правоведение. 1. Теории происхождения государства и права
Скачать 52.84 Kb.
|
1 2 1.Теории происхождения государства и права. 1.Ирригационная суть ее в том, что государство возникло в целях коллективного ведения земледелия в долинах крупных рек путем эффективного использования их вод (ирригация). В подтверждение данной теории говорит тот факт, что первые государства возникли в долинах крупных рек (Египет - в долине Нила, Китай - в долинах Хуанхэ и Янцзы) и имели в своем появлении ирригационную основу. 2.Божественная. По мнению представителей этой теории, государство — продукт божественной воли, в силу чего государственная власть — вечна и незыблема, зависима главным образом от религиозных организаций и деятелей. Поэтому каждый обязан подчиняться государю во всем. Существующее социально-экономическое и правовое неравенство людей предопределено той же божественной волей, с чем необходимо смириться и не оказывать сопротивления наместнику Бога на земле. 3.Патриархальная теория исходит из того, что происхождение государства является результатом разрастания патриархальной семьи. Государство, по Аристотелю, является не только продуктом естественного развития, но и высшей формой человеческого общения. Оно охватывает собой все другие формы общения (семью, селения). В государстве находит свое завершение и политическая природа человека. 4.Договорная теория (теория договорного происхождения государства) объясняет происхождение государства общественным договором - результатом разумной воли народа, на основе которого произошло добровольное объединение людей для лучшего обеспечения свободы и взаимных интересов. Отдельные положения этой теории развивались в V - IV веках до н. э. софистами в Древней Греции. 5.Теория насилия-Основной принцип теории насилия заключается в том, что главная причина возникновения государства и права лежит не в социально-экономическом развитии общества и возникновении классов, а в завоевании, насилии, порабощении одних племён другими (то есть связана с факторами военно-политического характера). Первоначальный фактор возникновения государства следует искать в непосредственной политической силе. 6.Органическая теория происхождения государства — теория происхождения государства, согласно которой государство — это организм, который рождается, живет, стареет и умирает. Элементы данной теории встречаются в трудах различных авторов. В настоящее время подавляющим большинством ученых отвергнута. 7.Психологическая теория происхождения государства — теория происхождения государства, разработанная Львом Петражицким. Согласно этой теории, государство образовалось в результате деления общества по психологическим признакам: одни способны только подчиняться и подражать, другие могут управлять. 8.Социально-экономическая теория происхождения государства предполагает, что государство возникло по экономическим причинам (разделение труда, появление частной собственности и т.д.). Государство возникает результатом этих процессов, обеспечивая преимущественно интересы экономически господствующего класса. Основные положения этой теории представлены в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. 2. Понятие, принципы и признаки государства. 1.Народный суверенитет является антагонистом суверенитета монарха, при котором монарх рассматривается не как член народа, а как индивидуальная личность — носитель суверенной (абсолютистской, самодержавной) государственной власти. Понятия народного суверенитета и государственного суверенитета также различны, но не противопоставлены друг другу, поскольку в первом случае раскрывается вопрос о высшей власти в государстве, а во втором — вопрос о верховности власти самого государства. 2. Разделение властей, принцип организации и осуществления гос. власти, согласно которому гос. власть осуществляется законодательными (представительными), исполнительными и судебными органами независимо друг от друга и при наличии механизмов, уравновешивающих объём их полномочий. Впервые теоретически сформулировано в 17 в. Дж. Локком и Ш. Монтескьё, юридически закреплено в Конституции США 1787. 3.Отказ от войны Согласно п. 4 ст. 2 Устава ООН все члены ООН воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций. Данный принцип подтвержден в Декларации о принципах международного права, Заключительном акте 1975 г., Декларации об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой или се применения в международных отношениях 1987 г. 4. Сокращение бедности, сокращение масштабов нищеты или сокращение масштабов нищеты — это комплекс мер, как экономических, так и гуманитарных, которые предназначены для постоянного избавления людей от бедности. 5.Принцип национального развития- укрепление экономической мощи государства, развитие предпринимательства, свобода экономической деятельности, модернизация экономики на основе передовых технологий; создание условий для роста благосостояния каждой семьи и отдельного человека; духовное богатство народа, повышение его интеллектуального потенциала и профессионализма; всестороннее и полное использование созидательных способностей народа; воспитание духовно богатой, интеллектуальной и высококультурной, нравственно и физически здоровой молодежи. 2.1Признаки Государства. 1. Государственный суверенитет означает верховенство, независимость, полноту, всеобщность и исключительность власти государства, т. е. государственно организованной публично-политической власти.Для государственного суверенитета характерны следующие признаки: Верховенство, независимость и самостоятельность, единство. 2. Государственное принуждение – вид социального принуждения, совокупность мер психического, физического, материального или организационного воздействия, применяемых уполномоченными субъектами в установленном порядке вне зависимости от воли субъектов применения в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. 3. Понятие, принципы и признаки права. 3.1.Принципы. 1.Справедливость в самом широком смысле этого слова — это принцип, согласно которому люди получают то, что они заслуживают, а интерпретация того, что тогда является "заслуживающим", зависит от множества областей, с различными точками зрения и перспективами, включая концепции моральной корректности, основанные на этике, рациональности, праве, религии, справедливости и справедливости. 2. Гумани́зм (от лат. humanus — букв. человечный) — система построения гуманного человеческого общества, где высшей ценностью является жизнь человека, все материальные и нематериальные ресурсы направлены на то, чтобы сделать эту жизнь максимально комфортной и безопасной. 3. Принцип демократизма предполагает непосредственное участие народа в законотворческой деятельности, а также учет общественного мнения при разработке и принятии нормативно-правовых актов. Народ участвует в законотворческом процессе через своих представителей (депутатов), а также через свои общественные организации, которые выступают с законодательной инициативой. 3.2Признаки. 1.Системность как всеобщее свойство материи. Отметим очевидные и обязательные признаки системности: - структурированность системы, - взаимосвязанность составляющих ее частей, - подчиненность организации всей системы определенной цели. 2. Нормативность права — основополагающая черта права, означающая, что правовому регулированию подлежат те отношения и действия людей, которые в данных условиях типичны, наиболее устойчивы, характеризуются повторяемостью и всеобщностью. Нормативность — это социальное явление, которое коренится в природе человека и присуще всякой социальной общности. Нормативность означает упорядоченность в мышлении и общественной жизни, когда они подчиняются определенным правилам. В основе нормативности — повторяемость социальных и мыслительных процессов, всеобщность существующих явлений. Нормативен и мыслительный процесс, и язык, и правила языка, и деяния человека. Это свойство нормативности указывает на возможности вводить в нормативные рамки поведение, нормировать жизнь людей. 3. формальной определенности предполагает, что все нормы должны иметь юридическое выражение, то есть они должны быть выражены в качестве официального юридического акта, который обладает специализированной юридической силой. 4.Нормы права понятие. 1.Временные нормы права — это нормы, установленные на определенный срок (например, нормы государственного бюджета, которые действуют с 1 января по 31 декабря соответствующего календарного года). 2. Специальные нормы права – это определенные нормы права, которые могут действовать только в отношении определенных категорий лиц. Например, это могут быть военнослужащие, работники правоохранительных органов, а также студенты. Конечно, существуют и прочие категории лиц, которые могут применять к себе специальные правовые нормы, которые устанавливаются и распространяются на территории Российской Федерации. 3. Постоянные – нормы, рассчитанные на длительный, постоянный период их применения для регулирования общественных отношений, постоянно возникающих между субъектами права; постоянные нормы указывают. Начальный период введения их в действие и никогда не оговаривают конечного. 4. Правовое ограничение — это правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите. 5.Источники права понятие и виды. 1.Правовой обычай- Обычай является одним из самых старых видов социальных норм. Вообще обычай - правило поведения, которое сложилось в течение нескольких поколений и стало обязательным в силу многократного повторения, привычки. Правовым обычаем называется обычай, санкционированный государством, после установления юридической санкции за несоблюдение простой обычай становится правовым. Как источники право обычаи имели большое распространение в древности и в средние века, но и в настоящее время они не утратили своего значения в некоторых странах. В России правовой обычай широкого распространения не имеет, однако его применение не исключается. Статья 5 Гражданского кодекса РФ предусматривает применение обычаев делового оборота (обычай делового оборота - сложившееся и широко применяемое в какой-либо области правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе). 2. Судебный прецедент - решение суда по конкретному делу, которому придаётся обязательная сила (некоторые исследователи в качестве источника права выделяют ещё и юридический прецедент). Суд выступает в роли правотворческого органа, его решение становится образцом для рассмотрения аналогичных дел в будущем. Аналогичные дела, рассматриваемые впоследствии судами (как правило, нижестоящими), должны решаться так же. Судебный прецедент в настоящее время широко применяется в Великобритании и некоторых других странах, относящихся к англосаксонской правовой семье. В России и других странах, относящихся к романо-германской правовой семье, судебный прецедент не рассматривается как источник права. 3. Нормативный правовой акт (НПА) — это официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение и отмену правовых норм. Важно: пока нормативно-правовой акт не опубликован, он не имеет силы. 4. Нормативный договор — это добровольное соглашение двух или более субъектов права, содержащее нормы права, основанное на равенстве сторон, их согласии по всем существенным аспектам договора и взаимной ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств. 6.Система права понятие и структура. 1.Норма права - установленное или санкционированное государством общеобязательное правило поведения, за нарушение которого наступает юридическая ответственность. 2. Институт права, или правовой институт — объективно обособившаяся внутри той или иной отрасли группа взаимосвязанных однопорядковых юридических норм. 3. Отрасль права — область системы права, представляющая собой совокупность норм права, регулирующих качественно однородную группу общественных отношений. Отрасль характеризуется своеобразием предмета и метода правового регулирования. В свою очередь отрасль права подразделяется на отдельные взаимосвязанные составляющие, которые называются институтами права. 7. Основные правовые системы современности(семьи). 1. Романо-германская правовая семья— термин сравнительного правоведения, обозначающий совокупность правовых систем, изначально созданных на основе рецепции римского права и объединённых общностью своих структур, источников права и сходством понятийно-юридического аппарата. Она объединяет правовые системы всех стран континентальной Европы (в том числе и России) и противопоставляется англосаксонскому праву. 2. Англосаксонская правовая семья (нем. Angelsächsischer Rechtskreis), или англо-американская правовая система (англ. anglo-american legal system) — правовая семья, объединяющая правовые системы Великобритании и бывших британских владений (колоний), в том числе стран Содружества наций, и США. В основе национальных правовых систем лежит общее право Англии. 3. Мусульманская правовая семья – это система норм и предписаний, основанных на исламе и выраженных в виде религиозно-этнических ценностей и постулатов. Мусульманское право отличается выраженным религиозным содержанием. Оно оказывает значительное влияние на источники и природу мусульманской правовой семьи, способы и методы регулирования общественной жизни. 8. Функции государства понятие и виды. 1. Функции государства — это носящие объективный, системный и взаимообусловленный характер основные направления его деятельности по управлению обществом, отражающие его цели и социальное назначение. Основные черты функций государства: комплексный, синтезирующий характер (содержание каждой складывается из множества однородных аспектов деятельности государства); никогда не бывают социально нейтральными; имеют прямую связь с целями и задачами государства на определенном этапе его развития; отличаются методами и формами осуществления и не смешиваются со сферами их приложения. Виды функций государства: 1) по направленности решаемых государством целей и задач: внутренние (экономическая, социальная, правоохранительная, экологическая, культурная); внешние (оборонная, международное сотрудничество, экологическая); 2) по продолжительности существования: постоянные; временные. 3) по принципу разделения властей: законодательные; управленческие; правоохранительные; информационные. 4) в зависимости от сфер приложения: политические; социальные; экономические. 5) по форме реализации: правотворческие; правоприменительные; правоохранительные. 9. Формы правления понятие и виды. 1. Монархия — это форма правления, при которой человек, монарх, является главой государства пожизненно или до отречения от престола. Политическая легитимность и власть монарха могут варьироваться от ограниченной и в значительной степени символической (конституционная монархия) до полностью автократической (абсолютная монархия) и могут распространяться на сферы исполнительной, законодательной и судебной власти. 2. Республика (лат. res publica — «общее дело») — форма государственного правления, при которой все органы государственной власти либо избираются на определённый срок, либо формируются общенациональными представительными учреждениями (например, парламентом), а граждане обладают равными политическими правами. 10.Формы государственного устройства понятие и виды. 1. Унитарное государство. Унитарное государство (от лат. unitas — «единство») — форма государственного устройства, при которой государство не имеет в своём составе каких-либо государственных образований, обладающих элементами суверенности, а составляющие его административно-территориальные единицы (области, края, районы, губернии и тому подобное) подчиняются единым центральным органам власти. 2. Как правило, крупные по численности населения государства являются федерациями (исключение Китай). Субъекты федеративного государства не могут быть унитарными, поскольку они не имеют суверенитета в полном объёме, а обладают лишь некоторыми его признаками. Конфедерация – это союз суверенных государств, образуемый для достижения определенных целей (военных экономических и др.). 11. Формы государственного режима. 1.Демографическая политика – представляет собой целенаправленную деятельность органов государственной власти и других социальных институтов в области регулирования процессов воспроизводства населения. Демографическая политика призвана воздействовать на создание необходимого для общества порядка воспроизводства населения, изменения или сохранения тенденций в сфере динамики структуры и численности населения, темпов их вариации, динамики уровня рождаемости, смертности, расселения, семейного состава, внешней и внутренней миграции, качественных характеристик населения. 2. Тоталитаризм (от лат. totalis «весь, целый, полный») — это режим полного контроля со стороны государства над всеми сферами жизни общества и каждым человеком посредством прямого вооруженного подписания. Чаще всего в рамках тоталитарного режима власть реализуется одним человеком либо узкой группой лиц через распространение единой идеологии, пропаганды культа личности вождя или правящей элиты. 3. Авторитарный режим — политический режим, при котором власть концентрируется в руках одного человека или группы лиц, а население лишено права осуществлять контроль за процессом принятия политических решений, равно как и их исполнением. Признаки авторитарного политического режима Для авторитаризма характерна централизация управления, монополизация власти узкой группой лиц В авторитарных странах существенно ограничены политические права: особенно деятельность оппозиции и свобода прессы Авторитаризму свойственны командный стиль руководства. Власти активно используют репрессии против политических противников. 12.Понятие и признаки правоотношения. 1. Правоотношение представляет собой такую форму фактического общественного отношения, которая складывается на основе правовых норм. В процессе жизнедеятельности люди вступают друг с другом в различные отношения. Это трудовые, семейные, имущественные отношения, отношения дружбы, любви, отношения, связанные с членством в общественной организации и другие. Однако не все жизненные отношения, как известно, регулируются с помощью норм права. Многие из них регламентируются нормами морали, нормами общественных организаций, обычаями. Форму правоотношений приобретают только те отношения, которые регулируются правовыми нормами. 2. Правоотношения имеют сознательно-волевой характер. В отличие от экономических отношений, которые складываются объективно, вне зависимости от воли отдельного индивида, правоотношения всегда носят индивидуально-волевой характер. Сознательно-волевое содержание правоотношений имеет два взаимосвязанных аспекта. С одной стороны, они возникают на основе правовых норм, которые являются продуктом сознательно-волевой деятельности людей (правотворческих органов). С другой стороны, участники правоотношений реализуют предусмотренные нормами права и обязанности также посредством своих волевых, сознательных действий. 13.Структура правоотношения права и обязанности. 1.Субъекты правовых отношений взаимосвязаны юридическими правами и обязанностями, которые в правовой науке принято называть субъективными. Эта связь, собственно, и есть правоотношение, в рамках которого праву одной стороны корреспондирует (соответствует) обязанность другой, и наоборот. Их можно назвать встречными. Участники правоотношения выступают по отношению друг к другу как управомоченные и правообязанные люди, интересы одного могут быть реализованы лишь через посредство другого. 2. Объектом правового отношения выступает то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности его участников, иными словами, то, ради чего возникает само правоотношение. Субъективное право открывает перед его обладателем возможность чем-то владеть, пользоваться, распоряжаться, вести себя определенным образом, претендовать на действия других. Все это подпадает под понятие объекта. Обязанность призвана обеспечивать осуществление данного права, а следовательно, нормальное функционирование правового отношения в интересах управомоченного и государства в целом. 14.Классификация правоотношений. 1.Кратковременные – это правоотношения краткосрочные или одномоментные (голосование на выборах, розничная купля-продажа). 2. Договорные правоотношения — это урегулированные нормами договорного права отношения, возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Структура договорных связей зависит от разных факторов, а именно, от вида и типа договора, от количества лиц, которые участвуют в его заключении и исполнении, от целей договора и других различных факторов. 3. Простые правоотношения – это такие правоотношения, в рамках которых у одной стороны есть только права, а у другой – только обязанности (например, правоотношения, возникающие в связи с реализацией права человека на жизнь, - у него есть только право, а у всех иных субъектов – только обязанность не нарушать это право). 4. Сложные правоотношения представляют собой правоотношения, в рамках которых и права и обязанности есть у обеих сторон одновременно (например, правоотношения между работниками и работодателями). 5. Относительными называются гражданские правоотношения, в которых строго определенному управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определенное обязанное лицо (лица). Примером таких правоотношений являются многочисленные обязательства, в которых обе стороны четко определены, их права и обязанности взаимно корреспондируют, а сущность обязанности по общему правилу заключается в совершении активных действий. 6. Абсолютные правоотношения — правоотношения, в которых правообладателю противостоит неопределенное число обязанных лиц, и его права могут быть нарушены любым лицом. 7. Семейные правоотношения – это урегулированные нормами семейного права общественные отношения (связи), выраженные в правах и обязанностях членов семьи и возникающие из брака, родства и некоторых других оснований. 8. Уголовно-правовые отношения – это отношения: вытекающие из самого факта совершения преступного деяния и регулируемые положениями уголовного права возникающие между лицом, совершившим преступление и государством направляемые на осуществление прав и обязанностей субъектов из-за применения уголовного законодательства к конкретному случаю совершения преступного деяния. 15.Правоспособность и дееспособность субъектов понятие и виды. 1. Правоспособность— это предусмотренная нормами права возможность иметь права и нести обязанности. Закон наделяет правоспособностью всех физических лиц независимо от возраста и состояния здоровья. Она возникает с момента рождения человека (а по отношениям наследования учитываются и права еще не родившегося ребенка) и прекращается с его смертью (по отношению к наследству воля наследодателя учитывается и защищается после его смерти). Все граждане России (как и граждане других государств) имеют равную и полную (по объему) правоспособность. Для иностранцев могут быть установлены ограничения, защищающие права граждан государства (необходимость получения лицензий, квоты на въезд в страну, ограничение прав на занятие некоторых должностей - капитаны судов, авиалайнеров и т.п.). Дееспособность— это способность самостоятельно (своими силами) осуществлять права и обязанности. Дееспособность зависит от возраста и состояния психического здоровья. Объем дееспособности может быть полным либо неполным. Полностью дееспособные лица вправе совершать любые юридически значимые действия. Дееспособность в полном объеме в силу закона наступает с 18 лет, а в случае вступления в брак — с 16 лет. Виды субъектов отношений в праве: По численности: индивидуальные (лицо, гражданин, апатрид); коллективные (организации, государство, группа лиц) По отраслевому признаку: общеправовые (участвующие во всех сферах правоотношений), специальные (участники конкретной отрасли права) 16. Понятие и виды правомерного поведения. 1.Социально-желательное правомерное поведение – это такие варианты правомерного поведения, которые являются значимыми для государства и общества, но принудить к его реализации невозможно. Государство может лишь поощрять субъектов к осуществлению такого поведения. 2. Необходимое правомерное поведение представляет собой выполнение установленных в государстве и обществе обязанностей, например, по защите Родины, выполнении трудовых обязанностей, соблюдения правил дорожного движения и др.). Такое поведение, как правило, закрепляется в императивных нормах как обязанности и обеспечивается, помимо прочих способов, государственным принуждением. 3. Допустимое правомерное поведение - действие либо бездействие, ценность которого для государства и общества сомнительна, или же вовсе такая ценность отсутствует, но соответствующее юридическое предписание не нарушается (например, отправление религиозных культов). 4. Активное правомерное поведение — это целенаправленная, инициативная, законная деятельность граждан, должностных лиц, связанная с дополнительными затратами времени, энергии, материальных средств. 5. Пассивное правомерное поведение – выражается тогда, когда гражданами игнорируются и не используются принадлежащие и гарантируемые государством права и свобод, но, в то же время, осуществляются минимально необходимые с точки зрения норм действующего законодательства обязанности. 17.Понятие признаки и виды правонарушений. 1.Правонарушение– это общественно вредное виновное деяние дееспособного субъекта, противоречащее требованиям правовых норм. 1) деяние, выражающееся в действии или бездействии (под бездействием понимается воздержание от действий, когда закон предписывает их совершение, например, неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию ребенка). Соответственно, не считаются правонарушениями мысли, чувства, не выраженные в действиях, а также какие-то свойства личности; 2) деяние должно быть совершено деликтоспособным субъектом. Физическое лицо является деликтоспособным, если достигло определенного возраста (уголовная ответственность за преступления наступает по общему правилу с 16-ти лет, за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений – с 14-ти лет) и отвечает критериям вменяемости, т.е. способно осознавать характер и значение своих действий и руководить ими (поэтому малолетних и душевнобольных закон деликтоспособными не считает). В отношении юридического лица критерием деликтоспособности выступает его правовой статус; 3) правонарушением признается только противоправноедеяние, т.е. это деяние, запрещенное нормами права, определяющееся законом именно как правонарушение. Признак противоправности характеризует правонарушение с формально-юридической стороны. Границы противоправности определяются именно государством исходя из исторических, социальных, национальных традиций, общественного мнения и т.д. 4) общественная вредность или опасность деяния. Любое правонарушение наносит вред интересам личности, общества, государства (имущественный, социальный, моральный, политический и т.п.). Деяние может и не повлечь определенных вредных последствий, а лишь поставить социальные ценности под его угрозу (например, нетрезвое состояние водителя). Значимым будет то, что создается реальная угроза причинения такого вреда общественным отношениям. Степень общественной вредности деяния может быть различной, но ее наличие обязательно для отнесения его к правонарушениям. 5) правонарушение – виновное деяние. У субъекта должна быть свобода выбора варианта поведения, если таковая отсутствовала и лицо действовало под физическим или психическим принуждением, то вина отсутствует. 1 2 |