Главная страница
Навигация по странице:

  • § 1. Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие, значение, виды

  • § 2. Общие положения об имущественных отношениях между супругами

  • § 3. Законный режим имущества супругов: совместная собственность супругов как законный режим их имущества; владение, пользование

  • Владение, пользование и распоряжение общим имуще­ством супругов.

  • Собственность каждого из супругов (раздельная собственность).

  • Семейное право России. Учебник для вузов - Пчелинцева Л.М.. Учебник для вузов Рекомендован Министерством общего и профессионального


    Скачать 7.78 Mb.
    НазваниеУчебник для вузов Рекомендован Министерством общего и профессионального
    АнкорСемейное право России. Учебник для вузов - Пчелинцева Л.М..doc
    Дата29.01.2017
    Размер7.78 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаСемейное право России. Учебник для вузов - Пчелинцева Л.М..doc
    ТипУчебник
    #1040
    КатегорияЮриспруденция. Право
    страница16 из 56
    1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   56

    Глава 4. Права и обязанности супругов





    § 1. Личные неимущественные правоотношения между супру­гами: понятие, значение, виды. § 2. Общие положения об иму­щественных отношениях между супругами. § 3. Законный режим имущества супругов: совместная собственность суп­ругов как законный режим их имущества; владение, пользова­ние и распоряжение общим имуществом супругов; собствен­ность каждого из супругов (раздельная собственность); раз­дел общего имущества супругов. § 4. Договорный режим иму­щества супругов: понятие, форма и содержание брачного дого­вора; изменение и расторжение брачного договора; признание брачного договора недействительным. § 5. Ответственность супругов по обязательствам.


    § 1. Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие, значение, виды
    Заключенный в установленном порядке брак порождает разнообразные по своему содержанию права и обязанности супругов, другими словами, отношения между супругами. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной ре­гистрации заключения брака в органах загса (п. 2 ст. 10 СК). Отношения, возникающие между супругами, подразделяются на личные неимущественные и имущественные. Как уже было отмечено при рассмотрении предмета семейного права, в боль­шей части эти отношения (особенно личные) регулируются нрав­ственными нормами, обычаями, а также сложившимися у каж­дого из супругов представлениями об укладе семейной жизни. Отношения между супругами, урегулированные нормами се­мейного права, называются правоотношениями и также могут быть двух видов: личными неимущественными и имуществен­ными.

    Личные правоотношения супругов в отличие от имуще­ственных не имеют экономического содержания и не носят материального характера. В то же время они являются определяющими, что обусловлено сущностью брака как доброволь­ного союза мужчины и женщины с целью создания семьи на началах равенства супругов. Взаимоотношения супругов осно­ваны на любви, взаимном уважении и ответственности друг за, друга. Правовое регулирование личных прав и обязанностей супругов сведено к минимуму и направлено на обеспечение равенства супругов в семье, создание нормальных условий для развития каждого из них и укрепления семьи в целом. Поэтому в законе названы лишь те личные отношения супругов, на которые можно воздействовать нормами семейного права. Боль­шая же часть личных отношений между супругами находится вне сферы правового регулирования.

    Личные права и обязанности супругов тесно связаны с личностью супругов, неотделимы от нее и не могут отчуж­даться. На них не влияет факт совместного или раздельного проживания супругов. Каждый из супругов может пользовать­ся личными правами по своему собственному усмотрению.

    Крайне важно, что личные права и обязанности супругов не могут быть прекращены или изменены соглашением между супругами. Не могут они быть и предметом брачного договора, а также каких-либо иных сделок. Это обеспечивает неукосни­тельное соблюдение основополагающего принципа равенства супругов в семье и исключает возможность принятия соглаше­ния, умаляющего в той или иной мере права и достоинство одного из супругов.

    Названные особенности личных отношений между супру­гами и границы их правового регулирования достаточно полно были обоснованы в теории советского семейного права1, а в последующем — в современной юридической литературе2.

    Характерно, что многие из закрепленных в СК личных прав супругов принадлежат им как гражданам РФ и до вступ­ления в брак. Вступление в брак не ограничивает супруга в его правах как гражданина РФ. В то же время с момента государ­ственной регистрации заключения брака личные права подоб­ного рода начинают выступать также и в качестве субъектив­ных семейных прав каждого из супругов, а потому обеспечиваются защитой семейного законодательства. При необходимо­сти защита семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства, а в случаях, предусмотрен­ных СК, государственными органами или органами опеки и по­печительства (ст. 8 СК).

    Личным неимущественным правам и обязанностям супру­гов посвящена глава VI СК, состоящая из двух статей (ст. 31— 32 СК). В ст. 31 СК закреплен принцип равенства супругов в семье, который в свою очередь базируется на положениях п. 3 ст. 19 Конституции РФ о равенстве прав и свобод мужчины и женщины. Конституцией РФ также установлено, что государ­ство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражда­нина независимо от пола, расы, национальности, языка, иму­щественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще­ственным объединениям, а также других обстоятельств (п. 2 и 3 ст. 19 Конституции РФ). Это равенство распространяется и на семейные отношения, где супруги обладают равными лич­ными правами. Еще в дореволюционной России, где равнопра­вие мужа и жены не признавалось основополагающим принци­пом семейных отношений, ряд известных ученых-правоведов исходили из необходимости законодательного закрепления ра­венства супругов в семье. Так, в частности, Шершеневич Г. Ф. подчеркивал, что "из юридического понятия о браке и при­знания свободы личности за каждым гражданином, к какому бы классу и полу он ни принадлежал, следует, что в личных и имущественных отношениях супруги должны быть так же рав­ноправны и самостоятельны, как они были до брака. Брак не должен оказывать никакого влияния на положение супругов, юридические отношения которых должны быть таковы, как и между посторонними лицами"3, а также, что "идея общения предполагает равенство общественного положения супругов"4.

    Согласно ст. 31 СК равенство супругов в семье .предполагает:

    а) право супругов на свободный выбор рода занятий, про­фессии, мест пребывания и жительства;

    б) совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, воспитания и образования детей, иных вопросов жизни семьи (право на совместное решение различных вопро­сов жизни семьи);

    в) обязанность супругов строить свои отношения в се­мье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, а также обя­занность супругов содействовать благополучию и укрепле­нию семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.

    Вмешательство в решение вопросов семьи извне, в том числе со стороны близких родственников или структур, об­ладающих властными полномочиями (органов государствен­ной власти, органов местного самоуправления, руководите­лей предприятий, учреждений и организаций), недопустимо. Все важные для семьи проблемы решаются только супруга­ми на основе их добровольного волеизъявления на принципах равенства.

    Содержание ст. 31 СК, раскрывающей суть принципа ра­венства супругов в семье, полностью отвечает требованиям ст. 19 (п. 2) и 38 Конституции РФ, ст. 16 Всеобщей декларации прав человека, ст. 12—13, 15—16 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин1, а также Пекинской декларации и Платформе действий четвертой Все­мирной конференции по положению женщин (1995 г.) и под­тверждает общую тенденцию по приведению семейного зако­нодательства РФ в соответствие с международно-правовыми документами. В частности, в этих целях Федеральным зако­ном от 30 октября 1997 г. № 137-ФЗ ратифицирована Конвен­ция о равном обращении и равных возможностях для трудя­щихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязан­ностями, принятая 67-й сессией Генеральной конференции Международной организации труда в 1981 г. в Женеве2. Более того, постановлением Государственной Думы от 20 ноября 1997 г. № 1929-П ГД утверждена Концепция законотворческой дея­тельности по обеспечению равных прав и равных возможнос­тей мужчин и женщин3.

    Закрепленная в ст. 31 СК возможность свободного выбора супругами рода занятий и профессии соответствует ст. 37 Кон­ституции РФ, провозглашающей свободу труда и устанавли­вающей право каждого свободно распоряжаться своими спо­собностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Каждый супруг, руководствуясь своими наклонностями, интересами, творческими возможностями и имеющимися позна­ниями, самостоятельно выбирает для себя род трудовой дея­тельности. Возможны лишь ограничения общепринятого ха­рактера, связанные с личными качествами, способностями, природными дарованиями и степенью квалификации гражда­нина, претендующего на занятие тем или иным видом дея­тельности. Какие-либо возражения другого супруга, связан­ные с таким выбором, никакого правового значения не име­ют. Осуществление личного права супруга на выбор рода занятий и профессии в той или иной степени может затраги­вать интересы другого супруга или семьи в целом, что пред­полагает совместное обсуждение супругами данного нема­ловажного вопроса. Однако повлиять на выбор профессии другим супругом возможно лишь путем дачи советов и реко­мендаций. Право же принятия окончательного решения при­надлежит исключительно каждому из супругов индивиду­ально.

    Право каждого, кто законно находится на территории РФ, свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жи­тельства закреплено в ст. 27 Конституции РФ. Это право, не ограничивается только территорией РФ. Супруги имеют право выезжать за пределы государства с последующим беспрепят­ственным возвращением в РФ4. Ограничение прав граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и житель­ства допускается только на основании закона.

    Местом жительства супруга согласно ст. 20 ГК признает­ся место, где супруг постоянно или преимущественно прожи­вает. Им может являться жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ве­теранов и другие), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в ка­честве собственника или нанимателя (поднанимателя) по договору найма (поднайма), либо на иных основаниях, предусмот­ренных законодательством РФ.

    Под местом пребывания понимается гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, больница, другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина, — в которых он проживает временно1.

    Граждане РФ обязаны регистрироваться по месту пребы­вания и по месту жительства в пределах РФ. Однако регистра­ция или отсутствие таковой не могут служить основанием ог­раничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией РФ и федеральными закона­ми, а также конституциями и законами субъектов РФ.

    В различных жизненных ситуациях возможно изменение кем-то из супругов места жительства по причинам объек­тивного характера (в связи с выполнением профессиональных обязанностей, избранием на выборную должность, необходи­мостью прохождения курса лечения, учебой и т. п.). Перемена места- жительства одним из супругов не влечет за собой обя­занности другого супруга также изменить место жительства. С другой стороны, .несомненно, что семья может эффективно выполнять свою социальную роль и функции только при со­вместном проживании супругов, создающем также наиболее оптимальные предпосылки для надлежащего воспитания де­тей.

    Следует отметить, что законодательством РФ предусмат­риваются в ряде случаев стимулирующие условия для совме­стного проживания супругов. Так, при переезде работника в другую местность в связи с переводом на другую работу ком­пенсационные выплаты (стоимость проезда, расходы по про­возу имущества, единовременное пособие) производятся на всех членов семьи (ст. 116 КЗоТ). При вселении супруга на жилую площадь другого супруга — собственника жилого по­мещения он приобретает право пользования жилым помеще­нием (ст. 292 ГК). Супруг-наниматель жилого помещения по договору социального найма имеет право вселить в установ­ленном порядке своего супруга. Вселенный супруг приобре­тает при этом равное с нанимателем право на жилое помеще­ние (ст. 53—54 ЖК).

    Право супругов на совместное решение вопросов жизни семьи весьма обширно по содержанию и охватывает, по суще­ству, все стороны семейной жизни: вопросы материнства, от­цовства, воспитания, образования детей, включая заботу о их здоровье, определении места учебы и жительства (например, помещение ребенка в кадетский корпус или в иное учебное заведение), распределение семейного бюджета, покупки, оп­ределение времени и места отдыха и т. д. Воспитание детей является равным правом и обязанностью родителей, как это закреплено в ст. 38 Конституции РФ. Все вопросы, связанные с воспитанием детей, как это установлено ст. 65 СК, должны решаться родителями по их взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом мнения детей.

    Личному неимущественному праву каждого из супругов (право на свободу выбора рода занятий, профессии, мест пре­бывания и жительства, право на совместное решение разнообразных вопросов жизни семьи) соответствуют обязанности другого супруга личного нематериального характера. Они зак­лючаются в том, что супруг обязан не чинить препятствий другому супругу в осуществлении им личных неимуществен­ных прав. К обязанности супругов, кроме того, п. 3 ст. 31 СК отнесено строить свои отношения в семье на основе взаимо­уважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и ук­реплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии сво­их детей. Правило п. 3 ст. 31 СК носит декларативный харак­тер, в нем по сути перечислены моральные обязанности суп­ругов друг перед другом, следование им создает необходимую среду для нормальной жизнедеятельности всех членов семьи как внутри ее, так и за ее пределами.

    Закон предусматривает равенство прав и обязанностей супругов в семье, не устанавливая преимуществ ни одного из них в решении любого вопроса. Разумный подход к использова­нию каждым из супругов предоставленных законом личных прав с одновременным исполнением обязанностей будет содейство­вать укреплению семьи и взаимопониманию супругов. Санкций за неисполнение супругами обязанностей неимущественного характера Кодексом прямо не предусмотрено. Однако злоупот­ребление одним из супругов личными правами или обязанно­стями, явное пренебрежение интересами семьи, а равно игно­рирование или воспрепятствование осуществлению другим супругом его личных прав может послужить основанием для расторжения брака, а в ряде случаев влечет для супруга-правонарушителя отрицательные последствия в имущественной сфере (например, уменьшение доли этого супруга в общем имуществе супругов при его разделе — ст. 39 СК).

    К личным неимущественным правам супругов Кодекс от­носит право выбора фамилии при заключении и расторжении брака. Фамилия гражданина выполняет важную социальную функцию индивидуализации личности в обществе и вносится в паспорт и иные документы, удостоверяющие личность1.

    В соответствии с п. 1 ст. 32 СК выбор по своему желанию при заключении брака фамилии другого супруга в качестве общей фамилии или сохранение добрачной фамилии является личным правом, принадлежащим каждому супругу. Оно не может быть оговорено или ограничено какими-либо условия­ми. Вопрос о сохранении или изменении своей фамилии при вступлении в брак решается каждым из супругов самостоя­тельно. Возможность участия в решении данного вопроса иных лиц, включая родителей и других близких родственников суп­ругов, законом не предусмотрена. Факты противоправного воз­действия и давления на вступающего в брак супруга с приме­нением недозволенных методов и средств (угрозы, принужде­ние, ограничение в правах и т. п.) могут при определенных обстоятельствах и последствиях быть расценены как воспре­пятствование осуществлению гражданином законных прав и свобод с привлечением виновных лиц к установленной законом ответственности.

    Реализация супругами права выбора фамилии осуществ­ляется при заключении брака путем указания в заявлении о вступлении в брак избранной ими фамилии. Как правило, суп­руги принимают общую фамилию. Этой фамилией может быть .как фамилия мужа, так и фамилия жены. Однако каждый из супругов вправе сохранить при вступлении в брак свою добра­чную фамилию. При государственной регистрации заключения брака органом загса вносятся соответствующие сведения в за­пись акта о заключении брака и в свидетельство о заключении брака, подтверждающие сделанный супругами выбор фами­лии — "фамилия до заключения брака", "фамилия после зак­лючения брака" (ст. 29—30 Закона об актах гражданского со­стояния). Изменение фамилии при государственной регистрации заключения брака является основанием для замены пас­порта, как основного документа, удостоверяющего личность гражданина2.

    Статья 32 СК предоставляет супругам также право име­новаться двойной фамилией, то есть при заключении брака супруг может присоединить к -своей фамилии фамилию друго­го супруга, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. Соединение фамилий не допускается, если добрачная фа­милия хотя бы одного из супругов уже является двойной. Ра­нее в РФ возможность присвоения супругу двойной фамилии не предусматривалась (ст.. 18 КоБС), что существенно огра­ничивало законные права и интересы супругов, а в некоторых случаях создавало сложности для отдельных категорий лиц, вступающих в брак.

    Право выбора супругами фамилии допускается только при заключении брака. После государственной регистрации заклю­чения брака перемена фамилии одним из супругов осуществ­ляется в общем порядке в соответствии с Законом об актах гражданского состояния. Этот порядок распространяется как на случаи, когда один из супругов без расторжения брака ре­шил переменить избранную при заключении брака фамилию другого супруга (в качестве общей фамилии) на добрачную фамилию, так и на случаи изменения сохраненной при заклю­чении брака добрачной фамилии на фамилию другого супруга. Согласно п. 2 ст. 32 СК перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фамилии другого супруга, так как право на фамилию является личным правом супруга и мо­жет быть осуществлено только по его желанию. Причины при­нятия супругом решения о перемене фамилии уже после зак­лючения брака могут быть различны: неблагозвучность или труд­ность произношения фамилии, желание супруга носить общую с другим супругом фамилию или вернуть свою добрачную фа­милию, желание носить фамилию отчима (мачехи), воспитав­шего его, желание носить фамилию и имя, соответствующие национальности, и др.

    В соответствии с п. 2 ст. 58 Закона об актах гражданского состояния перемена фамилий, имен, отчеств (далее — переме­на имени) производится органом загса по месту жительства или по месту государственной регистрации рождения заявителя. К письменному заявлению супруга о перемене имени должны быть приложены: свидетельство о рождении заявителя; свидетельство о заключении брака; свидетельство о рождении детей (если у заявителя имеются несовершеннолетние дети). В самом заявлении о перемене имени указываются: причины перемены имени; фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (по желанию), место жительства, семейное положение заявителя; фамилия, имя, отчество каждого из несовершеннолетних детей заявителя; реквизиты записей актов гражданского состояния, составленные ранее в отношении заявителя и в отношении каждого из его несовершеннолетних детей; фамилия, собственно имя и (или) отчество, избранные лицом, желающим переменить имя (ст. 59 Закона об актах гражданского состояния).

    Орган загса рассматривает заявление о перемене имени в месячный срок со дня подачи заявления, но при наличии уважительных причин (неполучение копий записей актов гражданского состояния, в которые необходимо внести изменения, не­обходимость восстановить запись акта гражданского состояния и др.) срок рассмотрения заявления может быть увеличен руко­водителем органа загса не более чем на два месяца. Орган загса при удовлетворении ходатайства заявителя о перемене имени не вправе требовать, чтобы он принял имя, избранное загсом. О принятом органом загса решении сообщается заявителю. При отказе в перемене имени заявителю возвращаются полученные от него документы. Руководитель органа загса обязан сообщить причину отказа в письменной форме. В соответствии со ст. 60 Закона об актах гражданского состояния о государственной регистрации перемены имени орган загса сообщает в орган внутренних дел по месту жительства заявителя в семидневный срок со дня государственной регистрации перемены имени.

    Отказ в государственной регистрации перемены имени может быть обжалован заинтересованным лицом в орган исполнительной власти субъекта РФ, в компетенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, или в суд (п. 3 ст. 11 Закона об актах гражданского состояния).

    В связи с регистрацией органом загса перемены имени вносятся необходимые изменения в записи актов гражданского состояния, ранее составленные в отношении лица, переменившего имя (в том числе в запись акта о заключении брака), орган загса выдает новые свидетельства о государственной, регистрации актов гражданского состояния, а также свиде­тельство о перемене имени (ст. 63 Закона об актах гражданс­кого состояния).

    .При расторжении брака каждый из супругов вправе так­же самостоятельно и независимо решить вопрос о своей фа­милии. Согласно п. 3 ст. 32 СК при расторжении брака супруги вправе сохранить общую фамилию или восстановить свои доб­рачные фамилии. Важно, что согласия супруга, фамилия ко­торого сохраняется другому супругу, для этого не требуется. .Личное право супруга на сохранение общей фамилии после расторжения брака не может быть оспорено даже в судебном порядке. Супруг, желающий, чтобы ему была присвоена доб­рачная фамилия, должен заявить об этом в органе загса при государственной регистрации расторжения брака перед выда­чей свидетельства о расторжении брака. При этом добрачной считается фамилия, которую супруг носил до вступления в данный брак (как фамилия, полученная им при рождении, так и фамилия по предыдущему браку). О присвоении супругу доб­рачной фамилии орган загса производит соответствующую от­метку в записи акта о расторжении брака. В случае, если суп­руг оставил себе при расторжении брака фамилию, избранную им при заключении брака, то изменение его фамилии на добрачную производится в органе загса уже на общих основаниях по отдельному заявлению (ст. 58 Закона об актах гражданского состояния).

    Эти правила действуют независимо от порядка расторже­ния брака: в органе загса или в суде. В решении суда об удовлетворении иска о расторжении брака фамилии супругов за­писываются в соответствии со свидетельством о заключении брака, а право выбора фамилии реализуется супругами в органе загса при получении свидетельства о расторжении брака.

    К личным неимущественным правам супругов следует отнести также не упомянутое в гл. VI СК право каждого супруга давать согласие на усыновление ребенка другим супругом, если ребенок не усыновляется обоими супругами (п. 1 ст. 133 СК). Личным является право супруга на расторжение брака (п. 2 ст. 16 СК). Иx содержание будет раскрыто в последующих главах учебника.

    Принцип равенства супругов в семье, предполагающий наделение их личными правами и обязанностями, характерен не только для нашей страны. Основные международно-правые документы в области прав человека (Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. и Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.) констатируют, что государства должны принимать меры для обеспечения равенства прав и обязанностей супругов в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и при его расторжении. Поэтому равенство прав супругов в семье закреплено не только в российском семейном праве, но и в законодательстве большинства зарубежных стран, в том числе и в их конституциях. Если конституциями некоторых государств (Венгрии, Швеции, Туркменистана и др.) установлено только принципиальное равенство прав мужчины и женщины в целом1, то в конституциях других стран (Италии, Японии, Португалии и др.) более предметно реализуются нормы международно-правовых документов о равенстве прав и обязанностей супругов в семье. Например, в Конституции Италии предусмотрено моральное и юридическое равенство супругов в пределах, установленных законом для обеспечения единства семьи. Конституцией Японии (ст. 24) установлено, что брак существует при условии взаимного сотрудничества, в основу которого положено равенство прав мужа и жены. В соответствии со ст. 36 , Конституции Португалии равные права и обязанности супругов в браке включают гражданскую и политическую правоспособность, содержание и воспитание детей2.

    Конституциями ряда государств Восточной Европы и Балтии (Болгарии, Литовской Республики, Польской Республики, Румынии, Республики Словения, Эстонской Республики) также установлено равенство прав и обязанностей супругов в браке и семье3. Аналогичные нормы существуют и в конституционном законодательстве стран — участниц СНГ. Так, в новых конституциях Азербайджанской Республики, Республики Бе­ларусь, Грузии, Республики Молдова, Республики Таджикис­тан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины зак­реплено равенство прав супругов в семейных отношениях1. В ст. 32 Конституции Республики Армения особо подчеркну­то, что женщины и мужчины обладают равными правами при вступлении в брак, в ходе супружеской жизни и при разводе2.
    § 2. Общие положения об имущественных

    отношениях между супругами
    С государственной регистрацией заключения брака закон связывает возникновение между супругами не только личных, но и имущественных отношений. Имущественные отношения между супругами в отличие от личных практически все и дос­таточно подробно регламентируются Семейным кодексом, что обусловлено как их сущностью, так и необходимостью внести в них определенность как в интересах самих супругов, так и тре­тьих лиц (кредиторы, наследники и др.). Лишь некоторая часть имущественных отношений супругов не подвержена правово­му воздействию как непосредственно связанных с бытом семьи (например, распределение домашних обязанностей по приго­товлению пищи, закупке продуктов и т. д.) и не приемлющих принудительного осуществления.

    Имущественные отношения между супругами, урегули­рованные нормами семейного права (имущественные правоот­ношения), могут быть подразделены на две группы:

    а) отношения по поводу супружеской собственности (то есть имущества, нажитого супругами во время брака);

    б) отношения по поводу взаимного материального содер­жания (алиментные обязательства).

    Нормы СК, регулирующие имущественные отношения между супругами, претерпели существенное изменение по сравнению с КоБС. В отличие от ранее действовавшего законодательства Семейный кодекс дает, право супругам самим определять содержание своих имущественных отношений путем заключения брачного договора (договорный режим имущества супругов) или соглашения об уплате алиментов на супруга. При отсутствии брачного договора или соглашения об уплате алиментов или в случае их расторжения или признания недействительными в установленном порядке к имущественным отношениям супругов будут применяться диапозитивные нормы Семейного кодекса о законном режиме имущества супругов (ст. 33—39 СК) или соответственно нормы об алиментных обязательствах супругов (ст. 89, 91, 92 СК).

    В данной главе учебника рассматриваются только отношения между супругами по поводу их имущества. Закон предусматривает два вида режима имущества супругов: а) законный режим имущества супругов — означает, что владение, пользование и распоряжение имуществом, нажитым супругами во время брака, а также его раздел, осуществляются по правилам гл. 7 (ст. 33—39) СК; б) договорный режим имущества супругов — означает, что имущественные права и обязанности супругов в период брака и (или) на случай его расторжения определяются соглашением супругов (гл. 8 СК — ст. 40—44 СК), в котором они вправе отступить от законного режима имущества супругов.

    Положения гл. 7 и 8 СК о видах режима имущества супругов соответствуют содержанию п. 1 ст. 256 ГК, который относит имущество, нажитое супругами во время брака, к их совместной собственности, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.
    § 3. Законный режим имущества супругов:

    совместная собственность супругов как законный

    режим их имущества; владение, пользование

    и распоряжение общим имуществом супругов;

    собственность каждого из супругов (раздельная

    собственность); раздел общего имущества супругов
    Понятие законного режима имущества супругов дается в 1 п. 1 ст. 33 СК. Законный режим имущества супругов — это режим их совместной собственности. Он действует, если брачным договором не предусмотрено иное. Совместной собственностью супругов согласно п. 1 ст. 34 СК является имущество, нажитое супругами во время брака, заключенного в установ­ленном законом порядке. Важно, что совместная собственность супругов — это собственность бездолевая. Доли супругов в со­вместной собственности (общем имуществе супругов) опреде­ляются только при ее разделе, который влечет за собой пре­кращение совместной собственности. Каждый из супругов име­ет равное (одинаковое с другим супругом) право на владение, пользование и распоряжение совместной собственностью в по­рядке, определяемом ст. 35 СК. Примечательно, что право на общее имущество принадлежит обоим супругам независимо от того, кем из них и на имя кого из них приобретено имуще­ство (внесены денежные средства), выдан правоустанавливающий документ. Важно и то, что любой из супругов в случае спо­ра не обязан доказывать факт общности имущества, если оно нажито во время брака, так как в силу закона (п. 1 ст. 34 СК) существует презумпция (предположение), что указанное иму­щество является совместной собственностью супругов. Право па общее имущество принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам (болезнь, учеба и т. п.) не имел самостоятельного дохода (п. 3 ст. 34 СК). Указан­ная норма направлена главным образом на защиту законных прав и неработающих женщин. В результате их домашний труд, исхо­дя из закрепленного ст. 31 СК принципа равенства супругов в семье, приравнивается к труду работающего мужа.

    Таким образом, право супругов на общее имущество является равным независимо от размера вклада каждого из них его приобретение.

    В Семейном кодексе перечислены возможные объекты совместной собственности супругов и основные источники ее возникновения (п. 2 ст. 34 СК).

    К общему имуществу супругов согласно п. 2 ст. 34 СК относятся:

    а) доходы супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности;

    б) полученные ими пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы, материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие являются личной собственностью супруга);

    в) приобретенные за счет общих доходов супругов движи­мые и недвижимые вещи (жилые и нежилые строения и поме­щения, земельные участки, автотранспортные средства, ме­бель, бытовая техника и т. п.);

    г) приобретенные за счет общих доходов супругов ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения и иные коммерческие организации,

    д) любое другое нажитое супругами в период брака иму­щество.

    Приведенный в СК перечень общего имущества супругов не носит исчерпывающего характера. Однако он дает пред­ставление о примерном составе общего имущества супругов и может в этом плане помочь в разрешении возникшего между супругами спора по данному вопросу. В совместной собственно­сти супругов, как следует из ГК, может находиться любое дви­жимое и недвижимое имущество, не изъятое из гражданско­го оборота, количество и стоимость которого не ограничива­ются, за отдельными исключениями, предусмотренными зако­ном (ст. 213 ГК). Для отнесения того или иного имущества к общей совместной собственности супругов имеют значение сле­дующие обстоятельства: а) имущество приобреталось супруга­ми во время брака за счет общих средств супругов; б) имуще­ство поступило в собственность обоих супругов в период брака (по безвозмездным сделкам).

    Термин "имущество", применяемый в ст. 34 СК, много­значен, так как охватывает не только вещи, но и имущественные права, а также обязательства супругов, возникшие в результате распоряжения общей собственностью. В этой связи необходимо отметить, что в научной литературе высказыва­ются различные точки зрения на возможность включения в состав общего имущества супругов обязательств имуществен­ного характера (долгов). Одни авторы полагают, что в составе общего имущества супругов могут быть как права требования (например, право на получение дивидендов, страхового воз­мещения и др.), так и обязанности по исполнению, долги (обя­занность вернуть деньги по договору займа, если договор зак­лючался в интересах семьи; оплатить по договору подряда на ремонт квартиры работу и т. д.)1. Другие авторы отрицательно относятся к такому подходу, полагая, что обязательства (долги) не могут входить в совместную собственность супругов, закон включает в нее только имущественные права2. Первая пози­ция, на наш взгляд, согласуется с установленным п. 3 ст. 39 СК правилом, согласно которому суд при разделе общего имуще­ства супругов распределяет также между ними и общие долги пропорционально присужденным им долям, что косвенно под­тверждает вхождение обязательств в состав общего имуще­ства.

    Важное .практическое значение имеет установление мо­мента, с которого заработная плата (доходы) каждого из суп­ругов становятся их общей собственностью. По этому вопросу в литературе по семейному праву были высказаны три основ­ные точки зрения. Заработная плата (доходы) включаются в состав общего имущества супругов: а) с момента начисления3; б) с момента передачи в бюджет семьи4; в) с момента их факти­ческого получения5. Принимая во внимание, что Семейный ко­декс (п. 2 ст. 34 СК) относит к общему имуществу супругов полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения, то это правило можно применить и к другим доходам супругов, в отношении которых закон такого указания не содержит. Отсю­да наиболее правильной представляется точка зрения, соглас­но которой доходы каждого из супругов (в частности, от тру­довой, предпринимательской, интеллектуальной деятельнос­ти) включаются в состав общего имущества с момента их полу­чения.

    Следует заметить, что основанием возникновения право­отношений совместной собственности супругов является толь­ко брак, заключенный в установленном законом порядке, то есть в органах загса. Фактические семейные отношения муж­чины и женщины без государственной регистрации заключе­ния брака независимо от их продолжительности не создают совместную собственность на имущество. Имущественные от­ношения фактических супругов будут регулироваться нормами не семейного, а гражданского законодательства об общей до­левой собственности. Спор о разделе имущества лиц, состоящих в семейных отношениях без регистрации брака, согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ должен решаться по правилам ст. 252 ГК (раздел имущества, находящегося вдолевой собственности, и выдел из него доли). При этом должна учитываться степень участия этих лиц средствами и личным трудом в приобретении имущества1.

    В СК особо выделено право на совместную собственность супругов — членов крестьянского (фермерского) хозяйства (п. 2 ст. 33 СК). Его специфика состоит в том, что права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, являю­щимся совместной собственностью членов крестьянского (фер­мерского) хозяйства, определяются ст. 257 и 258 ГК. Согласно ст. 257 ГК имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит всем его членам (в том числе и супругам) на пра­ве совместной собственности, если законом или договором между ними не установлено иное. ГК относит к совместной собствен­ности членов крестьянского (фермерского) хозяйства предос­тавленный ему в собственность или приобретенный земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, ме­лиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птицу, сельскохозяйственную и иную технику и оборудо­вание, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате дея­тельности крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим имуществом членов крестьянского хозяйства и используются по соглашению между ними, включая и супругов. При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с выходом из него всех его членов или по иным основаниям общее имущество подлежит разделу по правилам, предусмот­ренным ст. 252 и 254 ГК. Что касается земельного участка, то в таких случаях он делится по правилам, установленным как гражданским, так и земельным законодательством. При выхо­де же из крестьянского (фермерского) хозяйства только одно­го из его членов земельный участок и средства производства разделу не подлежат. В этом случае вышедший из крестьянс­кого (фермерского) хозяйства имеет право на получение де­нежной компенсации, соразмерной его доле в общей собствен­ности на это имущество. При этом доли членов крестьянского (фермерского) хозяйства в праве совместной собственности на имущество хозяйства признаются равными, если соглашением между ними не установлено иное.

    Правовой режим имущества супругов, не входящего в число объектов совместной собственности крестьянского (фер­мерского) хозяйства, определяется нормами СК об общей со­вместной собственности супругов.

    Владение, пользование и распоряжение общим имуще­ством супругов. В соответствии с п. 1 ст. 35 СК владение, пользо­вание и распоряжение имуществом, находящимся в совмест­ной собственности супругов, осуществляются по их обоюдному согласию. Это правило соответствует общим положениям граж­данского законодательства (ст. 253 ГК) о владении, пользова­нии и распоряжении имуществом, находящимся в совместной собственности лиц.

    Исходя из равенства прав обоих супругов на совместную собственность предполагается, что при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом он дей­ствует с согласия другого супруга (п. 2 ст. 35 СК, п. 2 ст. 253 ГК). Таким образом, законом установлена презумпция (предполо­жение) согласия другого супруга на акт распоряжения общим имуществом, а это означает, что лицу, заключающему сделку с одним из супругов, не нужно проверять, согласен ли на сделку другой супруг, требовать представления доверенности от пос­леднего, а следует исходить из факта его согласия. Иное ре­шение законодателем данного вопроса привело бы к значи­тельному затруднению гражданского оборота. Предположение о наличии согласия супруга на совершение сделки по распо­ряжению общим имуществом другим супругом на практике мо­жет не соответствовать действительному положению дел. В та­ком случае супруг, чье согласие на сделку получено не было, вправе обратиться за защитой своих нарушенных прав в суд и оспорить такую сделку. Вместе с тем его требование о призна­нии сделки недействительной может быть удовлетворено су­дом лишь в том случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки, то есть дей­ствовала заведомо недобросовестно. Указанное в п. 2 ст. 35 СК специальное условие, необходимое для удовлетворения иска супруга о признании сделки недействительной, направлено на защиту законных интересов добросовестных контрагентов в сделках и упрощение правил гражданского оборота. На требование супруга по п. 2 ст. 35 СК о признании сделки по распоря­жению общим имуществом, совершенной другим супругом, недействительной по мотиву отсутствия согласия супруга — истца Семейным кодексом срок исковой давности не установ­лен, что нельзя признать правильным. С учетом положений ст. 4 СК о применении к семейным отношениям, не урегули­рованным семейным законодательством, гражданского законо­дательства, представляется возможным применить к такому требованию срок исковой давности, предусмотренный п. 2 ст. 181 ГК, то есть применительно к рассматриваемой ситуации один год со дня, когда супруг узнал или должен был узнать о совер­шении сделки другим супругом без его согласия. Отсутствие же срока исковой давности по требованиям данного вида будет вли­ять на стабильность и правовую определенность гражданского оборота. Тем более на практике встречаются ситуации, когда супруг знал об отчуждении имущества другим супругом и не высказывал возражений по существу сделки, молчаливо ее одоб­ряя. Естественно, это субъективно расценивалось сторонами в сделке как согласие всех заинтересованных лиц на совершение сделки. Однако затем в силу изменения обстоятельств, в основ­ном связанных с разводом и разделом имущества, этот супруг заявлял о своем несогласии с совершенной сделкой.

    Правило о презумпции согласия супруга на совершение сделки по распоряжению общим имуществом другим супругом не распространяется на сделки одного из супругов по распоря­жению недвижимостью и сделки, требующие нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке. Для совершения такого вида сделок одним из супругов необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга (п. 3 ст. 35 СК). К недвижимости (недвижимому имуществу) закон относит земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение невозможно без несоразмер­ного ущерба их назначению, в том числе леса и многолетние насаждения, жилые и нежилые помещения, здания, сооруже­ния, кондоминиумы, предприятия как имущественные комп­лексы (ст. 130 ГК и ст. 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижи­мое имущество и сделок с ним". Далее Закон о государствен­ной регистрации прав на недвижимое имущество)1.

    Круг сделок, подлежащих нотариальному удостоверению и (или) государственной регистрации, определен в ГК. Так, например, обязательному нотариальному удостоверению под­лежит договор об ипотеке, договор о залоге движимого иму­щества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен (ст. 339 ГК), договор ренты (ст. 584 ГК). Государственной реги­страции требуют: договор об ипотеке (ст. 339 ГК); договор про­дажи недвижимости (ст. 551 ГК); договор продажи предприя­тия (ст. 560 ГК); договор дарения недвижимости (ст. 574 ГК); договор аренды недвижимого имущества (ст. 609 ГК); Договор аренды здания или сооружения (ст. 651 ГК); договор аренды предприятия (ст. 657 ГК); договор доверительного управления недвижимым имуществом (ст. 1017 ГК). В период до введения в действие Закона о государственной регистрации прав на не­движимое имущество, то есть до 30 января 1998 г., сохраняли силу правила об обязательном нотариальном удостоверении таких договоров, как продажа, дарение, мена недвижимости2. В случаях, предусмотренных законом, наряду с государствен­ной регистрацией может осуществляться специальная регист­рация (п. 2 ст. 131 ГК).

    Как видим, перечисленные выше сделки могут иметь с точки -зрения последствий важное значение для семьи в целом, поэто­му для их совершения необходимо четко выраженное согласие обоих супругов. В тех случаях, когда сделка 'по распоряжению общим недвижимым имуществом или сделка, совершенная с общим имуществом, требующая нотариального удостоверения и (или) государственной регистрации, была заключена одним из супругов без предварительно полученного нотариально удосто­веренного согласия другого супруга, такая сделка является ос­поримой. Супруг, чье право было нарушено, вправе требовать признания совершенной сделки недействительной в судебном порядке (п. 3 ст. 35 СК). Такое требование в силу прямого ука­зания закона может быть предъявлено в течение одного года со дня, когда супруг, чье согласие не было получено, узнал или должен был узнать о совершении такой сделки.

    При удовлетворении судом требований одного из супругов о признании сделки другого супруга по распоряжению общим имуществом недействительной применяются правила гражданского законодательства. Они заключаются в том, что недействительные сделки не влекут никаких юридических последствий и недействительны с момента их совершения. Отсюда следует, что каждая из сторон должна вернуть другой сторо­не все полученное по сделке, а в случае невозможности воз­вратить полученное в натуре — возместить его стоимость в деньгах (ст. 167 ГК).

    В СК нет специальной нормы о праве супругов заключать между собой сделки. Однако такое право у супругов безуслов­но существует как у субъектов, наделенных гражданской пра­воспособностью и дееспособностью (ст. 17, 18, 21 ГК). Они мо­гут совершать друг с другом любые сделки, не противореча­щие закону. Обычно это безвозмездные сделки (договор дарения, договор поручения), что объясняется спецификой семейных отношений.

    Собственность каждого из супругов (раздельная собственность). Законный режим имущества супругов предполагает, что супругам во время брака принадлежит не только совместная собственность, но и личная собственность каждого из них. В ст. 36 СК и п. 2 ст. 256 ГК определено, какие виды имущества относятся к личной (раздельной) собственности супругов.

    Во-первых, это имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак (добрачное имущество).

    Во-вторых, это имущество, полученное супругом во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (например, в результате бесплатной приватиза­ции жилья).

    Определяющим в отнесении имущества к раздельной соб­ственности супругов в двух вышеназванных случаях является время и основания возникновения права собственности на конкретное имущество у одного из супругов. В этой связи к имуществу одного из супругов может быть отнесено имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на его личные средства, принадлежащие супругу до вступления в брак или полученные в браке по безвозмездным сделкам. Доказательствами принадлежности имущества одному из супругов могут быть свидетельские показания (с учетом положений 158—165 ГК о форме сделки и правовых последствиях ее несоблюдения); кви­танции, чеки, документы, указывающие, в частности, на дату приобретения имущества и на самого приобретателя; договоры на приобретение имущества; завещание и свидетельство о праве на наследство; сберегательная книжка, сберегательный сертификат и т. п. Необходимо заметить, что применяемый в ст. 36 СК и п. 2 ст. 256 ГК термин "дар" шире понятия "даре­ние". К имуществу, полученному одним из супругов во время брака в дар, относится как то, что приобретено по договору дарения, так и награды, поощрения за успехи в трудовой, на­учной, общественной и иной деятельности. Поэтому, например, Государственная премия РФ в области литературы и искусст­ва, за достижения в сфере науки и техники1, премия Прави­тельства РФ в области науки и техники2, а также междуна­родная премия и т. п., полученная одним из супругов, будет являться его собственностью.

    В-третьих, к личной собственности супругов относятся вещи индивидуального пользования, хотя и приобретенные во время брака за счёт общих средств супругов. Они признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. В СК дан примерный перечень таких вещей: одежда, обувь и т. п. К ним, в частности, можно также отнести предметы личной гигиены, украшения и другие вещи, обслуживающие индиви­дуальные нужды супругов. Исключением из этого перечня яв­ляются только драгоценности и другие предметы роскоши. Дан­ные вещи не признаются собственностью того супруга, кото­рый ими пользовался, а подлежат включению в состав общего имущества супругов. К драгоценностям относятся драгоценные камни (бриллианты, алмазы, сапфиры, изумруды, аметисты и т. д.) и изделия из драгоценных металлов (платины, золота, серебра). В законе не определено, что следует понимать под предметами роскоши. Это объясняется тем, что предметы рос­коши — понятие относительное, так как неразрывно связано с уровнем жизни всего общества в целом и каждой семьи в отдельности. В судебной практике к ним относятся наиболее ценные вещи супругов: одежда из дорогостоящего меха или одежда, изготовленная известными модельерами по индиви­дуальным заказам, и т. п. Нельзя отнести к личному имуществу супруга иные вещи, даже если ими пользовался только один супруг (музыкальный центр, видеокамера, автомашина, швей­ная машина и т. п.), так как в случае необходимости эти вещи могут обслуживать нужды всех членов семьи и им, следова­тельно, не присущ критерий индивидуального пользования. В случае спора между супругами по этому вопросу он решает­ся судом с учетом конкретных обстоятельств дела и доходов семьи. Вполне возможно, что в одном случае суд может при­знать, например, норковую шубу предметом роскоши, а в дру­гом случае — исходя из уровня доходов супругов — вещью обычной, то есть индивидуального пользования. В целях опре­деления стоимости и качественных характеристик спорных предметов не исключено участие в судебном разбирательстве экспертов.

    В-четвертых, к личной собственности супруга согласно п. 2 ст. 34 СК относятся суммы материальной помощи, сум­мы, выплаченные ему в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, а также иные выплаты, специального целевого назна­чения (помощь в связи со смертью близких родственников и т. п.).

    Как уже отмечалось ранее, супруги вправе заключать между собой любые сделки, не противоречащие закону. По­этому они могут по соглашению передать любую вещь из со­става общего имущества супругов в личную собственность од­ного из них.

    Личным имуществом каждый из супругов владеет, пользу­ется и распоряжается самостоятельно, по своему собственно­му усмотрению (ст. 209 ГК). Отсюда следует, что не требуется согласия другого супруга на отчуждение личного имущества (дарение, продажа, мена и др.) и совершение иных сделок по распоряжению им (залог, аренда, завещание). Однако необхо­димо учитывать, что общие положения закона, относящиеся к личной собственности супругов, могут быть изменены согла­шением супругов путем заключения брачного договора.

    Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 4 ст. 38 СК (а в ней законодатель закрепил уже как норму права сложив­шуюся ранее судебную практику) суд может признать имуще­ство, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при фактическом прекращении семейных отноше­ний, собственностью каждого из них. Данную норму следует рассматривать как исключение из общего, правила, так как закон связывает наступление определенных правовых послед­ствий (в частности, возникновение имущественных прав и обя­занностей супругов и их прекращение) с браком, заключенным в установленном порядке, и, соответственно, с разводом, оформленным также надлежащим образом (в органе загса или в суде). Поэтому суд вправе, а не обязан, признавать имуще­ство, нажитое супругами в период раздельного проживания, вызванного фактическим распадом брака, личной собственнос­тью каждого из них. Тем более что источником приобретения супругами имущества и в этот период могут быть их общие, а не личные средства. Раздельное проживание супругов, выз­ванное обстоятельствами иного характера (учеба, служба в Вооруженных Силах, длительная командировка), не может по­влиять на принцип общности имущества, нажитого в браке.

    Закон допускает при наличии определенных условий возможность трансформации личного имущества одного из супругов в их совместную собственность (ст. 37 СК, п. 2 ст. 256 ГК). Подобное возможно, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов, личного имущества дру­гого супруга или личного трудового вклада одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструк­ция, достройка, переоборудование и т. п.). В данном случае определяющим является соотношение реальной стоимости иму­щества до и после производства упомянутых вложений, так как конкретное определение значительного увеличения сто­имости имущества в законе отсутствует. Увеличение стоимос­ти имущества может быть результатом как материальных зат­рат, так и непосредственного трудового вклада другого супру­га (например, капитальный ремонт имущества, реставрация). На практике указанное правило применяется судом главным образом к объектам недвижимости (жилым домам, квартирам, садовым домикам и т. п.), хотя не исключено и весьма дорого­стоящее усовершенствование и переоборудование или ремонт иного имущества (персонального компьютера, домашнего ви­деоцентра, автомашины и т. п.). Если же брачным договором между супругами предусмотрены иные основания признания имущества каждого из супругов их совместной собственнос­тью, то это правило не может применяться.

    Рассмотренные положения семейного законодательства о совместной собственности супругов и собственности каждого из супругов согласно п. 6 ст. 169 СК применяются и к имуществу, нажитому супругами до 1 марта 1996 г., то есть до введения в действие Кодекса.

    1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   56


    написать администратору сайта