дом на колесах. Цивилистика
Скачать 1.24 Mb.
|
4. «Внимание» российского ГК к играм и париОтношение полного государственного неуважения частных прав игроков и участников пари сохранялось вплоть до 1 марта 1996 г., т. е. до вступления в силу упомянутых выше норм ст. 1062 и 1063 ГК. Что же нового эти нормы привнесли? 4.1. Статья 1062 ГКНормой ст. 1062 ГК установлено, что «Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в п. 5 ст. 1063 настоящего Кодекса», т. е. в лотерее, тотализаторе или иных играх, проведенных государством, муниципальными образованиями или третьими лицами по их разрешению. Обращаем внимание читателей на ряд очевидно вытекающих из данной нормы, но далеко не всеми признанных обстоятельств. Первое. Цитированная статья говорит о требованиях, т. е. о правомочиях, составляющих центральную часть содержания субъективных обязательственных прав. Следовательно, данная норма, в отличии от предписаний ряда европейских законодательств, прямо признает тот факт, что игры и пари являются юридическими фактами, влекущими возникновение обязательственных правоотношений. Карточный проигрыш влечет обязательство уплатить предмет проигрыша. Проигрыш пари влечет обязательство уплатить то, что являлось ставкой. На гражданские правоотношения из игр и пари распространяются все нормы об обязательственных правоотношениях, включая, в частности, правила о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств, порядке и принципах исполнения обязательств, перемене лиц в обязательствах, ответственности за нарушение обязательств, обеспечении исполнения и прекращении обязательств. Самое главное следствие данного подхода ГК — неизбежный вывод о том, что имущество, переданное во исполнение обязательства из игры или пари ни при каких условиях не может быть истребовано обратно, за него, а также за убытки, возникшие от исполнения такого обязательства, не должна уплачиваться компенсация, если только иное не предусмотрено законом. Имущество, полученное выигравшим участником или организатором в виде ставки по игре или пари (выигрыш), есть предмет обязательства, т. е. имущество, переданное по эконо мически достаточному и юридически действительному основанию; оно не может рассматриваться как предмет неосновательного обогащения и, следовательно, не может подлежать возврату. «... Переход выигрыша к победителю получает правовое основание. Это придает соглашению об игре свойства правомерного юридического действия, направленного на достижение правовых последствий, т. е. сделки. Заключая такое соглашение и заранее сознавая, что его исполнение не может быть обеспечено в принудительном порядке, участники взаимно рассчитывают на добросовестность друг друга и надлежащее исполнение принятых на себя обязательств. Нет оснований считать такой подход участников неправомерным или необоснованным — ведь в соответствии со ст. 309 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом и при этом в первую очередь в соответствии с условиями самого обязательства»124. Исключения из этого правила должны быть прямо предусмотрены законом. ГК совершенно не дает оснований для заключения о том, что «из игр и пари обязательства не возникают». Данный вывод мог бы быть сделан, если бы в ГК содержалась норма, подобная правилу п. 1 ст. 762 Германского Гражданского уложения: «.Из игры и пари обязательство не возникает. Требование о возврате исполненного на основании игры или пари не подлежит удовлетворению, так как обязательство отсутствовало»125. Никакие обязательства никогда не возникают — вот смысл этой нормы. Но современный ГК взял за основу норму ст. 2539 Проекта Гражданского уложения Российской Империи: «Из игры и пари (битья об заклад) не возникает обязательств, пользующихся судебною защитою»126. Об иных обязательствах — не поль зующихся судебной защитой — эта норма ничего не говорит. Заключая от противного мы должны признать, что из игры и пари возникают обязательства, не пользующиеся судебной защитой. Между тем ошибочное суждение о том, что из игр и пари вовсе не возникает никаких обязательств, распространено даже сейчас. Таково мнение, например, М. И. Брагинского, который пишет, что «Из ст. 1062 и 1063 следует, что игры й'йари считаются действительными сделками только в случаях, прямо предусмотренных этими статьями, и соответственно только в этих случаях подлежат защите. Общим же правилом является признание и игр, и пари обстоятельствами, с которыми не может быть связано возникновение прав и обязанностей у сторон»127. При всем уважении к автору мы не можем не отметить просто необъяснимого смешения различных понятий. Тезис о том, что с играми и пари не связывается возникновение прав и обязанностей находится в противоречии с предписанием ст. 1062 ГК, говорящей о требованиях, всегда возникающих из любых игр и любых пари. Недействительными сделки игры и пари могут быть признаны только в случаях, прямо предусмотренных нормами ст. 168-179 и ст. 1062 ГК; по общему же правилу ст. 1062 ГК они являются действительными. То же обстоятельство, что возникающие из игр и пари требования не подлежат судебной защите, никак не связано и не может быть связано с недействительностью игр и пари как сделок. «Анализ ст. 1062 ГК РФ показывает, что стороны в результате участия в игре или пари не наделяются правами и обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных п. 5 ст. 1063 ГК РФ»128 — пишет другой автор. В. Рахмилович и Э. Э. Сергеева правильно отмечая, что отношения, возникающие из игр и пари нужно квалифицировать как натуральные обязательства, неожиданно заключают, что «... отсутствие у требований из игр и пари судебной защиты означает, что соглашения об игре и пари не влекут за собой возникновения у их сторон каких-либо обязательств по отношению друг к другу, то есть что такие соглашения не являются гражданско-правовыми договорами»129(выделено мной. — В. Б.).При этом ими делается две ссылки — на М. М. Агаркова, который действительно не считал натуральные обязательства настоящими, в полном смысле этого слова, гражданско-правовыми обязательствами, а также —на цитируемую выше заметку А. М. Эрделев-ского. Что касается последней, то она совершенно неосновательна: приведенная выше выдержка из нее определённо свидетельствует о том, что её автор занимает по интересующему нас вопросу прямо противоположную позицию. Относительно же взгляда М. М. Агаркова на природу так называемых натуральных обязательств надо отметить, что он не только не является единственно возможным, но и, больше того, является самым нетривиальным и практически не имеет сторонников среди научной общественности130. От себя хотим заметить, что причиной этого взгляда стала очевидная нестыковка в части определения предмета спора. Когда М. М. Агарков говорит о невозможности истребовать обратно уплаченное (предоставленное) во исполнение обязательства, лишенного исковой силы, он, очевидно, рассматривает юридическую природу состояний, возникающих после совершения должником такого предоставления. В то же время вопрос о природе натуральных обязательств имеет смысл лишь применительно к такому состоянию, в которых пребывают стороны спорного отношения после истечения исковой давности, но до совершения должником предоставления в соответствии с его условиями; тот же И. Б. Новицкий рассуждает об «обязательстве, по которому право на иск отпало за истечением давности», но по которому исполнение ещё не предоставлено131. С учетом этого разночтения точки зрения, которые, на первый взгляд, являются несовместимыми, в действительности легко уживаются друг с другом. Именно: после истечения исковой давности обязательство продолжает быть обязательством, хотя и несколько ослабленным в своей санкции (натуральным обязательством). Санкцией в нем является постановление закона, признающее вручение предмета предоставления должником кредитору достаточным основанием для приобретения кредитором этого предмета, хотя бы исполнение и было учинено после утраты обязательством исковой защиты (И. Б. Новицкий). В таком виде оно может существовать сколь угодно долго, например, до тех пор, пока по нему не будет учинено предоставление. Со своим исполнением натуральное обязательство, как и всякое иное, прекращается; в то же время, обратное требование предоставления на том основании, что оно было учинено по обязательству, не имеющему исковой защиты, закон признает безосновательным, т. е. считает получение имущества во исполнение натурального обязательства достаточным основанием для его приобретения кредитором (М. М. Агарков)132. Неопределённым следует назвать мнение Т. В. Сойфер, которая пишет следующее: «ГК ... устанавливает, что требования, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите. ... По общему правилу игры и пари не относятся к обстоятельствам, с которыми связано возникновение прав и обязанностей у их организатора и участников»133. Непонятно, как же все-таки обстоит дело в действительности: то ли игры и пари порождают обязательства, не подлежащие судебной защите, то ли вовсе ничего не порождают. В вопросе о юридическом значении игр и пари из последней учебной литературы заслуживают похвалы Курс лекций, написанный коллективом авторов Института законодательства и сравнительного правоведения134 и учебник гражданского права Санкт-Петербургского университета135 — они не содержат заявления о том, что игры и пари не порождают обязательств. Напротив, в частности, отмечается, что законодательство «...не стремится объявить недействительными обязательства, не соответствующие требованиям публичного порядка, боясь создать слишком много препятствий в экономической жизни общества. ... Российское гражданское законодательство рассматривает обязательства, возникшие из игр и пари в качестве натуральных»136. Второе. Норма ст. 1062 различает две сферы общественных отношений, связанных с играми и пари: 1) отношения, связанные с организацией игр и пари и 2) отношения, связанные с участием в играх и пари. Следовательно, сами игры и пари также могут быть разделены на два вида1) с участием организатора («рулетка» в казино, лотерея, тотализатор на скачках или спортивных состязаниях и т. п.) и 2) без участия такового (карточные игры, игры в лото, домино, шахматы, шашки, бильярд и др.). По приведенным примерам видно, что в играх и пари с участием организатора участники игр и пари не вступают в какие-либо отношения (а значит и правоотношения) между собой, будучи связанными правоотношениями только с организатором игр и пари. Участники игр и пари, проводимых без участия организатора, вступают в правоотношения непосредственно друг с другом. Очевидно, что те и другие отношения подлежат отдельному анализу и должны быть предметом самостоятельной юридической квалификации. Третье. Перечисленные в статье требования из игр и пари — организатора к участникам игр и пари, требования участников друг к другу и к организатору — как правило не подлежат судебной защите. Это означает, что нарушение обязательств из организации игр и пари, либо обязательств из участия в них, не порождает какого-либо охранительного гражданского правоотношения, содержанием которого было бы право на обращение в суд за защитой нарушенных субъективных прав; т. е. не порождает искового притязания. Защита гражданских субъективных прав из организации игр и пари и участия в них, вопреки ст. 11 ГК, не осуществляется судом (арбитражным или третейским судом). Выигравший не имеет права на иск ни в материальном, ни даже в процессуальном смысле к проигравшему о взыскании ставки в игре или пари. Но сказанное не исключает, однако: — самозащиты данных субъективных прав — применения способа защиты, не требующего вмешательства суда (ст. 12 и 14 ГК); — основательности сохранения выигравшим в своей собственности добровольно переданного и фактически полученного выигрыша (см. выше); —- предъявления требований из игр и пари к зачету (ст. 410-412 ГК)137; — их уступки (ст. 382-390 ГК)138; — их реализации в ходе ликвидационного (конкурсного) производства посредством предъявления таковых ликвидационной комиссии (конкурсному управляющему) ликвидируемого должника. Четвертое. Существует группа игр и пари, переданное по которым имущество рассматривается как неосновательное обогащение и, следовательно, подлежит возврату. В нее входят игры и пари, участие в которых стало следствием влияния (1) обмана, (2) насилия, (3) угрозы или (4) злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари. Понятия обмана, угрозы, насилия и злонамеренного соглашения, очевидно, по своему содержанию должны соответствовать идентичным понятиям, употребленным в ст. 179 ГК139. Рискнем предположить, что и содержание предписания ст. 1062 в этой части совпадает с содержанием ст. 179140 и означает право лица, принявшего участие в игре или пари под влиянием хотя бы одного из указанных выше факторов, (1) требовать признания игры или пари недействительной сделкой, (2) возврата всего, переданного им в качестве проигрыша другому участнику, либо денежной компенсации предмета проигрыша, а также — (3) возмещения реального ущерба. Очень важным является то обстоятельство, что предъявить подобные требования может только обманутый141, но не обманувший участник, причем, не всякий обманутый, а только тот, кто что-либо уплатил или совершил в качестве проигрыша. Например, лицо соглашается играть в карты, полагая, что его партнеры будут играть по правилам, в то время, как последние, используя нанесенные на картах метки и прочие шулерские приемы, получают возможность нарушать правила и, тем самым, недобросовестно содействует собственному выигрышу. Обманутый и вследствие этого проигравший участник имеет право требовать (1) признания соот ветстпвующей игры (пари) недействительной сделкой и (2) возврата переданного или исполненного им предмета проигрыша (разумеется, при условии, что он докажет факт обмана, а также то, что его проигрыш стал следствием этого обмана). Если же проигравший, несмотря на проигрыш, так ничего и не передал выигравшему (ссылаясь, например, на обман с его стороны), исковые требования последнего о взыскании выигрыша удовлетворению подлежать не могут. Следует сказать, что норма ст. 1062 FK, а вслед за нею и все современные её комментаторы142, ошибочно считает данную группу играми и пари, требования из которых подлежат судебной защите, приравнивая её тем самым к играм и пари, перечисленным в п. 5 ст. 1063 ГК. Это неверно143. Требование о возврате проигранного под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения (ст. 1062 ГК) и требование о выдаче выигрыша (п. 5 ст. 1063 ГК) — разные требования. Требований о возврате проигранного, по общему правилу, вообще не возникает, ибо переход имущества во исполнение натуральных обязательств из игр и пари считается основательным. Но возникнув (в случаях, предусмотренных законом, а именно — ст. 1062 ГК) они всегда подлежат судебной защите. Субъектом требования о возврате проигранного является проигравшая сторона, передавшая выигрыш; субъектом корреспондирующей ему обязанности — выигравшая сторона, получившая выигрыш. Наконец, юридическим составом, лежащим в основании возникновения требования о возврате проигранного, является (1) признание состоявшейся игры или пари недействительной сделкой; (2) исполнение проигравшей стороной не существовавшего обязательства. Требования о выдаче выигрыша, наоборот, по общему правилу, возникают всегда, но не подлежат, судебной защите, если только иное не предусмотрено законом (а именно — п. 5 ст. 1063 ГК). Субъектом требования о выдаче проигранного является выигравший участник; субъектом корреспондирующей обязанности — проигравший. Юридическим фактом, лежащим в основании возникновения требования о выдаче проигранного, является состоявшаяся игра или пари. Кстати: сказанное выше — о необходимости различения требований о возврате проигранного и о выдаче выигрыша — весьма наглядно иллюстрируется нормами Проекта Гражданского уложения Российской Империи и ряда иностранных законодательств. Так, упомянутый Проект русского Гражданского Уложения (ст. 2542) предусматривал, что «Добровольно уплаченный проигрыш по игре или пари может быть требуем обратно в том лишь случае, если выигравшая сторона действовала недобросовестно»144. Именно об этом идет речь в ст. 1062 современного российского ГК; совершенно очевидно, что данные требования не имеют ничего общего с требованиями о выдаче выигрыша, подлежащими судебной защите (п. 5 ст. 1063 ГК). Пятое. Наконец, существует группа игр, требования о выдаче выигрыша из которых подлежат судебной защите. Они перечислены в норме п. 5 ст. 1063 ГК и включают в себя игры, проведенные1) государством (т. е. Российской Федерацией и её субъектами) ; 2) муниципальными образованиями; 3) третьими лицами по разрешению государства или муниципальных образований. Примерами таких игр, названных в ГК, являются лотерея и тотализатор. Интересно, что в данном случае ГК говорит только об играх, но не о пари. Сделать вывод о том, сопрягается ли это с действительностью, или нет, возможно только при условии установления понятия об играх и пари с целью четкого их разграничения. Забегая вперед скажем, что по нашему мнению норма должна иметь расширительное толкование, т. е. распространяться как на игры, так и на пари (см. об этом, хотя бы п. 1 ст. 1063 ГК, считающий пари разновидностью игры). 4.2. Статья 1063 ГКОна включает в себя пять пунктов. Нормы одного из них (п. 5) уже являлись предметом нашего непосредственного внимания. Нормы п. 2-4 сформулированы, главным образом, в расчёте на лотерею и (отчасти) на тотализатор; и о том, и о другом мы скажем несколько позднее. Норма п. 1 гласит, что « Отношения между организаторами ... основанных на риске игр — Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, лицами, получившими от уполномоченного государственного или муниципального органа разрешения (лицензии), — и участниками игр основаны на договоре». Имея в виду, что перечисленные в п. 1 ст. 1063 ГК игры и пари являются частным случаем понятия игры и пари вообще, мы должны методом индукции заключить, что отношения между любыми организаторами любых игр и их участниками имеют договорную природу. Вопроса об основании гражданских правоотношений между самими участниками игр и пари ГК не разрешает; его нужно решать в инициативном и самостоятельном порядке145. Сказанное выше позволяет сделать следующий вывод. В соответствии с действующим законодательством по критерию юридического (гражданско-правового) значения нужно четко различать три вида игр и пари: 1) Игры и пари, порождающие обязательства выплаты выигрыша, не подлежащие судебной защите (общее правило); 2) Игры и пари, порождающие обязательства выплаты выигрыша, подлежащие судебной защите (перечислены в п. 5 ст. 1063 ГК); 3). Игры и пари, не порождающие обязательства выплаты выигрыша, как являющиеся недействительными сделками (перечислены в ст. 1062 ГК). |