Главная страница
Навигация по странице:

  • Практикум

  • Исковое заявление

  • Возраст Объем дееспособности

  • Основы права (2). 1. Право в системе социальных норм а понятие и виды социальных норм


    Скачать 86.22 Kb.
    Название1. Право в системе социальных норм а понятие и виды социальных норм
    Дата22.02.2018
    Размер86.22 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаОсновы права (2).docx
    ТипДокументы
    #37019
    страница3 из 4
    1   2   3   4

    3.Дайте понятие и перечислите виды источников (форм) права, приводя примеры.

    В строгом значении различают понятия «форма права» и «источник права».

    Под источником права (в широком значении) понимаются истоки формирования и развития права, систему факторов, предопределяющих его содержание и формы выражения.33 Другими словами, это то, откуда право черпает своё начало, свою силу. Источники права обусловливают его существование и содержание. В таком понимании к источникам права относят социальную необходимость, требующую нормативного урегулирования, т.е. реально складывающиеся общественные отношения с учётом социально-экономических условий жизни общества. К ним относят также волю народа и волю государства, культурные и исторические традиции народа, зарубежный и собственный правовой опыт.

    Понятие формы права отражает внешнюю сторону организации и выражения содержания. То есть рассматриваются во взаимосвязи понятия «содержание» и «форма». В таком понимании формой права будут выступать, например, официальные письменные документы, содержащие нормы права (законы, подзаконные нормативные правовые акты).

    Если же понятие «источник права» рассматривать в узком (формально-юридическом) значении как то, откуда мы можем узнать о существующих нормах права, то понятия «источник права» и «форма права» можно использовать как равнозначные.

    Источники (формы) права – это способы закрепления и выражения норм права.

    Каждый источник (форма) права имеют свои особенности, свои достоинства и недостатки. Рассмотрим основные виды источников (форм) права. Их называют основными, так как именно они зачастую используются в государствах в различном сочетании. Также то, что они являются источниками (формами) права в науке считается общепризнанным.

    Основные виды:

    1. НПА (нормативный правовой акт) – изданный в особом порядке официальный акт-документ компетентного правотворческого органа, содержащий нормы права.

    Достоинства:

    НПА может быть издан оперативно, в любой своей части изменён, что позволяет относительно быстро реагировать на социальные процессы.

    НПА, как правило, определенным образом систематизированы, что позволяет легко осуществлять поиск нужного документа для применения или реализации.

    НПА позволяют точно фиксировать содержание правовых норм, что помогает проводить единую политику, не допускать произвольного толкования и применения норм.

    фиксирует наиболее устоявшиеся нормы поведения в рамках определённого вида общественных отношений.

    исходит от строго определённых субъектов, круг которых достаточно широк (НПА могут быть приняты законодательными и исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления).

    Недостатки:

    абстрактность формы не позволяет порой учитывать многообразия жизненных реалий и перед правоприменителем возникает проблема отсутствия конкретной правовой нормы для разрешения спорной ситуации. Не устраняет неопределенности и использование правовой аналогии. Суд же не может отказать в правосудии из-за неполноты НПА.

    определённые проблемы возникают и при противоречивости законодательства. Требуется создание специальных правил разрешения коллизий, которые не всегда являются эффективными.

    если НПА связывает наступление определённых правовых последствий с прямым указанием на их условия в нормах права, а такие нормы отсутствуют в силу того, что НПА ещё не принят, не разработана процедура реализации норм, то возникают проблемы в области реализации.

    в тексте могут использоваться оценочные понятия, не раскрывая их содержания.

    2. Судебный или административный прецедент – судебное решение, принятое по конкретному юридическому делу, применяемое в качестве образца для разрешения всех других аналогичных дел. Применяется в странах с англосаксонской правовой системой (Великобритания, США, Индия, Канада, Австралия, Новая Зеландия …). Конкретное судебное решение как индивидуальный акт приобретает нормативный характер именно в силу того, что начинает использоваться как образец для других аналогичных случаев.

    Достоинства:

    - быстро реагирует на изменение общественных отношений. При возникновении новых жизненных ситуаций, споров вопрос передаётся на судебное рассмотрение. То есть при возникновении ситуации впервые в рамках общества, она получает регулирования уже притом, что такие отношения ещё могут быть социально не так распространены, как это требуется для разработки и принятия НПА.

    - позволяет учесть нюансы общественных отношений. Прецеденты могут отражать такие особенности отношений, которые трудно закрепить в НПА, так как отношения изменяются достаточно быстро и стопроцентно предугадать их развитие объективно невозможно.

    - имеет силу закона. В странах англосаксонской правовой семьи формируется прецедентное право, особое значение имеют процессуальные нормы.

    - достаточно быстрый порядок создания (путём рассмотрения дела в суде)

    Недостатки:

    - определённая громоздкость. Так как прецедентов, то есть решений по отдельным вопросам жизнедеятельности достаточно много, то возникают определённые трудности, связанные с необходимостью знать прецеденты в определённой сфере.

    - устанавливается определённым кругом субъектов – судами, но не всеми, а только высшими.

    - плохо сочетается с требованием единообразного применения норм права. Он во многом субъективен, зависит от волеусмотрения судьи, его представлений о справедливости.

    - сложно изменить, так как уже принятое решение (прецедент) уже вступило в силу и исполнено в конкретном случае, а при изменении социально-экономической обстановки, когда данные общественные отношения уже оцениваются в обществе по-другому, необходимо изменить, «пересоздать» прецедент.

    В разных странах судебный прецедент применяется по-разному. В российской правовой системе судебный прецедент официальным источником права не признан, хотя на вопрос о признании его таковым существуют определённые взгляды.

    3. Правовой обычай – фактически сложившееся в течение длительного времени правило, регулирующее поведение людей, санкционированное государством. Это наиболее древний источник права. В письменной форме нигде официально содержание обычая не зафиксировано. Имеет подзаконный характер. Государственное санкционирование обычая производится путём указания в нормативном правовом акте (отсылка к обычаю) на возможность, допустимость использования обычая либо правовой обычай используется в качестве нормативной основы судебного решения. В РФ ссылка на применение международного обычая имеется в Консульском уставе, Кодексе торгового мореплавания. Гражданский кодекс говорит об обычаях делового оборота.

    Не любой обычай является правовым. Например, наряжать ёлку на Новый год, отмечать заключение брака в ресторане и др. правовыми обычаями не являются. Правовые обычаи являются общеобязательными, влекут за собой юридические последствия, в случае их нарушения можно обратиться в суд.

    Достоинства:

    - самая демократичная форма права, поскольку вырабатывается людьми в процессе их жизнедеятельности

    - позволяет учесть нюансы отношений в той или иной сфере жизнедеятельности, а так же на местном уровне (которые невозможно урегулировать НПА)

    - отражает реальные потребности людей, в наибольшей степени отвечает их интересам

    Недостатки:

    - уходит много времени на то, чтобы он укоренился или отмер.

    - наименее формализован, появляется возможность двоякого толкования.

    - участники отношений не имеют возможности узнать содержание обычая из официальных документов.

    - имеет локальный характер применения.

    4. Нормативный договор – соглашение двух или более сторон, определяющее права, обязанности, ответственность участников общественных отношений, распространяющееся на неопределённый круг лиц. Это основной источник международного права. Он имеет место в конституционном праве (Федеративный договор, договоры и соглашения между РФ и субъектами), трудовом праве (коллективный договор). Отличается от договора как индивидуального юридического акта (договора купли-продажи и т.п.), который устанавливает не юридические правила, а конкретные юридические права и обязанности конкретных субъектов. Поэтому необходимо анализировать, какие именно вопросы и в отношении кого регулирует договор. Если договор распространяется только на индивидуально определённых субъектов, имеет «одноразовый» характер, то такой договор нормативным не является.

    Достоинства:

    - имеет собственный порядок принятия, введения в действие; как правило, более быстрый, чем принятие закона

    - быстро реагирует на изменяющиеся общественные отношения.

    - позволяет учесть нюансы общественных отношений.

    Недостатки:

    - подзаконный характер, то есть не может противоречить НПА (кроме международных договоров).

    - локальный характер действия (по территории или сфере действия, исключая международные договоры)

    - ограниченная сфера применения.

    Некоторые учёные выделяют также следующие источники права:

    1. судебная и арбитражная практика. Под ней понимается единообразное решение судами одной и той же категории дел. Она имеет огромное значение для выработки единообразного понимания и применения законодательства судебными органами. Однако в качестве самостоятельного источника встречается редко (например, во Франции).

    2. Юридическая доктрина – разработанные и обоснованные учёными-юристами положения, конструкции, идеи, принципы и суждения о праве, которые в тех или иных правовых системах имеют обязательную юридическую силу. В целом это комплексное суждение по правовым вопросам. Сегодня правовая доктрина сохраняет своё значение и в англо-саксонском праве. Он имеет распространение и в государствах мусульманского мира.

    3. Принципы права – при использовании аналогии права (отраслевые и общие).

    4. Священные книги (религиозные тексты) – это сакральные (священные) тексты, в которых сформулированы религиозные правовые нормы, исходящие от Бога и признанные государством и обществом в качестве общеобязательных. (Ватикан, мусульманские государства)

    5. Правосознание как совокупность идей, чувств, представлений о праве.

    Практикум:

    1. Смирнов решил произвести ремонт в ванной комнате. Для этого он нанял рабочих из фирмы «Кров». Рабочие поменяли в ванне санитарно-техническое оборудование, побелили потолки и заменили кафельную плитку. Через некоторое время трубу, поставленную рабочими, прорвало и вода залила квартиры трех нижних этажей.

    В Назаровский городской суд

    Красноярского края

    Истец: Смирнов Игорь Анатольевич

    Проживающий по адресу: г.Назарово

    ул.Арбузова д.125 «А» кВ.100

    Ответчик: строительная фирма «Кров»

    Зарегистрированная по адресу:

    г.Назарово ул. Труда д. 16

    Цена иска: 279 780,98 руб.
    Исковое заявление
    14.10.2017 г. в 15 час. 40 мин. в квартире № 97 по ул. Арбузова, д.125 «А»

    произошло затопление горячей водой вследствие прорыва трубы горячего водоснабжения. В результате затопления в квартире №94 и квартирах № 91 и №88 (расположенные ниже этажами) были нанесены следующие повреждения:

    - отошла краска на потолке

    - местами отклеилась кафельная плитка

    - начали отходить обои

    - вздулся пол

    - замкнуло проводку, вследствие чего квартира № 94 осталась на 3 часа без света.

    Исходя из вышеизложенного

    ПРОШУ:

    взыскать с ответчика строительная фирма "Кров" стоимость материального ущерба в размере 279 780,98 руб., нанесенного вследствие затопления указанных квартир. А также прошу взыскать с ответчика компенсацию за моральный ущерб, который оценивается в 100 000 рублей, что связано с тем фактом, что затопление моей квартиры и соседей принесло нравственные страдания, в результате которых жена вынуждена была лечиться под наблюдением участкового врача в течении двух месяцев с диагнозом: острый бронхит, моя мать попала в больницу с диагнозом «обострение гипертонии», а дети до сих пор бояться заходить в ванную комнату т.к. думают, что на них опять будет лица кипяток.
    Приложение:

    1. Акт технадзора №14 от 15.10.2017г.

    2. Выписка из истории болезни Смирновой Дарьи Игнатьевны 22.04.1962 г.р (жены) от 20.10.2017г.

    3. Выписка из истории болезни Смирновой Феклы Степановны 19.03.1938г.р. (матери) от 24.10.2017г.

    4. Справки о текущей стоимости материалов и строительных работ.

    5. Копии заявлений соседей с кВ. 91 и кВ.88.

    6. Копия искового заявления для ответчика.

    7. Квитанция об оплате государственной пошлины.


    25.10.2017 И.А. Смирнов

    б) Опираясь на соответствующие статьи Гражданского кодекса, заполните таблицу:


    Объем дееспособности субъектов гражданского права
    Возраст

    Объем дееспособности

    0-6 лет

    Абсолютное отсутствие дееспособности

    6-14 лет

    Частичная сделкоспособность и частичная способностью осуществлять гражданские права. Деликтоспособностью такие граждане не обладают, поскольку ответственность за вред, причиненный малолетними, несут их родители, усыновители или опекуны.

    14-16 лет

    Обладают частичной дееспособностью, поскольку могут совершать сделки с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей


    С 16 до 18 лет

    Самостоятельно осуществлять права и сделкоспособности для граждан этого возраста закон предусматривает и возникновение деликтоспособности, самостоятельно несут ответственность за причиненный вред, при отсутствии средств для возмещения вреда у несовершеннолетнего бремя возмещения этого вреда до достижения причинителем совершеннолетия полностью или в недостающей части возлагается на родителей (усыновителей) или попечителя несовершеннолетнего, если они не докажут, что вред возник не по их вине


    С 18 лет

    Полная дееспособность, означает, что гражданин несет полную имущественную ответственность, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. 
    2.

    а) С какого возраста лицо может быть привлечено к административной, уголовной, материальной, дисциплинарной ответственности? Найдите ответ, опираясь на нормы Кодекса об административных правонарушениях РФ, Уголовного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Трудового кодекса РФ.
    В соответствии со ст. 2.3 КОАП РФ административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

    В соответствии со ст. 20 УК РФ Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

    Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3), участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 211), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 360), акт международного терроризма (статья 361).

    В соответствии с ТК РФ работник, причинивший вред работодателю несет полную материальную ответственность с 18 лет, в случаен причинения вреда работодателю работником не достигшим 18 лет вред возмещается в полном объеме только в случае умышленного причинения.

    Субъектом трудовых отношений является физическое лицо, вступившее в трудовые отношения и достигшее определенного возраста. В ст. 63 ТК РФ указан минимальный возраст, с которого допускается прием на работу - это 14 лет. На основании вышеизложенного дисциплинарную ответственность могут нести граждане, являющиеся субъектами трудовых отношений и достигшие 14 лет.
    б) Какие права и обязанности супругов относятся к личным неимущественным, а какие к имущественным? Ответ найдите, основываясь на нормах Семейного кодекса РФ.

    Личные права и обязанности супругов регламентируются ст. 31 и 32 СК РФ.

    К личным неимущественным правамсупругов относятся:

    1) право на свободный выбор каждым из супругов рода занятий и профессии. Это означает, что каждый из супругов вправе распоряжаться своими творческими и физическими возможностями и способностями к тому или иному виду труда, выбирать вид организации, должность, условия труда независимо от отношения к этому другого супруга. В этом реализуется право на свободный труд, предусмотренное Конституцией РФ (ст. 37) и Всеобщей декларацией прав человека. Другой супруг обязан содействовать свободному выбору занятий и профессии, а не препятствовать этому;

    2) право на свободный выбор места жительства. Под местом жительства понимается место, где постоянно или преимущественно проживает человек. Место жительства супругов определяет место жительства их несовершеннолетних детей до 14 лет, дети более старшего возраста вправе сами выбирать свое место жительства. По месту жительства супругов производится регистрация рождения их ребенка и регистрация прекращения брака в соответствующем органе ЗАГС. Право, о котором идет речь, означает, что при перемене места жительства одним из супругов другой не обязан следовать за ним. Однако супруги, как правило, проживают совместно, поскольку раздельное проживание способствует взаимному охлаждению супружеских чувств и распаду брака;

    3) право на свободный выбор места пребывания. Под местом пребывания понимается место временного проживания гражданина. Таким местом может быть дом отдыха, санаторий, гостиница, больница и т.д. Супруг, проживающий в таком месте, обязан, как всякий гражданин, пройти регистрацию по месту пребывания. В месте пребывания возможно в определенных случаях удостоверять завещания;

    4) право на совместное решение вопросов семейной жизни. Полный перечень таких вопросов в СК РФ не определен. В нем указаны лишь вопросы, касающиеся несовершеннолетних детей, такие как материнство, отцовство, воспитание и образование детей. Однако к таким вопросам могут быть отнесены и вопросы, касающиеся лично супругов (планирование семьи, распределение домашней работы, выбор времени отдыха и места его проведения, выбор имени детям) и их имущества (оплата обучения детей, оказание материальной помощи родственникам, приобретение вещей и продуктов питания);

    5) право на выбор фамилии при заключении и расторжении брака. Семейным кодексом РФ установлены следующие правила выбора фамилии супругами:

    - реализация этого права происходит в момент государственной регистрации заключения или расторжения брака в органе ЗАГС;

    - при заключении брака супруги вправе выбрать фамилию одного из них в качестве общей либо оставить свои добрачные фамилии. Кроме того, в СК РФ предусмотрена возможность присвоения супругам сдвоенной фамилии (соединение фамилий не допускается, если фамилия хотя бы одного из супругов является двойной);

    - перемена фамилии каждым из супругов возможна после регистрации брака (это осуществляется в общем порядке). Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемены фамилии другого супруга;

    - супруг, взявший фамилию другого супруга при вступлении в брак, вправе сохранить ее и после расторжения брака, по он может также восстановить свою добрачную фамилию;

    6) право супруга на расторжение брака (п. 2 ст. 16 СК РФ);

    7) право каждого супруга давать согласие на усыновление ребенка другим супругом (п. 1 ст. 133 СК РФ).

    К 
    1   2   3   4


    написать администратору сайта