Главная страница
Навигация по странице:

  • Правоотношение - понятие и признаки.

  • Правоприменение: понятие, признаки, стадии.

  • Правореализация: понятие и формы.

  • Предмет и метод правового регулирования.

  • Пробелы в праве и способы их восполнения

  • Соотношение системы права и системы законодательства.

  • вопросы Юриспруденция. Юриспруденция УП вопросы (1). Теория государства и права в системе юридических наук и дисциплин


    Скачать 1.02 Mb.
    НазваниеТеория государства и права в системе юридических наук и дисциплин
    Анкорвопросы Юриспруденция
    Дата08.02.2022
    Размер1.02 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаЮриспруденция УП вопросы (1).doc
    ТипДокументы
    #355186
    страница6 из 21
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

    Правонарушение: понятие, признаки, виды.

    Правонарушение - это противоправное, виновное, наказуемое, общественно опасное деяние вменяемого лица, причиняющее вред интересам государства, общества и граждан.

    Признаки правонарушения:

    1.Совершается людьми. Но не все люди могут быть субъектами правонарушения, что связано с вменяемостью и достижением определенного возраста.

    2.Правонарушение, это деяние, т.е. внешнее поведению людей, а не их мысли.

    Деяние может выражаться в действии или бездействии. Бездействие является правонарушением, в случае если закон предписывает действовать.

    3.Правонарушение это противоправное деяние, оно всегда связано с нарушением норм действующего права.

    4.Правонарушение это виновное деяние.

    Вина это психическое отношение правонарушителя к совершенному им деянию. Правонарушения являются сознательными волевыми актами. Исключение составляет невиновное причинение вреда владельцем источника повышенной опасности и ответственность поручителя за чужую вину - вину основного должника.

    5.Правонарушение от общественно вредное деяние. Оно наносит ущерб охраняемым правом общественным отношениям. Вредность и антиобщественность составляют материальное содержание правонарушения, а противоправность является юридическим выражением вредности поступка. Вред это совокупность неблагоприятных последствий наступивших в результате правонарушения.

    6.Правонарушение - наказуемое деяние, т.е. оно влечет юридическую ответственность. Деликтоспособность -это способность нести ответсвенность за гражданские правонарушения (деликты), а также вменяемость как условие уголовной ответсвенности.

    Виды правонарушений:

    В зависимости от общественной опасности правонарушения делятся на: Преступления и Проступки

    -Преступления относятся к категории особо опасных и вредных для общества, они предусмотрены УК, посягают на наиболее значимые объекты, за их соверешние применяются наиболее строгие санкции (лишение свободы, пожизненное заключение)

    -Проступки (гражданские, материальные, административные, дисциплинарные, процессуальные) менее опасные по своему характеру и последствиям, чем преступления.

    1.Гражданские проступки - это причинение неправомерными действиями вреда личности или имуществу гражданина, а также организации; неисполнение договорных обязательств; нарушения прав собственника; заключение противозаконной сделки и т.д. Санкции за такие проступки -возмещение морального или материального вреда, принудительное взыскание долга, восстановление нарушенного права.

    2.Административные проступки - нарушение норм административного права, охраняющие установленный в обществе правопорядок, систему управления, экологические объекты. Санкции - штраф, лишение вод.прав, арест на пятнадцать суток, исправ. работы.

    3.Дисциплинарные проступки -связаны с нарушениями производственной, служебной, воинской, учебной, финансовой дисциплины. Основные взыскания -выговор, замечание, понижение в должности.

    4.Материальные проступки - это причинение рабочими и служащими материального ущерба своим предприятиям и организациям. Применяются главным образом правовостановительные санкции путем удержания зарплаты, обязанности загладить вред, возместить ущерб.

    5.Процессуальные проступки - неявка в суд, к следователю на допрос, отказ в выдаче вещ.дока. Санкция - принудительный привод.

    По объективной стороне: 1 Действия 2 Бездействия.

    По субъективной стороне: 1 Умышленные правонарушения. 2 Неосторожные правонарушения.


    1. Правоотношение - понятие и признаки.

    Правовое отношение – это такое общественное отношение, в котором стороны связаны между собой взаимными юридическими правами и обязанностями, охраняемыми государством. Правоотношение есть та мера внешней свободы, которая предоставляется его участникам нормами объективного права.

    Правовые отношения имеют следующие признаки:

    1) правоотношения возникают, изменяются, а также прекращаются лишь на основании правовых норм;

    2) правовые отношения характеризуются взаимосвязью участников через корреспондирующие субъективные права и юридические обязанности;

    3) для данных отношений обязательным является наличие сознательно-волевого характера;

    4) правовые отношения охраняются государством;

    5) индивидуализированность субъектов правоотношений;

    6) наличие идеологического и общественного характера.

    Виды правовых отношений: по принадлежности к отраслям права можно выделить:

    1) государственно-правовые отношения;

    2) гражданско-правовые отношения;

    3) уголовно-правовые отношения и др.

    По своему функциональному назначению они делятся:

    1) на регулятивные, которые выражаются в правомерном, положительном поведении субъектов правоотношений;

    2) охранительные, которые возникают по причине неправомерного поведения субъектов правоотношений и направлены на охрану установленных законом прав и обязанностей участников правоотношений.

    По субъектному составу правовые отношения делят:

    1) на абсолютные, в которых точно определена лишь одна сторона – носитель субъективного права, а все остальные – носители юридических обязанностей;

    2) относительные, в которых точно и поименно определены все участники.

    По характеру выполнения юридических обязанностей можно разделить правовые отношения:

    1) на активные, а именно те, в которых обязанность состоит в исполнении активных действий;

    2) пассивные, а именно те, в которых обязанность проявляется в воздержании от совершения некоторых деяний.

    По длительности можно выделить:

    1) кратковременные правовые отношения;

    2) длительные правовые отношения.

    Одним из наиболее простых и распространенных критериев является классификация правоотношений в зависимости от отраслевой принадлежности норм, на основе которых они возникают, изменяются или прекращаются.

    в зависимости от количества участвующих в них сторон и способа распределения между ними прав и обязанностей:

    1) односторонние; 2) двусторонние; 3) многосторонние.

    Главная отличительная особенность односторонних правоотношений состоит в том, что каждая из двух участвующих в них сторон обладает по отношению к другой или только правом, или только обязанностью. Самым наглядным примером может служить договор дарения. Характерным признаком двустороннего правоотношения можно считать наличие у каждой из двух участвующих сторон взаимных прав и обязанностей.

    Специфической особенностью многостороннего правоотношения является участие в нем трех или более сторон, а также наличие у каждой из них прав и обязанностей по отношению друг к другу. В таком правоотношении субъективному праву одной стороны будет соответствовать юридическая обязанность другой стороны. Примером можно считать любую гражданско-правовую сделку, в которой, помимо двух сторон, участвует посредник.



    1. Правоприменение: понятие, признаки, стадии.

    Правоприменение - особая форма реализации права. Правоприменение требуется в тех случаях, когда юридическая норма не может быть реализована без властного содействия органов государства.

    Признаки правоприменения:

    1) особый субъект - специально уполномоченный государственный орган (должностное лицо). В порядке исключения это может быть общественный орган (например, по уполномочию государства профсоюзы применяют неко­торые нормы трудового законодательства);

    2) имеет государственно-властный характер;

    3) является деятельностью по вынесению индивидуально-конкретных предписаний;

    4) выступает формой управленческой деятельности государства;

    5) осуществляется в определенных процедурных формах: порядок приме­нения права регламентирован специальными (процедурными) юридически­ми нормами. В системе права имеются целые процедурные отрасли - граж­данское процессуальное право и уголовно-процессуальное право;

    6) представляет собой сложный, стадийный процесс;

    7) имеет творческий характер;

    8) результаты правоприменения оформляются индивидуальным юридичес­ким актом - актом применения права.

    В качестве основных можно выделить три стадии:

    1) установление фактических обстоятельств дела;

    2) формирование юридической основы дела;

    3) решение дела.

    В качестве дополнительной стадии может выступить государственно-при­нудительная реализация правоприменительного акта.

    Первые две стадии имеют подготовительный характер и разделение их до­статочно условное. В реальной жизни они протекают практически параллель­но, и правоприменителю приходится обращаться то к фактической стороне дела, то к юридической, постепенно формируя и ту и другую. В гражданском процессуальном и уголовно-процессуальном кодексах как раз такие «реаль­ные» стадии и указаны.

    Вторая стадия (формирование юридической основы дела) включает в се­бя следующие правоприменительные действия:

    а) выбор юридической нормы, подлежащей применению;

    6) проверка подлинности нормы и ее действия во времени, в пространст­ве и по кругу лиц («высшая» критика);

    в) проверка правильности текста нормативно-правового акта («низшая» критика);

    г) уяснение содержания нормы права (путем толкования).

    Третья стадия (решение юридического дела) представляет собой не одномоментный акт, а тоже определенный процесс, который может быть рассмо­трен и как формально-логический, и как творческий, и как государственно-властный. Результат решения юридического дела - индивидуальное государственно-властное веление, предписание, облекаемое в документальную форму, в форму акта-документа - приговора, решения, определения, заключения. Яркий пример правоприменения - деятельность судов. Вынося приговор или приняв судебное решение по гражданскому делу, суд осуществляет применение права, реализует спои властные полномочия, вторгается в сферу прав и обязанностей гражданина или соответствующего структурного образования, словом, создает правоприменительный акт, на основе которого может осуществляться прямое принуждение, насилие. Такое же применение права осуществляет и работник ГАИ, когда наказывает (штрафует) нарушителя правил дорожного движения


    1. Правореализация: понятие и формы.

    Реализация права - процесс воплощения юридических предписаний в правомерных действиях граждан, органов, организаций, учреждений и иных участников общественных отношений. Принимая соответствующие нормативные акты, правотворческие органы рассчитывают на их реализацию в общественных отношениях.

    Формы реализации права:

    1.Соблюдение

    2.Исполнение

    3.Использование

    4.Применение

    При соблюдении субъекты воздерживаются от совершения противоправных действий, соблюдают требования правовых норм. Поведение индивида может быть правомерным, неправомерным, юридически безразличным. Соблюдение правовых норм есть вид правомерного поведения, таким образом право реализуется, претворяется в жизнь.

    Особенности данной формы реализации права заключаются в следующем:

    -это в основном пассивная форма поведения субъектов - воздержание от совершения неправомерных действий

    -наиболее общая и универсальная форма реализации права, охватывающая всех субъектов от гр. до президента

    -она касается главным образом правовых запретов

    -осуществляется вне конкретных правоотношений

    -происходит естественно, обычно, незаметно

    При исполнении субъекты выполняют возложенные на них обязанности, функции, полномочия, тем самым реализуя правовые нормы.

    Спецификой данной формы является то, что:

    -распространяется на обязывающие формы

    -предполагает активные действия субъектов

    -отличается императивностью, властностью

    -в большинстве случаев правоисполнительные действия фиксируются и оформляются

    При использовании субъекты по своему усмотрению и желанию используют предоставленные им права и возможности, удовлетворяют законные интересы, осуществляют свою праводееспособность. Характерный признак данной формы - добровольность. Никто не может заставить гражданина использовать свое право. В повседневной жизни люди постоянно совершают юридически значимые, дозволенные законом действия, вступают в правоотношения с организациями и друг с другом. (продают, покупают, увольняются) Это они могут делать сами по себе. Но иногда гражданину необходимо содействие органов (получение пенсии, выдача паспорта, оформить завещание)

    В процессе реализации нормы права не только соблюдаются, исполняются, используются, но и применяются уполномоченными на то органами к субъектам, событиям, фактам. Применение это способ реализации права, который связан с властными действиями юрисдикционных органов и должностных лиц. Последние выступают от имени государства, выполняя возложенные на них функции. Применять нормы права - значит применять власть, а нередко и принуждение, санкции, наказание.


    1. Предмет и метод правового регулирования.

    Предмет правового регулирования – это сфера качественно однородных общественных отношений, регулируемых определенной отраслью права. Это основной критерий, поскольку общественные отношения объективно существуют, их определенный характер требует и соответствующих правовых форм. Например, трудовые отношения являются предметом регулирования трудового права.

    Предмет правового регулирования не является единственным критерием деления права на отрасли, поскольку:

    1) составляющие его общественные отношения весьма разнообразны;

    2) одни и те же общественные отношения регулируются различными отраслями и способами.

    В связи с этим вспомогательным критерием выделения отраслей права является метод правового регулирования.

    Таким образом, метод правового регулирования – это совокупность юридических способов, средств, приемов правового воздействия на общественные отношения, составляющие предмет отрасли.

    Выделяют следующие основополагающие методы правового регулирования:

    1) диспозитивный метод равноправия сторон, основан на дозволениях, т. е. предоставление права на определенное поведение, у субъектов отношений есть возможность относительно самостоятельно выбирать вариант поведения;

    2) императивный метод является методом властного воздействия на участников общественных отношений, основанным на запретах, обязанностях, наказаниях;

    3) рекомендательный метод является методом совета осуществления конкретного желательного для общества поведения;

    4) поощрительный метод представляет собой метод вознаграждения за определенное поведение, он стимулирует социально полезное, активное поведение.


    1. Пробелы в праве и способы их восполнения.

    Пробелом в праве считают полное или частичное отсутствие в действующем законодательстве юридических норм, которые необходимы для решения дел по существу или урегулирования общественных правоотношений на основании законности и справедливости.

    Важно соблюдать два условия при выявлении пробела в праве:

    1) фактические обстоятельства должны находиться в области правового регулирования;

    2) определенная норма права, которая призвана регулировать конкретные фактические обстоятельства, должна отсутствовать.

    Законодатели рассматривают как инструмент устранения пробелов две возможности, способные разрешить и урегулировать ситуацию в рамках закона:

    1) аналогия закона – решение конкретного юридического дела на основании правовой нормы, которая рассчитана не на данный, а на похожий случай. Аналогия закона применяется в том случае, когда отсутствует норма права, регулирующая разбираемый конкретный жизненный случай, но в законодательстве есть иная норма, регулирующая похожие с ним отношения;

    2) аналогия права – решение конкретного юридического дела на основании общих принципов и смысла права. Этот способ преодоления пробелов можно применить только в том случае, когда нет конкретной нормы, способной урегулировать похожий случай. Ее не должно быть ни в данной отрасли, ни в смежной.

    Пробел в праве – это отсутствие в законодательстве юридических норм и институтов, необходимых для решения дела по существу или урегулирования общественного отношения на основании законности и справедливости.



    1. Соотношение системы права и системы законодательства.

    Система права и система законодательства должны рассматриваться как самостоятельные явления, хотя на первый взгляд соотносимы и взаимосвязаны. Они различаются между собой как содержание и форма.

    Соотношение системы права и системы законодательства:

    1) система права как его содержание – это внутренняя структура права, отвечающая характеру регулируемых им общественных отношений;

    2) система законодательства – это внешняя форма права, показывающая строение его источников, которые находятся в отношениях взаимодействия и взаимосвязи друг с другом, образующих определенное единство, целостность, систему нормативно-правовых актов;

    3) право, таким образом, не может работать вне законодательства, а законодательство в его широком понимании и является правом;

    4) проводить анализ структуры системы права необходимо вместе с внешней формой права, которой является система законодательства, что позволит правильнее и полнее определить и различить два на первый взгляд одинаковых правовых явления.

    Законодательство является прежде всего местом закрепления правовых норм и средством придания им определенности и объективности, их организации и объединения в правовые акты.

    Между системой права и системой законодательства можно выделить, таким образом, следующие различия:

    1) норма права – это первичный элемент системы права. В то же время первичным элементом системы законодательства является нормативно-правовой акт;

    2) система законодательства по своему объему материала обширнее системы права, так как включает в свое содержание положения, которые в собственном смысле не могут быть отнесены к праву;

    3) деление права на отрасли и институты, в отличие от законодательства, базируется на предмете и методе правового регулирования;

    4) структура системы права не совпадает с внутренней структурой системы законодательства;

    5) система права имеет объективный характер. А система законодательства создается под большим влиянием субъективного взгляда законодателя.

    Соотношение системы права и системы законодательства – характеристики, которые позволяют различить два термина правовой теории, выражающиеся в доступности и сокращении ненужной множественности актов, реализации их работы по их согласованию и правильному применению.

    1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


    написать администратору сайта