дом на колесах. Цивилистика
Скачать 1.24 Mb.
|
3. Покарать или снизойти, или Не ждет ли нас разбирательство законодательное?А почему нет? По крайней мере, о нем нас регулярно предупреждал бывший руководитель МАП РФ; его нам продолжает обещать нынешний глава Федеральной антимонопольной службы. « — Картельные соглашения — о согласованных ценах или разделе рынков (региональных или продуктовых) — во всем мире Трактуются как нарушение К* 1, — рассказывал И. Южанов. — В США и большинстве стран Европы такие действия влекут уголовное наказание. В Штатах, например, ежегодно сроки получают около 20 человек. Многие антимонопольные ведомства имеют право осуществлять так называемые утренние обходы. Их представители приходят в офисы компаний в начале рабочего дня и снимают всю информацию с компьютеров. Предполагается, что до конца года в ряде стран будет принято решение о возможности проведения таких проверок в жилых помещениях руководителей. Всех этих полномочий у нас нет. — Плюс там на должном уровне организовано взаимодействие конкурентных ведомств с правоохранительными органами. Я не хочу сказать, что силовики нам совсем не помогают. Был, например, один почти анекдотический случай, когда милиция задержала в ресторане преступную группировку. А те, парируя обвинения в уголовных преступлениях, стали рассказывать, что они «всего лишь» договаривались о ценах на бензин. Эти показания были запротоколированы и переданы нам. А наше территориальное управление довело дело о сговоре до конца. Но зачастую силовики не идут нам навстречу по причине перегруженности более серьезными делами — о терроризме, убийствах и т. д. ... — За последние четыре года мы выиграли лишь два дела по ценовым сговорам — в Санкт-Петербурге и Ульяновске. Оба они касались рынка моторного топлива. Но в рамках прежней версии закона у нас было мало шансов на победу в суде. После вступления в силу новых поправок, надеюсь, наши позиции усилятся. ... —Для того чтобы поймать картель, надо иметь большой объем как рыночной, так и оперативной информации. Мы пока обладаем лишь данными по рынку. Плюс у нас одно из самых маленьких ведомств. И поэтому одномоментно мы не можем заниматься 50 картелями. Проще было бы иметь данные, которые добываются оперативным путем. Они наверняка существуют у правоохранительных органов. Эти данные существенно помогли бы нам в работе. Расследования надо проводить, потому что от ценовых сговоров страдают все — и государство, и потребители. ... — Речь идет о том, чтобы правоохранительные органы стали более внимательно относиться к таким вопросам. Далее, речь может идти об ужесточении санкций за непредставление или неполное представление данных по нашим запросам»182(выделено мной. — В. Б.). А вот что недавно заявил И. Артемьев в интервью газете «Газета»183: «Уже сегодня в целом по ФАС мы выигрываем 60-70 % дел, но по делам о картелях меньше. Почему? Потому что нынешнее законодательство несовершенно и суды требуют от нас прямые улики — протоколы сговора. Фактически получается: для того, чтобы выиграть дело в суде, мы должны сначала присутствовать на собраниях, где происходит ценовой сговор, а потом предъявлять суду его протокол. С подобным положением вещей мы мириться не можем. Наше ведомство сейчас готовит проект закона о конкуренции, который будет внесен в правительство РФ в конце этого года. В нем доказательная база для обвинения в ценовом сговоре должна быть определена более четко. При разработке нового закона мы опираемся на мировой опыт, который заключается в том, что на Западе суду нужно представить прежде всего не протокол картельного сговора, а доказать согласованное экономическое поведение. То есть, иными словами, необходимо ясно и четко показать, что повышение цен произошло без всяких экономических на то оснований. Надо учесть, что в Соединенных Штатах и во всех странах Европейского союза антимонопольные органы имеют право следственных действий и обладают функциями дознания. Они приходят на предприятия и арестовывают документацию, то есть могут делать практически то же самое, что и налоговые инспектора»184 (выделено мной. — В. Б.).Оценку конкретным положениям законопроекта мы уже давали в специальной брошюре185; здесь мы ограничимся кратким обсуждением вызываемых такой концепцией принципиальных вопросов. О несовершенстве действующего российского законодательства не говорит только ленивый и не пишет только неграмотный. Можно назвать это явление своеобразной модой. Ругают Конституцию, законодательство избирательное, гражданское, уголовное, административное, таможенное, налоговое, бюджетное, процессуальное, словом, всякое. Вполне понятно, что большинство тычков и щелчков получают новые законодательные отрасли, находящиеся сегодня в стадии становления или эволюции. К их числу относится, в частности, законодательство антимонопольное. Спору нет, в отечественном законодательстве немало «ляпов», нуждающихся в устранении. Но, во-первых, из того факта, что промахов много, не нужно автоматически заключать, что все российское законодательство — это один сплошной «ляп». Зачастую неэффективность российских законов объясняется вовсе не их содержанием, и даже не формой подачи материала, а различного рода негативными качествами лиц, ответственных за их исполнение. А во-вторых, не следует думать, что простое перенесение в отечественные законы положений иностранных нормативных актов действительно способно послужить эффективным способом устранения существующих дефектов186. Информационные сообщения с нескольких десятков серверов, которые мы просмотрели при подготовке настоящего очерка, позволяют констатировать, что в 2000-2004 г. в России подозревались и расследовались картельные соглашения на самых разнообразных рынках — нефти, бензина, угля, ферросплавов, каустической соды, цемента, сахара, лесоматериалов, пива, куриных яиц, услуг операторов сотовой связи и интернет-провайдеров и др. Между тем оба чиновника в цитируемых интервью жалуются на высокую сложность проведения таких расследований и их низкую «судебную (жизнеспособность»: подавляющее большинство решений и предписаний антимонопольного ведомства, уличающие предпринимателей в картельных соглашениях и согласованных действиях «ломаются» (признаются недействительными) судебными органами. Интервьюируемые пеняют на «несовершенство антимонопольного законодательства»; сводя воедино все их упреки, мы получим, что они разделяются на два следующих направления: (1) высокая трудность (на практике выливающаяся в невозможность) доказывания фактов заключения картельных соглашений и совершения согласованных действий и (2) слишком мягкие санкции за совершение данных деяний. Оставив второй вопрос на обсуждение экономистам, политологам и социологам — только они (а не юристы) могут и должны определять содержание и степень влияния тех или иных санкций на законопослушное поведение участников рыночной экономики187 — обсудим вопрос первый, чисто юридический188. Каким образом цитированные чиновники предлагают совершенствовать нормы о доказывании пресловутого «ценового сговора»? И. Южанов сокрушается из-за отсутствия налаженного взаимодействия антимонопольного ведомства с правоохранительными органами и, очевидно, хотел бы видеть в новой редакции Закона о конкуренции нормы, которые определяли бы основные начала такого взаимодействия. Это позволило бы антимонопольным органам обращаться в органы правоохранительные с поручениями о проведении оперативно-следственных мероприятий, направленных на поиск, сбор и фиксацию доказательств заключения картельных соглашений и совершения согласованных действий, направленных на ограничение конкуренции. Таким образом к информации «рыночной», которую антимонопольное ведомство вправе запрашивать самостоятельно, добавлялись бы фактические данные, полученные оперативным путем, и из этой суммы складывалась бы целостная картина: опе ративная разработка доказывала бы факт совершения действий и их направленность, а рыночные данные демонстрировали бы фактический результат этих действий. И. Артемьев предлагает действовать несколько иначе. Его, можно так сказать, «программа-максимум» состоит в том, чтобы поправки к Закону о конкуренции «более четко ... определяли ... доказательную базу для обвинения в ценовом сговоре». Со ссылкой на некий «мировой опыт» он указывает, что такой базой должен быть сам факт «согласованного экономического поведения» участников рынка, который, по его мнению, можно было бы считать установленным уже тогда, когда доказано, что «... повышение цен произошло без всяких экономических на то оснований-». Но если это не пройдет, то вот «программа-минимум»: антимонопольным, органам нужно предоставить право совершать следственные действия и осуществлять дознание. Якобы, именно так поставлено дело в США и странах ЕС189. Легко заметить, что даже программа-минимум нынешнего главы ФАС существенно превосходит самые смелые пожелания бывшего руководителя МАП: если последний считает вполне достаточным организовать взаимодействие антимонопольной службы с правоохранительными органами, то первый требует придать статус правоохранительного органа антимонопольной службе. Первое предложение вполне вписывается в рамки действующего законодательства, в то время, как второе означает, ни много ни мало, как реформу всей правоохранительной системы. Не нужно, очевидно, быть большим политиком, чтобы предсказать, какой именно путь пред почтут, действуя разумно, отечественные законодатели — явно это будет путь модернизации, но не реформы190. Точно такой лее комментарий может быть дан и к предложениям двух министров — бывшего и нынешнего — по изменениям законодательства о доказательствах. И. Южанов предлагает вполне понятный рациональный путь: усовершенствовать законодательство о собирании доказательств, предоставив антимонопольным органам возможность получения всех доказательств, необходимых (по их представлению) для доведения «картельных дел» до благоприятного судебного исхода, от правоохранительных органов. Трудно заранее сказать, конечно, насколько межведомственное взаимодействие, для этой цели организуемое, окажется эффективным, но это — уже проблема не антимонопольных законов, а их исполнения; в конце концов, законодатель располагает достаточными средствами воздействия на нерадивых или непрофессиональных должностных лиц. И. Артемьев соглашается на этот вариант только как на крайний случай, да и то в значительно более радикальном виде (см. выше). А оптимальным же по его мнению было бы изменение законодательства о круге фактов, подлежащих доказыванию, и о юридической силе доказательств. Вместо того, чтобы доказывать (а) факт совершения согласованных действий, (Ь) их направленность на ограничение конкуренции и (с) фактическое ограничение конкуренции, как это нужно делать сейчас, он предлагает ограничиться доказыванием одного только факта экономически необоснованного повышения цен (якобы, именно так поставлено дело за рубежом191). Между тем, это явно не может соответствовать действительности, поскольку согласованные действия, направленные на повышение цен — это далеко не единственный вариант ценовой картели; кроме того, наряду с ценовыми существует и много других видов картелей. Затем, это предложение не выдерживает критики даже применительно к одним только ценовым картелям на повышение: как было выше показано, далеко не всякое повышение цен является следствием именно согласованных действий192. Наконец, предложение это неправильно по существу, ибо ни одно соглашение о повышении цен само по себе неспособно ограничить конкуренцию: участникам картели важно не только договориться о ценах, но и определить максимальный объем продаж: по таким ценам — объем, пре пышсние которого хотя бы одним из участников картели неизбежно приведет к его предпочтительному обогащению перед другими, разрушению картели и падению цен193. А без такого самоограничения картельное соглашение вообще не может принести ожидаемой прибыли и обречено на крайне кратковременное существование. Доказывать, следовательно, нужно не только факт согласованного повышения и поддержания цен, но и факт согласованного ограничения объема продаж, на рынке. Всего этого И. Артемьев просто не может не знать; почему он молчит об этом?! Предлагаемая же им поправка, предписывающая судам считать достаточными доказательствами ценового сговора исключительно рыночную информацию, в частности — об одновременном (параллельном) повышении цен несколькими производителями одного и того же товара, не подкрепленном факторами, лежащими в сфере образования себестоимости этого товара — имеет целью довершить начатую первой поправкой революцию в процессуальном законодательстве. Почему? А потому, что внедрение такой нормы означает отмену положения о том, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы (п. 2 ст. 67 ГПК, п. 5 ст. 71 АПК РФ) — общепризнанного принципа процессуального права всех без исключения демократических государств. Причина установления этого принципа ясна, по-видимому, всем: суд оценивает не каждое отдельное доказательство, а все собранные (представленные) по делу доказательства, подлежат оценке в их совокупности; поскольку в каждом конкретном случае такая совокупность будет различной, закон и не в силах предугадать, какую силу будет иметь каждое конкретное доказательство в том или ином деле194. Ведь нельзя исключать даже ситуации, когда несмотря на все усилия антимонопольной службы и правоохранительных органов, добывших и представивших в дело пресловутый «протокол сговора», суд все равно не признает наличия картельного соглашения и (или) совершенных во его исполнение согласованных действий по той, например, причине, что участники соглашения смогут доказать суду факт его неисполнения. Итак, с точки зрения сопряжения с положениями действующего законодательства и оптимальности практического осуществления предпочтительными оказываются, конечно же, меры, предложенные И. Южановым. Конформизм? Возможно. Но и предложенный И. Артемьевым радикализм — вещь сама по себе неплохая — имеет, все же, один принципиальный недостаток: последствия применения радикальных мер в экономике оказываются обыкновенно чрезвычайно болезненными и трудно устранимыми. Даже тогда, когда их итогом является положительный результат. А во что выльется радикальная «реформа» норм Закона о конкуренции в современной России предсказать несложно — в установление практики повсеместного государственного регулирования цен. Экономику с государственным ценообразованием мы уже проходили; кажется, только в нашей стране была ситуация, когда товары на рынке стоили дороже, чем в магазине. О рыночной экономике и предпринимательстве в этих условиях можно будет просто забыть. Весьма показательно также, что ни один чиновник — ни бывший, ни нынешний — не обмолвился ни словом об одной небезынтересной и наиболее передовой тенденции регулирования картельных соглашений за рубежом, — о тенденции, называемой «Leniencyprograms» — «Программы снисходительности». И это при том, что заимствование карательного ино странного опыта предлагается ими осуществлять как можно активнее! «... В последние годы политика ведущих мировых держав и сообществ в области методов обеспечения исполнения требований антимонопольного законодательства претерпела определённые изменения за счёт активного развития разнообразных систем амнистии и смягчения санкций для компаний, активно сотрудничающих с антимонопольными органами. ... Их развитие связывают с практическими трудностями, с которыми сталкиваются правоприменителъные органы при выявлении и расследовании картельных сговоров, ... — Недавно европейский комиссар по конкуренции Марио Монти заявил, что, чтобы достичь успеха в борьбе с картелями, Комиссии ЕС нужна эффективная программа «снисходительности». Эти взгляды поддерживаются Департаментом юстиции США, которому удалось удвоить число раскрываемых картелей после внедрения своей Программы Амнистии, и Канадским бюро по конкуренции, которое осуществляет политику «снисходительности» с 1991 года. Аналогичные подходы стали с недавних пор применяться в Англии, Германии и Бразилии. Франция, Нидерланды, Швеция, Япония также работают над соответствующими программами»195 (выделено мной. — В. Б.). Основа применения такой политики достаточно очевидна: выше уже говорилось о том, что ценовое картельное соглашение по своей природе и сути не может быть долговременным, ибо каждый его участник подвергается соблазну превысить согласованные с другими участниками объемы продаж; соответственно, другие его участники оказываются в проигрыше и, как следствие — обиде на нарушителя. Отсюда — один шаг до мести: сообщения о неудавшейся картели в правоохранительные органы. Законодателю, стремящемуся выявить картели и покарать за них, остается толькоподтолкнуть обманутых участников картели к этому шагу. Как? Амнистировав их участие в картелях196. О достаточно высокой действенности «Leniency programs» может свидетельствовать не только отмеченный выше факт удвоения числа выявленных картельных соглашений в США, но и следующий конкретный пример. «Министерство юстиции США расследует тайное картельное соглашение, заключенное в 1992 г. «Сотби» и «Кристи». Действуя совместно, они искусственно вздули размер комиссионных, введя новые тарифы. И тем самым, как считают власти США, нарушили антитрестовский закон и злоупотребили своим господством на рынке, где сообща контролируют 90 процентов аукционных продаж. Соглашение оставалось тайной, покуда владелец «Кристи», француз Франсуа Пино, не решил согласиться на сотрудничество со следователями в обмен на «условную амнистию». Скандал, разразившийся после того, как закулисная сделка стала достоянием гласности, поставил «Сотби», упорно отрицавшую её, в особенно тяжелое положение. Под давлением общественности ушёл с поста президента фирмы Алфред Таубман, вслед за ним подала в отставку «железная леди» «Сотби», генеральный директор Дайана Брукс, многие эксперты. Курс акций компании упал, за год они потеряли больше половины стоимости»197. Иными словами, применение политики «Leniency programs» не только облегчает работу антимонопольной службе, но и наказывает участников картельных соглашений экономически; «бьет рублем», как сказали бы в советское время. Разумеется, «Leniency programs» — это политика снисходительности государства, но не частных лиц. Государство может поставить рамки снисходительности самому себе, но оно не может обязать быть милосердными других. Это означает, что «ни одна из „программ снисходительности" не предлагает защиты от гражданских исков, которые могут ных действий. Для ЕС это не очень характерно, а в США и Канаде за каждым уголовным делом обычно следует 5-10 гражданских исков. В США добившийся успеха в гражданском процессе истец может получить возмещение ущерба в тройном размере. Так как такие иски неизбежно следуют за правоприменительными действиями правительства США, то этот фактор также учитывается компаниями, когда они решают прибегать или нет к „программам снисходительности" по картельным делам»198. Показательно, что в пресловутом деле о штрипсе о гражданско-правовом инструментарии охраны законных интересов и защиты субъективных прав не вспомнили ни МАП (ФАС) РФ, ни трубники, которым так норовили навязать статус «пострадавших», ни жалобщики (ОАО «Транснефть», ОАО «Газпром»199). Между тем, если перечисленные (или какие-то иные) лица действительно искренне считают доказанным факт совершения согласованных действий, приведших к ограничению конкуренции, то весьма странно, что ни один из них не пожелал воспользоваться иском о возмещении вреда, причиненного этими (противоправными, вредоносными, виновными) действиями. Нужно ли особенно объяснять, в чем тут дело? Думаем, нет. А потому предлагаем несколько дополнить политику «Leniency programs» применительно к российским условиям следующей оговоркой: антимонопольный орган не должен принимать во внимание никакие сообщения о картелях и согласованных действиях, если они не подкреплены хотя бы одним общегражданским иском о возмещении причиненных ими убытков. Только так можно будет, с одной стороны, обеспечить полноценное — публично- и частноправовое — воздействие на правонарушителей, а с другой — предупредить заведомо безосновательные и бездоказательные обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. |