Уголовное право Комисарова. Учебник для вузов под редакцией доктора юридических наук В. С. Комиссарова, доктора юридических наук
Скачать 1.56 Mb.
|
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЩАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ Под редакцией: доктора юридических наук В.С. КОМИССАРОВА, доктора юридических наук Н.Е. КРЫЛОВОЙ и доктора юридических наук И.М. ТЯЖКОВОЙ Рекомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" Рецензенты: Якушин В.А., доктор юридических наук, профессор, ректор Волжского университета имени В.Н. Татищева; Яцеленко Б.В., доктор юридических наук, профессор, проректор по научной работе Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации. Коллектив авторов: Белокобыльский Н.Н., кандидат юридических наук, доцент - § 1 гл. XIX, § 4 гл. XXI; Богуш Г.И., кандидат юридических наук, доцент - § 3, 4 гл. V, гл. XXV; ┌──────────────┐ │Борзенков Г.Н.│, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, └──────────────┘ профессор - гл. XI; Голоднюк М.Н., кандидат юридических наук, доцент - § 5 - 13 гл. XIX, § 1 гл. XXIV; Комиссаров В.С., доктор юридических наук, профессор - предисловие, гл. II, XIV, XVII; Костылева О.В., ассистент - § 5 гл. III; Крылова Н.Е., доктор юридических наук, профессор - гл. I, XIII, § 1 - 4 гл. XV, гл. XVI (в соавторстве с Б.М. Леонтьевым), § 1 гл. XVIII, § 13 и 14 гл. XVIII (в соавторстве с Б.М. Леонтьевым), гл. XX, § 1 гл. XXVI, § 2 - 9 гл. XXVI (в соавторстве с А.В. Серебренниковой и В.Г. Степановым-Егиянцем); ┌──────────────┐ │Кузнецова Н.Ф.│, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный └──────────────┘ деятель науки РСФСР, доктор юридических наук, профессор - гл. VII, VIII, § 3 и 4 гл. X; Леонтьев Б.М., доктор юридических наук, профессор - гл. XVI (в соавторстве с Н.Е. Крыловой), § 13 и 14 гл. XVIII (в соавторстве с Н.Е. Крыловой); Матвеева А.А., кандидат юридических наук, доцент - гл. IV, § 2 гл. XXIV; Пашковская А.В., кандидат юридических наук, доцент - гл. IX; Серебренникова А.В., доктор юридических наук, профессор - § 5 и 10 гл. XVIII, § 2 - 4 гл. XIX, § 2 - 9 гл. XXVI (в соавторстве с Н.Е. Крыловой и В.Г. Степановым-Егиянцем); Степанов-Егиянц В.Г., кандидат юридических наук, ассистент - § 2 - 4, 6 и 7 гл. XVIII, § 2 - 9 гл. XXVI (в соавторстве с Н.Е. Крыловой и А.В. Серебренниковой); Ткачевский Ю.М., заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор - гл. VI, § 1 - 3, 5 - 9 гл. XXI, гл. XXII; Тяжкова И.М., доктор юридических наук - § 1, 2 и 5 гл. Х, гл. XII, § 5 - 7 гл. XV; Филиппов П.А., кандидат юридических наук, доцент - § 1 - 4 гл. III, § 8, 9, 11 и 12 гл. XVIII; Якубов А.Е., заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, доцент - § 1, 2 и 5 гл. V, гл. XXIII. ПРЕДИСЛОВИЕ Уважаемый читатель! Вы держите в руках учебник по уголовному праву Российской Федерации (Общая часть), подготовленный профессорско-преподавательским составом кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Традиция издания кафедрального учебника зародилась в Московском университете еще в советское время. В последующий период благодаря прежде всего позиции заведующей кафедрой и бессменного редактора профессора Нинель Федоровны Кузнецовой кафедра продолжила это направление учебно-методического развития. В 1993 г. одним из первых в постсоветское время был издан кафедральный учебник по Общей части уголовного права под редакцией профессоров Г.Н. Борзенкова, Н.Ф. Кузнецовой и Ю.М. Ткачевского. Сразу же после принятия Уголовного кодекса Российской Федерации вышел в свет кафедральный учебник по Особенной части уголовного права России под редакцией Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова (1997). Затем последовал ряд серьезных кафедральных учебно-методических работ: двухтомный "Курс уголовного права (Общая часть)" (1999), пятитомный "Курс уголовного права" (2002), учебник "Уголовное право России (Особенная часть)" в двух полутомах (2005), а к 250-летию Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (2005) в серии "Классический университетский учебник" вышел учебник "Уголовное право России (Общая часть)". Настоящий учебник также можно отнести к классическим университетским учебникам. Об этом можно судить, прежде всего, по его структуре. Нередко в современных учебниках авторы ограничиваются рассмотрением основных институтов Общей части уголовного права. В отличие от этих работ в предлагаемом учебнике в отдельных главах рассматриваются также этапы развития уголовного законодательства и уголовно-правовой науки России, вопросы современной уголовной политики, уголовно-правовые течения в зарубежном праве, основные институты Общей части уголовного права некоторых зарубежных стран. Представляется, что такой подход позволит студентам, аспирантам и молодым преподавателям глубже понять, что такое современное уголовное право как отрасль права и наука; воспринять его в системе и историческом развитии, увидеть сходство и различия с зарубежным уголовным правом. Второе обстоятельство, о котором следует сказать, касается состава авторского коллектива. Он полностью включает преподавателей кафедры уголовного права и криминологии Московского университета, что позволило в максимальной мере отразить многолетнюю научную школу ведущего вуза страны. В подготовке учебника принимали непосредственное участие профессора Н.Ф. Кузнецова и Г.Н. Борзенков, не дожившие, к сожалению, до его выхода в свет. С другой стороны, в состав коллектива были введены ряд новых авторов - молодых преподавателей кафедры, что, несомненно, вносит свежую струю в традиционные представления об институтах уголовного права. Конечно, при таком объеме подаваемого материала были неизбежны научные разногласия между членами авторского коллектива. Однако в этих случаях авторы исходили из того, что студенты имеют право получать информацию о научных дискуссиях не только из монографических работ или статей, но и из учебников. Наконец, третье обстоятельство. С момента вступления в действие Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. прошло уже более 15 лет. Понятно, что жизнь общества меняется, и уголовное законодательство должно адекватно реагировать на эти изменения. За это время было принято более 100 федеральных законов, которыми вносились изменения и дополнения в Уголовный кодекс, и достаточно большая часть из них касалась его Общей части. К сожалению, приходится констатировать, что далеко не все изменения были социально, экономически и криминологически обоснованны и диктовались объективными потребностями общества. В этой сложной ситуации авторский коллектив старался максимально корректно излагать учебный материал, в том числе с учетом последних изменений Уголовного кодекса от 1 марта 2012 г. Вместе с тем в целях формирования у студентов объективного представления о содержании и направлениях развития современного уголовного права в необходимых случаях авторы соответствующих глав учебника не уклонялись от критических замечаний в адрес законодателя. Полагаю, что знакомство с предлагаемым учебником будет полезно не только студентам, аспирантам и преподавателям вузов юридического профиля, но и всем, кто интересуется уголовным правом и уголовно-правовой наукой. Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор В.С.Комиссаров Раздел первый. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА Глава I. ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО ПРАВА § 1. Понятие, предмет и метод уголовного права Уголовное право, как зарубежное, так и отечественное, исторически возникло на основе тех категорий, которые современные юристы относят к Особенной части уголовного права. Другими словами, вначале появились нормы об ответственности за те или иные преступления (в первую очередь - убийство, разбой и др.), а позднее (примерно в XVIII в.), в результате определенных обобщений, стали разрабатываться понятия и институты Общей части - покушение, соучастие, формы вины, необходимая оборона, крайняя необходимость и др. В российской юридической науке до сих пор точно не установлено происхождение термина "уголовное". По одной из версий, данный термин связан со словом "головничество", употреблявшимся в древнерусском законодательстве. По другой версии, по древнему законодательству за тягчайшие "обиды" предполагалось такое наказание, как "головы не имати", т.е. отвечать головой, жизнью. Так или иначе термин "уголовное право" исконно русский, поскольку в зарубежных государствах уголовное право называют "криминальным" (от лат. crimen - преступление) или "наказательным" правом (от лат. poena - наказание). Например, в английском праве уголовное право обозначается выражением criminal law, во французском - droit penal, в немецком - Strafrecht <1>. -------------------------------- <1> См. об этом: Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций: В 3 т. 4-е изд. М., 2008. Т. 1: Общая часть. С. 1; Голик Ю., Елисеев С. Понятие и происхождение названия "уголовное право" // Уголовное право. 2002. N 2. С. 14 - 16. В настоящее время термин "уголовное право" употребляется в следующих значениях: 1) отрасль права; 2) отрасль законодательства; 3) наука; 4) учебная дисциплина. Уголовное право как отрасль права представляет собой совокупность уголовно-правовых норм - общеобязательных правил поведения, установленных государством, адресованных неопределенному кругу лиц, рассчитанных на неоднократное применение и обеспечиваемых в случае необходимости принудительной силой государства, регулирующих отношения, входящие в предмет уголовного права, присущим ему методом. Как и любая другая отрасль российского права, уголовное право имеет собственные предмет и метод правового регулирования. Именно по этим двум критериям - предмету и методу - отечественное право делится на отрасли. Вместе с тем в российской и зарубежной юридической литературе нередко высказывается мнение о том, что уголовное право не имеет своего предмета регулирования, а лишь охраняет те отношения, которые регулируются другими, так называемыми "позитивными", отраслями права. Например, имущественные отношения обстоятельно регламентированы гражданским правом, охрана же таких отношений установлена в уголовном праве, предусматривающем ответственность за различные формы хищения, вымогательство и другие преступления против собственности. Таким образом, уголовное право рассматривается не как право "регулирующее", а как право "санкционирующее", фиксирующее наиболее строгие санкции за нарушение тех отношений, которые уже получили необходимую регламентацию в иных отраслях права. Ж.-Ж. Руссо в работе "Об общественном договоре" (1762) писал о том, что уголовное право является не столько "специальной правовой областью, сколько санкцией всех других" <1>. Подобных взглядов на уголовное право придерживался Э. Дюркгейм, писавший в 1893 г. о том, что уголовное право "не устанавливает ничего, кроме санкций, не говорит ничего об обязанностях... не предписывает уважать жизнь другого человека, но предписывает подвергнуть смерти убийцу" <2>. Эти и другие авторы считали уголовное право необходимым продолжением иных отраслей права, не способных самостоятельно обеспечить защиту установленных ими правил. Уголовное право рассматривалось как право субсидиарное (дополнительное). -------------------------------- <1> Приводится по: Pradel J. Manuel de droit penal general. Paris, 2000. P. 75. <2> Ibid. P. 76. Современные юристы ФРГ Й. Вессельс и В. Бойльке в учебнике по уголовному праву Германии также акцентируют внимание лишь на охранительной функции уголовного права, а о его регулирующей роли умалчивают <1>. -------------------------------- <1> См.: Вессельс Й., Бойльке В. Уголовное право ФРГ: Учебник / Пер. с нем. Я.М. Плошкиной; под ред. Л.В. Майоровой. 35-е изд. Красноярск, 2006. С. 19. Из российских юристов сходное мнение высказывал А.А. Пионтковский, отмечавший, что уголовные законы "придают особую силу уже существующим нормам других отраслей права (и соответствующим им правоотношениям), нарушение которых признается преступлением" <1>. -------------------------------- <1> Курс советского уголовного права / Под ред. А.А. Пионтковского, П.С. Ромашкина, В.М. Чхиквадзе. М., 1970. Т. 1. С. 12. Б.Т. Разгильдиев в одной из своих работ заметил, что уголовное право не имеет своего предмета регулирования, так как оно вообще не занимается регулированием общественных отношений, а предназначено лишь для их охраны <1>. -------------------------------- <1> См.: Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация. Саратов, 1993. С. 4 - 5. Такой взгляд на сущность уголовного права подвергается критике как в России, так и за рубежом <1>. Критики справедливо отмечают, что, во-первых, санкции установлены не только в уголовном праве. В каждой отрасли права предусмотрены свои собственные меры принуждения к выполнению правил поведения, установленных данной отраслью. Например, в гражданском праве это штраф, пеня (ст. 330 ГК). И к уголовному праву обращаются только в случае неисполнения наиболее важных обязанностей, соблюдение же других должно в принципе обеспечиваться "позитивными" отраслями (гражданским, налоговым, таможенным и др.), а также административным правом. -------------------------------- <1> Pradel J. Op. cit. P. 75 - 76. Во-вторых, уголовное право устанавливает ответственность не только за посягательства на общественные отношения, урегулированные иными отраслями права, но и за посягательства на такие отношения, которые какой-либо самостоятельной отраслью права не регулируются либо регулируются иными социальными нормами, в частности нормами морали. К примеру, какая отрасль российского права регулирует отношения, связанные с охраной государственной тайны, обороноспособностью страны, общественным порядком и общественной безопасностью? Никакая "позитивная" отрасль права эти отношения не регулирует, можно лишь говорить о существовании отдельных законов, устанавливающих определенные меры противодействия тому или иному конкретному преступлению или группе преступлений <1>. Вместе с тем в уголовном праве содержатся нормы об ответственности за государственную измену, шпионаж, терроризм, массовые беспорядки, экстремизм и др. -------------------------------- <1> См., напр.: Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" // СЗ РФ. 2006. N 11. Ст. 1146. Строго говоря, даже ответственность за убийство человека (нарушение одного из самых древних уголовно-правовых запретов) и за другие преступления против личности установлена в уголовном законе вне связи с какой-либо "позитивной" отраслью права. Право на жизнь закреплено в ст. 20 Конституции РФ, но это не значит, что сама жизнь как благо, как совокупность определенных общественных отношений урегулирована конституционным правом. Этот довод приводился еще Н.Д. Дурмановым, писавшим о том, что целый ряд уголовно-правовых запретов является чисто уголовно-правовым и не дублирует запреты других отраслей права (например, запрет многих посягательств против личности, не предусмотренных ни в одной отрасли права, кроме уголовного) <1>. -------------------------------- <1> Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М., 1967. С. 96. В УК предусмотрена ответственность и за такие деяния, которые до их объявления преступными (криминализации) были запрещены лишь нормами морали. К числу таких преступлений относятся оставление в опасности (ст. 125), развратные действия (ст. 135), вовлечение в занятие проституцией (ст. 240), надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244), жестокое обращение с животными (ст. 245) и др. Во всех этих случаях поиск корреспондирующей нормы "позитивной" отрасли права будет безуспешен. В-третьих, УК прямо регулирует отношения, связанные с обеспечением права на необходимую оборону от общественно опасных посягательств, на задержание преступника, обоснованный риск и другое правомерное причинение вреда при обстоятельствах, исключающих преступность деяния. В предмет уголовно-правового регулирования входят также отношения, связанные с освобождением от уголовной ответственности, назначением уголовного наказания, применением принудительных мер медицинского характера и воспитательного воздействия, предоставлением условного осуждения и условно-досрочного освобождения, отсрочкой исполнения наказания и др. Таким образом, уголовное право России регулирует целый ряд общественных отношений, не входящих в предмет регулирования никакой другой отрасли российского права. Но делает это двояким образом: 1) косвенно и в негативной форме устанавливая юридические обязанности (например, обязанность уважать жизнь другого человека путем запрета на убийство, обязанность платить налоги путем запрета уклонения от уплаты налогов в крупном размере, обязанность беречь природную среду путем запрета загрязнения вод и атмосферы и т.д.); 2) прямо и в позитивной форме устанавливая права и обязанности субъектов (например, право на освобождение от уголовной ответственности и наказания, право на необходимую оборону и обязанность не превышать ее пределы и т.д.). В настоящее время большинство российских юристов считают, что уголовное право имеет собственный предмет правового регулирования, однако они расходятся во мнении о содержании этого предмета. Чаще всего в качестве предмета уголовно-правового регулирования называются общественные отношения, возникающие в результате совершения преступления (общественно опасного деяния) между субъектом преступления (лицом, совершившим общественно опасное деяние) и государством <1>. Такие отношения получили название охранительных. -------------------------------- <1> Уголовное право Российской Федерации: Учебник: В 2 т. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2002. Т. 1: Общая часть. С. 11; Уголовное право Российской Федерации: Общая часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1999. С. 8. Утверждения этих авторов справедливы, но не учитывают правоотношений, возникающих на основе управомочивающих норм - норм о необходимой обороне, задержании преступника, крайней необходимости и т.д. О существовании двух групп уголовно-правовых отношений - охранительных и регулятивных - пишет А.И. Чучаев. Охранительные отношения, по его мнению, возникают между государством и лицом, совершившим преступление. Государство и преступник выступают носителями определенных прав и обязанностей, имеющих взаимный характер. Так, у государства есть право и обязанность возложить на виновного уголовную ответственность, применить наказание или иные уголовно-правовые меры, установленные законом. У преступника же существует обязанность претерпеть неблагоприятные последствия нарушения уголовно-правовой нормы и право на обоснованную юридическую оценку его действий. Отсюда делается вывод, что сутью охранительных уголовно-правовых отношений является "реализация уголовной ответственности и наказания, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания" <1>. -------------------------------- <1> Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. 5-е изд. М., 2006. С. 4 - 5. Говоря об охранительных отношениях, автор не указывает, с какого момента они возникают. В науке уголовного права распространено мнение, согласно которому они возникают с момента совершения лицом преступления <1>. Эта позиция весьма спорная. -------------------------------- <1> См., напр.: Кузнецова Н.Ф. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права (гл. 1) // Уголовное право России: Общая часть / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 2005. С. 2 - 3. Думается, что указанные отношения возникают не с момента совершения преступления, а гораздо позднее, как минимум - с момента установления правоохранительными органами лица, подлежащего уголовной ответственности. Во всяком случае с этого момента при наличии определенных условий возможно освобождение от уголовной ответственности органом дознания или следователем на основании акта амнистии, в связи с деятельным раскаянием или в связи с примирением с потерпевшим (ст. ст. 75, 76, 84 УК). В подавляющем большинстве случаев уголовно-правовые, а не уголовно-процессуальные отношения между государством и виновным лицом возникают значительно позже - после вступления приговора в законную силу. Лишь с этого момента мы можем с полным основанием говорить о наличии второго субъекта уголовно-правовых отношений - лица, совершившего преступление <1>. Согласно Конституции РФ (ст. 49) "каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда". -------------------------------- <1> Установление в ст. 38 УК права на задержание лица, совершившего преступление, уже в момент совершения преступления или сразу же после этого не колеблет данной позиции, так как право задержания законом не связывается с необходимостью констатации вины лица в содеянном и задержание осуществляется в ситуации, близкой к ситуации крайней необходимости. Уголовно-правовые отношения не могут возникать между лицом, лишь подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления (по Конституции эти лица считаются невиновными), и государством. Субъектом таких отношений может быть только тот, кто действительно преступление совершил. Именно это лицо обязано претерпеть неблагоприятные последствия, связанные с возложением на него уголовной ответственности. Обвиняемый же в суде может быть оправдан или признан невменяемым, не подлежащим уголовной ответственности. В связи с этим возникает вопрос: был ли он участником уголовно-правовых отношений до решения суда? В случае положительного ответа мы должны будем признать, что такими участниками могут быть невиновные, невменяемые, совершившие малозначительное деяние, не являющееся преступлением, и др. Такой подход представляется неверным. Говорить о возникновении обязанности претерпеть неблагоприятные последствия уже с момента совершения лицом преступления нельзя и по другой причине. Конституция РФ (ст. 51) и Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК) не обязывают лицо, совершившее преступление, свидетельствовать против себя самого. Обязанность доказать вину лица возлагается на правоохранительные органы, это у них существует обязанность выявить преступление, установить лицо, его совершившее, собрать доказательства его вины. Более того, УК предусматривает ответственность за принуждение подозреваемого или обвиняемого к даче показаний путем угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя, дознавателя или иного лица (ст. 302). Если бы обязанность нести уголовную ответственность возникала с момента совершения преступления, то лицо, его совершившее, должно было бы помогать следствию. Неисполнение данной правовой обязанности должно было бы повлечь определенные санкции со стороны государства, как это существует во всех других случаях. В нашем случае лицо должно было бы нести ответственность и за преступление, и за неисполнение правовой обязанности "претерпеть неблагоприятные последствия". Ничего подобного российское законодательство не предусматривает. Конечно, общество заинтересовано в определенном положительном поведении лица после совершения последним преступления. Вот почему законодатель в целях стимулирования такого поведения включил в УК статьи об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием лица, совершившего преступление (ст. 75), и в связи с его примирением с потерпевшим (ст. 76), о смягчении наказания на основании ст. ст. 62, 64 УК и т.д. Следовательно, с момента совершения преступления, при обнаружении признаков такового возникает скорее обязанность государства в лице правоохранительных органов выявить и привлечь лицо, совершившее преступление, к уголовной ответственности, доказать его вину и в случае доказанности вины вынести обвинительный приговор, назначить наказание и (или) иные меры уголовно-правового характера. Какой-либо встречной обязанности у лица, совершившего преступление, в момент совершения преступления не возникает. Вторая группа отношений, образующих предмет уголовного права, по мнению ряда авторов, регулируется уголовно-правовыми нормами, наделяющими граждан правом на причинение вреда в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости и т.д. Это регулятивные отношения, которые, по мнению А.И. Чучаева, весьма специфичны. К примеру, осуществляя право на необходимую оборону, гражданин вступает в отношения как с лицом, совершающим общественно опасное посягательство, так и с государством <1>. Сходную позицию занимает А.В. Наумов <2>. -------------------------------- <1> Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. С. 5. <2> См.: Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций: В 3 т. Т. 1: Общая часть. С. 11 - 12. Эта позиция в целом может быть поддержана, правда, с одной оговоркой. Представляется, что в случае необходимой обороны следует говорить о вступлении в отношения только с нападающим, а не с государством. Любое правоотношение, в том числе уголовное, предполагает наличие у его участников определенных прав и обязанностей. Сама по себе необходимая оборона не создает каких-либо обязанностей для государства. Непривлечение оборонявшегося лица к уголовной ответственности является не обязанностью государства, а последствием соблюдения этим лицом условий необходимой обороны. При необходимой обороне общественно опасное посягательство представляет собой по существу юридический факт, порождающий для обороняющегося право на защиту и одновременную обязанность не нарушать условий правомерности причинения вреда. У посягающего, в свою очередь, возникает обязанность не причинять вред обороняющемуся (необходимая оборона против акта необходимой обороны невозможна) и право защиты от превышения пределов необходимой обороны со стороны обороняющегося. Следует признать, что фактически государство, неспособное обеспечить эффективную и своевременную защиту всем своим гражданам, предоставляет право защиты частным лицам - при соблюдении установленных им требований. Этим роль государства в данном случае и ограничивается, а правоотношения возникают между непосредственными участниками отношений - нападающим и обороняющимся. В науке уголовного права наряду с охранительными и регулятивными уголовно-правовыми отношениями выделяются и другие группы отношений: "общепредупредительные" (А.В. Наумов <1>, И.М. Тяжкова <2>), "общевоспитательные" (Р.Р. Галиакбаров <3>), "охранительно-предупредительные" (Н.А. Лопашенко <4>). -------------------------------- <1> Там же. С. 7 - 11. <2> Российское уголовное право: Учебник: В 2 т. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М., 2006. Т. 1: Общая часть. С. 7. <3> См.: Галиакбаров Р.Р. Уголовное право: Общая часть. Краснодар, 1999. С. 9 - 11. <4> См.: Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб., 2004. С. 25 - 26. Безусловно, нельзя отрицать общепредупредительное воздействие наказания, а также уголовного закона, поскольку одной из целей наказания и задачей уголовного закона является предупреждение преступлений (ст. ст. 2, 43 УК). Бесспорно, уголовный закон и уголовное право играют также определенную воспитательную роль. Однако воспитательное значение имеют все отрасли права: гражданское, семейное, административное, экологическое и др. Предусмотренные в них меры государственного принуждения также способствуют предупреждению правонарушений. Но общепредупредительное и воспитательное воздействие права, а также предусмотренных в нем санкций на человека не означает автоматическое вступление лица в разнообразные правоотношения. Другими словами, если лицо не нарушает закон, это не значит, что оно только в силу этого факта становится участником правоотношений. Если мы займем иную позицию, то вынуждены будем признать, что человек, не нарушающий правовых запретов, одновременно участвует во множестве правоотношений - гражданско-правовых, административно-правовых, эколого-правовых и других, поскольку не нарушает норм гражданского, административного или экологического права, при этом даже не осознавая данного обстоятельства. Такая позиция противоречит сущности правоотношений. С учетом сказанного можно говорить о двух группах отношений, образующих предмет уголовно-правового регулирования: 1) охранительных, под которыми понимаются отношения, связанные с совершением преступления и возникающие между государством и лицом, совершившим преступление, по общему правилу с момента вступления обвинительного приговора суда в законную силу либо - что бывает гораздо реже - с момента установления лица, в отношении которого есть основания полагать, что оно совершило преступление, и 2) регулятивных, под которыми понимаются отношения, связанные с правомерным причинением вреда при обстоятельствах, исключающих преступность деяния (необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление, и др.). 4>3>2>1>4>3>2>1>2>1>2>1>1>1>1>1>1>1>1>1>1>1>1>1>1>1>1>1>1>1>1>1>2>1>2>1>1>1> |