). 2. Истец или ответчик находятся в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение. 3. Правительство РФ на основании закона установило мораторий, то есть отсрочку исполнения обязательств. 4. Приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующие отн-я. Течение срока исковой давности возобновляется со дня прекращения действия обстоятельства, послужившего основанием для приостановления течения срока исковой давности, а остающаяся часть срока исковой давности удлиняется до 6 месяцев. Течение срока исковой давности приостанавливается также, в силу ст.204 ГК, в случае предъявления граж-ого иска в уголовном деле, до вступления в законную силу приговора, оставляющего иск без рассмотрения. Перерыв срока исковой давности. В соответствии со ст.203 ГК, течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (например, частичное его погашение, просьба об изменении договора, признание претензии). В случае перерыва в течении срока исковой давности, течение срока исковой давности начинается заново, а время течения срока исковой давности, прошедшее до перерыва, не засчитывается в новый срок исковой давности. Перерыв срока исковой давности возможен лишь в пределах исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Как следует из ст.205 ГК, восстановление срока исковой давности может иметь место лишь в исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину его пропуска. Такая причина должна быть связана с личностью гражданина, выступающего в качестве истца (например, его тяжелая болезнь), иметь место в последние 6 месяцев течения срока исковой давности. 33.Понятие и виды сроков исковой давности В соответствии со ст.195 ГК, исковой давностью признается срок для защиты права (охраняемого законом интереса) по иску лица, право которого нарушено. Исковая давность придает устойчивость гражданскому обороту, позволяет его участникам планомерно и эффективно осуществлять свою деятельность, способствует всестороннему и объективному разрешению гражданско-правовых споров. Общий срок исковой давности установлен ст.196 ГК и составляет три года. Для отдельных видов требований законом могут быть установлены специальные сроки исковой давности, сокращенные или удлиненные. Например, в соответствии с п.1 ст.725 ГК, по требованиям, предъявляемым в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда устанавливается сокращенный срок исковой давности, составляющий один год. В соответствии со ст.198 ГК, сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон, таким образом нормы ГЗ носят императивный характер. В соответствии с п.2 ст.199 ГК, исковая давность применяется судом только по заявлению ответчика в споре, сделанному до вынесения судебного решения. На ряд требований исковая давность не распространяется, что обусловлено необходимостью усиленной гражданско-правовой защиты некот. благ, неисчерпывающий перечень таких требований (без исковой давности) приведен в ст.208 ГК. В частности, исковая давность не распространяется на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов. Кроме того, исковая давность не применяется в случае оспаривания правомерности издания правового акта. По общему правилу, сформулированному в п.1 ст.200 ГК, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. В оспоримых сделках (совершенных под влиянием насилия или угрозы) течение срока исковой давности начинается с момента прекращения насилия или угрозы. Если требование о защите нарушенного права заявляет не сам его носитель (а, например, прокурор или общественное объединение, действующие в защиту гражданина), течение исковой давности считается начавшимся с момента, когда сам носитель права узнал или должен был узнать о нарушении своего субъективного ГП. В соответствии со ст.206 ГК, должник (иное обязанное лицо), исполнившее обязанность уже по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об истечении срока исковой давности. В связи с указанным правилом И.Б. Новицкий полагал, что субъективное ГП после истечения срока исковой давности пользуется ослабленной защитой. Д.М. Генкин писал, что истечение срока исковой давности погашает право на иск в материальном, но не в процессуальном праве. В.П. Грибанов, опираясь на норму ст.206 ГК, утверждает, что юридическое значение давностный срок принимает лишь при судебном рассмотрении иска. Ю.К. Толстой полагает, что в случае невозможности принудительного осуществления субъективного ГП (в частности, в связи с истечением срока исковой давности) само право исчезает, а право на стороне лица, пропустившего срок исковой давности, не отдавать полученное по обязательству после истечения срока исковой давности возникает благодаря сложному юридическому составу (так называемая "реанимация права"). 34.Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций. На основании ст.152 ГК, гражданин вправе защищать свои честь, достоинство и деловую репутацию, а юридическое лицо – только деловую репутацию. Кроме того, могут подаваться иски о защите чести и достоинства умерших граждан. Порядок применения ст.152 ГК разъяснен в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992г. №11 "О некот. вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц". Честь – общественная оценка человеческой личности. Достоинство – самооценка человеческой личности. Деловая репутация – оценка окружающими деловых качеств гражданина (юридического лица). В частности, у граждан и юридических лиц есть право требовать в суде опровержения распространенных сведений, порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию, если распространившее их лицо не докажет, что они соответствуют действительности. Для судебного опровержения сведений необходимо, чтобы эти сведения носили порочащий характер, то есть затрагивали морально-этическую сферу деятельности человека, заслуживали осуждения со стороны общества, порочащими, в частности, являются сведения, умаляющие честь, достоинство и (или) деловую репутацию гражданина (юридического лица) в общественном мнении или мнении отдельных граждан с точки зрения соблюдения законодательства, правил деловой этики, моральных принципов, это должны быть сведения о фактах, а не оценочные суждения. Распространение порочащих сведений должно заключаться в их доведении до сведения хотя бы одного третьего лица. Если порочащие сведения распространены посредством средств массовой информации, ответчиком по иску о защите чести, достоинства и (или) деловой репутации являются автор публикации и редакция данного средства массовой информации, если автор неизвестен, то только средство массовой информации (кроме случаев, когда средство массовой информации указывает источник порочащих сведений). Если порочащие сведения распространены посредством служебной характеристики, ответчиком по иску о защите чести, достоинства и (или) деловой репутации являются лицо, подписавшее данную характеристику, и организация, от имени которой она выдана. В случае невозможности установления лица, распространившего порочные сведения, существует возможность заявления иска о признании указанных сведений не соответствующими действительности, бремя доказывания возлагается на заявителя. Сведения, признанные судом порочащими, содержащиеся в документе, исходящем от организации, опровергаются путем замены указанного документа. Сведения, признанные судом порочащими, распространенные через средство массовой информации, должны быть опровергнуты этим же средством массовой информации. На средство массовой информации может быть также возложена обязанность (по специальному иску) опубликовать ответ истца, даже если опубликованные сведения соответствовали действительности и не были порочащими, но ущемляли права или охраняемые законом интересы истца. В остальных случаях порядок опровержения порочащих сведений определяется судом, в зависимости от характера их распространения. Суд также определяет срок опровержения порочащих сведений. В иске о защите чести, достоинства и (или) деловой репутации гражданин также вправе потребовать возмещения нанесенных убытков и морального вреда. Моральный вред выражается в физических и (или) нравственных страданиях, испытываемых гражданином в результате допущенного в отношении него правонарушения. В частности, согласно ст.13 Закона РФ "О защите прав потребителей", моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) его (потребителя) прав и законных интересов, возмещается причинителем вреда, при наличии виновности последнего в нарушении прав (законных интересов) потребителя. 35.Понятие собственности и права собственности. Термин «право собственности» понимается в двух значениях: право собственности в объективном смысле и право собственности в субъективном смысле. Право собственности в объективном смысле — совокупность правовых норм, регул-щих отн-я собственности. Право собственности в субъективном смысле – юридически обеспеченная возможность лица осуществлять правомочия (ст. 209 ГК) - собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (п.1), он вправе по своему усмотрению (п.2) совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. Владение – юридически обеспеченная возможность удержания имущества в сфере своего хозяйственного господства. Пользование – юридически обеспеченная возможность извлечения из имущества его полезных свойств. Распоряжение – юридически обеспеченная возможность определения юридической судьбы имущества. Право собственности – абсолютное правоотношение, обязанными лицами в нем выступают все лица, помимо собственника, на них возлагается юридическая обязанность воздерживаться от любых действий, препятствующих собственнику владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению. По общему правилу (ст.210 ГК), собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Объектом субъективного права собственности (который иногда именуют просто "собственностью") всегда является вещь. В ст.128 ГК говорится об объектах интеллектуальной собственности (результатах интеллектуальной деятельности человека), однако право собственности как вещное право в собственном смысле этого слова не применяется к таким объектам, кот. не являются вещами. Право собственности и право интеллектуальной собственности – абсолютно различные правовые понятия, поэтому само название указанного правового института "интеллектуальная собственность" представляется некорректным. Формы собственности (ч.2 ст.8 Конституции):
В скобках приведены виды собственности, в пределах каждой из форм (ст.212 ГК). Если один объект принадлежит нескольким субъектам, то независимо от того, какую форму собственности они представляют, возникает общая собственность. Общая собственность не образует ни самостоятельной формы собственности, ни отдельного вида собственности. 36.Способы приобретения и прекращения права собственности. Основаниями возникновения права собственности называются юр-кие факты, в результат кот. возникают эти права. Они делятся на первоначальные и производные.
По общему правилу (ст.35 Конституции РФ), принудительное изъятие имущества у собственника не допускается. Перечень исключений из этого правила содержится в п.2 ст.235 ГК, изъятие осуществляется на основании судебного решения. Основания прекращения права собственности помимо воли собственника:
37.Право гос-ой и муниципальной собственности (понятие, содержание, субъекты, объекты, способы возникновения и осуществления). Государственная и муниципальная собственность – формы права собственности (см. вопрос №59). Субъектом права гос-ой собственности являются Российская Федерация либо субъект РФ. Субъектом права муниципальной собственности является муниципальное образование. Особое основание приобретения права гос-ой (муниципальной) собственности - получение налогов, сборов, пошлин. Управление федеральной гос-ой собственностью возложено на Правительство РФ (п."г" ч.1 ст.114 Конституции РФ), которое вправе делегировать соответствующие полномочия федеральным органам исполнит-ной власти (в частности, Министерству имущественных отн-ий РФ, а также Российскому фонду федерального имущества), органам гос-ой власти субъектов РФ (например, Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга выполняет функции территориального органа Министерства имущественных отн-ий РФ в сфере управления объектами федеральной собственности, расположенными в Санкт-Петербурге). Управление гос-ой собственностью субъектов РФ возложено на исполнительные органы гос-ой власти субъектов РФ (например, в Санкт-Петербурге этим занимается Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга). Управление муниципальной собственностью возложено на уполномоченные органы местного самоуправления. Право гос-ой (муниципальной) собственности осуществляется как непосредственно, так и опосредованно, путем закрепления соответствующего имущества за государственными (муниципальными) юр-ми лицами (унитарными предприятиями и учреждениями) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (см. вопрос №61). Ст.217 ГК предусматривает возможность приватизации государственного (муниципального) имущества, то есть его передачи в частную собственность. При приватизации государственного (муниципального) имущества, помимо ГК, действуют и, более того, обладают приоритетом Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" 2001г., другие законы (например, Федеральный закон "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" 2003г.). На федеральном уровне Министерством имущественных отн-ий РФ разрабатывается утверждаемый Правительством РФ план приватизации федерального имущества, который непосредственно реализуется Российским фондом федерального имущества. 38.Общая собственность (понятие и виды). Право общей собственности образуется в том случае, если одно и то же имущество принадлежит на праве собственности двум или более лицам, возникает, когда в собственность нескольких лиц поступает неделимое имущество (например, при наследовании), либо если делимое имущество находится в собственности нескольких лиц на основании закона или соглашения между ними. Виды общей собственности (п.2 ст.244 ГК):
По общему правилу, имущество, находящееся в общей собственности нескольких лиц, находится в их общей долевой собственности. Отн-я общей совместной собственности возникают между супругами, членами крестьянского (фермерского) хозяйства, в некот. других случаях, прямо определенных законом.
Условия существования права общей совместной собственности:
Общая совместная собственность членов садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих товариществ на имущество общего пользования, приобретаемое указанными юр-ми лицами за счет целевых фондов Общая совместная собственность по соглашению сособственников может быть преобразована в общую долевую собственность, но не наоборот. 39.Понятие и виды вещных прав. Под вещным правом принято понимать право, обеспечивающее удовлетворение интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на вещь, кот. находится в сфере его хозяйственного господства. Вещное право закрепляет отношение лица к вещи (имуществу), обеспечивая за счет этой вещи удовлетворение самых различных потребностей. Антитеза вещных и обязательственных прав состоит в том, что в области вещных прав решающее значение для удовлетворения интересов управомоченного имеют его собственные действия, в то время как в области обязательственных прав удовлетворение интересов управомоченного происходит прежде всего в результате действий обязанного лица. В области вещных прав поведение обязанных лиц на первый план не выступает, поскольку они обязаны лишь к тому, чтобы не препятствовать управомоченному лицу совершать (или не совершать) действия по осуществлению своего прав. Признаки вещного права: вещное право носит бессрочный характер; объектом этого права является вещь; требования, вытекающие из вещных прав, подлежат преимущественному удовлетворению по сравнению с требованиями, вытекающими из обязательственных прав; вещному праву присуще право следования и вещные права пользуются абсолютной защитой. Так, бессрочный характер из всех вещных прав присущ, пожалуй, лишь праву собственности. Сомнения вызывает и такой признак, как преимущественное удовлетворение вещно-правовых требований. Законодатель из всех признаков, присущих вещным правам, закрепил только два: право следования и абсолютный характер защиты (пп.3 и 4 ст.216 ГК). Суть первого сводится к тому, что переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием для прекращения других вещных прав на это имущество, т.е. право следует за вещью. Другой признак состоит в том, что вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются от их нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном ст. 305 ГК (владелец, не являющийся собственником, но имеющий право на владение имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором, пользуется против третьих лиц той же защитой, что и собственник. Защита предоставляется ему и против самого собственника). Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся собственниками этого имущества. Виды вещных прав. В ст. 216 ГК к вещным правам отнесены: право собственности; право пожизненного наследуемого владения землей; право постоянного (бессрочного) пользования землей; право хозяйственного ведения; право оперативного управления; сервитуты. Исходя из места соответствующих прав в системе ГЗ и природы этих прав есть известные основания для включения в состав вещных прав: принадлежащего учреждению права самостоятельного распоряжения имуществом (п. 2 ст. 298 ГК); залога недвижимости (ипотеки) (п. 1 ст. 131, п. 2 ст. 334 ГК); права члена кооператива на кооперативную квартиру до ее выкупа; Права членов семьи собственника жилого помещения на пользование этим помещением (ст. 292 ГК); права пожизненного проживания в жилом помещении, принадлежащем другому лицу, по договору или в силу завещательного отказа (ст. 1137 ГК). В числе вещных могут быть выделены права, кот. привязаны к определенному имуществу (например, к земельному участку), и права, кот. приурочены к определенному лицу (например, право пожизненного проживания в чужом доме); вещные права, кот. установлены в публичных интересах (например, публичные сервитуты), и права, кот. установлены в частных интересах (например, право пожизненного наследуемого владения земельным участком); права,кот. предоставляют право пользования чужой вещью в известном ограниченном отношении (например сервитуты), и права, кот. предоставляют право распоряжения чужой вещью (например, ипотека). Вещные права можно классифицировать по основаниям их возникновения (по договору, одностороннему волеизъявлению, судебному решению) и прекращения (например, в случае гибели вещи, обремененной сервитутом, совпадения в одном лице права собственности как на участок, обремененный сервитутом, так и на господствующий участок). 40.Право собственности граждан на жилое помещение. Собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением. Жилые помещения предназначены для проживания граждан. Гражданин - собственник жилого помещения может использовать его для личного проживания и проживания членов его семьи. Жилые помещения могут сдаваться их собственниками для проживания на основании договора. Размещение в жилых домах промышленных производств не допускается. Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое. Перевод помещений из жилых в нежилые производится в порядке, определяемом жилищным законодательством. |