Актуальные проблемы ГП. Ответы_на_билеты_Актуальные_проблемы_ГП (1). Вопрос 1. Теоретические проблемы определения критериев выделения гражданского права и его предмета гп может рассматриваться как
Скачать 58.44 Kb.
|
Вопрос №1. Теоретические проблемы определения критериев выделения гражданского права и его предмета ГП может рассматриваться как отрасль права, отрасль законодательства, правовая наука, учебная дисциплина. ГП (отрасль права) – составная часть права в целом, одна из его отраслей, характеризующаяся как совокупность норм, правил поведения, установленных или признанных и поддерживаемых государством. ГП (правовая наука) – совокупность понятий, взглядов, теорий, идей, мнений и представлений по поводу отрасли ГП, систематизированных в единое научное знание. Официально название – цивилистика. Гражданское законодательство– совокупность НПА, расположенных в системе с учетом их единства и дифференциации норм ГП. ГП (учебная дисциплина) – систематизированная информация о ГП как о правовой отрасли (о догме права) и о цивилистической науке, ее основных постулатах и категориях. Предмет ГП – общественные отношения, регулирующие имущественные, личные неимущественные и корпоративные отношения между управомоченными и обязанными лицами (ст. 2 ГК). Имущественные отношения – возникают по поводу приобретения, использования и отчуждения имуществ, имеющего экономическую форму товара, образуя товарообмен (имущественный оборот). Предмет – материальные блага (вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права, работы и услуги). Личные неимущественные делятся на: а) связанные с имущественными – создание и использование результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации товаров и производителей. Связаны непосредственно с лицом, их создавшим, но могут передаваться другим для их использования и защиты; б) не связанные с имущественными – отношения по поводу неимущественных (нематериальных) благ, тесно связанных с личностью их обладателей. Они неотчуждаемы и не могут переходить к другим (охрана неимущественных прав авторов и изобретателей, защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций; право на имя, личную и телесную неприкосновенность, тайну личной жизни). Корпоративные отношения – связанны с участием в корпоративных организациях или с управлением ими. Возникают между участниками корпоративных образований, обладающих качеством юр. лиц, а также между участниками и самой корпорацией. Основания возникновения – участие в учредительном договоре, вступление в кооператив, приобретение права собственности на акции. Вопрос №2. Проблема добросовестного приобретения права собственности от неправомочного отчуждателя Неправомоченный отчуждатель – лицо, не являющееся собственником или не имеющее право на отчуждение вещи, но заключившее сделку о перенесение права собственности на чужую вещь. Право собственности – это правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом (ст. 209 ГК). На приобретателя не может перейти право собственности на вещь, приобретенную от неуправомоченного отчуждателя. Однако разработана система исключений из этого принципа, отдающую предпочтение интересам добросовестного приобретателя вещи перед интересами ее собственника. Обоснованием этой практики послужила разработанная теория видимости права, смысл которой усматривается в укреплении доверия к гражданскому обороту. Законом прямо не предусмотрено приобретение права собственности добросовестным приобретателем от неуправомоченного отчуждателя (ст. 218 ГК), как и не предусмотрено основания для прекращения права собственности (ст. 235 ГК). Право собственности на недвижимое имущество при условии, что покупатель является добросовестным, возникает с момента госрегистрации объекта (ст. 223 ГК). Имущество от добросовестного приобретателя возвращается собственнику, если оно приобретено безвозмездно или имущество было утеряно собственником, либо похищено, либо выбыло из владения помимо его воли. Исключение составляют деньги и ценные бумаги – от добросовестного приобретателя они не могут быть истребованы (ст. 302 ГК). Основная проблема добросовестного приобретения состоит в защите приобретателя от собственника. Она связана с распространённой в российском законодательстве и судебной практике проблемой конкуренции исков о реституции владения с одной стороны и виндикации – с другой. Виндикация – способ защиты права собственности, при котором надлежащий собственник может истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Защищенный от виндикации ст. 302 ГК добросовестный приобретатель является беззащитным против реституции (ст. 167 ГК РФ) – иск о применении последствий недействительности сделки. Вопрос №3. Некоторые актуальные проблемы общей собственности Общая собственность оформляет принадлежность вещи одновременно нескольким лицам (гл. 16 ГК). Характеризуется множественностью субъектов, – сособственниками, – и единством объекта. Общая собственность может возникнуть на любую индивидуально-определенную вещь. Может быть долевой либо совместной (ст. 244 ГК). Совместная собственность – собственность без определения долей, собственники владеют, пользуются и распоряжаются такой собственностью сообща, например, совместная собственность супругов (ст. 244 ГК и ст. 34 СК). В случае совершения сделок одним из супругов, предполагается, что другой супруг согласен на совершение сделки. Исключение – сделки, требующие госрегистрации – для её совершения необходимо нотариально удостоверенное согласие другого супруга (ст. 35 СК). Если супруг не знал о совершении сделки, он вправе оспорить её в судебном порядке. Долевая собственность – общая собственность с определением долей каждого собственника (ст. 244 ГК). Совместная собственность супругов может стать долевой, если нотариальным соглашением сторон или в судебном порядке определены доли каждого собственника. Долевые собственники вправе распоряжаться долями совместно. Сдать свою долю внаем, зарегистрировать там граждан (исключение – доля выделена в натуре) можно только с согласия остальных собственников. Зарегистрировать близкого родственника, члена своей семьи можно без согласования с иными долевыми сособственниками. Продать долю можно только после использования другими собственниками преимущественного права покупки, реализуемого путем письменного уведомления, направленного каждому сособственнику, с указанием цены продажи. Если в течении месяца собственник не получил ответа, то он может продавать свою долю иным лицам. Подарить или завещать свою долю собственник может без согласования с иными долевыми собственниками. Вопрос №4. Некоторые вопросы ограничения и обременения права собственности Право собственности– правомочия собственника по принадлежности имущества и возможности поведения в отношении этого имущества (право владения, пользования, распоряжения). Термины «ограничение» и «обременение» тождественны. Обременение – это права третьих лиц (не собственников) на недвижимость, возникающие в результате вступления в силу судебного акта, по соглашению двух сторон или подписания договора. Ограничение – наличие установленных законом или уполномоченными органами условий, запрещений, стесняющих лица при осуществлении права собственности или иного вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, ареста имущества). Обременение означает ограничение пользованием, владением и распоряжением имуществом. Обременение бывает добровольное (залог) и принудительное (арест – заперт распоряжения имуществом (продажа, мена, дарение, аренда, доверительное управление). Применяется как мера исполнения суд. решений). Ограничения вещных прав на недвижимое имущество подлежат госрегистрации (ст. 131 ГК). Ограничения (обременения) носят вещно-правовой характер – тот, к кому переходит недвижимость по сделке, получает ее вместе с соответствующими ограничениями (обременениями), даже если это не было оговорено в сделке. Сервитуты могут как обременения, так и как ограничение вещных прав. При этом госрегистрация сервитута возможна только после регистрации права собственности на недвижимость в ЕГРН. Госрегистрации подлежат, прежде всего, частные сервитуты, однако в случаях, установленных законом, регистрируются и публичные сервитуты. Вопрос №5. Проблема прав на чужие вещи (пользование и владение) Вещное право – абсолютное гражданское право лица, предоставляющее ему возможность непосредственного господства над вещью и отстранения от нее всех других лиц, защищаемое специальными ГП-исками. Виды: 1. Право собственности – совокупность правовых норм, регулирующих владение, пользование и распоряжение собственника имуществом по своему усмотрению и в своих интересах и защита этого имущества от посягательств третьих лиц. 2. Право владения – возможность осуществления фактического господства над вещью. 3. Право пользования – возможность осуществлять эксплуатацию имущества, извлекать из него полезные свойства, получать плоды и доходы. 4. Право распоряжения – возможность определять юр. и факт. судьбу вещи. Категория прав на чужие вещи не выделена в ГК РФ. Законодатель предпочитает использовать конструкции "другие вещные права" или "вещные права лиц, не являющихся собственниками". На протяжении многих лет не возникало объективных предпосылок для использования такой категории в законодательстве. Именно в системе римского права нашла закрепление система вещных прав, представленная субъективным правом собственности и правами на чужие вещи. В дореволюционной России гражданское законодательство было основано на франко-германской системе права, поэтому регулирование вещно-правовых отношений сводилось к регулированию полного и неполного права собственности. В советский период не возникало потребности в существовании категории "права на чужие вещи" в виду преобладания лишь одного вещного права – права собственности. Проблема прав на чужие вещи не имеет должного теоретического обоснования. Использование российской наукой гражданского права термина "права на чужие вещи" практически всегда ограничивалось лишь функцией обобщения иных, кроме права собственности, вещных прав, не обуславливаясь самостоятельным значением термина. Вопрос №6. Общие основания привлечения к ответственности контролирующих лиц юридического лица Несостоятельность (банкротство) – признанная уполномоченным госорганом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Контролирующее лицо – лицо, имеющее возможность давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять его действия, в т.ч. по совершению сделок и определению их условий. (ст. 61.10 ФЗ №127-ФЗ). Для контролирующих лиц установлена опровергаемая презумпция контроля – пока не доказано иное, предполагается что лицо является контролирующем, если: 1) Являлось руководителем, членом ликвидационной комиссии или управ. организацией должника; 2) Имело право распоряжаться более 50% акций АО или более чем ½ уставного капитала ООО, или более чем половиной голосов в общем собрании юр. лица либо имело право назначать руководителя; 3) Извлекало выгоду из незаконных действий лиц, выступающих от имени юрлица. Виды ответственности: 1) Субсидиарная – невозможность полного погашения требований кредиторов вследствие действий, бездействия контролирующего лица (ст. 61.11 ФЗ №127-ФЗ); 2) Субсидиарная – неподача или несвоевременная подача заявления должника в АС (ст. 61.12 ФЗ №127-ФЗ); 3) Имущественная – нарушение законодательства о банкротстве в виде возмещения убытков, причиненных контролирующими лицами (ст. 61.13 ФЗ №127-ФЗ); 4) Имущественная – взыскание убытков по корпоративным основаниям (ст. 61.20 ФЗ №127-ФЗ). Привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности – исключительный механизм восстановления нарушенных прав кредиторов. Право подать от имени должника заявление о привлечении контролирующего лица к ответсвенности имеют а) Арбитражный управляющий – по своей инициативе либо по решению собрания или комитета кредиторов; б) Конкурсные кредиторы; в) Представитель работников должника, работники или бывшие работники, перед которыми у него имеется задолженность; г) Уполномоченные органы. Вопрос №7. Ответственность руководителя юридического лица при банкротстве Несостоятельность (банкротство) – признанная уполномоченным госорганом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Форма ответственности участников юрлица при банкротстве зависит от того, является ли упадок в организации естественным следствием неэффективного управления компанией, или это сознательная цель владельца, намеревающегося уйти от долговых обязательств. Выделяют: 1) Гражданско-правовая ответственность: а) Возмещение убытков лицам, чье законное право было нарушено (ст. 15, 53.1 ГК); б) Субсидиарная ответственность – невозможность полного погашения требований кредиторов вследствие действий, бездействия руководителя (ст. 61.11 ФЗ №127-ФЗ). 2) Административная ответственность: а) За фиктивное банкротство (заведомо ложно объявление руководителем о несостоятельности юрлица) – штрафы до 10 000 руб. или дисквалификацию на срок от полугода до 3 лет. б) За преднамеренное банкротство (совершение действий, заведомо влекущих к несостоятельности юрлица) – штрафы до 10 000 руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет. Здесь важным является то, что данные действия не содержат признаки уголовно наказуемого (ст. 14.12 КоАП РФ). 3) Уголовная ответственность: а) Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) – совершение действий, заведомо влекущих к несостоятельности юрлица и причинивших крупный ущерб. б) Фиктивное банкротство (ст. 197 ГК) – заведомо ложное объявление руководителем юрлица о несостоятельности последнего, причинившее крупный ущерб. Ущербом в крупно размере здесь признается сумма налогов, сборов, страх. взносов, превышающая за период 3 финансовых лет подряд 15 млн рублей (ст. 199 УК). Вопрос №8. Типовой устав юридического лица: понятие и особенности применения Устав – учредительный документ, на основании которого действует юр. лицо. Типовые уставы – стандартизированные формы учредительных документов, по которым работает любое юр. лицо. Не содержит сведений о наименовании, фирменном наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала юр. лица (ст. 52 ГК). В типовых уставах указываются только ссылки на законы РФ и НПА, на которые опирается деятельность компании. Типовой устав утверждается уполномоченным госорганом, сведения о юр. лице вносятся в ЕГРЮЛ. Особенности применения: 1) Юр. лицо не тратит никаких усилий и не обращается к юристам для разработки положений устава, позволяет безболезненно пройти процедуру регистрации в налоговой инспекции. 2) Минимизирует денежные затраты и время, не требует нот. заверения и направления контрагентам (опубликован в общем доступе). 3) Все изменения вносит регистрирующий орган. 4) Типовой устав не может применять юр. лицо, в котором более 15 участников, для таких организаций обязательным является наличие ревизионной комиссии с закрепление положений о ее создании в уставе (ст. 32, 47 ФЗ от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об ООО»). Ни один из 36 типовых уставов такого не предусматривает. 5) Типовой устав не может быть применен юр. лицом, где есть совет директоров или правление – положений об исполнительных органах организации нет в данных уставах. 6) Распределение прибыли возможно путем пропорционального распределения долей. 7) Участник юр. лица имеет право предъявить требования к компании, если ему не выплатили прибыли по истечении 3х лет. 8) В типовом договоре невозможно установить дополнительные условия проведения собраний, увеличить уставной капитал. Вопрос №9. Понятие и правовое регулирование цифровых прав Цифровые права – это обязательственные и иные права на цифровые активы (токены (единица учета, не являющаяся криптовалютой, заменяет ценные бумаги); криптовалюта; большие данные; доменные имена и аккаунты; виртуальное игровое имущество (ст. 141.1 ГК). Признаки активов: 1) Существует в информационной системе в электронной форме; 2) Имеет эконом. ценность. Обладатели активов могут распоряжаться ими (продавать, обменивать). Цифровое право удостоверяет право на объекты собственности, при этом являясь совокупностью электронных данных. К цифровым правам применяются сходные правила, что и для объектов ГП (может отчуждаться, переходить от одного лица к другому). Требования, вытекающие из сделки с цифровым правом, подлежат судебной защите. Выделяютутилитарные цифровые права – создаваемые и оборачиваемые в информационной системе право требования передачи вещи или интеллектуальных прав, право требования выполнения работ или оказания услуг (ст. 8 ФЗ от 02.08.2019 №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ»).Цифровое право существует в информационной системе, следовательно, продажа, обмен, переход по наследству требует внесения записи в неё.Смарт-контракт – не самостоятельные сделки, а только условие об автоматическом исполнении любого договора ГПХ (купли-продажи, подряда). Например, автоплатеж. Электронные сделки заменяют письменные: 1) Совершение сделки, используя электронные средства, которые позволяют воспроизвести на материальном носителе ее содержание в неизменном виде; 2) Использование способа, который позволит точно установить лицо, выразившее волю, – например, биометрическая идентификация (ст. 160 ГК).Электронный документ, подписанный электронной подписью, может использоваться, если законы РФ не содержат на это прямого запрета. Вопрос №10. Правовое регулирование электронного документооборота |