Главная страница
Навигация по странице:

  • Субъекты отношений по независимой гарантии 1) гарант

  • 2) принципал (должник); Бенефициар (кредитор).

  • Основанием выдачи независимой гарантии

  • Виды независимых гарантий: 1) в зависимости от характера обязательств

  • 2) в зависимости от того, имеет ли гарант право отозвать выданную гарантию

  • 3) в зависимости от права бенефициара пе­редавать другому лицу свои требования к гаранту

  • Гражданское право билеты. Зачет%20ГП%20билеты. 1. Предмет гражданского права как отрасли права


    Скачать 181.89 Kb.
    Название1. Предмет гражданского права как отрасли права
    АнкорГражданское право билеты
    Дата14.11.2022
    Размер181.89 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаЗачет%20ГП%20билеты.docx
    ТипДокументы
    #788764
    страница14 из 15
    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

    В силу независимойгарантиигарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом.

    Независимая гарантия выдается в письменной форме (пункт 2 статьи 434), позволяющей достоверно определить условия гарантии и удостовериться в подлинности ее выдачи определенным лицом в порядке, установленном законодательством, обычаями или соглашением гаранта с бенефициаром.

    Субъекты отношений по независимой гарантии

    1) гарант:

    · банки и иные кредит­ные организации;

    · другие коммерческие организации.

    2) принципал (должник);

    Бенефициар (кредитор).

    Гарант — это лицо, которое выдало письмен­ный документ, содержащий обязательство выплатить денежную сум­му в случае представления бенефициаром письменного требования об оплате, составленного в соответствии с условиями банковской гаран­тии.

    Принципал — лицо, являющееся должником по обязательству, исполне­ние которого обеспечивается банковской гарантией, выданной гаран­том по его просьбе.

    Бенефициар — лицо, в пользу которого как кредитора принципала выдается банковская гарантия.

    Принципалами и бенефи­циарами могут быть как юридические, так и физические лица.

    Основанием выдачи независимой гарантии является просьба прин­ципала (ст. 368 ГК), которая может определяться соглашением гаран­та и принципала о порядке и условиях выдачи банковской гарантии. Однако закон не требует заключения письменного соглашения между принципалом и гарантом, а его отсутствие не влечет недействитель­ности гарантийного обязательства гаранта перед бенефициаром. Од­нако если просьба принципала о выдаче гарантии и условия ее удов­летворения оформлены соглашением гаранта и принципала, то именно оно становится основанием, определяющим порядок выдачи гаран­тии, взаиморасчеты гаранта и принципала по выплате вознагражде­ния гаранту, право регресса гаранта к принципалу, его объем и порядок осуществления. При этом следует иметь в виду, что право гаранта потребовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уп­лаченных бенефициару по банковской гарантии, определяется именно соглашением гаранта с принципалом (п. 1 ст. 379 ГК) и не носит без­условного характера. Это связано с необходимостью предотвращения возможных злоупотреблений со стороны гаранта.

    Виды независимых гарантий:

    1) в зависимости от характера обязательств:

    · тендерные гарантии;

    · гарантии исполнения;

    · гарантии возврата платежа.

    2) в зависимости от того, имеет ли гарант право отозвать выданную гарантию:

    · отзыв­ные;

    · безотзывные.

    По общему правилу надлежащим образом выдан­ная независимая гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом, если в ней не предусмотрено иное (ст. 371 ГК).

    3) в зависимости от права бенефициара пе­редавать другому лицу свои требования к гаранту:

    · пе­редаваемые;

    · непередаваемые.

    По общему правилу право требования к гаранту, принадлежащее бенефициару по банковской гарантии, не может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное (ст. 372 ГК). Передача права требования по банковской гарантии подчиняется нормам об уступке права требования (цессии).

    91 Неустойка: понятие и виды.

    Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить креди­тору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель­ства, в частности в случае просрочки исполнения.

     Виды неустойки:

    • по источнику установления:

    - договорная;

    - законная, то есть неустойка, определенная в законе. Она применяет­ся независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты согла­шением сторон. Размер законной неустойки не может быть уменьшен, но может быть увеличен по соглашению сторон, если закон этого не запрещает;

    • в зависимости от соотношения с взысканием убытков:

    - зачетная - убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

    - штрафная - убытки взыскиваются в полном размере сверх неустойки;

    - альтернативная - по выбору кредитора взыскиваются либо убытки, либо неустойка;

    - исключительная - взыскивается только неустойка, но не убытки.

    92 Задаток. Отличие задатка от аванса. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательства.

    Задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из сторон другой стороне в доказательство заключения договора и обеспечения его исполнения.

    Задаток выполняет функции: удостоверительную, обеспечительную, пла­тежную, компенсационную.

    1. Удостоверительная функция задатка выражается в том, что он выдается в «доказательство заключения договора». Исполняя передачей задатка все основное обязательство или его часть, должник тем самым подтверждает наличие договорного обязательства, в счет платежей по которому задаток выдается.

    2. Обеспечительная функция сводится к тому, что если за неиспол­нение договора ответственна сторона, давшая задаток, то он остает­ся у другой стороны. Если же за неисполнение договора ответствен­на сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой сто­роне двойную сумму задатка, т.е. возвратить полученную сумму задатка и уплатить дополнительно сумму, равную ему.

    3. Платежная функция задатка проявляется в том, что он выдается в счет платежей, причитающихся по основному договору: за выпол­ненные работы, оказанные услуги и т.д.

    4. Компенсационная функция задатка заключается в том, что сто­рона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если иное не пред­усмотрено договором.

    Отличие задатка от аванса состоит в том, что для аванса нехарактерна обеспечительная функция: сторона, выдавшая аванс, вправе требовать его возвращения во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.

    Поэтому при заключении договора, в котором предполагается предварительная выплата в счет основной оплаты по договору, необходимо сразу указать чем, авансом или задатком, является эта выплата. А если в договоре не указано, что сумма предоплаты является задатком, то такая сумма автоматически будет считаться авансом.

    93 Удержание как способ обеспечения исполнения обязательства.

    Действующее гражданское законодательство, закрепляет удержание как способ обеспечения исполнения обязательств, состоящий в праве кредитора удерживать оказавшуюся у него вещь должника до погашения долга под угрозой удовлетворения требований за счет стоимости удерживаемого имущества.

    Таким образом, удержание оказывает двоякое влияние на правоотношения сторон по обеспеченному обязательству. Во-первых, в качестве меры оперативного воздействия удержание вещи до момента надлежащего исполнения оказывает стимулирующее воздействие на контрагента-должника, поскольку ограничивает его в пользовании собственным имуществом. Этот компонент права удержания может в принципе обеспечивать исполнение любого обязательства, особенно в отношениях между предпринимателями. Во-вторых, главное обеспечительное свойство удержания обусловливается возможностью удовлетворения требования из состава имущества должника.

    Статьей 359 ГК РФ предусматриваются два вида удержания - общегражданское, используемое для обеспечения исполнения обязательств, субъектами которых являются все участники гражданского правоотношения, в том числе и лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью (абз.1 п.1), и предпринимательское (в литературе именуется также торговым[1]), применяемое для обеспечения исполнения обязательств, обе стороны которых действуют как предприниматели (абз.2 п.1).

    Общегражданским удержанием обеспечиваются только требования, имеющие денежный характер. В роли кредитора по общегражданскому удержанию, правомерно удерживающего вещь должника, могут выступать: хранитель по договору хранения, если поклажедатель уклоняется от оплаты услуг по хранению; перевозчик по договору перевозки, не выдающий груз получателю до полного расчета за перевозку; подрядчик, не передающий заказчику созданную вещь до оплаты выполненной работы, и т.д.

    Предпринимательское удержание в качестве основания возникновения имеет неисполнение должником требований, не обязательно связанных с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникших из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.

    94 Основания прекращения обязательств, не связанные с исполнением.

    Прекращение гражданских обязательстввлечет опреде ленные правовые последствия: происходит прекращение прав и обязанностей, вытекающих из обязательств, так как обязательство исполнено.

    Основания прекращения обязательства:

    1. предоставление отступного, т.е. по соглашению сто рон обязательство может быть прекращено предо ставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.), размер, сроки и порядок предоставления которого устанавливаются сторонами;

    2. прекращение обязательства зачетом, т.е. обязатель ство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, не указан или определен моментом востре бования;

    3. прекращение обязательства новацией, т.е. обязатель ство прекращается соглашением сторон о замене пер воначального обязательства, существовавшего меж ду ними, другим, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новацию) (закон не допус кает применения новации в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здо ровью, и по уплате алиментов); новация может пре кращать дополнительные обязательства, связанные с первоначальным, если иное не предусмотрено согла шением сторон;


    •  

    4. прощение долга, т.е. обязательство прекращается ос вобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей (данное основание подлежит при менению, если это не нарушает прав других лиц в от ношении имущества кредитора); прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице;

    5. прекращение обязательства невозможностью испол нения (если обязательство вызвано обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает; кроме того, обязательство подлежит прекращению, если его не возможно исполнить должником вследствие виновных действий кредитора);

    6. прекращение обязательства на основании акта госу дарственного органа: если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соот ветствующей части; при этом стороны, понесшие в ре зультате издания такого акта убытки, вправе требо вать их возмещения (при признании в установленном порядке недействительным акта государственного органа, на основании которого обязательство прекра тилось, обязательство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа обя зательства и исполнение не утратило интерес для кре дитора);


    •  

    7. прекращение обязательства смертью гражданина (обязательство прекращается смертью должника, если исполнение невозможно произвести без его лич ного участия);

    8. прекращение обязательства ликвидацией юридическо го лица (должника или кредитора), кроме случаев, ко гда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возме щении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.).





    95 Понятие, значение и виды гражданско-правовых договоров.

    Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

    Гражданско-правовые договоры порождают, изменяют или прекращают соответству-ющие имущественные правоотношения.

    Как и любые сделки, они обладают специфическими особенностями:

     единое волеизъявление двух или более лиц, выражающее их общую волю;

     свобода договора.

    I. Виды договоров в гражданском праве.
    Можно выделить следующие распространенные классификации гражданско-правовых договоров:

    1) По своей юридической природе договоры могут быть консенсуальными и реаль-ными. Консенсуальными являются договоры, в которых права и обязанности сторон возни-кают сразу после достижения сторонами соглашения (консенсуса) об установлении прав и обязанностей (например, договор купли - продажи). Договор считается реальным, если права и обязанности сторон возникают после достижения соглашения и передачи вещи (например, договор займа, доверительного управления имуществом, хранения, перевозки грузов).

    2) По характеру отношений между сторонами договоры делятся на возмездные и безвозмездные. (ст.423 ГК).

    Возмездность договора означает, что имущественному предоставлению со стороны контрагента исполняющего обязанность, соответствует встречное имущественное предостав-ление другого контрагента. Наиболее типичным случаем такого предоставления является пла-та в виде определенного денежного возмещения. (договор аренды, купли-продажи) В совре-менных условиях подавляющая часть договоров является возмездной.

    3) В зависимости от наличия у сторон прав и обязанностей договоры разделены на односторонние и двусторонние. В односторонних договорах один из участников облада-ет только правами, а другой - обязанностями (договор поручения, дарения, займа). В двусторонних договорах каждая сторона имеет и права, и обязанности (договор купли-продажи).

    4) В зависимости от того, в чьих интересах они заключены, договоры делятся на: дого-воры в интересах сторон и договоры в интересах третьих лиц, т.е. такие, в которых стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а третьему лицу.

    5) В зависимости от основания заключения договоры делят на свободные и обяза-тельные. Заключение свободных зависит только от усмотрения сторон. Обязательные носят всецело обязательный характер для одной или обеих сторон договора. Например: действующим российским законодательством предусмотрено обязательное заключение договора страхования от несчастных случаев при перевозках пассажиров.

    6) На основе наличия или отсутствия юридической связи одного договора с другим выделяются основные (главные) и дополнительные договоры. Дополнительные договоры являются юридическим продолжением основных и поэтому разделяют их юридическую судь-бу. Соответственно, основные договоры, напротив, являются самостоятельными и не разде-ляют юридическую судьбу каких-либо иных договоров.

    7) В зависимости от юридической направленности различают основные и предвари-тельные договоры. Основной договор непосредственно порождает права и обязанности сто-рон, связанные с перемещением материальных благ, передачей имущества, выполнением ра-бот, услуг. Предварительный договор - это соглашение сторон о заключении основного до-говора в будущем. Большинство – основные.

    8) В зависимости от количества участников в договоре различают двустронние и многосторонние договоры.

    96 Содержание принципа свободы договора и ограничения договорной свободы. Публичный договор, его соотношение с договором присоединения.

    Принцип свободы договоры (основной принцип гражданского права)

    - это принцип исключает властное подчинение одной стороной другой, хотя не всегда: например, договор государственных поставок.

    • стороны самостоятельно могут выбрать договор какой либо, выбрать партнера или контрагента, выбрать содержание или условие договора.

    Статья 426. Публичный договор 

    1. Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

    Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами.

    2. Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.

    3. Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается.

    4. В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

    5. Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны.

    98 Содержание гражданско-правового договора (существенные, обычные и случайные условия).

    Содержание договора как соглашения (сделки) составляет совокупность согласованных его сторонами условий, в которых закрепляются права и обязанности контрагентов, составляющие содержание договорного обязательства. В письменных договорах условия излагаются в виде отдельных пунктов.

    Среди условий договора необходимо выделять существенные условия.

    Существенными признаются все условия договора, которые требуют согласования, ибо при отсутствии соглашения сторон хотя бы по одному из них договор признается незаключенным (п. 1 спи 432 ГК), т. е. несуществующим.

    Это условия, которые закон считает необходимыми и достаточными для возникновения того или иного договорного обязательства. Существенными закон признает:

    • условия о предмете договора;

    • условия, прямо названные в законе или иных правовых актах как су­щественные;

    • условия, необходимые для договоров данного вида;

    • условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

    Условия о предмете договора индивидуализируют предмет исполнения

    • (например, наименование и количество поставляемых товаров), а нередко

    определяют и характер самого договора. Так, условие о возмездной передаче

    индивидуально-определенной вещи характеризует договор купли-продажи, а о ее изготовлении — договор подряда. При отсутствии четких указаний договоре на его предмет исполнение по нему становится невозможным, договор, по сути, теряет смысл и потому должен считаться незаключенным.

    Составная часть договора:

    1. Наименование сторон, права их

    2. Предмет договора (он обязателен, если его нет то его не существует)

    3. Цель (на что направлено)

    4. Условия о предмете договора

    5. Существенные условия - признаются все условия, которые требуют согласования и при отсутствии соглашения и трактовки хотя бы по одному - считается не заключенным, не существующим.

    Основания возникновения:

    - условия о предмете договора

    - условия которые предусматривает закон (пример: договор купли-продажи должен содержать количество и наименования товара, объем, а цена- нет- это обычай)

    Существенные договора берутся из:

    - ГП

    - Соглашение сторон или выдвижение сторон требования

    - Из существа дела

    99 Заключение гражданско-правового договора: стадии, порядок, момент, с которого договор считается заключенным.

    Заключение договора — достижение сторонами в надлежащей форме соглашения по всем существенным условиям договора в порядке, предусмотренном законодательством.

    Договор считается заключенным при соблюдении двух необходимых условий:

    - сторонами должно быть достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора;

    - достигнутое сторонами соглашение по своей форме должно соответ­ствовать требованиям, предъявляемым к такого рода договорам (ст. 432 ГК).

    Заключение договора, исходя из природы этой гражданско-правовой категории (соглашение сторон), предполагает выражение воли каждой из сторон (волеизъявление) и ее совпадение.

    Порядок и стадии заключения договора.

    Порядок заключения договора состоит в том, что одна из сторон направляет другой свое предложение о заключении договора (оферту), а другая сторона, получив оферту, принимает предложение заключить договор (п. 2 ст. 432 ГК).

    Соответственно можно выделить следующие стадии заключения договора:

    1. преддоговорные контакты сторон (переговоры)

    2. оферта;

    3. рассмотрение оферты;

    4. акцепт оферты.

    При этом две стадии: оферта и акцепт оферты — являются обязательными для всех случаев заключения договора. Стадия преддоговорных контактов сторон (переговоров) носит факультативный характер и используется по усмотрению сторон, вступающих в договорные отношения.

    Что касается стадии рассмотрения оферты ее адресатом, то она имеет правовое значение только в тех случаях, когда законодательство применительно к отдельным видам договоров устанавливает срок и порядок рассмотрения оферты (проекта договора). Например, порядок и срок рассмотрения оферты предусмотрен законодательством в отношении тех договоров, заключение которых является обязательным для одной из сторон (ст. 445 ГК).

    100 Основания, порядок и последствия изменения и расторжения гражданско-правового договора

    Изменение договора означает, что при сохранении его силы в целом то или иное условие либо некоторые из них, в том числе связанные с исполнением договорных обязанностей, формулируются по-новому, по сравнению с тем, как это было зафиксировано первоначально при заключении договора.

    Расторжение договора всегда приводит к досрочному его прекращению.

    Основные нормы гражданского законодательства, регламентирующие порядок изменения и расторжения договоров, содержатся в гл. 29 ГК РФ.

    Правила о расторжении и изменении договора являются достаточно строгими и явно направлены на поддержание стабильности имущественного оборота. Необходимо отметить, что эти вопросы нашли свое отражение также и в иных главах Гражданского кодекса, прежде всего в части второй, посвященной отдельным видам гражданско-правовых договоров.

    Изменение и расторжение договора осуществляются по согла­шению сторон, а при недостижении согласия - по решению суда. В ряде случаев со стороны одного из участников мо­жет иметь место односторонний отказ (полностью или частично) от исполнения договора.

    Основным способом расторжения (изменения) договора является его расторжение или изменение по соглашению сторон (ст. 450 ГК).

    1. При существенном нарушении договора другой стороной.

    Существенным признается нарушение договора одной из сто­рон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчи­тывать при заключении договора (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

    Таким образом, применительно к каждой конкретной ситуации то или иное нарушение договора может быть признано существенным. Так, неоднократное нарушение поставщиком сро­ков поставки товаров является существенным нарушением договора поставки (п. 2 ст. 523 ГК РФ). Нарушение договора постав­ки покупателем предполагается существенным, например, в слу­чаях неоднократного нарушения сроков оплаты товаров (п. 3 ст. 523 ГК РФ).

    2. В связи с существенным изменением обстоятельств.

    По общему правилу существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения (ст. 451 ГКРФ). Договором может быть определено, что данное обстоятельство не является основанием для его изменения (расторжения). Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли разумно пред­видеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы за­ключен на значительно отличающихся условиях.

    3. В иных в случаях, предусмотренных ГК РФ и другими зако­нами.

    В большинстве своем эти случаи поименованы в части второй Г К РФ применительно к отдельным видам договоров. Например, арендатор может потребовать досрочного рас­торжения договора при обнаружении недостатков сданного в аренду имущества, полностью или частично препятствующих пользованию имуществом, за которые отвечает арендодатель (п. 1 ст. 612 ГК РФ). Арендодатель в свою очередь может потребовать досрочного расторжения договора, если арендатор существенно ухудшает имущество (ст. 619 ГК РФ).

    Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения ус­ловий договора страхования (п. 2 ст. 959 ГК РФ).

    Передача продавцом покупателю товара, обремененного пра­вами третьих лиц, дает покупателю право требовать расторжения договора купли-продажи, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар (п.1ст.460ГЯРФ).

    Односторонний отказ от исполнения обязательств может иметь место только в строго определенных случаях (ст. 310 ГК РФ). Это правило имеет очень важное практическое значение и пред­полагает, что добросовестно исполняющий свои обязанности уча­стник договора не должен остаться ни с чем, если его контрагент заявляет о нежелании поддерживать договорные отношения.

    Последствия расторжения или изменения договора состоят в том, что:

    во-первых, прекращаются либо изменяются обязательства, возникшие из этого договора;

    во-вторых, определяется судьба исполненного по договору до момен­та его расторжения (изменения);

    в-третьих, решается вопрос об ответственности стороны, допустившей существенное нарушение договора, которое послужило основа­нием его расторжения или изменения.

    С момента расторжения догово­ра обязательство прекращается, и стороны освобождаются от обязан­ности его исполнения. При изме­нении договора тип (вид) обязатель­ства сохраняется, но меняется его содержание. «Сохранение обязательств в измененном виде может означать как их изменение, так и частичное прекращение обязательств, возникших из измененного впоследствии договора. Например, в случаях, когда поставщик и покупатель достигают соглашения по вопросу об уменьшении объема поставки, это означает, что изменение договора привело к частичному прекращению обязательств» 6.

    101 Толкование договора: понятие и значение, способы толкования.

    ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА (англ. interpretation of agreement/treaty/contract) - установление содержания обязательств, вытекающих из договора. При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с др. условиями и смыслом договора в целом. Если указанные правила не позволяют определить содержание договора, то должна быть выяснена действительная общая воля с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимоотношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

    Статья 431 ГК предусматривает два последовательно применяемых способа толкования условий договора судом. Толкуя договор первым способом, суд принимает во внимание буквальное значение содержащихся в договоре слов и выражений. При этом в первую очередь анализируются те из них, которыми излагается толкуемое условие. Если в результате такого анализа буквальное значение условия остается неясным, это значение устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
    Буквальное значение слов и выражений - это тот смысл, который обычно имеют эти слова и выражения в используемом при заключении договора языке. Отсюда следует, что необходимым инструментом на этой стадии толкования может оказаться словарь соответствующего языка. Однако пока в решениях российских судов вряд ли удастся встретить ссылку на словарь русского языка. В то же время в решениях английских и американских судов ссылки на словари английского языка (например, словарь Уэбстера) - распространенное явление.
    Во многих случаях у одного и того же слова может быть несколько значений, в том числе и обычно употребляемых. Представляется, что в особо сложных случаях допустимо назначение лингвистической экспертизы. Следует заметить, что до настоящего времени в судебной практике случаи назначения такой экспертизы неизвестны. Но назначение экспертизы возможно как по инициативе суда, так и по ходатайству участвующих в деле лиц. Представляется, что сторонам следует в сложных случаях проявлять активность в процессе и заявлять соответствующие ходатайства.
    Если договор был правомерно заключен в устной форме, его содержание анализируется в том виде, в каком оно зафиксировано в объяснениях сторон и показаниях свидетелей.

    Только в том случае, если первый способ не позволяет определить содержание договора, суд вправе перейти к применению второго способа - толкованию договора путем выяснения действительной общей воли сторон. Эта воля выясняется с учетом цели договора, т.е. тех правовых последствий, которые должны были наступить в результате его надлежащего исполнения. Выясняя волю сторон, суд должен принять во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

    102 Понятие, особенности и функции гражданско-правовой ответственности.

    Гражданско-правовая ответственность - форма государственного принуждения, состоящая во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего
    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


    написать администратору сайта