Главная страница
Навигация по странице:

  • 17. Монархическая Форма правления. Монархия

  • Для парламентарной монархии характерны следующие черты

  • 18. Республиканская форма правления. Республика

  • Для республиканской формы государственного правления характерны следующие черты

  • Для президентской республики характерно

  • Смешанные республики (полупрезедентские

  • Унитарному государственному устройству свойственны следующие черты

  • 21 Федеративное государство. Федеративные государства

  • Федерации делятся на виды.

  • Система права и система законодательства

  • тгп 1 семестр 1 курс. 1. Предмет и функции теории государства и права


    Скачать 364.5 Kb.
    Название1. Предмет и функции теории государства и права
    Анкортгп 1 семестр 1 курс.doc
    Дата22.04.2017
    Размер364.5 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлатгп 1 семестр 1 курс.doc
    ТипДокументы
    #5428
    страница5 из 8
    1   2   3   4   5   6   7   8


    Монархия — единовластие, единодержавие (от греч. «монос» — один и «архе» — власть, то есть «моноархия») — форма правления, где вся верховная власть пожизненно принадлежит одному лицу — монарху (фараону, королю, царю, шаху, султану и т. п.), который наследует ее как представитель правящей династии, выступает единоличным главой государства и не отвечает перед населением за свои властные действия.

    Республика (от лат. «res publica» — общественное дело, всенародное) — форма государственного правления, при которой высшая государственная власть осуществляется коллегиально выборными органами, избираемыми населением на определенный срок.

    17. Монархическая Форма правления.

    Монархия — единовластие, единодержавие (от греч. «монос» — один и «архе» — власть, то есть «моноархия») — форма правления, где вся верховная власть пожизненно принадлежит одному лицу — монарху (фараону, королю, царю, шаху, султану и т. п.), который наследует ее как представитель правящей династии, выступает единоличным главой государства и не отвечает перед населением за свои властные действия.

    Типичные черты монархической формы государственного правления:

    а) существование единоличного носителя верховной государственной власти;

    б) династическое наследование верховной власти;

    в) пожизненная принадлежность власти монарху: законы монархии не предусматривают отстранения монарха от власти ни при каких обстоятельствах;

    г) власть монарха предстает как непроизводная от власти народа (власть приобретается «милостью Божией»);

    д) отсутствие юридической ответственности монарха за свои действия как главы государства

    В историческом аспекте монархии можно подразделить на древневосточные

    восточные деспотии, основанные на азиатском способе производства (Вавилон, Индия, Египет), рабовладельческие античные (например, древнеримская монархия), феодальные (раннефеодальные, сословно-представительные, абсолютные).

    Сегодня выделяют конституционные (ограниченные) и абсолютные(неограниченные) монархии.

    Конституционная монархия представляет собой такую форму правления, при которой власть монарха по конституции ограничена представительным органам. Конституционная монархия возникает в период становления буржуазного общества и в настоящее время существует в Англии, Дании, Бельгии, Испании, Норвегии, Швеции, Японии и др. Государства этой формы правления функционируют в демократическом режиме.

    Конституционная монархия может быть

    • дуалистической

    • парламентарной.

    В дуалистической монархии организация высших органов государственной власти носит двойственный характер: монарх сосредоточивает в своих руках исполнительную власть, формирует правительство, ответственное перед ним, а законодательная власть принадлежит парламенту. (При этом, однако, монарх обладает правом налагать абсолютное вето на законы, принятые парламентом.) Такой монархией была, например, царская Россия после создания в ней Думы. В настоящее время — Марокко, Иордания, Кувейт, Бахрейн и некоторые другие страны. Практически дуалистическая монархия как форма государственного правления себя изжила.

    Для парламентарной монархии характерны следующие черты:

    а) власть монарха ограничена во всех сферах государственной власти, отсутствует какой бы то ни было ее дуализм;

    б) исполнительная власть осуществляется правительством, которое в соответствии с конституцией ответственно перед парламентом, а не монархом;

    в) правительство формируется из представителей партии, победившей на выборах;

    г) главой государства становится лидер партии, обладающей наибольшим числом депутатских мест в парламенте;

    д) законы принимает парламент, а подписание их монархом представляет формальный акт.

    Характерным примером парламентарной монархии является Великобритания.

    18. Республиканская форма правления.

    Республика (от лат. «res publica» — общественное дело, всенародное) — форма государственного правления, при которой высшая государственная власть осуществляется коллегиально выборными органами, избираемыми населением на определенный срок.

    Для республиканской формы государственного правления характерны следующие черты:

    а) выборность высших органов государственной власти и их коллегиальный (коллективный) характер;

    б) наличие выборного главы государства;

    в) избрание органов верховной государственной власти на определенный срок;

    г) производность государственной власти от суверенитета народа: «respublica est res populi» («государство — всенародное дело»);

    д) юридическая ответственность главы государства.

    Современная республика может быть президентской и парламентской, смешанной, суперпрезидентсвокой.

    Для президентской республики характерно:

    а) соединение в руках президента полномочий главы государства и правительства (США, Аргентина, Бразилия, Мексика);

    б) президент избирается населением или его представителями на выборах (выборщиками);

    в) президент самостоятельно (не исключен парламентский контроль) формирует правительство, и оно ответственно перед президентом, а не парламентом;

    г) президент наделен такими полномочиями, которые в значительной степени позволяют ему контролировать деятельность высшего законодательного органа (право роспуска парламента, право вето и др.), брать на себя в экстренных случаях функции парламента.

    Типичный пример президентской республики — США.

    Главной отличительной особенностью парламентской республики является принцип политической ответственности правительства перед парламентом. В целом же она характеризуется следующими чертами:

    а) верховная власть принадлежит парламенту, избираемому населением;

    б) президент является главой государства, но не главой правительства;

    в) правительство формируется только парламентским путем из числа депутатов, принадлежащих к правящей партии (располагающей большинством голосов в парламенте) или к партийной коалиции;

    г) правительство ответственно перед парламентом;

    д) президент избирается либо парламентом, либо специальной коллегией, образуемой парламентом;

    е) наличие должности премьер-министра, который является главой правительства и лидером правящей партии или партийной коалиции;

    ж) правительство остается у власти до тех пор, пока оно располагает поддержкой парламентского большинства (в двухпалатных парламентах — большинства нижней палаты), а в случае утраты такой поддержки оно либо уходит в отставку, что означает правительственный кризис, либо через главу государства добивается роспуска парламента и назначения внеочередных парламентских выборов;

    з) президент как глава государства обнародует законы, издает декреты, имеет право роспуска парламента, назначает главу правительства, является главнокомандующим вооруженными силами и т. д.

    Парламентскими республиками являются Италия, ФРГ, Греция, Исландия, Индия и др.

    Смешанные республики (полупрезедентские) –Франция, Финляндия, Россия.

    20. Унитарное государство.

    Форма государственного устройства — это способ (форма) территориальной организации государственной власти, который выражается в национально-государственном и административно-территориальном устройстве государства, в характере взаимоотношений между частями государства, а также между центральными и местными органами.

    Государственное устройство может быть простым и сложным.

    Простым является унитарное государственное устройство

    . Унитарное (от лат. «унус» — один) государство — это одно, единое государство, которое подразделяется лишь на административно-территориальные единицы, не включая в себя никаких государственных образований.

    Унитарному государственному устройству свойственны следующие черты:

    • единый властный «центр» — единая, общая для всей страны система высших и центральных органов государственной власти (один парламент, одно правительство, один верховный суд);

    • одна конституция, единая система законодательства, единая судебная система, одно гражданство;

    • единая денежная система, одноканальная система налогов;

    • территориальные элементы унитарного государства (области, департаменты, округа, графства и т. п.) не обладают государственным суверенитетом, не имеют никаких атрибутов государственности.

    Унитарные государства допускают внутри себя национально-территориальную и законодательную (административно-территориальной единице предоставляется право законодательствовать) автономию.

    По степени зависимости местных органов от центральных органов государственной власти унитарное государственное устройство может быть централизованным, децентрализованным и смешанным. Для централизованного характерно то, что местное самоуправление отсутствует, а во главе местных органов стоят назначенные из центра чиновники. В децентрализованных унитарных государствах местные органы власти избираются населением и пользуются значительной самостоятельностью.

    21 Федеративное государство.

    Федеративные государства- сложные государства, т.к. включают в свой состав государственные образования, именуемые субъектами федерации.

    Для федерации характерно следующее:

    • двухуровневая система органов государственной власти:

    а) субъекты федерации имеют свои законодательные, исполнительные и судебные органы, обладают правом принятия собственной конституции;

    б) верховная законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежит федеральным государственным органам;

    • компетенция между федерацией и ее субъектами разграничивается союзной (федеральной) конституцией или федеральным договором;

    • существование федеральной системы законодательства и законодательных систем субъектов федерации при наличии принципа верховенства общефедерального закона;

    • двухпалатное строение парламента, при котором одна из палат (как правило, верхняя) представляет интересы субъектов федерации;

    • наличие в большинстве федераций двойного гражданства;

    • двухканальная система налогов;

    • суверенитет федерации произведен от суверенитета входящих в нее государственных единиц;

    • после вхождения в федерацию ее субъекты суверенитетом практически не обладают. Хотя степень суверенности субъектов в разных федерациях (или в одной и той же федерации, но разных субъектов) может быть различной;

    • у субъектов отсутствует право выхода из федерации (его не предусматривает ни одна из конституций федеративных государств). Такое право признавалось Конституцией СССР, но ввиду отсутствия механизма его воплощения в жизнь оно так ни разу и не было реализовано за все время существования Советского государства.

    Федерации делятся на виды.

    Федерация может быть административно-территориальной (образованной на основе территориального принципа) и национально-государственной (образованной по национальному принципу)

    Административная федерация (например, США, ФРГ) является достаточно эффективным способом децентрализации, «дробления» власти и на этой основе — демократизации общества.

    Выделяют также симметричную федерацию (члены федерации имеют одинаковый правовой статус) и асимметричную, для которой характерно неравенство правового положения субъектов.

    Федерация может быть договорной (в основу федерации положен договор субъектов) и конституционной (правовым основанием федерации является закрепление факта ее образования в Основном Законе страны).

    48. Система права и система законодательства

    Под системой законодательства понимается совокупность нормативных правовых актов, в которых объективируются содержательные и структурные характеристики права. Иначе говоря, законодательство служит внешней формой выражения права.

    Авторы данного определения исходят из широкого понимания законодательства, но в узком

    смысле оно предполагает только совокупность законов.

    Независимо от понимания законодательства система права и система законодательства тесно

    взаимосвязаны. И то и другое определяются социальными факторами - экономическими,

    политическими, духовно-культурными и др. Вместе с тем они различаются между собой.

    Обычно называются следующие различия между системой права и системой законодательства.

    1. Система права складывается объективно, в соответствии со сложившимися в каждой стране

    общественными отношениями, в то время как система законодательства носит во многом

    субъективный характер, поскольку складывается по воле законодателя, в результате его

    целенаправленной деятельности.

    2. Исходным элементом системы права служит норма права, а первичным элементом системы

    законодательства - нормативный правовой акт.

    3. Система права является определяющим фактором в построении системы законодательства.

    Опираясь на объективно существующие закономерности общественного развития, система права выступает как первичное, исходное начало по отношению к системе законодательства. Последняя должна в максимальной степени соответствовать системе права: процессы, происходящие в системе права, в том числе интеграция, дифференциация, расширение или сужение сферы правового регулирования, неизменно отражаются и на законодательстве. Иначе говоря, система права служит важнейшим ориентиром для законодателя при принятии, изменении или отмене тех или иных законодательных актов.

    4. Система законодательства по объему шире, чем система права. Она включает не только

    материал, дифференцированный по предмету и методу правового регулирования, но и предписания и другой материал, который комплексно регулирует различные виды общественных отношений, используя одновременно различные методы регулирования или комбинацию этих методов. Одним словом, система права строится строже, чем система законодательства.

    5. В отличие от системы права, построенной главным образом на горизонтальных связях между входящими в нее элементами, т.е. на отраслевых различиях, система законодательства имеет не только отраслевые различия, но и иерархические - по юридической силе нормативных правовых актов, а также федеративную систему законодательства, которая включает акты федерального законодательства и акты субъектов Федерации.

    В литературе в систему законодательства включают комплексные образования, построенные по признаку функционального назначения или по признаку сферы государственного управления. К таким образованиям относятся законодательство хозяйственное, таможенное, аграрное и др.

    Следовательно, возможно существование отрасли законодательства без соответствующей отрасли права, когда законодательный акт состоит из сочетания норм различной отраслевой

    принадлежности - административного, гражданского, трудового права, например Федеральные законы от 10 июля 1992 г. "Об образовании" (в ред. 1996 г.), от 17 декабря 1991 г. "О средствах массовой информации" (в ред. 1995 г.), транспортное законодательство.

    Идеальным вариантом является совпадение системы законодательства и системы права.

    54. Публичное и частное право

    Группировка отраслей права в две категории - отрасли публичного и частного права восходит к эпохе Древнего Рима. Римский юрист Ульпиан (II-III вв.) считал, что публичное право охраняет общие интересы государства, а частное - интересы отдельных лиц. Каждое из этих подразделений системы права объединяет совокупность однородных по своим признакам отраслей права.

    Публичное право состоит из отраслей, которые связаны с полномочиями и функционированием государства - конституционного, административного, финансового, уголовного, уголовно-процессуального, международного публичного права, а частное право обслуживает потребности людей, возникающие на основе имущественных и личных неимущественных отношений, - гражданское, семейное, международное частное право. Они сформировались как относительно самостоятельные сферы регулирования и отражают особенности предмета и метода регулирования.

    Однако деление отраслей права по критерию - чьи интересы охраняют и защищают данные

    отрасли права - весьма условно, поскольку даже в таких, сугубо частных сферах, какими являются семейное и трудовое право, допускается вмешательство государства. Так, дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению государственных или общественных организаций, а также по иску прокурора (ст. 59 СК РФ). При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, к участию в деле должен быть привлечен орган опеки и попечительства, т.е. государственный орган (ст. 65 СК РФ). Решения комиссии по трудовым спорам исполняются судебными приставами в принудительном порядке, если оно не было исполнено в установленный срок (ст. 389 ТК РФ).

    Вследствие этого в юридической науке назывались различные критерии для разграничения

    частного и публичного права.

    Одни ученые предлагали использовать материальный критерий, считая, что частное право должно регламентировать лишь имущественные, т.е. гражданско-правовые, отношения. Однако этот критерий имеет тот недостаток, что государство может защищать свои интересы и в имущественной сфере, например при приватизации государственного имущества.

    Другие ученые исходят из способа судебной защиты - по чьей инициативе возбуждается судебное дело. И если этот критерий вполне применим при возбуждении уголовных и административных дел, то, как уже отмечалось, и в частноправовой сфере возможно возбуждение дела по иску прокурора - о лишении родительских прав.

    В литературе предлагалось использовать и другие критерии, но все они не являются

    универсальными, поскольку имеют исключения.

    В настоящее время для членения права на частное и публичное используется критерий,

    разработанный еще Ульпианом, и одновременно указывается, что для частного права характерны:

    а) равное, одинаковое правовое положение субъектов в правовых отношениях;

    б) диспозитивное содержание правового регулирования, т.е. субъекты могут выбрать

    в пределах закона вариант поведения или действий;

    в) децентрализованность, так как субъекты могут своей волей определить условия собственного поведения (например, брачный договор в семейном праве, договор подряда в гражданском праве, условия авторского договора и т.д.).

    Надо отметить, что не все национальные системы права знают деление права на частное и

    публичное, например, английское право выделяет в системе права общее право, право

    справедливости и статутное право.

    58. Правоотношения : понятие и классификация.

    Правовые отношения являются центральной категорией теории государства и права, а также

    отраслевых юридических наук.

    Правоотношения представляют собой разновидность общественных отношений, т.е. связь между людьми, их поступками, поведением, деятельностью. Правоотношения - одно из главных средств реализации права.

    В юридической литературе правоотношения определяются как общественные отношения, урегулированные нормами права. Это юридическая связь между субъектами данного отношения.

    Между фактическим и юридическим отношением существует единство, если поведение субъекта правомерно, т.е. соответствует нормам права. Если же такого соответствия нет, то между юридическим и фактическим отношением устанавливается противоречие, поскольку поведение отклоняется от требований нормы права и тем самым общественное отношение отклоняется от своей модели - юридического отношения.

    Правоотношение отличается рядом особенностей:

    1) всегда возникает вследствие воздействия норм законодательства на поведение людей. Отсюда между возникновением правоотношения и нормой права устанавливается прямая зависимость: по общему правилу возникает только то правоотношение, которое предусмотрено нормой права. Нет нормы права, не возникнет и правоотношение. Однако с переходом к рыночным отношениям такого рода зависимость несколько ослабевает, поскольку правоотношения могут установиться на основе договора нормативного содержания, на основе делового обыкновения и т.д.;

    2) это волевое отношение. Иначе говоря, для возникновения правоотношения требуется воля его участников, например при вступлении в брак, при заключении сделки купли-продажи и др. Но для некоторых видов правоотношений достаточно воли только одной стороны, например государства при возбуждении уголовного дела, при привлечении к административной ответственности;

    3) представляет собой связь между субъектами через субъективные права и обязанности. Носитель субъективного права называется управомоченным лицом, а носитель юридической обязанности – лицом обязанным. В правоотношении уполномоченному лицу всегда противостоит лицо обязанное, но в большинстве случаев права и обязанности в правоотношении возлагаются как на одну сторону, так и на другую, т.е. правам всегда соответствуют определенные обязанности;

    4) предполагает индивидуализированную связь между субъектами, т.е. субъекты или поименно указаны, или по их социальной роли (продавец и покупатель, наследодатель и наследник, кредитор и должник и т.д.);

    5) всегда охраняется государством, поскольку именно государство своими актами придает

    общественным отношениям юридический характер.

    Исходя из названных особенностей правоотношения определяют как юридическую связь между его субъектами, основным содержанием которой являются субъективные права и юридические обязанности и которая возникает на основе норм права в случае наступления предусмотренных нормой юридических фактов.
    Виды правоотношений

    В зависимости от выполняемых функций правоотношения классифицируются на регулятивные и охранительные. Регулятивные правоотношения служат результатом правомерного поведения субъектов. К ним относится большинство правоотношений. Охранительные правоотношения возникают вследствие неправомерного поведения субъектов и представляют собой реакцию государства на неправомерное поведение. Цель правоохранительных правоотношений – защита существующего правопорядка, наказание правонарушителя.

    Правоотношения могут классифицироваться по отраслям права на конституционные,

    административные, трудовые, семейные, аграрные и др., а также на материально-правовые и процессуальные. Материальные правоотношения возникают на основе норм материального права, процессуальные - на основе процессуальных норм, производных, вторичных от материальных правоотношений. Процессуальные правоотношения не могут возникнуть без материальных и существовать без них.

    Выделяют также частноправовые и публично-правовые правоотношения. Частноправовые правоотношения характеризуются равенством их участников, публично-правовые - иерархичностью, это отношения власти-подчинения.

    Правоотношения делятся на абсолютные и относительные.
    1   2   3   4   5   6   7   8


    написать администратору сайта