Главная страница
Навигация по странице:

  • 2.Общая характеристика договора купли-продажи в соответствии с гражданским законодательством.

  • Основы права (2). 1. Право в системе социальных норм а понятие и виды социальных норм


    Скачать 86.22 Kb.
    Название1. Право в системе социальных норм а понятие и виды социальных норм
    Дата22.02.2018
    Размер86.22 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаОсновы права (2).docx
    ТипДокументы
    #37019
    страница2 из 4
    1   2   3   4

    б) исковая давность

    Исковая давность — это срок для защиты нарушенного права по иску лица, в течение которого истец может твердо рассчитывать на помощь государства.4

    Принудительная защита связана с применением мер государственного принуждения по отношению к ответчику, которого нельзя держать сколь угодно долго под страхом применения таких мер.

    Ситуация, когда управомоченное лицо очень долго не предъявляет иск, свидетельствует о том, что оно не очень-то и заинтересовано в обретении защиты своего права.

    С течением времени происходят утрата и искажение многих доказательств: исчезают документы, свидетели забывают ход событий и т.п., в связи с чем возможность доказывания права становится проблематичной.

    Что практически означает истечение срока исковой давности? Это автоматически не ведет к невозможности обретения защиты у суда. Дело в том, что требования о защите нарушенного права принимаются к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения решения. Таким образом, если такого заявления не будет сделано (например, ответчик забыл об истечении срока или он намерен выиграть дело, не ссылаясь на срок исковой давности), суд рассмотрит дело по существу так, как будто бы срок и не истек. Однако истечение срока исковой давности, о применении которого заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

    И все же истечение срока исковой давности не означает утрату самого права, которое необходимо защитить. Поэтому должник, исполнивший обязанность по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об истечении давности.

    Исковая давность не распространяется на требования:

    1. о защите личных неимущественных благ и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;

    2. вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

    3. о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;

    4. собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений права собственности или иного вещного права и др.

    Общий срок исковой давности устанавливается в три года. Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон, поэтому сокращенные сроки исковой давности могут устанавливаться только законом.

    Срок исковой давности начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Истекает срок в соответствующие месяц и число последнего года срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Часом истечения срока считается момент, когда суд прекращает принимать исковые заявления по расписанию работы канцелярии.

    Иногда случаются такие ситуации, когда лицо по объективным причинам не имеет возможности предъявить иск в суд. В тех случаях, когда закон признает их особо уважительными, течение исковой давности приостанавливается. Приостановление течения срока исковой давности означает, что время существования обстоятельства, признаваемого законом как основание для приостановления срока, не засчитывается в срок исковой давности. После того как указанное обстоятельство отпадает, течение срока продолжается, часть срока, истекшая до наступления обстоятельства, включается в срок исковой давности, причем оставшаяся часть срока не может быть меньше шести месяцев.

    Течение срока исковой давности приостанавливается:

    1. если предъявлению иска препятствовала непреодолимая сила;

    2. если истец или ответчик находился в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение;

    3. в силу установленной Правительством РФ отсрочки исполнения обязательств (мораторий);

    4. в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.

    Данные обстоятельства послужат основанием для приостановления срока только в том случае, если они возникли или продолжали существовать в последние 6 месяцев срока давности.

    Закон предусмотрел возможность перерыва срока давности. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. К обстоятельствам, прерывающим течение срока исковой давности, относятся следующие:

    1. предъявление иска в установленном порядке. Однако иск должен быть принят к рассмотрению судом, т.е. исковое заявление должно быть подано дееспособным лицом, дело должно быть подсудно суду и т.д., в противном случае исковая давность не прервется;

    2. совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (например, частичная уплата, просьба об отсрочке платежа и др.).

    В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), возможны восстановление пропущенного срока и соответственно защита нарушенного права. Однако причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности.

    в) принятие иска, отказ в принятии иска, оставление без движения иска, возврат иска

    Возбуждение гражданского дела - начальная стадия гражданского процесса, представляющая собой совокупность процессуальных действий суда и других участников. Задачей данной стадии является обеспечение правомерного начала защиты нарушенного (оспоренного) права в суде общей юрисдикции. В этой стадии начинается реализация конституционного права на судебную защиту прав и свобод.5

    Движение гражданского дела начинается именно в этой стадии. Возбуждение гражданского дела влечет за собой возникновение гражданских процессуальных отношений. У всех участников гражданского процесса появляются взаимные права и обязанности.

    ГПК РФ гл.12 подробно и исчерпывающе регулирует содержание данной стадии. Она состоит из следующих процессуальных действий: подачи искового заявления; принятии искового заявления либо отказе в принятии искового заявления; возвращении искового заявления; оставлении искового заявления без движения; предъявлении встречного иска; принятии либо отказе в принятии встречного иска. Совершение других процессуальных действий в данной стадии невозможно. Общие положения применимы и к неисковым делам.

    Возбуждение гражданского дела в суде осуществляется путем подачи в суд искового заявления. Исковое заявление - это процессуальный документ, а его подача в суд - процессуальное действие. В исковом заявлении истец излагает основные требования по гражданскому делу. ГПК РФ устанавливает определенные требования как к форме, так и к содержанию искового заявления.

    Единственное требование к форме - письменность искового заявления. Подача искового заявления в устной или электронной формах не предусмотрена. В соответствии с действующим законодательством невозможна подача искового заявления в электронной форме. Подача искового заявления в электронном виде допускается арбитражном процессе (ст. 125 АПК РФ)6.

    ГПК РФ устанавливает определенные требования к порядку предъявления, принятия или отказа в принятии искового заявления.

    Первым процессуальным действием в гражданском процессе является подача искового заявления (предъявление иска). Исковое заявление подается лично в суд либо отправляется по почте. Существуют условия реализации права на предъявление иска. Судья проверяет наличие этих условий и принимает решение о принятии или отказе в принятии искового заявления. Таковыми условиями являются:

    1) процессуальная дееспособность истца, а также наличие полномочий на ведение дела;

    2) соблюдение требований к форме и содержанию искового заявления;

    3) соблюдение досудебного порядка разрешения спора;

    4) подсудность дела суду;

    5) оплата государственной пошлины.

    При соблюдении этих условий судья принимает исковое заявление, а при их несоблюдении у суда имеется три варианта действий:

    а) отказать в принятии искового заявления;

    б) возвратить исковое заявление;

    в) оставить исковое заявление без движения.

    Любое из этих процессуальных действий должно быть оформлено определением суда. Судья выносит соответствующее определение в течение пяти дней со дня поступления искового заявления. Судья совершает любое из вышеперечисленных процессуальных действий только при наличии соответствующих оснований.

    Основанием для принятия искового заявления является соблюдение требований к форме и содержанию искового заявления, досудебного порядка разрешения спора, наличие процессуальной дееспособности, подсудность дела суду, оплата государственной пошлины. Иными словами, наличие всех условий осуществления права на предъявление иска.

    Отказ в принятии искового заявления возможен только по основаниям, перечень которых установлен в ст. 134 ГПК РФ7 и является. Первым основанием отказа в принятии искового заявления является нарушение подведомственности. Суд отказывает в связи с тем, что заявление должно рассматриваться в другом суде либо другим государственным органом, органом местного самоуправления и т.д. Второе основание отказа - если имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу, т.е. тождественность исков. Третье основание отказа - наличие обязательного для сторон и принятого по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решения третейского суда.

    Недопустим отказ в принятии искового заявления со ссылкой на недоказанность заявленных требований, либо пропуск срока исковой давности, либо указание ненадлежащего ответчика.

    Отказ в принятии искового заявления является препятствием для повторного обращения в суд с таким же исковым заявлением.

    Основания для возвращения искового заявления также установлены в ст.135 ГПК РФ8 и их перечень является исчерпывающим.

    Первым основанием является несоблюдение досудебного порядка разрешения спора.

    Вторым - неподсудность дела данному суду. Третьим - подача искового заявления недееспособным гражданином.

    Четвертым - отсутствие подписи на исковом заявлении.

    Пятым - наличие в производстве суда дела по спору между теми же сторонами, по тем же основаниям и предмете.

    Шестым - наличие заявления о возвращении искового заявления.

    Возвращение искового заявления, в отличие от отказа в принятии искового заявления, не является препятствием для повторного обращения в суд с таким же иском.

    Основания для оставления искового заявления без движения также установлены в ст. 136 ГПК РФ9 и их перечень является исчерпывающим:

    1) несоблюдение формы искового заявления;

    2) подписание искового заявления неуполномоченным лицом.

    Последствием оставления искового заявления без движения является необходимость выполнения указаний судьи, перечисленных им в соответствующем определении. В случае их выполнения заявление считается поданным в день первоначального его представления в суд. Если данные указания не выполнены, заявление считается неподанным и возвращается заявителю.

    2.Общая характеристика договора купли-продажи в соответствии с гражданским законодательством.

    Договор купли-продажи — самый распространенный вид договоров, который представляет собой юридическую форму, предназначенную для обслуживания сферы товарного обращения как в Российской Федерации, так и за ее пределами.10

    Нормы гражданского права, регулирующие куплю-продажу во внешнеторговом обороте, объединены в ряд международно-правовых документов, важнейшими из которых являются Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров и Международные правила по толкованию торговых терминов «Инкотермс».

    В указанных документах выработаны общие правила, которые применяются к внешнеторговым договорам купли-продажи. Они не регулируют вопросы продажи товаров, которые приобретаются для личного и семейного использования, с аукциона, в порядке исполнительного производства, фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных документов и денег, судов водного и воздушного транспорта, электроэнергии.

    Договор купли-продажи выступает основанием возникновения гражданского правоотношения между продавцом и покупателем; вместе с тем покупатель приобретает право собственности на купленное имущество, т.е. вещное абсолютное право. Он является также одной из юридических форм, опосредующих перемещение материальных ценностей от одного лица к другому.

    По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).11

    К отдельным видам договора купли-продажи относятся розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия. Договор розничной купли-продажи обслуживает потребности граждан, не связанные с предпринимательской деятельностью (личный обиход). По договору по ставки товары поступают для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным использованием. Поставкой товаров для государственных нужд удовлетворяются потребности Российской Федерации и ее субъектов.

    В качестве товара по договору купли-продажи могут выступать любые вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага. Все эти объекты подлежат свободному отчуждению, если не изъяты из оборота либо не ограничены в обороте.

    Что касается купли-продажи ценных бумаг и валютных ценностей, то к ней применяются положения ст. 454 ГК РФ:

    «1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

    2. К купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если законом не установлены специальные правила их купли-продажи.

    3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом, особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются законами и иными правовыми актами.

    4. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.

    5. К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров»12, если законом не установлено иное. Особенности продажи имущественных прав могут вытекать из содержания или характера данных прав. Особенностями в этом случае обладают такие объекты купли-продажи, как недвижимость и предприятие. Это порождает два самостоятельных вида договора — продажа недвижимости и продажа предприятия (ст. 549 и 559 ГК РФ).

    Положения, общие для всех видов договоров купли-продажи, закрепляются и регулируются ст. 454-491 ГК РФ, понятия и особенности отдельных договоров купли-продажи определяются ст. 492-566 ГК РФ.

    Общие положения купли-продажи включают в себя общую характеристику самого данного договора, права, обязанности и ответственности сторон, существенные и необходимые условия договора, сроки его исполнения, порядок оплаты расчетов, ответственность сторон при неисполнении договора.

    Договор купли-продажи является возмездным договором. Приобретая вещь в собственность, покупатель уплачивает продавцу обусловленную цену вещи, а продавец получает оплату, т.е. встречное имущественное предоставление.

    Данный договор — двусторонний. И это определяет механизм договора купли-продажи как двусторонне обязывающий — права и обязанности возникают у обеих сторон: продавец обязан передать покупателю определенную вещь, но он имеет право требовать за это уплаты установленной цены, тогда как покупатель обязан уплатить цену, но вправе требовать передачи ему проданной вещи.

    Договор купли-продажи является консенсуальным. Это означает, что возникновение прав и обязанностей сторон уже в момент достижения ими соглашения по всем существенным условиям договора. Однако в тех случаях, когда для отдельных видов договоров купли-продажи закон предусматривает обязательное их оформление в определенном порядке и признает действительным только договор, оформленный соответствующим образом, права и обязанности возникают лишь после соответствующего оформления договора.

    Важнейшим нормативным правовым актом, регулирующим куплю-продажу, является ГК РФ, гл. 30 которого достаточно подробно (ст. 454-566) характеризует этот договор. Однако кроме ГК РФ отношения купли-продажи регулируются также другими законами и подзаконными актами (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и т.д.). Ряд нормативных актов касается купли- продажи товаров специального (закрытого) назначения, скажем, купли-продажи военной техники.

    Сфера применения института купли-продажи в РФ существенно расширена современным законодательством. В частности, ГК РФ достаточно подробно рассматривает отношения, связанные с поставкой товаров, контрактацией сельскохозяйственной продукции, снабжением энергетическими и иными ресурсами как самостоятельные типы договоров. Однако учтена специфика этих отношений и сохранено их отдельное правовое регулирование. Вместе с тем в ГК РФ регулируются и принципиально новые разновидности договора купли-продажи, которые ранее действовавшим гражданским законодательством не регул провались (купля-продажа недвижимости, предприятий).

    Предметом договора купли-продажи являются, прежде всего, вещи (товары), т.е. предметы материального мира (как созданные человеком, так и природой), удовлетворяющие конкретные человеческие потребности и общества в целом.

    Однако для того, чтобы вещь обрела свойства и вид товара и могла быть предметом договора купли-продажи, она должна быть наделена качеством оборотоспособности, т.е. необходимо, чтобы вещь могла свободно передаваться от одного лица к другому, так как вещи, ограниченные в обороте, могут стать предметом договора только при наличии у продавца специального разрешения на их покупку (яды, наркотические вещества), а вещи, изъятые из оборота (оружие), вообще не могут продаваться и покупаться.

    Согласно ст. 455 ГК РФ предметом договора купли-продажи может быть как товар, имеющийся у продавца в момент заключения договора, так и товар, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара13.

    Закон при этом устанавливает, что предметом договора, хотя и с ограничениями, могут быть такие специфические разновидности вещей, как ценные бумаги и валютные ценности. Ограничения здесь сводятся к тому, что положения предусмотренные ГК РФ, применяются к ним постольку, поскольку другими законами не установлены специальные правила их купли-продажи. В частности, в отношении ценных бумаг и валюты в Российской Федерации действует Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (с изм. от 27 июля 2006 г.), Закон РФ от 9 октября 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» и некоторые другие.

    Например, ГК РФ установил, что предметом договора купли-продажи могут быть имущественные права, т.е. здесь речь, в частности, идет прежде всего о купле-продаже имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности (прав на использование произведений литературы, науки, искусства, изобретений, промышленных образцов и т.д.), а также о совершаемых на биржах сделках купли-продажи прав на определенное имущество.

    Условие о предмете договора купли-продажи считается выполненным, если содержание данного договора позволяет определить наименование и количество товаров.

    Предмет договора купли-продажи охватывает также принадлежности продаваемой вещи, а также относящиеся к ней документы, бумаги.

    Количество товара, подлежащего передаче покупателю, отражается договором купли-продажи в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товара согласовывается сторонами путем деления общей суммы на стоимость одной единицы товара.

    По договору купли-продажи товар должен быть передан в определенном ассортименте, т.е. соотношении по видам, моделям, размерам, цветам и иным признакам. Ассортимент тоже согласовывается сторонами в договоре. Если же в договоре ассортимент не определен и не установлен порядок его определения, но из существа обязательства вытекает, что товары должны быть переданы в ассортименте исходя из потребностей покупателя, которые были известны продавцу на момент заключения договора, или отказаться от исполнения договора (п. 2 ст. 467 ГК РФ)14.

    В договоре купли-продажи должно быть зафиксировано условие о комплектности продаваемого товара. Комплектность в этом случае трактуется как совокупность отдельных составляющих товар частей, которые образуют единое целое, и используемых по общему назначению. Понятие комплектности применяется к технически сложным изделиям (оборудование, бытовая техника и т.д.). Помимо комплектности товаров в ГК РФ говорится также о комплекте товаров, т.е. о согласованном сторонами договора определенном наборе товаров, не обусловленного единством их применения. Различие заключается в том. что комплектность предполагает общее применение продаваемых товаров, тогда как комплект товаров представляет собой набор разнородных товаров, не связанных общим назначением, но продаваемых вместе (например, комплект продуктов питания).

    Статьей 481 ГК РФ установлено также правило, согласно которому продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, независимо от того, отражено соответствующее положение в договоре или нет. Исключение составляют лишь товары, которые по своему характеру не требуют затаривания и (или) упаковки.

    Тара в общем — это изделия для размещения товара. Упаковка, являясь более широким понятием (включающим в себя и тару), трактуется как средство или совокупность средств, обеспечивающих защиту товара от повреждения и потерь и облетающих процесс обращения товаров. Поэтому стороны могут в самом договоре указать, какая именно тара и (или) упаковка должна применяться при исполнении договора, либо стандарты, которым должны отвечать тара или упаковка соответствующего товара. Если это условие не выполнено, то в соответствии с п. 2 ст. 481 ГК РФ товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового — способом, который обеспечивает сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки15.

    Закон предъявляет повышенные требования к продавцу, который осуществляет предпринимательскую деятельность. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то он обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям (п. 3 ст. 481 ГК РФ).

    Согласно гражданскому законодательству, договор купли-продажи может быть заключен сторонами в устной, простой письменной, нотариальной форме, а также путем совершения конклюдентных действий. В случаях, предусмотренных законом, необходима государственная регистрация договоров купли-продажи.

    Выбор той или иной формы определяется предметом договора, составом его участников и ценой. Так, для купли-продажи недвижимости предусмотрена простая письменная форма в виде единого документа, подписанного обеими сторонами. В связи с принятием Федерального закона от 21 июля 1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» нотариальная форма для сделок с недвижимостью больше не обязательна, однако необходима их государственная регистрация. Если одной из сторон договора купли-продажи движимых вещей является юридическое лицо, то необходима письменная форма договора. То же самое правило действует в отношении граждан, если сумма договора превышает 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных законом. Однако если момент заключения и исполнения договора совпадают, договор может заключаться в устной форме (например, в розничной продаже).

    По действовавшему законодательству цена является существенным условием только для отдельных договоров купли-продажи (продажа недвижимости, продажа товаров в рассрочку). Иными словами, это означает, что в отдельных случаях, если цена прямо не указана в договоре, она может быть определена в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ16. Из этого следует, что исполнение договора купли-продажи должно быть оплачено по цене, которая в таких же условиях обычно взимается за аналогичные товары. Цена в договоре купли-продажи определяется по соглашению сторон, однако в случаях, предусмотренных законом, она может быть фиксированной или регулируемой. Фиксированные цены — это цены, которые устанавливаются компетентными государственными органами и изменить которые стороны не могут (цены на газ, электроэнергию и т.д.). Что касается регулируемых цен, то под ними понимаются предельные уровни цен или предельные тарифы, устанавливаемые государстве иными органами.

    Действующее законодательство запрещает производить расчеты при исполнении договора купли-продажи в иностранной валюте, однако в конкретном договоре цена может быть указана в иностранной валюте. При осуществлении непосредственных расчетов цена должна пересчитываться в рубли по соответствующему курсу.

    Важным условием договора купли-продажи является условие о качестве товара, которое хотя и не является существенным, однако часто оговаривается сторонами при заключении договора.

    В частности, в п. 1 ст. 469 ГК РФ17 зафиксировано положение о том, что продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. Качество может определяться сторонами путем указания в нормативных актах и документах на ГОСТы, стандарты и т.д., которые применяются к определенным видам товаров. В договоре качество может также устанавливаться в описании, под которым понимается перечень потребительских характеристик, определяющих требования к качеству, или в образце товара. В последнем случае речь идет об эталонном экземпляре продаваемого товара. При осуществлении предпринимательской деятельности такие образцы могут заранее передаваться покупателю. Наибольшее распространение продажа по образцам получила в розничной купле-продаже.

    Если качество товара не оговорено сторонами ни одним из вышеуказанных способов, действует общее правило, предусмотренное п. 2 ст. 469 ГК РФ18: при отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Например, молочные продукты используются обычно в пищу самим человеком. Однако испорченные молочные продукты не могут использоваться самим человеком, но могут пойти на пойло скоту. Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями (п. 3 ст. 469 ГК РФ). Конкретная цель приобретения товара может быть зафиксирована в договоре либо сообщена продавцу в процессе подготовки заключения договора, но в любом случае покупатель должен сообщить о конкретной цели приобретения товара до заключения договора.

    Передавая товар покупателю, продавец гарантирует ему, что в течение определенного срока товар будет отвечать требованиям, предъявляемым к его качеству. Такой срок называется гарантийным. Гарантийные сроки могут быть оговорены в самом договоре. Иногда они вытекают из нормативных актов и документов, устанавливающих стандарты и ГОСТы для определения качества изделий. В этом случае они не могут быть изменены соглашением сторон.

    Бывает так, что гарантийный срок не предусмотрен ни договором, ни специальным законодательством. В такой ситуации действует правило о разумном сроке, в течение которого качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству в момент его передачи. При этом гарантия качества товара распространяется на все составляющие его части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором купли-продажи (ст. 470 ГК РФ)19.

    Сам указанный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю, но если покупатель лишен возможности использовать товар, в отношении которого договором установлен указанный срок, по обстоятельствам, зависящим от продавца, срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств продавцом. Такое же правило распространяется на случаи, когда товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков при условии надлежащего уведомления продавца об этих недостатках.

    Важно иметь в виду и срок годности товара, под которым понимается определенный законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или другими обязательными правилами срок, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению (п. 1 ст. 427 ГК РФ)20.

    Законом может быть предусмотрена обязанность определять срок, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению (срок годности). Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности, если иное не предусмотрено договором. Срок годности товара рассчитывается промежутком времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию.

    Покупатель оплачивает товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено законом или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства (ст. 486 ГК РФ)21. Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель оплачивает покупку полностью. При несвоевременной оплате продавец может потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ22. Продавец по своему усмотрению может потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора, если покупатель в нарушение договора отказывается принять и оплатить товар. Если продавец обязан передать не только товары, которые не оплачены, но и другие товары, он может приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено законом или договором.

    Если договором предусмотрена обязанность покупателя предварительно оплатить товар (полностью или частично), он должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором или законом (ст. 314 ГК РФ)23. В случае неисполнения обязанности предварительной оплаты применяются правила, предусмотренные ст. 32824. От продавца, получившего сумму предварительной оплаты и не передавшего товар в установленный срок (ст. 457 ГК РФ)25, покупатель может потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты, а если иное не предусмотрено договором, на сумму предварительной оплаты он может потребовать уплаты процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ26. Договором может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты со дня получения этой суммы от покупателя (ст. 487 ГК РФ)27.

    Договор купли-продажи может содержать также продажу товара в кредит (оплата товара через определенное время после его передачи покупателю). Оплата производится покупателем в срок, предусмотренный договором или законом (ст. 314 ГК РФ)28. При неисполнении продавцом обязанности по передаче товара применяются правила, предусмотренные ст. 328. Продавец может требовать оплаты переданного товара или возврата неоплаченных товаров от покупателя, получившего товар, но не оплатившего его в установленный договором срок. На просроченную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ29 со дня, когда по договору товар должен был быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем.

    Договор может содержать обязанность покупателя уплачивать проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня передачи товара продавцом, если иное не предусмотрено договором.

    Договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрена оплата товара в рассрочку (ст. 489 ГК РФ)30. Договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа является заключенным, если в нем, наряду с другими существенными условиями договора, указаны цена товара, порядок, сроки и размеры платежей. При невнесении в срок очередного платежа продавец может отказаться от исполнения договора и потребовать от покупателя возврата проданного товара, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от него, превышает половину цены товара. К договору о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа применяются правила ст. 488 ГК РФ31.

    Данный договор может содержать также положение об обязанности продавца или покупателя страховать товар (ст. 490 ГК РФ)32. В случае, когда сторона, обязанная страховать товар, не осуществляет страхование согласно условиям договора, другая сторона имеет право застраховать товар и потребовать от обязанной стороны возмещения расходов на страхование либо отказаться от исполнения договора.
    1   2   3   4


    написать администратору сайта