Главная страница
Навигация по странице:

  • 32 Общая собственность: понятие, виды, особенности реализации правомочий

  • 33 Ограниченные вещные права на имущество юридического лица: понятия, виды

  • 34 Ограниченные вещные права на землю: понятие, виды

  • 36 Производные способы приобретения права собственности (приобретение права собственности по сделке, приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя)

  • 38 Гражданско-правовые способы защиты вещных прав: понятие и разновидности. Особенности вещно-правовых способов защиты.

  • 39 Общие положения о наследовании: понятие, время, место, основания наследования

  • 40 Наследование по завещанию: понятие, виды, формы, содержание, завещаний. Ограничение свободы завещания.

  • 41 Наследование по закону: круг очередей, правила наследования. Наследование по праву представления

  • 42 Приобретение наследства: понятие, способы, порядок оформления. Наследственная трансмиссия.

  • 43 Права на результаты интеллектуальной деятельности: понятие, содержание. Субъекты и объекты.

  • 44 Авторские права: понятие, субъекты, объекты, виды

  • 45 Защита интеллектуальных прав

  • 46 Обязательственное правоотношения (понятие, элементы, виды). Исполнение обязательств (понятие, принципы, способы)

  • 47 Субъекты исполнения обязательств (множественность лиц и ее виды, перепоручение и переадресация исполнения, уступка права требования и перевод долга в обязательстве)

  • 48 Обеспечение исполнения обязательств: понятие, способы (залог, поручительство, неустойка, задаток)

  • Билеты административное праов. Гражданское право. По дисциплине Гражданское право 1 Гражданское право как отрасль частного права предмет, метод, принципы, источники


    Скачать 366.5 Kb.
    НазваниеПо дисциплине Гражданское право 1 Гражданское право как отрасль частного права предмет, метод, принципы, источники
    АнкорБилеты административное праов
    Дата06.05.2022
    Размер366.5 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаГражданское право.doc
    ТипДокументы
    #514526
    страница5 из 6
    1   2   3   4   5   6

    31 Право собственности: понятие, признаки, содержание. Виды и формы права собственности.
    Право собственности в объективном смысле — совокупность правовых норм, регулирующих отношения собственности. Содержание права собственности – это:

    Владение – юридически обеспеченная возможность удержания имущества в сфере своего хозяйственного господства.

    Пользование – юридически обеспеченная возможность извлечения из имущества его полезных свойств.

    Распоряжение – юридически обеспеченная возможность определения юридической судьбы имущества.

    Формы собственности (ч.2 ст.8 Конституции):

    1. частная (граждан и юридических лиц).

    2. государственная (РФ и субъектов РФ).

    3. муниципальная (городов, поселков, других муниципальных образований).

    В скобках приведены виды собственности, в пределах каждой из форм (ст.212 ГК).

    В зависимости об объектного содержания в праве собственности можно выделить право собственности:

    1. на землю и иные природные ресурсы (земельная собственность, лесная собственность и т.д.);

    2. жилые помещения (жилищная, коммунальная собственность);

    3. здания, строения, сооружения;

    4. имущественные комплексы (предприятия);

    5. движимые имущественные объекты;

    6. интеллектуальные объекты и т.п.

    Также ученые указывают, что в теории, исходя из различных оснований и научных целей, право собственности можно классифицировать на несколько видов и подвидов. Критериями такой классификации могут служить:

    1. функциональное (целевое) назначение имущества и хозяйственной деятельности собственника (осуществление публичных или частных функций);

    2. служение публичным или частным интересам;

    3. характер присвоения имущества;

    4. способы использования имущества, распоряжения и управления им;

    5. особенности правового статуса публичного или частного собственника.


    32 Общая собственность: понятие, виды, особенности реализации правомочий
    Если право собственности на имущество принадлежит не одному, а двум или более лицам, на имущество возникает общая собственность, при которой, помимо внешних отношений участников общей собственности со всеми третьими лицами, существуют так же внутренние отношения между самими участниками этой собственности.

    Общая собственность может возникнуть в силу различных оснований:

    1. наследования,

    2. состояния в браке,

    3. образования крестьянского (фермерского) хозяйства,

    4. приватизации, совместной покупки вещи,

    5. совместной постройки жилого помещения и т.д.

    Закон закрепляет два вида общей собственности:

    1. долевую;

    2. совместную.

    Общая собственность именуется долевой тогда, когда каждому из ее участников принадлежит определенная доля.

    В общей совместной собственности доли ее участников заранее не определены, они фиксируются лишь при разделе совместной собственности или при выделе из нее. Вследствие этого совместная собственность нередко обозначается как бездолевая собственность.

    Не ограничивается законом и состав участников общей долевой собственности, которые могут представлять различные формы и виды собственности. Допускается общая долевая собственность не только граждан, но также граждан и юридических лиц, граждан и государства, юридических лиц и государства, других субъектов гражданского права в любом их сочетании.

    Иным является подход законодателя к общей совместной собственности:

    1) образование общей совместной собственности допускается лишь в случаях, прямо предусмотренных законом;

    2) вытекает из предыдущего - перейти с режима общей долевой на режим общей совместной собственности можно лишь тогда, когда это допускает закон. Объясняется это тем, что отношения общей совместной собственности в гораздо большей степени носят лично-доверительный характер, нежели отношения общей долевой собственности, а потому круг участников общей совместной собственности неизбежно должен быть ограничен.
    33 Ограниченные вещные права на имущество юридического лица: понятия, виды

    Ограниченное вещное право представляет собой право на чужую вещь, у которой уже есть собственник, поэтому правомочия обладателя вещного права отличаются от правомочий собственника: здесь правомочия обладателя вещного права ограничиваются возможностью владеть и пользоваться вещью в том или ином отношении; распоряжаться данной вещью можно только с согласия собственника и в рамках предоставленных им полномочий.

    Таким образом, под ограниченным вещным правом понимается право в том или ином ограниченном отношении использовать чужое, как правило недвижимое, имущество в своих интересах без посредства его собственника (в том числе и помимо его воли).

    Характерным признаком вещных прав является закрепленное законом право следования при переходе права собственности на имущество к другому лицу, т.е. вещное право на имущество как бы следует за этим имуществом, обременяя его.

    Виды ограниченных вещных прав на имущество юридических лиц:

    1. право хозяйственного ведения;

    2. право оперативного управления;

    Общие признаки таких прав:

    1. это право на чужое имущество;

    2. это право следования, то есть смена собственника не влечёт для носителя ограниченного вещного права никаких изменений;

    3. носитель — только титульный владелец;

    4. предоставляется та же защита, что и праву собственности.



    34 Ограниченные вещные права на землю: понятие, виды
    В ЗК прямо закреплены следующие права на землю лиц, не являющихся собственниками:

    Аренда земельных участков

    1. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) –

    2. Безвозмездное пользование земельными участками

    Также на данный момент существуют еще 2 формы прав на землю лиц, не являющихся собственниками, которые не закреплены в главе IV ЗК:

    1. Постоянное бессрочное пользование земельными участками

    2. Право пожизненного наследуемого владения (266 ГК)

    Аренда земельных участков – правовое регулирование аренды земельных участков осуществляется ГК РФ и ЗК РФ. Некоторые особенности аренды отдельных категорий земель и земельных участков могут устанавливаться иными ФЗ.

    Сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком.

    В настоящий момент по критерию заинтересованности субъекта, в интересах которого устанавливается сервитут различают сервитуты и публичные сервитуты.

    Публичные сервитуты – устанавливаются законом или иными НПА РФ, субъектов РФ или органов местного самоуправления в случаях, когда это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения.

    Безвозмездное пользование земельными участками – пользование земельным участком в течении определенного срока, установленного на основании закона или договора.

    В собственности граждан или юридических лиц. Такие земельные участки могут быть предоставлены другим гражданам и юридическим лицам. В данном случае заключается договор.

    Земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности могут быть предоставлены в постоянное бессрочное пользование земельными участками, исключительно:

    1. Органам государственной власти и органам местного самоуправления;

    2. Государственным и муниципальным учреждениям

    3. Казенным предприятиям;

    4. Центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий.

    Предоставление участка осуществляется на основании решения уполномоченного органа.

    Право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, возникшее у граждан до введения ЗК сохраняется.

    Право пожизненного наследуемого владения. Предоставление земельных участков гражданам на праве пожизненного наследуемого владения в настоящее время не допускается.
    35 Первоначальные способы приобретения права собственности (приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь, переработка, обращение в собственность общедоступных вещей, приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, находку, безнадзорных животных, клад, приобретательная давность, приобретение права собственности на самовольную постройку)

    К первоначальным основаниям приобретения права собственности относятся:

    ·       Приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь (п. 1 ст. 218 ГК РФ). Это основной способ, при котором право собственности приобретается впервые. Собственником вещи, изготовленной для себя, становится само лицо, создавшее вещь. Обязательным условием приобретения права собственности является соблюдение закона и иных правовых актов при изготовлении.

    ·       Приобретение права собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов. По указанию п. 1 ст. 220 ГК РФ, собственником в этом случае становится владелец материалов, который должен возместить переработчику стоимость переработки (оплатить выполненные по договору подряда работы).

     Обращение в собственность общедоступных вещей (ст. 221 ГК РФ). Гражданский кодекс содержит приблизительный перечень общедоступных вещей (ягоды, рыба, животные и др.), сбор которых может проводиться в лесах, водоемах или на другой территории.

    Приобретение права собственности на бесхозяйное имущество (ст. 225, 226 ГК РФ). Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался.

    Приобретение права собственности на самовольную постройку (ст. 222 ГК РФ). Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

    Приобретение права собственности лицом, не являющимся собственником, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющим имуществом в течение определенного времени (приобретательная давность). Порядок приобретения права собственности на имущество по этому основанию регулируется ст. 234 ГК РФ. В этом случае граждане или юридические лица могут приобрести право собственности при совокупности нескольких условий:

    1. владение имуществом как своим собственным;

    2. добросовестность владения;

    3. открытость владения;

    4. непрерывность владения;

    5. срок владения для движимого имущества должен быть не менее 5 лет, для недвижимости — 15 лет.

     Находка (ст. 227—229 ГК РФ). В отличие от бесхозяйной вещи, от которой собственник отказался по своей воле, находка — это вещь, выбывшая из владения помимо воли собственника и найденная третьим лицом. У лица, нашедшего вещь, возникает обязанность незамедлительно известить об этом (п. 1, 2 ст. 227 ГК РФ):

    1. собственника или лицо, потерявшее вещь, либо каких-нибудь других лиц, имеющих право получить ее — если они известны нашедшему;

    2. лицо, представляющее владельца помещения или средства транспорта (администрацию организации, водителя) — если вещь найдена в помещении или на транспорте;

    3. полицию или орган местного самоуправления — если лицо, имеющее право требовать возвращения вещи неизвестно.

    Клад (ст. 233 ГК РФ). Это зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право.

    Приобретение права собственности на безнадзорных животных (ст. 230—232 ГК РФ). Под безнадзорными животными следует понимать исключительно домашних животных, собственник которых неизвестен. Правила, относящиеся к безнадзорным животным, схожи с правилами приобретения в собственность находки. Отличия объясняются лишь особым правовым режимом животных, установленным ст. 137 ГК РФ.


    36 Производные способы приобретения права собственности (приобретение права собственности по сделке, приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя)
    Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.

    В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.

    Недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю (пункт 1 статьи 302) на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением предусмотренных статьей 302 ГК РФ случаев, когда собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя.

    Средствами защиты добросовестного владения в современном праве являются приобретательная давность, ограничение виндикации и приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя (видимо, простое ограничение виндикации без предоставления приобретателю права собственности, как это принято в нашем кодексе (ст. 302 ГК РФ), является менее развитой формой реализации принципа приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя, т.е. упрощенным аналогом конструкции «Hand muss Hand wahren»).

    При этом защитные меры действуют следующим образом: вещь, переданная неправомочным отчуждателем добросовестному приобретателю, переходит в собственность последнего и не может быть истребована от него. В случае если по каким-либо причинам право собственности не перешло к приобретателю (например, вещь была утеряна собственником или украдена у него), но в удовлетворении виндикационного иска отказано (например, вследствие пропуска срока исковой давности), он имеет возможность приобрести правовой титул вещь на путем приобретательной давности.

    Происхождение приобретательной давности может быть объяснено двумя причинами: необходимостью вовлечения обратно в оборот вещей, выбывших из него по причине распоряжения ими неуправомоченным лицом, и необходимостью создать упрощенный порядок защиты права собственности.

    37 Основания и способы прекращения права собственности (национализация, приватизация, приобретение права собственности на имущество юридического лица при его реорганизации и ликвидации), реквизиция и конфискация, выкуп недвижимого имущества при изъятии земельного участка, на котором оно находится, выкуп бесхозяйственно содержимого имущества
    Законодатель выделяет следующие производные способы приобретения права собственности.

    1. Национализация – обращение имущества граждан и юридических лиц в государственную собственность. Национализация, как правило, носит безвозмездный характер, что можно охарактеризовать как лишение права собственности без возможности защиты этого права и интересов собственника.

    2. Приватизация – процесс, в результате которого имущество, входившее в состав государственной и муниципальной собственности, переходит в собственность хозяйственных обществ и товариществ, отдельных граждан, других физических и юридических лиц.

    Переход имущества, принадлежавшего одному субъекту гражданского права, в собственность другого. Например, имущество республики, входящей в состав Российской Федерации, переходит в собственность Российской Федерации.

    Приобретение права собственности на имущество юридического лица при его реорганизации или ликвидации. В случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам - правопреемникам реорганизованного юридического лица согласно передаточному акту или разделительному балансу (п. 2 ст. 218, ст. 58 и 59 ГК РФ).

    Принудительное обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам. Право собственности на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у собственника лишь с момента возникновения права на это имущество у другого лица.

    Реквизиция и конфискация. Реквизицией называется изъятие в интересах общества по решению государственных органов имущества у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества. Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость реквизированного имущества, может быть оспорена им в суде. При прекращении обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, лицо вправе требовать по суду возврата сохранившегося имущества.

    Выкуп (продажа с публичных торгов) недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится. В тех случаях, когда изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего использования земли невозможно без прекращения права собственности на недвижимое имущество, которое находится на участке, оно может быть изъято у собственника путем выкупа государством либо продажи с публичных торгов.

    Выкуп бесхозяйственно содержимого имущества предусмотрен ст. 240 и 293 ГК РФ. Указанное имущество, в отличие от бесхозяйного, имеет собственника, который известен, но относится к нему нерадиво, допуская его порчу и разрушение, при условии, что речь идет об имуществе, представляющем значительную экономическую, историческую, научную, художественную или иную ценность для общества, или об имуществе, бесхозяйственное содержание которого угрожает общественным или государственным интересам.

    Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать. Например, изменился правовой режим или изменился статус юридического лица, наделенного специальной правоспособностью, в результате чего отпали основания, чтобы это имущество находилось в его собственности.


    38 Гражданско-правовые способы защиты вещных прав: понятие и разновидности. Особенности вещно-правовых способов защиты.

    Гражданско-правовая охрана права собственности и иных вещных прав осуществляется с помощью всей совокупности гражданско-правовых норм, обеспечивающих нормальное и беспрепятственное развитие рассматриваемых отношений. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав – более узкое понятие, применяемое только к случаям их нарушения. Она представляет собой совокупность гражданско-правовых способов (мер), применяемых к нарушителям вещных прав.

    Защита права собственности и иных вещных прав является, таким образом, составной частью более широкого понятия защиты гражданских прав, а к числу гражданско-правовых способов такой защиты могут быть отнесены как специальные (прежде всего вещно-правовые), так и общие способы (меры) защиты гражданских прав.

    Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав

    1) вещно-правовые способы защиты. Их особенности обусловлены абсолютным характером защищаемых прав, поскольку сами эти меры направлены на защиту интересов субъектов вещных прав от непосредственного неправомерного воздействия со стороны любых третьих лиц.

    2) обязательственно-правовые способы защиты носят относительный характер и могут иметь объектом любое имущество, включая как вещи, причем определенные не только индивидуальными, но и родовыми признаками (например, подлежащие передаче приобретателю товары), так и различные права (например, безналичные деньги или «бездокументарные ценные бумаги», права пользования и т.д.).

    3) иски к публичной власти, т.е. требования, предъявляемые к государственным органам (или органам местного самоуправления).

    Для защиты от неправомерных действий публичной власти, нарушающих вещные права граждан и юридических лиц, используются два вида исков.

    1) ГК допускает требование о полном возмещении убытков, причиненных частным лицам в результате незаконных действий (или бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе путем издания ими ненормативных актов, не соответствующих закону или иному правовому акту (президентскому указу или правительственному постановлению) и нарушающих право собственности или иное вещное право, либо незаконно ограничивающих возможности их осуществления (ст. 16 ГК).

    2) к числу исков о защите вещных прав частных лиц от неправомерных действий публичной власти относятся иски об освобождении имущества от ареста (об исключении имущества из описи) в случаях их предъявления к государству (в лице финансового органа) в связи с возможной конфискацией имущества обвиняемого по приговору суда (ст. 1041 Уголовного кодекса РФ).


    39 Общие положения о наследовании: понятие, время, место, основания наследования

    При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.

     Наследование осуществляется по завещанию и по закону.

    Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.

    В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

    Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

    1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда.

    2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

    Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20 ГК РФ).

    К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

    К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.

    К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 ГК РФ.

    40 Наследование по завещанию: понятие, виды, формы, содержание, завещаний. Ограничение свободы завещания.
    Одним из оснований для вступления в права наследования является завещание.

    Только таким способом лицо может распределить между наследниками имущество, находящееся в его собственности, после смерти. Определить доли каждого из наследников в наследственной массе.

    Требования к завещанию:

    1 Завещание может быть составлено только дееспособным лицом

    2 Должна быть соблюдена форма завещания

    3 Все действия относительно составления завещания должны соответствовать Гражданскому Кодексу РФ

    Наследование по завещанию происходит таким же образом, как и по закону.

    В установленный срок – 6 месяцев все наследники указанные в завещании должны обратится к нотариусу по месту открытия наследства с заявление о вступлении в наследство.

    Лица, участвующие в наследовании по завещанию вправе отказаться от наследства в пользу одного из наследников, что предусмотрено ГК РФ.

    По прошествии 6 месяцев, наследники, вступившие в наследство, по завещанию, вправе владеть, пользоваться, распоряжаться наследством.

    Недействительность завещания устанавливается в судебном порядке по иску заинтересованного лица. Недействительность завещания должна подтверждаться вескими доказательствами, которые суд оценивает и, основываясь на законе и своих внутренних убеждениях выносить решение. Процесс установления недействительности завещания проходит с привлечением всех заинтересованных лиц, что бы они могли выступить в процессе и представить доказательства, на которых основана их позиция.

    Причины недействительности завещания:

    1. нарушение формы завещания

    2. Нарушение порядка заверения

    3. Лицо составило завещание под понуждением

    4. Лицо, составившее завещание не осознавало и не могло осознавать своих действий

    5. В момент составления завещания наследодатель был признан недееспособным

    Эти и некоторый другие причины могут повлечь судебный процесс по недействительности завещания. Исход такого судебного процесса зависит от выработанной юристом правовой позиции и предоставленных в суд доказательств.

    Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле (ст. 1119 ГК). Лиц, которые не могут лишиться наследства ни при каких обстоятельствах, четко определяет закон (ст. 1149 ГК). Условия, при которых возможно ограничение свободы завещания завещателю должен объяснить нотариус. Составляя завещание, наследодатель может обойти «обязательных» наследников, это не повлечет недействительности завещания. Однако, если к моменту открытия наследства основания, позволяющие наследникам рассчитывать на получение обязательной доли, не прекратятся (например, несовершеннолетние дети вырастут или прекратится нетрудоспособность лица), наследники будут иметь право требовать свою долю. Следует учитывать, что ст. 1117 ГК позволяет признавать «обязательных» наследников недостойными.

    41 Наследование по закону: круг очередей, правила наследования. Наследование по праву представления
    Если умерший не оставил завещания о распределении наследства, то производится наследование по закону, то есть во внимание принимается очередность наследования имущества после смерти наследодателя.

    В РФ существует всего 7 групп получателей наследственного имущества умершего родственника:

    1. первая очередь – ближайшие родственники: родители, дети, супруги, внуки, но лишь по праву представления;

    2. вторая очередь – прямые родственники: братья и сёстры, племянники и племянницы, но только по праву представления;

    3. третья очередь – двоюродные родственники: дядя, тётя, их дети по праву представления;

    4. четвёртая очередь – прабабушки и прадедушки;

    5. пятая очередь – двоюродные дедушки, бабушки, внуки;

    6. шестая очередь – двоюродные дядя, тётя, правнуки, правнучки;

    7. седьмая очередь – не кровные родственники: отчим, пасынок, падчерица, мачеха.

    Первоочередные наследники и иные категории получателей наследия отражены в главе 63 ГК РФ.

    Если у умершего наследника остались потомки, они получают право наследовать вместо него. Такой прядок наследования называется наследование по праву представления. Он позволяет потомкам, не относящимся ни к одной из очередей, унаследовать имущество, которое не успели принять их родители.

    Наследование по праву представления – это не отдельный вид, а разновидность наследования по закону.

    Наследники по представлению находятся не на равных условиях с законными наследниками. Они могут наследовать только ту долю, которая причиталась бы умершему наследнику. Если таких наследников несколько, доля делится между ними пропорционально.

    Согласно описанному в законодательстве порядку наследования по праву представления, он схож с процедурой принятия наследства в общем порядке. Обязательным условием является объявить о своем желании воспользоваться предоставленными законом правами. На основании поданного заявления и предоставленных документов, нотариус установит право на представление, внесет эти сведения в наследственное дело и выдаст свидетельство. С этого момента наследник по представлению может приступать к оформлению своих прав.

    42 Приобретение наследства: понятие, способы, порядок оформления. Наследственная трансмиссия.
    Для приобретения наследства наследник должен его принять, т.е. гражданин должен проявить, выразить волю, совершить действие, направленное на приобретение наследуемой массы или отказ от наследства.

    Принятие наследства является односторонней сделкой, для совершения которой необходимо и достаточно выражения воли одной стороны — наследника. В тех случаях, когда волеизъявление не соответствует внутренней воле субъекта, принятие наследства может быть признано недействительным как сделка, совершенная под влиянием заблуждения, обмана, угрозы, насилия и т.п.

    Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При этом не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (ст. 1152 ГК).

    Действия наследника, направленные на принятие наследства, могут быть юридическими или фактическими.

    В первом случае в соответствии с п. 1 ст. 1153 ГК принятие наследства осуществляется подачей нотариусу соответствующего заявления наследника.

    Фактическое принятие наследства — совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (вступил во владение наследственным имуществом, оплатил долги наследодателя и т.д. — п. 2 ст. 1153 ГК).

    Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (ч. 1 ст. 1154 ГК).

    Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными (п. 2 ст. 1157 ГК). Совершая отказ от наследства, лицо не может впоследствии претендовать на наследство.

    Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

    Приращение наследственных долей — это увеличение размера доли наследников за счет «отпавших» наследников в случаях и в порядке, которые установлены законом.

    Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом. Это — важный, но не всегда окончательный шаг (факт) по принятию наследства. При выдаче нотариус проверяет, надлежащий наследник (наследники) или нет, указывает имущество, переходящее в порядке наследования.

    Наследственная трансмиссия представляет собой переход права на принятие наследства к другим лицам, когда наследник по закону или по завещанию, призванный к наследованию в связи с открытием наследства, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок после открытия наследства. В этом случае право на принятие причитавшегося умершему наследнику наследства переходит к наследникам умершего наследника в том объеме и с теми правомочиями, которые принадлежали наследнику, призванному к наследованию и умершему после открытия наследства (ст. 1156 ГК РФ).

    43 Права на результаты интеллектуальной деятельности: понятие, содержание. Субъекты и объекты.
    Согласно ст. 1229 ГК РФ, субъектами права интеллектуальной собственности выступают авторы и их наследники, работодатели, инвесторы, государство, лица, приобретающие интеллектуальные права на основании договора и (или) лицензии. Соответственно этому различаются авторские, служебные, казенные и договорные интеллектуальные права.

    Авторы — физические лица, чьим трудом создаются интеллектуальные продукты. Их деятельность носит творческий и потому сугубо индивидуальный характер.

    Авторство признается законом только по отношению к творческим интеллектуальным результатам. На средства индивидуализации юридических лиц и результатов их деятельности (фирменные наименования, товарные знаки, наименования места происхождения товаров), секреты промышленного производства авторство не распространяется.

    Работодатели и инвесторы — лица, занимающиеся коммерческой эксплуатацией исключительных прав. В основном это различные виды предпринимателей, реже — некоммерческие юридические лица (научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические организации, имеющие статус государственных учреждений). Данные лица, как правило, являются работодателями авторов, создающих продукты интеллектуальной деятельности на основании трудового договора и в порядке служебного задания, либо финансируют деятельность авторов по договорам, направленным на создание интеллектуальных продуктов (например, договоры на выполнение НИОКР).

    Вышеперечисленные лица являются производными правообладателями. Основанием возникновения интеллектуальных прав для них является договор. У них имеются исключительные интеллектуальные права (право интеллектуальной собственности), но отсутствуют личные неимущественные права на интеллектуальные продукты (изготовители аудиовизуальных произведений, обладатели патентов на служебные изобретения и т. п.).
    44 Авторские права: понятие, субъекты, объекты, виды

    Авторское право в объективном смысле — совокупность норм гражданского права (гражданско-правовой институт), регулирующих отношения по признанию авторства и охране произведений науки, литературы и искусства, установлению режима их использования, наделению их авторов неимущественными и имущественными правами, защите прав авторов и других правообладателей.

    Авторское право в субъективном смысле — это субъективное право автора или иного правообладателя по использованию произведения науки, литературы или искусства.

    Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства при условии, что они:

    1. являются результатом творческой деятельности;

    2. существуют в какой-либо объективной форме.

    ГК РФ (п. 3 ст. 1259) предусматривает примерный перечень объективных форм произведения:

    1. письменная (рукопись, машинопись, нотная запись и т. п.);

    2. устная (публичное произнесение, исполнение и т. п.);

    3. звуко- или видеозапись (механическая, магнитная, цифровая, оптическая и т. п.);

    4. объемно-пространственная (скульптура, модель, макет, сооружение и др.).

    Данный перечень не является исчерпывающим, может дополняться с учетом развития науки и искусства.

    Субъектами авторского права являются создатели произведений науки, литературы и искусства (авторы, в том числе соавторы, составители сборников), их правопреемники (наследники, лица, приобретшие исключительные нрава по авторскому договору) или работодатели и другие лица, приобретающие по закону или договору исключительные авторские права. В качестве авторов могут выступать только физические лица, в качестве иных субъектов авторского права и физические, и юридические лица.

    Личные неимущественные права включают:

    1 Право авторства – право признаваться автором произведения

    2 Право на имя – право указывать свое имя или псевдоним на экземплярах произведения

    3 Право на неприкосновенность произведения – право запрещать любые изменения произведения без согласия автора

    4 Право на обнародование произведения – право представить произведение публике

    5 Право на отзыв произведения – право отказать от обнародования после его совершения

    6 Исключительное право на произведение – право использовать произведение в любой форме и любыми способами. Перечень форм и способов в законе открытый.

    7 Иные авторские права, к которым относятся:

    - Право следования – право на часть цены оригинала произведения при публичной продаже.

    - Право доступа – право требовать у собственника оригинала возможность создания копии произведения.

    Исключительное право – это право использовать произведение в любой форме и любыми способами, в том числе путем:

    1. Воспроизведения (создания) экземпляров произведения

    2. Публичного показа и исполнения

    3. Распространения экземпляров произведения

    4. Импорта (ввоза) экземпляров произведения

    5. Доведения до всеобщего сведения – размещение в сети Интернет

    6. Перевода и переработки в иных формах.


    45 Защита интеллектуальных прав

    Согласно статье 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются, по общему правилу, судом.

    В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке. При обращении в суд с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, суд отказывает в принятии соответствующего заявления.

    При рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

    Применение к лицу, нарушившему интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, мер административной или уголовной ответственности не исключает возможности применения к этому же лицу мер защиты интеллектуальных прав в гражданско-правовом порядке.

    При этом следует иметь в виду, что сам по себе отказ в привлечении лица к административной или уголовной ответственности не означает невозможности применения гражданско-правовых мер защиты.

    Надлежащим ответчиком по требованию о применении мер ответственности за нарушение исключительного права, допущенное работником юридического лица или гражданина при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей, является названное юридическое лицо или гражданин, работник которого допустил нарушение (пункт 1 статьи 1068 ГК РФ).

    При рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения.

    Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

    Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи.


    46 Обязательственное правоотношения (понятие, элементы, виды). Исполнение обязательств (понятие, принципы, способы)

    Обязательственные правоотношения – это гражданско-правовые отношения, в силу которых одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК).

    Основаниями возникновения обязательств являются (ст. 8, 307 ГК):

    – договор;

    – причинение вреда;

    – неосновательное обогащение;

    – решение собрания и проч.

    Обязательственные правоотношения можно классифицировать по нескольким основаниям.

    В зависимости от распределения прав и обязанностей между сторонами:

    – односторонние – такие обязательства, при которых у кредитора есть только право, а у должника – только обязанность (договор займа);

    – двухсторонние – такие обязательства, по которым каждая из сторон одновременно является носителем прав и обязанностей – по одному вправе требовать, а по встречному должна исполнить требование другой стороны (договор купли-продажи).

    В зависимости от оснований возникновения обязательственные правоотношения подразделяются на:

    – договорные;

    – недоговорные (деликтные).

    В зависимости от степени определенности предмета обязательства на момент возникновения обязательства подразделяются на:

    – альтернативные;

    – факультативные.

    В зависимости от распределения прав и обязанностей между кредиторами и должниками обязательственные правоотношения подразделяются на:

    – долевые;

    – солидарные;

    – субсидиарные.

    В зависимости от субъектного состава:

    – простые;

    – сложные.

    Субъекты обязательственных правоотношений – должник и кредитор. Должник – обязанная сторона (т.е. он должен совершить в сторону кредитора определенное действие или воздержаться от него). Его обязанность называется долгом. Кредитор – сторона, управомоченная требовать от должника совершения определенного действия либо воздержаться от него. Право кредитора называется правом требования.

    Объектом обязательственных отношений является то, в отношении чего совершаются действия: деньги, вещи и т.д.

    Содержание обязательственного правоотношения – права, обязанности и ответственность кредитора и должника по выполнению обязательства.

    Ответственность за нарушение обязательств заключается в том, что лицо обязано возместить убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своего обязательства другой стороне.

    Лицо несет ответственность за нарушение обязательства при наличии вины (умысла или неосторожности). Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

    Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, освобождается от ответственности только в случае, если обязательство нарушено вследствие обстоятельства непреодолимой силы.

    Соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение ничтожно.

    Причиненные убытки возмещаются в виде реального ущерба и упущенной выгоды. При определении реального ущерба учитывается цена, существующая в исполнение обязательства, а упущенной выгоды - предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

    Исполнение обязательств – совершение должником определенного действия в пользу кредитора, составляющего содержание обязательства, либо воздержание от совершения обусловленного обстоятельством действия, которого вправе требовать кредитор.

    Принципы исполнения обязательств – основополагающие правила исполнения обязательств. Закон закрепляет два принципа исполнения обязательств: принцип реального исполнения и принцип надлежащего исполнения.

    Принцип реального исполнения предполагает обязательность исполнения в натуре, т. е. должник должен совершить именно то действие, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде возмещения убытков или уплаты неустойки.

    Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательства должны быть исполнены надлежащим образом в соответствии с требованиями закона (иных нормативных актов) и условиями обязательства (если такие условия и требования отсутствуют в соответствии с обычаями делового оборота или иными, обычно предъявляемыми требованиями), а также что обязательство должно быть исполнено надлежащим субъектом, в надлежащем месте, в надлежащее время (если они определены сторонами или законом).

    Стороны обязательства – кредитор и должник – могут быть представлены как одним лицом, так и двумя и более. Когда стороны представлены двумя и более лицами, можно говорить о множественности лиц в обязательстве. Множественность может присутствовать как на одной стороне обязательства, так и на обеих. В зависимости от того, сколькими лицами представлены стороны обязательства, выделяют активную, пассивную и смешанную множественность лиц в обязательстве.

    Когда на стороне кредитора участвуют несколько лиц при одном должнике – активная множественность.

    Пассивная характеризуется присутствием на стороне кредитора одного лица, а на стороне должника двух и более лиц. Участие в обязательстве нескольких должников и нескольких кредиторов – смешанная. Обязательства можно разделить на долевые, солидарные и субсидиарные.

    Долевое предполагает, что каждый участник обладает правами и несет обязанности в обязательстве лишь в пределах своей доли. В случае активной множественности каждый кредитор вправе требовать от должника исполнения только в пределах доли соответствующего кредитора. При пассивной множественности кредитор вправе требовать от должников исполнения только в части, принадлежащей каждому из должников. Должник, исполнивший свое обязательство, выбывает из него, и обязательство для него считается выполненным.

    Солидарное может возникнуть только в определенных случаях, предусмотренных законом или договором (например, совместное причинение вреда).

    Субсидиарное может иметь место только при пассивной множественности. Субсидиарный должник исполняет обязательство только в той части, в которой оно не исполнено основным должником.
    47 Субъекты исполнения обязательств (множественность лиц и ее виды, перепоручение и переадресация исполнения, уступка права требования и перевод долга в обязательстве)

    Множественность лиц в обязательстве предполагает, что на сто­роне только кредитора или только должника либо на обеих сторонах одновременно выступают несколько лиц. Различают активную, пассивную и смешанную множественность. При активной множественности на стороне кредитора выступают несколько лиц при одном должнике. В этом случае каждый из кредиторов имеет право требовать от должника исполнения обязательства. Если несколько субъектов участвуют в обязательстве на стороне должника, то речь идет о пассивной множественности. В данном случае кредитор имеет право требовать исполнения от каждого из должников. При одновременном участии в обязательстве нескольких должников и кредиторов имеет место смешанная множественность.

    Обязательства с множественностью лиц также делятся на доле­вые и солидарные. Долевая множественность означает, что каждый из участников обладает правами и несет обязанности в обязательстве лишь в пределах определенной доли. Солидарными же называются обязательства, в силу которых каждый из солидарных кредиторов вправе требовать, а каждый из солидарных должников обязан исполнить обязательство полностью.

    Выделяют также субсидиарные (дополнительные) обязательства. Суть их состоит в том, что в случаях, предусмотренных законом или договором, при неисполнении обязательства или неполном исполнении основным должником исполнение возлагается на другое лицо — дополнительного должника.

    Уступка требования (цессия) производится на основании договора. Это может быть как договор, предусмотренный законом, так и смешанный договор или договор, который законом не предусмотрен.

    Стороны также вправе, в частности, заключить договор, по которому новый кредитор (цессионарий) обязуется передать первоначальному кредитору (цеденту) часть того, что будет исполнено должником по уступаемому требованию.

    Уступка требования об уплате арендных платежей по зарегистрированному договору аренды, подлежит государственной регистрации. В отсутствие регистрации указанный договор не влечет последствий для третьих лиц, например для приобретателя арендуемого имущества.

    Договор, на основании которого производится уступка, может быть заключен и в отношении требования, которое возникнет в будущем или будет приобретено цедентом у третьего лица (будущее требование). Если иное не вытекает из существа соглашения, цедент, обязавшийся уступить будущее требование, отвечает перед цессионарием, если уступка не состоялась из-за того, что уступаемое право не возникло или не было приобретено у третьего лица.

    Отсутствие у цессионария лицензии на осуществление страховой либо банковской деятельности не является основанием недействительности уступки требования, полученного страховщиком в порядке суброгации или возникшего у банка из кредитного договора.

    Уступка требования об уплате неустойки, в том числе подлежащих выплате в будущем, допускается как одновременно с уступкой основного требования, так и отдельно от него.

    Если должником по договору подряда после получения уведомления о переходе права требования оплаты выполненных работ будут выявлены скрытые недостатки этих работ, он вправе выдвинуть против требования нового кредитора соответствующее возражение.
    48 Обеспечение исполнения обязательств: понятие, способы (залог, поручительство, неустойка, задаток)
    1   2   3   4   5   6


    написать администратору сайта