Кодекс Наполеона, ГГУ. 8. Французский гражданский
Скачать 80.42 Kb.
|
Соглашение как необходимое условие действительности договоров. Пороки соглашения Согласие сторон являлось необходимым условием действительности договора. Истинное намерение сторон должно соответствовать его выражению вовне: словами, действиями, письмами. Если внутренняя, действительная воля не соответствует волеизъявлению, имеют место так называемые " пороки воли " ( заблуждение, обман, насилие ). Сделки, совершенные под влиянием насилия, обмана и заблуждения ( ошибки ), считались недействительными. " Нет действительного согласия, - говорит ст. 1109, - если согласие было дано лишь вследствие заблуждения или если оно было исторгнуто насилием или достигнуто обманом". Заблуждение - это неправильное представление у лица относительно фактов и обстоятельств, влияющих на существенные условия договора. Существенные условия необходимы для заключения договора. Например, в договоре купли - продажи - вещь, товар и цена. Согласно статье 1110 существенным заблуждением является: 1. Заблуждение, относящееся к существу вещи: заблуждение в существе вещи налицо всякий раз, как оно относится к такому ( физическому или иному ) свойству вещи, зная об отсутствии которого, данное лицо не вступило бы в договор. Заблуждение в отношении основных свойств вещи учитывается только в том случае, если оно служило заблуждающемуся основным мотивом для заключения договора. Например, одна сторона ошибочно полагает, что получает в виде дара, а другая - что дает предмет в безвозмездное временное пользование, т. е. сторона, думая, что получает в дар, заключает договор ссуды Сторона покупает мебель, считая ее старинной, а она в действительности старинной не является. Лицо уверенно, что покупает картину Рубенса, хотя действительности оно купило картину другого художника. 2. Заблуждение в личности контрагента при условии, что именно личные качества данного контрагента являются причиной заключения договора. Например, не имеет значения для силы договора, если я хочу купить ту или иную вещь, но вместо того, чтобы пойти к одному купцу, я по ошибке обращаюсь к другому; если же, наоборот, я желаю заказать портрет известному художнику и, введенный в заблуждение совпадением его фамилии с фамилией другого неизвестного художника, обращаюсь к этому последнему. Обман - сознательное, умышленное введение в заблуждение контрагента. Для признания договора недействительным по этому основанию необходимо, чтобы обман исходил от одной из договаривающихся сторон по договору, и должно быть доказано, что именно полученная ложная информация явилась причиной вступления в договор. Если бы обманутый получил достоверные сведения, то о н вообще не заключил бы договора. Обман совершается с помощью специальных злонамеренных уловок, мешающих человеку, обладающему обычной осмотрительностью, заметить во - время обман и ему противостоять. Например, купец показывает фиктивные доходы от своего предприятия, преувеличивая их для того, чтобы дороже продать это предприятие. Обман можно констатировать и в случае умолчания, направленного на сокрытие от другого участника договора факта, ибо, будь он известен этому другому участнику, тот бы не заключил данного договора. Например, банкир продает акции горнодобывающей шахты по текущему курсу уже после получения известия о её затоплении. Третьим пороком воли считается угроза, то есть психическое давление, воздействие на чужую волю страхом страдания. Вступающий в договор выражает согласие под властью страха. Угроза должна быть такого рода, чтобы могла произвести впечатление на разумного человека и могла внушить ему опасение, что его личности или имуществу угрожает значительное зло. Угроза может быть направлена не только против лица, вступающего в договор, но также против его близких. Угроза должна быть противоправной. Например, угроза " проучить " или убить контрагента, лишить имущества, упрятать его, невиновного, путем преднамеренно ложных показаний за решетку Не совершает противоправных угроз кредитор, угрожающий должнику обращением взыскания на его имущество в случае непредставления им гарантии. Угроза может исходить в отличие от обмана не только от контрагента, но и от третьего лица. Убыточность договора По общему правилу убыточность соглашения не могла опорочить договор ( ст. 1118 ). Под убыточностью понимается ущерб, причиненный одной из участвующих в договоре сторон неэквивалентностью в момент заключения договора выгод, выговоренных себе каждой из сторон. Например, продавец продает слишком дешево, покупатель покупает за чрезмерно высокую цену и т. д. Вопрос об эквивалентности взаимных обязательств сторон является предметом дискуссии в Европе на протяжении многих столетий. Римское право допускало основанный на убыточности договора иск только в исключительных случаях. Римское право позднего периода позволило лицу, продавшему земельный участок, расторгнуть договор, если покупная цена составляла менее половины его действительной стоимости. Цель подобного регулирования заключалась в том, чтобы защитить сельское население от обнищания в результате жестокой налоговой политики государства. Оно было вынуждено продавать свои земельные участки за бесценок городским богачам, которые стремились путем покупки недвижимости в сельской местности застраховать свои деньги от инфляции. Средневековый теолог Фома Аквинский учил, что стороны по договору должны брать на себя равные обязательства, ибо грешно требовать что - либо от своего партнера, не предложив ему взамен " справедливую цену ". В каждом договоре обмениваемые вещи или услуги должны были иметь равную стоимость. Справедливая цена - это общепринятая, рыночная цена, которая могла варьироваться в зависимости от времени и места. Там, где трудно определить рыночную цену, как в случае с землей, справедливую цену можно установить, выяснив размер дохода с этой земли, или посмотрев на цены продаж поблизости, или, если все это безрезультатно, спросив мнение людей, особо сведущих в местных ценах Глоссаторы считали отклонение от справедливой цены введением в заблуждение или фактической ошибкой, то есть они полагали, что если покупатель заплатил больше рыночной цены или продавец взял меньше, то это из - за незнания рыночной цены. Поэтому глоссаторы разработали различные меры компенсации потерпевшему в зависимости от того, сознательно ли другая сторона ввела его в заблуждение. Они также использовали норму, применяемую канонистами в случае наличия фактического заблуждения у одной из сторон при заключении брака, а именно: если заблуждавшееся лицо все равно вступило бы в этот союз, зная истинные обстоятельства, то ошибка не считалась существенной и не аннулировала договор. Согласно ФГК по общему правилу убыточность не служит основанием недействительности договора. Несоразмерность взаимных обязательств не влияет на действительность договора. Эта норма соответствует принципам индивидуализма. Считается, что человек, берущийся за дело, достаточно в нем опытен и в состоянии самостоятельно отвечать за свои поступки и их последствия, а потому может вести себя разумно, взвешивать свои интересы и быть бдительным в их охране. И поэтому признание за судами права оценивать соразмерность и эквивалентность предоставлений сторон казались опасным для устойчивости договоров. Но в некоторых случаях возможно расторжение договора вследствие убыточности договора одной из сторон. По ст. 1674 продавец мог требовать расторжения договора, если покупная цена, установленная договором, не достигает 7/ 12 цены недвижимости, определенной экспертами. Эта статья была направлена на защиту интересов мелких земельных собственников-крестьян, которые, находясь в нужде, продают свое имущество по непомерно низким ценам. Обязательная сила договора Договор имеет силу закона для заключивших его лиц. Статья 1134 гласит: " соглашения, законно заключенные, имеют силу закона для тех, кто их заключил ". Стороны должны были обязательно исполнить договор. Так же как закон может быть отменен только другим законом, так и договоры могут отменяться лишь по взаимному соглашению сторон. Должник обязан к строгому и точному исполнению своих обязанностей. Нарушением обязательства признается неисполнение обязательства либо ненадлежащее его исполнение ( просрочка исполнения, нарушение отдельных условий и т. п.). При неисполнении или ненадлежащем исполнении договора для должника создаются неблагоприятные имущественные последствия ( ст. 1142 ), т. е. взыскание долга и уплата убытков, если только неисполнение не вызвано случаем или непреодолимой силой. Не исполнивший своей обязанности должник предполагается виновным, он имеет право доказывать свою невиновность. Большинство французских авторов считают понятия случая и непреодолимой силы синонимами. Непреодолимая сила - внешнее событие, которое нельзя не предвидеть, не предотвратить в данных обстоятельствах ( наводнение, землетрясение, удар молнии, ураган ). В случае невозможности исполнения судья обязан вынести решение о прекращении договора, но не вправе изменить его содержание. Французская судебная практика признавала в качестве освобождения от ответственности лишь непредвиденные и не относящиеся к должнику безусловные препятствия, которые на продолжительное время делаю! исполнение договора невозможным, поскольку их нельзя устранить. Война, экономические кризисы, забастовки могли, по общему правилу, повлечь за собой отсрочку исполнения, но не прекращение договора. Одной лишь затруднительности исполнения недостаточно. Французские суды отрицательно решали вопрос о признании так называемой " экономической невозможности исполнения " то есть наступившей после заключения договора экономической невыгодности (резкое изменение конъюнктуры рынка, девальвация валюты, скачок цен ), при которой исполнение становилось возможным лишь при значительных экономических жертвах со стороны должника. Устойчивость договоров была основным принципом судебной практики; должник обязан исполнить принятое на себя обязательство хотя бы ценой своего разорения. Должник отвечает всем своим имуществом. С 1804 до 1867 года он мог быть даже подвергнут личному задержанию, то есть лишению свободы до уплаты долга. Деликт Одним из распространенных оснований возникновения обязательств является причинение вреда ( деликта ). Римское право так и не выработало общего принципа, согласно которому лицо, виновное в причинении вреда, должно его возместить. Своим появлением такой принцип деликтного права обязан выдающимся теоретикам школы естественного права Г. Грецию и Ж. Дома, которые разработали его в XVII веке. ФГК посвящает деликтам всего пять статей ( статьи 1382 - 1386 ). Статья 1382 дает общее понятие деликта: " Всякое действие человека, которое причиняет ущерб другому, обязывает того, по чьей вине ущерб произошел, к возмещению ущерба ". Неблагоприятные имущественные последствия наступают при виновном поведении лица ( ст. 1183 ). Под виной понимают несоблюдение общепризнанных норм поведения. Лицо обязано возместить имущественный вред, поскольку он причинен намеренно ( характеризуется преднамеренным стремлением нарушителя причинить ущерб ) или неосторожно ( является " ошибкой поведения ", которую разумный человек не совершил бы, находись он в тех же внешних обстоятельствах, что и причинивший ущерб; наступление имущественного вреда лицо могло предвидеть при должной осмотрительности ). 3. Договор найма рабочей силы Кодекс устанавливает многочисленные общие правила о договорах, а также специальные правила для наиболее распространенных договоров: купли-продажи, мены, найма, поручения, товарищества, займа, хранения. Экономически важнейшим являлся договор найма услуг ( найма рабочей силы ), которому в ФГК было посвящено всего две статьи. ФГК устанавливает возмездность договора найма рабочей силы ( ст. 1710 ) и требует установления определенного срока найма, воспрещая заключение пожизненных договоров о найме услуг, как несовместимых с личной свободой ( ст. 1780 ). В соответствии с принципом свободы договора, господствовавшим во время создания кодекса, все остальные условия личного найма предоставлены усмотрению сторон. ФГК допускал неравенство между сторонами, к выгоде нанимателей ( работодателей ). Подчиненное положение рабочего по отношению к хозяину закреплялось в ст. 1781. которая предписывала давать веру словесным заявлениям ( практика прибавила: сделанным под присягой ) нанимателя относительно размера наемной платы, уплаты ее за истекший год, что давало сильное оружие нанимателям против рабочих. Эта статья была отменена в 1868г. Брачно-семейное право. Брак. Условия вступления в брак В брачно - семейном праве ФГК особенно сильно проявляется консервативная реакция на крайности революционного семейного права, в упрек которому ставили то, что оно понизило престиж брака, упразднило авторитет отца. ФГК закреплял обязательный гражданский ( светский ) брак -это форма установления супружеского союза без участия церкви перед гражданской властью, Чиновник гражданского состояния в мэрии, в присутствии четырех свидетелей прочитывает разные статьи закона, относящиеся к правам и обязанностям супругов, спрашивает жениха и невесту об их взаимном согласии быть мужем и женой и после утвердительного ответа на вопрос объявляет их супругами во имя закона, затем производится регистрация брака, т. е. записываются в особую брачную книгу имена, фамилии, возраст, сословие, занятия, местожительство жениха и невесты, их родителей и бывших при заключении брака свидетелей. За ним может последовать и церковное венчание, но для возникновения юридических последствий брака оно не является необходимым. По уголовному кодексу 1810 г. священник, совершивший церковное бракосочетание раньше гражданской церемонии, подлежал в 1-й раз штрафу, во 2-й - тюремному заключению от 2 до 5 лет и в 3-й - отрешению от должности. Профессор Л. Жюллио де ла Морандьер писал: " Во французском праве брак есть заключаемый в установленной законом форме гражданский договор, который соединяет мужчину и женщину для совместной жизни и взаимного оказания поддержки и помощи под руководством мужа, главы семьи ". Для вступления в брак необходимо было достижение брачного возраста - для женщин 15 лет и для мужчин 18 лет; согласие жениха и невесты на брак; согласие родителей для сына, не достигшего 25 лет и дочери, не достигшей 21 года, то есть возраст брачного совершеннолетия не совпадал с возрастом общего совершеннолетия ( 21 год ). Дочери в возрасте от 21 до 25 лет и сыновья в возрасте от 25 до 30 лет могли вступить в брак и без родительскогo согласия, но лишь при условии, что они ежемесячно в течение трех следующих один за другим месяцев трижды безуспешно через судебного исполнителя обращался с почтительной просьбой к родителям о разрешении. После 30 и 25 лет необходимо только одно почтительное обращение Развод Кодекс, по сравнению с революционным законодательством. значительно сократил количество поводов к разводу, уничтожил развод по несоответствию характеров, и если сохранил ( по настоянию Наполеона ) развод по взаимному согласию, не объясняя действительных причин расстройства семейной жизни, то лишь обставив его такими условиями. которые делали его практически трудно осуществимым. Это была реакция против значительного роста количества разводов в революционную эпоху. Кодекс допускал развод как исключительную меру, только при наличии вины другого супруга по трем основаниям ( ст. 229 - 232 ): 1. В случае прелюбодеяния - прелюбодеяние жены считалось во всех . случаях поводом к разводу, а прелюбодеяние мужа только в том случае, если он ввел любовницу в семейный дом, где живет вместе с женою ( ст.230 ). ; Для составителей кодекса эта норма была самоочевидной: " Неверность женщины предполагает большую нравственную испорченность и имеет гораздо более ; опасные последствия, чем неверность мужа; поэтому муж всегда судился за нее менее ; строго, чем жена ". Тем же духом проникнуты статьи 337 и 339 уголовного кодекса, карающие тюремным заключением жену, виновную в прелюбодеянии ( от трех месяцев 'до двух лет ), а мужа - только штрафом и только в случаях, когда он содержал свою " сожительницу в общем доме супругов. Итак, - тюрьма для неверной жены и штраф для мужа, изменяющего жене в доме 2. В случае жестокого обращения и тяжких обид. 3. В случае осуждения одного из супругов за совершенное им ^преступление к позорящему наказанию. В уголовном кодексе - это уголовные ^наказания, влекущие за собой лишение свободы: депортацию ( ссылку ), |заточение ( смирительный дом ), каторжные работы, а также смертную казнь. Развод влечет для тех, кто прибег к нему, различные ограничения. I Разведенные супруги не могут вновь соединиться Супруг, против которого вынесено рсудебное решение вследствие прелюбодеяния, не может вступить в брак со своим любовником. Реставрационный закон 1816 года восстановил в прежней мере католический ^принцип нерасторжимости брака, а развод вообще был отменен, и лишь закон 1884 года допустил снова развод при наличии тех причин, которые были указаны в кодексе,однако уже без развода по взаимному согласию Прерогативы мужа, главы семьи. Недееспособность замужней женщины ФГК закреплял главенство мужа в семье: замужняя женщина подчинена мужней власти и признана неспособной к совершению какой бы то ни было юридической сделки без разрешения мужа. Жена была обязана оказывать послушание мужу во всех семейных делах в обмен на его покровительство и защиту. Мужу принадлежало право решать все вопросы совместной жизни супругов, он выбирал место пребывания и место жительства обоих супругов, определял образ жизни обоих. Жена должна была следовать за своим мужем повсюду, где бы он не поселился, даже за границу (ст. 214). Мужу принадлежало право надзора за поведением жены, он был вправе проверять, с кем она знакома, контролировать её личную переписку, мог запретить ей выходить, видеться с определенными лицами, переписываться с кем - либо без его распоряжения Жена без разрешения мужа не могла выбирать профессию, заниматься учебой, принимать наследство и дары от посторонних лиц Замужняя женщина была недееспособна, ибо считалось, что она нуждается в попечении ввиду своей слабости, неопытности, капризности. По тогдашним представлениям роль жены ограничивалась ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. Недееспособность замужней женщины приближалась к недееспособности несовершеннолетнего или умалишенного. Замужняя женщина без согласия мужа не имела права совершать какие-либо юридические сделки ( лишь сравнительно маловажные сделки она могла заключать самостоятельно; для всех же остальных необходимо согласие мужа ) или выступать в суде, только став с разрешения мужа купцом, замужняя женщина получала право самостоятельно принимать на себя обязательства, относящиеся к ее торговому делу. Имущественные отношения между супругами ( это права, какие имеет один из супругов в отношении имущества другого супруга ) могли определяться брачным договором, т. е. сами вступающие в брак указывали, какого имущественного режима они намерены придерживаться. И только в случае не использования ими этого права, давался некоторый примерный (законный) режим. По общему правилу предусматривался режим общности имущества мужа и жены. Общим имуществом являются движимые имущества, принадлежащие супругам до заключения брака, а также как движимое, так и недвижимое имущество, возмездно приобретенное во время брака. При таком режиме распоряжение семейным имуществом полностью предоставлялось мужу, который мог действовать без участия и без согласия жены, то есть мог даже расточать имущество. Если даже брачным договором супруги установили раздельность имуществ, то жена, пользуясь своим имуществом и доходами от него, не могла отчуждать без согласия мужа свою недвижимость. Раздельным имуществом каждого из супругов остаются только недвижимости, принадлежащие им ко дню брака или приобретенные по дарению или по завещанию ( семейная недвижимость ). Наполеон, сыгравший весьма значительную роль при создании ФГК, отстаивал идею сильной патриархальной семьи. Его основная мысль заключалась в следующем: " Сильная семья в сильном государстве с Наполеоном во главе ". Он заявлял: " Мы ничего не понимаем в женщинах, мы, народы Запада: мы их, к великому сожалению, почти сравняли с нами Народы Востока умнее и правильнее решают дело: они объявили женщину настоящей собственностью мужчины И. действительно, природа сделала их нашими рабынями. Женщины должны трепетать. Женщина дана мужчине затем, чтобы производить детей. Но для этой цели одной женщины мужчине мало: она не может быть его женой, когда она кормит, она не может быть его женой, когда она больна, она перестает быть его женой, когда она уже не может рожать ему детей Мужчина, которому природа в этом отношении не мешает ни возрастом, ни болезнью, должен иметь несколько жен". Он же заявлял, наконец: ' Муж вправе сказатьсвоей жене: " Мадам, вы не выйдете на улицу. Мадам, вы не пойдете в театр. Мадам, вы не увидитесь с таким - то лицом. Одним словом, мадам, вы мне принадлежите душой и телом!" Родительская ( отцовская ) власть Родительская власть - это совокупность прав, закрепляемых законом за родителями в отношении личности и имущества их несовершеннолетних детей, не освобожденных из - под родительской власти. Только до достижения совершеннолетия ( возраста 21 года ) несовершеннолетние дети подчинены родительской власти. Эта власть осуществляется отцом. Лишь в случае безвестного отсутствия отца родительская власть осуществляется матерью. Законодатель считал, что отец не может злоупотреблять своей властью, ибо природа наделила их желанием, чтобы их дети благоденствовали. Ст. 371 постановляла, что дети во всяком возрасте должны оказывать своим отцу и матери почтение и уважение. Отец обладал двумя правами в отношении личности детей: 1. Правом держать детей при себе и руководить ими. С этим правом отца держать детей при себе ( если бы ребенок отказался вернуться в отцовский дом, то он должен был бы быть водворен туда путем применения силы ) связано их право руководить детьми, контролировать их переписку, их знакомства, право запрещать детям всякое общение с другими лицами, которое отец считает опасным и предосудительным, право определять направление и объем образования, получаемого детьми, право определять вероисповедание детей. 2. Правом применять к детям исправительные ( дисциплинарные ) ,меры. Но законодатель различает детей по возрасту. Отец, имевший "серьезные поводы к недовольству поведением ребенка ", который не достиг- 16 лет, мог обратиться с просьбой об аресте ( тюремном заключении ) ребенка сроком до 1 месяца к председателю суда. Последний в этом случае был не вправе разбираться в основательности мотивов, побудивших отца обратиться с такой просьбой, и обязан автоматически дать приказ об аресте, согласно воле отца. В силу присвоенной ем> власти отец требовал лишения ребенка свободы, не мотивируя своего требования, которого председатель суда не мог отклонить Если же несовершеннолетний ребенок старше 16 лет, но не достиг 21 года, то председатель суда, по согласованию с прокурором, разбирался в мотивах отца и давал приказ об аресте, если находил мотивы основательными, но отец в этих случаях мог просить об аресте до 6 месяцев, а председатель суда мог и сократить срок, ибо в переходном возрасте, когда у ребенка развиваются страсти, можно опасаться, что отец будет чрезмерно суров. Кодекс присвоил родителям законное право пользоваться имуществом несовершеннолетних детей до тех пор, пока они не достигнут восемнадцатилетнего возраста. Но отец уже не имел права лишать своих детей наследства, хотя ему предоставлялось право свободного завещания на часть имущества, то есть он мог вознаградить кого - либо из детей. Внебрачное происхождение По кодексу внебрачные ( рожденные вне брака ) дети не уравнивались в правах с законным ребенком. Внебрачный ребенок не входит в состав семьи. ФГК допускал добровольное признание внебрачного (незаконнорожденного ) ребенка со стороны одного или обоих родителей. Ребенка, рожденного от прелюбодеяния, нельзя было ни признать, ни узаконить по суду. Однако при отсутствии добровольного признания кодекс допускает установление происхождения судебным решением в результате иска об отыскании материнства. Статья 340 запретила отыскание отцовства, то есть происхождение внебрачного ребенка от его отца могло быть установлено только добровольным признанием ребенка со стороны отца. Это объяснялось тем, что " вне брака нет иного достоверного доказательства отцовства, кроме признания самого человека, который хочет изведать это чувство и выполнить эти обязанности " Дети, рожденные вне брака, кроме детей, рожденных от кровосмесительной или от прелюбодейной связи, могут быть узаконены последующим браком их отца и матери, если последние законно признали этих детей до брака или признают их в момент совершения брака. Узаконенные дети приравниваются к детям законным и вступают в состав семьи. Наследственное право Наследственное право - часть гражданского права, которая содержала юридические правила, определяющие порядок и условия перехода имущества ( наследства ) умершего лица к его наследникам. Право наследования основывалось на принципе кровного родства и обязательного равенства раздела имущества между всеми законными наследниками ( в феодальном обществе преобладал майорат - преимущественное или даже исключительное наследование старшего сына, чтобы предотвратить распыление имущества феодалов). Кодекс признавал традиционно два способа наследования: наследование по закону и наследование по завещанию. ФГК в основу права наследования положил наследование по закону, когда порядок наследования определялся самим законом. Оно имело место в случаях, когда умерший не оставил завещания, или когда завещание признавалось недействительным. Кодекс установил широкий круг призываемых к наследованию родственников. Права законного наследования имели родственники до 12-й степени родства ( шестиродные братья и сестры, " радующиеся наследству ", ибо часто в жизни они не состоят ни в каких отношениях, даже не знают друг друга, вследствие чего получение наследства является для них приятным сюрпризом ). При наследовании по закону устанавливаются определенные очереди ( разряды ) наследников. Наследники каждой очереди призываются к наследованию только при отсутствии наследников предшествующей очереди (например, первая группа наследников - нисходящие ( дети наследодателя ) исключала вторую группу - родителей наследодателя, его братьев и сестер и их нисходящих ); между родственниками одной степени наследство делилось поровну; переживший супруг мог наследовать только тогда, когда отсутствовали родственники до 12-й степени включительно Кодекс значительно ограничил право завещателя распорядиться своим имуществом. При наследовании по завещанию оговорено право на обязательную долю детей наследодателя. Эта доля зависит от числа детей и составляет от половины до трех четвертей наследственного имущества. По сравнению с законодательством Конвента кодекс увеличил размер наследственной доли, которой наследодатель вправе распоряжаться по своему усмотрению. Завещатель мог распорядиться по своему усмотрению половиной имущества, если у него был только один законный ребенок или его нисходящие, третьей частью - если у него двое детей или их нисходящих и четвертой лишь частью, если у него трое и более детей ( ст. 913 ). Развитие французского гражданского права в XIX - начале XX веков Со второй половины XIX века в связи с развитием промышленности, изменением нравов, потребностями жизни в Гражданский кодекс законами вносятся изменения, особенно в сфере семейного права. Изменения в семейном праве: а) Закон 1884 года восстановил развод, отмененный в 1816 году. Законодатель придавал разводу характер исключительной меры, исключив из числа допущенных в 1804 году поводов к разводу взаимное согласие супругов. б) Ослабляется власть мужа законом 1907 года, который предоставляет жене право свободного распоряжения своими трудовыми доходами. в) Закон 1912 года отменил запрет отыскания по суду внебрачного отцовства и разрешил по суду отыскание отцовства в определенных случаях. В сфере регулирования юридических лиц наблюдается ослабление концессионной системы и усиление системы свободного образования. ФГК отрицательно относился к образованию юридических лиц. Французская юриспруденция вывела как общее правило французского права концессионную систему возникновения юридических лиц, то есть для возникновения юридического лица необходимо разрешение правительства. Однако с 60-х годов XIX века намечается определенный поворот. Движение в пользу более свободного образования юридических лиц вызвано потребностями торгового оборота, который требует облегчения для возникновения торговых товариществ, в особенности акционерных кампаний К тому же все более проявляется необходимость более свободного образования союзов с идеальными ( нехозяйственными ) целями ( профсоюзы, партии). Под давлением этих потребностей совершается постепенный переход от концессионной к так называемой явочной системе: закон устанавливает известные условия, которым юридическое лицо должно удовлетворять, и затем всякий союз, удовлетворяющий этим условиям, имеет право на внесение его в реестр, и тем самым приобретает права юридического лица. Выражением этой тенденции являются законы об акционерных компаниях 1867 г., 1893 г и, наконец, закон 1 июля 1901 г для союзов с идеальными целями, который, устанавливая известные общие требования, провозглашает в виде общего правила : " Объединения лиц могут создаваться без разрешения и предварительного объявления ". Изменения в вещном праве: а) Понятие собственности было распространено законом на права на нематериальные блага, на литературную и художественную собственность ( закон 1866 г ), на промышленную собственность ( закон 1844 г о патентах на изобретения; закон 1857 г о товарных знаках ), на коммерческую собственность ( право на торговое предприятие и его составные части: торговую фирму, клиентелу: закон 1909 г. о продаже и залоге торгово - промышленных предприятий ). б) Движимое имущество приобрело большое значение вследствие расширения круга бестелесных движимостей - ценных бумаг, акций, облигаций. Отсюда законы, направленные на охрану движимой собственности. В сфере обязательственного права путем императивных норм ограничивается договорная свобода, в частности в отношениях между работодателем и наемными работниками, возникает трудовое законодательство В то же время большое значение сохранило и обычное право в форме судебной практики, то есть в судебных решениях, выносимых по делам о спорах, вызываемых применением и толкованием закона. Они восполняли пробелы кодекса, приспосабливая его статьи к новым потребностям. Например, в развитии деликтного права судебная практика сыграла решающую роль. Германское гражданское уложение 1900 г. Создание обшегерманского уложения, система, физические и юридические лица, вещное и обязательственное право, брачно-семейное и наследственное право Составление обшегерманского уложения, система и общая характеристика ГГУ До принятия в конце XIX в. ГГУ в Германии не существовало единого гражданского законодательства. Стремление к кодификации привело к образованию местного ( партикулярного ) законодательства. К их числу относились Прусское земское уложение 1794 г., ФГК 1804 г., Саксонский гражданский кодекс 1863 г., местное земское и городское право. Кроме того, в Германии действовало так называемое общее право, основой которого было пандектное право. Оно складывалось постепенно, начиная с XVI в., путем рецепции ( заимствования ) римского частного права. Получив свое название от крупнейшей части Свода гражданского права Юстиниана Дигест ( лат. ) или Пандект ( греч. ), пандектное право не являлось, однако, механическим изложением римского права. Оно было приспособлено к особенностям немецкой социальной жизни. Пандектное ( римское ) право имело в Германии дополнительное значение, т. е. действовало постольку, поскольку не было соответствующей нормы в местном германском праве. Многочисленные институты и нормы пандектного ( римского ) и партикулярного ( германского ) права были явно устаревшими, не соответствовали новым капиталистическим отношениям В созданной в 1871 г. Германской империи испытывалось поэтому серьезная потребность в единой кодификации гражданского права. В 1874 г. бундесратом была образована из судебных чиновников и профессоров пандектного права комиссия по составлению проекта всегерманского гражданского уложения. Комиссия работала 13 лет и лишь в 1888 г. опубликовала проект ГГУ. Обнародованный проект не имел успеха, так как в основе проекта лежало, в основном, римское право, не соответствующее новым социально-экономическим отношениям. В 1890 г. была образована вторая комиссия, в состав которой были включены адвокаты, представители партий, промышленники, банкиры, ученые - германисты. Эта комиссия закончила свою работу к 1895 г. Второй проект ГГУ был принят рейхстагом в 1896 г.. спустя 22 года после начала работ по кодификации гражданского права. Для приведения законодательства отдельных германских союзных государств в соответствие с новым общегерманским ГГУ вступление его было отложено до 1900 г. Действие гражданского законодательства отдельных, включенных в империю государств было прекращено изданием гражданского уложения, за исключением некоторых вопросов. ГГУ построен по так называемой пандектной системе, в соответствии с которой общие для всех институтов нормы содержатся в обшей части ( первой книге ) и гражданско-правовые институты сводятся в отдельные книги: вещное, обязательственное, брачно-семейное и наследственное право. ГГУ состоит из 2385 параграфов, не считая 218 статей Вводного закона. ГГУ разбит на 5 книг ( частей ): 1) Общая часть ( ст. 1-240 ) содержит нормы, общезначимые для различных разделов гражданского права, о статусе физических и юридических лиц, о юридических сделках, давности и др.; 2) Обязательственное право ( ст. 241- 853 ) поставлено раньше вещного, что означает возросшее значение гражданского оборота, перед которыми отступают традиционные институты права собственности и владения, ещё господствующие в ФГК 1804 г.; 3) Вещное право ( ст. 854 - 1296); 4) Семейное право ( ст. 1297 - 1921 ) и 5) Наследственное право (ст. 1922 - 2385). Для ГГУ характерны длинные, сложно сформулированные параграфы и обилие специальных юридических терминов. Считается, что ГГУ может быть освоен только специалистами - юристами, так как законодатели адресовали свой труд не широким народным массам, а корпусу правоведов -юристов. Этот документ демонстрирует высокий уровень юридической техники. Для ГГУ характерны " каучуковые " нормы - нормы неопределенного, эластичного содержания, включающее в себя формулировки, в которые может быть вложен различный смысл: " добрая совесть ", " добрые нравы ", " разумный срок " и др. Например, ст. 242 ГГУ постановляет: " Должник обязан выполнить обязательство добросовестно с учетом обычаев гражданского оборота ". Содержание " каучуковых " норм определяется судом в каждом конкретном случае особо в зависимости от обстоятельств дела, поведения сторон и исходя из обычаев гражданского оборота. Это предоставляет широкие правомочия суду. Однако, как показала практика и вся история развития и существования гражданского права, обойтись без таких норм невозможно. В континентальной системе права ГГУ 1900 г.. наряду с ФГК 1804 г.. является наиболее выдающимся достижением западноевропейской юридической мысли. Как и Кодекс Наполеона, он приобрел мировую известность и оказал значительное влияние на законодательство многих стран. ГГУ 1900 г. действует в ФРГ с отдельными исправлениями и дополнениями до настоящего времени. Физические и юридические лица Применительно к физическим лицам различается правоспособность и дееспособность. Правоспособность - это способность иметь гражданские права и обязанности. Объем правоспособности у всех людей одинаковый. Правоспособность граждан в гражданском праве возникает с момента рождения и прекращается смертью и признанием гражданина умершим, если в течение 10 лет не получено никакого известия о безвестно отсутствующем. Признание умершим влечет за собой все юридические последствия смерти: прекращается брак, открывается наследство и др. Дееспособность - это способность самостоятельно, своими действиями осуществлять свои гражданские права и брать на себя обязанности, возможность лично совершать юридически значимые действия. Объем дееспособности зависит от возраста и состояния здоровья. Полная дееспособность, совершеннолетие наступает в 21 год. ГГУ признает в качестве субъекта гражданского права юридическое лицо. Это было вызвано бурной индустриализацией страны ( появление различных торговых и промышленных предприятий ). активной деятельностью политических партий, рабочих профсоюзов, хозяйственных объединений. Развитие личности, индивидуальной самодеятельности привело к созданию многочисленных добровольных союзов - религиозных, научных, культурных, спортивных и т.д. Юридическое лицо ( ЮЛ ) - это особое образование ( организация ). которая обладает имущественной обособленностью ( имеет имущество. обособленное от имущества участников ), может самостоятельно от своего имени участвовать в гражданском обороте ( вправе совершать от своего имени сделки, дозволенные законом ), искать и отвечать в судебных органах от своего имени, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам закрепленным за ним имуществом. ЮЛ делятся на: 1. Публичные - создаются государством или его органами для выполнения государственных ( властных ) или общественно-полезных, в том числе хозяйственных функций ( государственные учреждения, административно-территориальные единицы, университеты, музеи, госбанк и пр.). 2. Частные - создаются частными лицами на базе частного капитала и преследуют частные цели; это различного рода хозяйственные организации, объединения, преследующие культурные, научные, религиозные цели. Все ЮЛ подразделяются на союзы и учреждения. Союзы -юридические лица, которые объединяют на началах членства несколько физических или юридических лиц, возникновение, цель и содержание деятельности ЮЛ определяется общей волей участников. Союзы делятся на две разновидности: 1) хозяйственные, имеющие целью извлечение прибыди; 2) нехозяйственные- имеющие идеальные цели ( партии ). Для нехозяйственных союзов был определен явочный ( свободный ) порядок образования - путем внесения его в судебный реестр и оно должно соответствовать установленным в законе требованиям. В отношении хозяйственных союзов действует разрешительный ( усложненный ) порядок: для своей деятельности союз должен получать всякий раз специальное правительственное разрешение, проверяется полезность или целесообразность союза. Учреждениями признаются организации, которые создаются по воле одного или нескольких лиц, называемых учредителями. Учредители для обеспечения работы организации выделяют определенное имущество, именуемое целевым ( для целей помощи бедным, насаждения просвещения и т.д.). Выгодами от деятельности учреждения пользуются лица, которые не являются его участниками. Учреждения не преследуют хозяйственных целей, занимаются благотворительной, культурной, учебной, научной деятельностью ( больницы, музеи, библиотеки и др.). Закон предусматривал возможность не только возникновения, но и прекращения правоспособности ( закрытия ) союзов. Помимо чисто частноправовых причин ( несостоятельность, закрытие по собственному решению, исчерпание цели ), предусматривалась возможность закрытия, если деятельность союза угрожает общественным интересам. Вещное право Движимые и недвижимые имущества ГГУ делит все вещи на земельные участки и движимые вещи. Движимостью считается все, что не является земельным участком и его принадлежностью, прочно связанной с почвой. Отсюда, например, по ФГК к недвижимости относится запас семян, лишь предназначенный для посева, а по ГГУ лишь семена, засеянные в землю. Потребность в прочности и уверенности оборота вызвала различные формы отчуждения движимых и недвижимых вещей. В обороте движимостей закреплялось старогерманское правило " Рука за руку отвечает ". Добросовестный приобретатель движимости становился ее собственником. Собственник вещи, доверивший ее продавцу, лишался права истребовать ее у добросовестного приобретателя. Например, собственник отдал движимость на хранение или в пользование кому - нибудь, а этот последний ее присвоил и продал добросовестному приобретателю, который покупал чужую вещь, но считал, что продавец - ее собственник. В этом случае собственник имеет только иск об убытках к тому лицу, которому он вверил эти вещи Собственник вправе истребовать от добросовестного приобретателя только краденые и потерянные вещи. Однако не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя денежные знаки, бумаги на предъявителя и вещи, приобретенные на публичных торгах. Переход недвижимой собственности осуществляется публично, путем записи в поземельные списки, которые ведутся особыми должностными лицами в судах. Право собственности Основным вещным правом является право собственности. Ст. 903 закрепляет правомочия собственника: " Собственник вещи может распоряжаться вещью по своему усмотрению и устранять других лиц от всякого на нее воздействия ". В германском правоведении право собственности понимается как всеобъемлющее правовое господство лица над вещью, как наиболее всеохватывающее право господства над вещью, которое допускает правопорядок. В духе либерального рыночного хозяйства сформулирована статья кодекса о земельной собственности. Часть 1 ст. 905, как и ст. 552 ФГК. предоставляла собственнику земельного участка обширную власть не только на поверхность земли, но и на недра и воздушное пространство в границах земельного участка. Право собственника земли не распространялось только на полезные ископаемые, имеющие государственное значение ( металлы, уголь. соль ), их эксплуатация, как и ранее, регулировалась нормами земского горного права. ГГУ вводит ограничения земельной собственности. В соответствии с частью 2 ст. 905 собственник земельного участка не может воспретить воздействие на участок на такой глубине или на такой высоте, что устранение его не представляет для него интереса. Это положение содержит ограничение права собственности критерием наличного интереса собственника и означает, что собственник земельного участка не может воспрепятствовать проведению туннеля, проложению газо- или водопроводных труб под его участком на какой угодно глубине, проведению телеграфных или телефонных проводов на какой угодно высоте. Уже после принятия ГГУ были приняты специальные законы о телеграфном сообщении, о воздушных путях, непосредственно обязавшие земельного собственника терпеть телеграфные провода и пролеты летательных аппаратов. Кроме того, ст. 906 обязывает собственника земельного участка терпеть нежелательные воздействия на его участок газа, пара, дыма, копоти, тепла, шума, сотрясения и т. п., если они не превосходят обычных с учетом местных условий пределов. Только капиталистическое предприятие может выделять такие отходы промышленного производства как дым, газ, копоть. поэтому можно сделать вывод о том, что кодекс учитывает потребности предпринимательства, ущемляет интересы земельных собственников в пользу промышленников - капиталистов. Владение ГГУ достаточно подробно регулирует право владения. От права собственности как правового господства лица над вещью вещное право отличает право владения "как фактическую власть лица над вещью. ГГУ не разграничивает владение и держание, оно объявляет всех держателей ( арендаторов, нанимателей, поклажепринимателй. залогодержателей ) владельцами, имеющими право на самостоятельную защиту. Всякое владение -все равно, от своего или от чужого имени, - имеет право на самостоятельную защиту. Владение вещью приобретается достижением действительного господства над вещью. В виде исключения в положении простых держателей остаются лица, работающие на основе договора личного найма ( рабочие на предприятиях, служащие в конторах, прислуга в домах ). Эти лица германским правом не были признаны владельцами. ГГУ различает посредственное и непосредственное владение. Непосредственными владельцами признаются наниматель, арендатор, хранитель и т. п. Наймодатель и другие подобные лица ( хозяева ) считаются посредственными владельцами. Против третьих лиц право на владельческую защиту имеет прежде всего владелец непосредственный, но если он защищаться не хочет или не может, тогда владельческая защита предоставляется владельцу посредственному. Если же владельческий конфликт возникает между ними самими, то предпочтение отдается первому, то есть владельцу непосредственному. В ГГУ именно движимое имущество служит единственным объектом права собственности, приобретаемого по давности владения Необходимая давность владения установлена в 10 лет, по истечении которых добросовестный владелец признается собственником. Добросовестным суды считают лицо, которое, не проявляя грубой небрежности, рассматривало себя в течение этого срока владения в качестве собственника. Например, лицо, приобретающее краденую, потерянную вещь, не зная об этом. В силу системы поземельной записи приобретение по давности права собственности на недвижимость исключено: собственником недвижимости признается в данный момент тот, кто занесен в поземельную книгу. Вместе с тем признается так называемая " книжная давность ": запись о праве собственности определенного лица на недвижимость не может быть оспорена и изменена после истечения тридцати лет со дня внесения записи. Всякая запись в поземельной книге имеет полную юридическую силу для всех третьих лиц даже тогда, когда она не соответствует действительности; лица заинтересованные могут добиваться исправления поземельной книги, но пока она не исправлена, она считается истинной. Обязательственное право В ст. 241 дается определение обязательства: " В силу обязательства кредитор управомочен требовать от должника предоставления ( производства условленного исполнения ). Предоставление может состоять также в воздержании ". Наиболее распространенным основанием возникновения обязательств является договор. В основу договорных отношений в ГГУ были положены принципы свободы договора ( Комиссия по составлению проекта ГГУ отмечала: " Надо предоставить гражданам право заключать даже договоры необычного содержания " ), юридического равенства сторон в договоре, обязательности договора для его участников, ответственности за неисполнение. Характерной особенностью ГГУ в вопросе об обязательных условиях действительности договоров является признание главного значения за волеизъявлением сторон, т. е. внешним выражением воли словами, действиями, письмами. Соответственно, в договорном праве значительно увеличилось количество случаев, когда те или другие действия оставались действительными, несмотря на отсутствие подлинной воли или ее оспаривания. Это объясняется желанием придать договорным связям стабильность. Поэтому оспаривание сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, допускается лишь в течение года, под влиянием заблуждения - немедленно По истечении 30 лет оспаривание сделки исключено во всяком случае. Кодекс закрепил ряд норм, имеющих социальное значение и направленных на защиту экономически слабых субъектов против эксплуатации со стороны сильнейших. Это вызвано тем, что вследствие свободы договора возможны случаи самой жестокой экономической эксплуатации: сторона, экономически сильнейшая, пользуясь нуждой стороны слабейшей, ставит ей тяжелые условия, на которые та по необходимости должна согласиться. Принцип договорной свободы, таким образом, закрепляет несвободу экономическую и при известных условиях может явиться фактором настоящего экономического рабства. Статья 226 запретила злоупотребление правом ( или шиканы ): " Не допускается осуществление права исключительно с целью причинения вреда другому лицу ". Например, я строю на границе своего участка высокую стену с исключительной целью лишить света окна вашего дома. Если гражданское право является по преимуществу областью дозволенного эгоизма, то запрещение шиканы устраняет крайние, антисоциальные проявления этого эгоизма. ГГУ как бы говорит человеку: если тебе позволено быть в известных пределах эгоистом, то это не значит, что ты можешь быть злым. ГГУ допускает ограничение ( корректировку ) принципа свободы договора с помощью социально-этических критериев '" доброй совести " и " добрых нравов ". Согласно части 1 ст. 138 ничтожной является сделка, нарушающая " добрые нравы ", т. е. противоречит минимальным требованиям социальной морали. Как разъяснил имперский суд, сделка не должна противоречить " чувству приличия всех справедливо и правильно думающих ". Это нарушение этического минимума. Право - это минимум морали, который является абсолютно необходимым для сохранения единства и стабильности общества Русский философ В С.Соловьев писал: " Право есть низший предел, некоторый минимум нравственности, для всех обязательный ". Задача права, считал он, " не в том, чтобы лежащий во зле мир превратить в Царство Божие, а в том, чтобы он до времени не превратился в ад ". Так, известный германский цивилист Г. Дернбург, иллюстрируя понятие " добрых нравов ", берет случай покупки браслета для любовницы и спрашивает, можно ли признать такой договор недействительным, как противоречащий " добрым нравам ". Ответ гласит: нет; разрушение договора принесло бы здесь гораздо больший вред гражданскому обороту, чем та выгода, которую мы получили бы от проблематической защиты нравственности. А вот притязание мужа на возмещение морального вреда с любовника своей жены будет признано безнравственным. Судебная практика к противонравственным сделкам относила: злоупотребление монопольным положением, подстрекательство к нарушению договора, нарушения брачного и семейного порядка, договоры о подкупе на выборах, обещание не жениться, обещание за плату переменить веру. |