Главная страница
Навигация по странице:

  • Понятия и соотношение материального и процессуального, частного и публичного права.

  • и метод правового регулирования как основания разграничения норм права по отраслям права. Отрасль права

  • Понятие, формы и объект толкования права.

  • Вопросы и Оветы ТГП на ГосЭкзамен. Общефилософские Всеобщие методы


    Скачать 0.6 Mb.
    НазваниеОбщефилософские Всеобщие методы
    АнкорВопросы и Оветы ТГП на ГосЭкзамен.doc
    Дата19.09.2018
    Размер0.6 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаВопросы и Оветы ТГП на ГосЭкзамен.doc
    ТипДокументы
    #24842
    страница7 из 11
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
    а) указы Президента РФ;

    б) нормативные акты Правительства РФ;

    в) нормативные акты центральных органов исполнительной власти (министерств, государственных комитетов и ведомств).

    На уровне субъектов РФ - республиканские законы, акты президентов (в президентских республиках), постановления правительств республик, а также нормативные акты республиканских центральных органов исполнительной власти, органов власти края, области, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

    Особой разновидностью нормативно-правовых актов можно считать локальные нормативные акты (уставы, положения и др.), действующие только в пределах данного предприятия, учреждения, организации.

    46. Принципы права: понятие и классификация.

    Принципы права - это основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как специфического специального регулятора. Они выражают закономерности права, его природу и социальное назначение, представляют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из его смысла. В зависимости от сферы распространения выделяют общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы.

    К общеправовым принципам относятся:

    1. принцип социальной свободы - обеспечивает социальную защищенность личности, предоставляет реальные гарантии для свободной и обеспеченной жизни. Все государственные органы обязаны обеспечивать и охранять права и свободы человека, как высшие социальные ценности;

    2. принцип справедливости - обеспечивает соответствие между практической ролью индивидов в жизни общества и их социальным положением, между их правами и обязанностями, между трудом и вознаграждением., преступлением и наказанием, заслугами человека и их общественным признанием;

    3. принцип гуманизма - право закрепляет и реально гарантирует естественные и неотъемлемые права и свободы каждого человека: право на жизнь, здоровье, личную свободу и безопасность, право на охрану своей чести и репутации, защиту от любого производственного вмешательства в сферу личной жизни и т.д.;

    4. принцип демократизма - непосредственное выражение он находит в правовых нормах, регулирующих порядок организации и деятельности органов государственной власти, определяющих правовое положение личности, характер ее взаимоотношений с государством.

    5. юридическое равенство граждан перед законом и судом - означает одинаковое действие закона (права) в отношении всех дееспособных членов общества независимо от их социального положения, материального состояния, пола, расы, языка, отношения к религии;

    6. единство прав и обязанностей - наряду с субъективном правом (мерой возможного поведения) существуют и обязанности - мера должностного поведения в обществе, носящая обязывающий характер;

    7. сочетание убеждения и принуждения - Правовое регулирование может осуществляться как путем убеждения, так и путем принуждения. Убеждение - такой способ воздействия на участников правоотношений, при котором требуемый результат достигается без применения насилия (т.е. основан на доброй воле, понимании, заинтересованности субъекта правоотношения). Принуждение - такой способ воздействия, когда предписываемое правовой нормой поведение достигается путем силового воздействия, насилия. На практике его примером могут служить меры пресечения, угроза наказания, наказание, применение мер административного, дисциплинарного и другого воздействия.

    8. принцип ответственности за вину - юридическая ответственность может быть возложена на лицо лишь в том случае, если оно виновато в нарушении требований правовой нормы. Вина является ведущим началом, определяющим основания юридической ответственности;

    9. принцип законности — его содержание выражается в требовании строгого и полного осуществления правовых норм всеми субъектами права

    Если принципы характеризуют наиболее существенные черты нескольких родственных отраслей права (например уголовно­процессуального и гражданско-процессуального), то их относят к межотраслевым. Среди них выделяю т:

    1. принцип неотвратимости ответственности;

    2. принцип состязательности и гласности судопроизводства и т.д.

    Принципы, действующие в рамках только одной отрасли права (например административного или гражданского), называются отраслевыми. К ним относятся: в гражданском праве - принцип равенства сторон в имущественных отношениях; в уголовном процессе - презумпция невиновности и т.п.

    Принципы права участвуют в регулировании общественных отношений, так как не только определяют общие направления правового воздействия, но и могут быть положены в обоснование решения по конкретному юридическому делу (например при аналогии права).

    1. Международные нормы как форма (источник) внутригосударственного (национального) нрава. Соотношение норм международного и внутригосударственного права.

    2. Правовые обычаи, правовые (юридические) прецеденты и религиозные нормы как формы (источники) права: понятие, признаки, характеристика.

    Правовой обычай представляет собой обычай, который получил признание и одобрение со стороны государства и, следовательно, его защиту. К ним относятся :нравы и традиции. Нравы -это правила которые имеют нравственное содержание и значение. Традиции - это правила поведения, которые унаследованы от предыдущих поколений. Это могут быть идеи, взгляды, вкусы, образ жизни. Все три категории (нравы, обычаи, традиции) составляют культурное наследие общества. Разновидностью обычаев является деловой обычай.

    Правовой прецедент - главный источник права в государствах, принадлежащих к англосаксонской правовой семье. Под правовым прецедентом понимается решение судебных или административных органов по конкретному делу, которое принимается за обще обязательное правило при решении впоследствии аналогичных дел.

    Религиозные нормы основываются на религиозных воззрениях и играют большую роль в обществах, где та или иная религия является официальной, общегосударственной.

    1. Правотворчество: понятие, признаки, виды

    Правотворчество — это деятельность государственных органов (в случае референдума — всего народа) и должностных лиц по изданию, переработке и отмене нормативно-правовых актов.

    Посредством правотворчества нормы естественного права облекаются в форму нормативно-правовых актов и становятся положительным правом, т.е. правом, существующим в виде законодательства.

    Процедура возведения норм и принципов естественного права, социальных потребностей и интересов граждан в закон составляет содержание правотворчества. Правотворческий процесс основывается на определенных принципах.

    1. Народный характер правотворчества.

    Государство, стремящееся стать правовым, в своей законодательной деятельности должно быть тесно связано со своим народом, с самыми широкими слоями населения. Народный характер правотворчества проявляется в том, что, во-первых, законодательные органы состоят из народных депутатов, представляющих население; во-вторых, все субъекты правотворческой деятельности в своих нормативно-правовых актах выражают интересы граждан.

    1. Демократизм правотворчества

    Он проявляется в демократической процедуре разработки и приюггия акта самим представительным органом, а также в широком привлечении граждан к правотворческой деятельности. Получает распространение практика всенародного обсуждения законопроектов.

    Наиболее важные законопроекты могут выноситься на всенародное голосование (референдум), что является наиболее ярким проявлением демократизма правотворчества.

    1. Научный характер правотворчества и его связь с правоприменительной практикой.

    Правотворческие органы при разработке и издании юридических норм изучают социально-экономическую и иную ситуацию, объективные потребности развития, необходимость и целесообразность юридического урегулирования общественных отношений. Только в этом случае правовые нормы будут научно обоснованными, а потому эффективными.

    1. Законность правотворчества.

    Она выражается в том, что все действия субъектов правотворчества по подготовке, принятию и опубликованию нормативно­правовых актов должны основываться на законах и прежде всего на Конституции. Законность правотворчества предполагает скрупулезное соблюдение регламента законодательных органов, процедуры обсуждения, порядка опубликования нормативно­правовых актов.

    Законность правотворчества проявляется также в строгой иерархии принимаемых нормативно-правовых актов: каждый вновь

    • принятый акт должен согласовываться с ранее принятыми либо вносить в них прямые изменения; акт нижестоящего правотворческого органа не должен противоречить акту вышестоящего правотворческого органа.

    Субъектами правотворчества выступают: народ, государственные органы (органы власти и управления), должностные лица. В зависимости от этого следует различать следующие виды правотворчества.

    1. Непосредственное правотворчество народа.

    Наиболее ярким его проявлением является референдум — всенародное голосование по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни. Как вид правотворчества референдум представляет собой непосредственное волеизъявление народа по установлению правовых норм. Именно поэтому результаты референдума не подлежат какому-либо утверждению органами государственной власти и вступают в силу в день опубликования, если в самом решении референдума не предусмотрен иной срок.

    1. Правотворчество государственных органов.

    Это основной вид правотворчества. Им занимаются практически все государственные органы, каждый на своем уровне. Уровень и объем полномочий государственного органа определяют соответственно и юридическую силу принимаемого им нормативно­правового акта.

    1. Правотворчество должностных лиц.

    ' Должностными лицами являются: министры, руководители управлений, отделов, предприятий, учреждений, негосударственных организаций, депутаты и т.д. Высшим должностным лицом в нашем государстве является Президент.

    В процессе правотворчества реализуются следующие функции: обновление законодательства, т.е. издание новых нормативно­правовых актов; устранение (отмена) устаревших юридических норм; восполнение пробелов в праве. Реализация этих функций

    • позволяет решить задачу совершенствования российского законодательства.

    1. Законодательный процесс: понятие, принципы, стадии

    Принятие закона состоит из нескольких последовательных стадий, совокупность которых называется законодательнымпроцесмм. Закон считается принятым и вступившим в силу, если он внесен, рассмотрен, принят двумя палатами парламента, подписан и обнародован главой государства в соответствии с установленным Конституцией порядком.

    Нарушение конституционного порядка прохождения законопроекта хотя бы на одной из этих стадий лишает принятый акт законной силы.

    Конституцией РФ и Регламентами палат Федерального Собрания РФ предусмотрены следующие стадии.: 1) подготовка законопроекта и внесение его в Государственную Думу (стадия законодательной инициативы); 2) обсуждение законопроекта в Государственной Думе с его последующим принятием либо отклонением (полностью или частично); 3) одобрение Советом Федерации принятого Государственной Думой закона либо его отклонение; 4) подписание закона либо его отклонение (наложение вето) Президентом РФ; 5) опубликование закона. Наряду с основными выделяются дополнительные стадии, к которым относятся: рассмотрение Г осударственной Думой отклоненного Советом Федерации закона; повторное рассмотрение Советом Федерации и Г осударственной Думой поправок к отклоненному Президентом закону.

    1. Понятие и составные элементы системы права.

    Право представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов надлежащим образом организованных и согласованных друг с другом. Системность права - это его целостность, согласованное единства правовых норм и внутренней непротиворечивости. С этим требованием обязан считаться законодатель. Если акт выпадает из системы, то его действие будет неэффективным. Системный подход позволяет обнаружить пробелы в законотворческой деятельности.

    Элементы системы права.

    Основу системы права составляют особым образом структурированные и взаимосвязанные нормы права Нормы объединяются в более общие нормативно-юридические образования: институты права, подотрасли права и отрасли права

    Институт права — это элемент системы права, представленный совокупностью правовых норм, регулирующих однородную группу общественных отношений. По своему содержанию институты права бывают простые и сложные. Простой институт включает в себя юридические нормы одной отрасли права Сложный, или комплексный, институт права представляет собой совокупность норм, входящих в состав различных отраслей права, но регулирующих взаимосвязанные родственные отношения. Типичным примером

    является институт собственности, который является предметом регулирования конституционного, гражданского, семейного, административного и некоторых иных отраслей права Основное подразделение системы права— это отрасль права.

    Отрасль права— это элемент системы права, представляющий собой распределенную по правовым институтам совокупность юридических норм, регулирующих качественно однородную область общественных отношений. В современной юридической литературе выдвигают два критерия деления системы права на отрасли:

    • материальный, отражающий особенности регулируемых общественных отношений или предает правового регулирования;

    • метод регулирования, представляющий собой совокупнос ть юридических приемов и средств воздействия на общественные отношения. Обычно выделяют два метода: императивный и диспозитивный.

    Если отдельные нормы представляют собой первичную клеточку права, а правовые институты их блоки, то отрасли права образуют целостные, относительно замкнутые подсистемы правового регулирования. Таковыми являются конституционное, гражданское, семейное, трудовое и все другие отрасли права. Каждая отрасль права имеет свою специфическую структуру (строение). В ней выделяются общие и особенные части. В общую часть входят институты, которые содержат в себе положения, «обслуживающие» все или почти все институты особенной части, поскольку действие нормы права общей части распространяется на все ре1улируемые данной отраслью отношения. Институты общей части конкретизируются в институтах ее особенной части. Такое построение системы права позволяет исключить дублирование, устранить громоздкость юридических конструкций и облегчить восприятие и изучение отраслей права. Применительно к каждой отрасли права выделяется ее основной институт, закрепляющий общеотраслевые принципы права, содержание и объем правового регулирования. Крупные и сложные по своему составу отрасли наряду с институтами включают в себя еще один компонент - подотрасли. Так, например, в гражданском праве в качестве подотрасли выступают наследственное, обязательственное, авторское право и др.

    Таким образом, система права — это объективно существующая внутренняя организация права, выраженная в целостности, согласованности и внутренней непротиворечивости юридических норм, объединенных в относительно самостоятельных правовых комплексах: институтах, отраслях и подотраслях права

    52. Понятия и соотношение материального и процессуального, частного и публичного права.

    53. Понятие и признаки отрасли права. Соотношение отрасли права в отрасли законодательства

    Отрасль права — элемент системы права, представляющий собой совокупность норм права, регулирующих качественно однородную группу общественных отношений. Отрасль характеризуется своеобразием предмета и метода правового регулирования.

    В свою очередь отрасль права подразделяется на отдельные взаимосвязанные элементы, которые называются институтами права Основаниями дня деления права на отрасли считаются:

    • предмет правового регулирования — однородная и отделимая от других группа общественных отношений;

    • метод правового регулирования — совокупность приемов, способов воздействия на общественные отношения.

    • должна еще обладать реальной способностью взаимодействовать с другими отраслями права, как подсистемами одного и

    того же уровня. Это третий признак отрасли российского права. ,

    В системе права выделяют отрасли материального и процессуального права Отрасли материального права оказывают непосредственное воздействие на общественные отношения путем прямого, непосредственного правового регулирования. Объектом материального права выступают имущественные, трудовые, семейные и иные материальные отношения. Большинство отраслей права относится к категории материального:

    • конституционное (государственное) право;

    • административное право;

    • гражданское право;

    • трудовое право;

    • финансовое право;

    • уголовное право;

    • экологическое право;

    • земельное право;

    • семейное право;

    • право социальною обеспечения и др.

    Процессуальное право регулирует порядок, процедуру осуществления прав и обязанностей сторон. Оно регулирует отношения, возникающие в процессе: расследования преступлений, рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, арбитражных дел, а также дел об административных правонарушениях, и дел, рассматриваемых в порядке конституционного судопроизводства. Процессуальное право закрепляет процессуальные формы, необходимые для осуществления и защиты материального права К процессуальным отраслям права относятся:

    • гражданско-процессуальное право;

    • уголовное процессуальное право

    • арбитражный процесс

    Процессуальные нормы существуют практически в любой отрасли, но не все из них выделяются в самостоятельную отрасль.

    Ближе всего к выделению — нормы административного процесса. Обе системы отраслей тесно связаны, хотя процессуальное обслуживает материальное право.

    Наряду с основными отраслями права в системе российского права нередко выделяют так называемые комплексные отрасли. Эти отрасли формируются на стыке двух или нескольких основных отраслей права, как правило, они складываются из некоторых основных отраслей права К ним относятся: предпринимательское право, коммерческое, банковское, транспортное, аграрное (или сельскохозяйственное) право. В составе наиболее крупных отраслей права есть подотрасли. В составе гражданского права выделяется жилищное, авторское, наследственное.

    ОТРАСЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - в теории права основной структурный элемент системы национального законодательства, обособленная группа правовых актов, регулирующих однородные общественные отношения. Как не тождественны система права и система законодательства, так не всегда О.з. совпадает с отраслью права В одних случаях отрасль права существует, включая нормы разных О.з., без соответствующей только ей О.з. (напр., сельскохозяйственное право, финансовое право и др.). В других - имеются О.з. без отраслей права (напр., воздушное законодательство РФ, таможенное законодательство РФ и др.), правовые акты и отдельные нормы которых относятся к разным отраслям права. В некоторых случаях, при высоком уровне кодификации, О.з. совпадает с отраслью права (напр., гражданское законодательство РФ, уголовное законодательство РФ, трудовое законодательство РФ).

    1. Предмет и метод правового регулирования как основания разграничения норм права по отраслям права.

    Отрасль права — элемент системы права, представляющий собой совокупность норм права, регулирующих качественно однородную группу общественных отношений. Отрасль характеризуется своеобразием предмета и метода правового регулирования. В свою очередь отрасль права подразделяется на отдельные взаимосвязанные элементы, которые называются институтами права. Основаниями для деления права на отрасли считаются:

    1. предмет правового регулирования — показывает какие общественные отношения регулирует данная отрасль; предмет правового регулирования - в теории права общественные отношения, регулируемые нормами права, включающие: а) субъектов этих отношений, их поведение (действия и бездействие); б) объекты, по поводу которых люди вступают во взаимоотношения друг с другом и по поводу которых совершают иные волевые действия (предметы, явления окружающего мира); в) социальные факты (события, обстоятельства), выступающие непосредственными причинами возникновения или прекращения соответствующих отношений.

    2. метод правового регулирования — совокупность приемов, способов воздействия на общественные отношения. Методы правового регулирования:

    • свойственны только государству в лице его органов;

    • касаются только юридических норм;

    • обеспечиваются государственным принуждением.

    Методы правового регулирования подразделяются на императивные и диспозитивные.

    Императивный метод (его называют также директивным, авторитарным) основан: на подчиненности субъектов общественных отношений; содержит точное предписание о поведении, действиях субъектов; содержит штрафные санкции. Этот метод характерен для уголовного, административного, налогового права

    Диспозитивный метод - способ регулирования отношений между участниками, являющимися равноправными сторонами. Диспозитивный метод предоставляет участникам самим решать вопрос о форме своих взаимоотношений, урегулированных нормами права. Диспозитивный метод включает в себя три способа регулирования общественных отношений:

    • дозволение совершить известные действия, имеющие правовой характер;

    • предоставление участникам общественных отношений, урегулированных нормами права, определенных прав;

    • предоставление лицам, участвующим в определенных взаимоотношениях, возможности выбора варианта своего поведения.

    Этот метод характерен для гражданского, семейного, трудового права.

    1. Понятие и элементы системы законодательства. Соотношение системы права и системы законодательства

    Система законодательства - это совокупность действующих на территории данного государства нормативно-правовых актов. Система права и система законодательства — это хотя и тесно связанные, но разные системы. У них разное целевое назначение и разное строение. Система права характеризует строение (элементы и структуру) правовой информации (содержания права) и обеспечивает действие права как ипформационно-ре1 улятивной системы. Система законодательства характеризует строение носителя правовой информации, и задача ее состоит в том, чтобы обеспечивать надежное хранение этой информации и ее эффективное использование. Система права является объективным основанием системы законодательства, что система законодательства должна строиться законодателем на основе системы нрава. Задачи системы законодательства: обеспечивать ясность и доступность правовой информации, устанавливать четкую иерархию юридических норм по их юридической силе, наиболее полно и правильно учитывать особенности государственного устройства страны и т. д.

    Элементами системы права являются нормы, институты, отрасли

    Элементы системы законодательстванормативно-правовые акты и составляющие их элементы (разделы, главы, статьи, пункты и др.).

    Структура системы законодательства строится как «по вертикали» (принцип субординации), так и «по горизонтали» (принцип координаций.

    В основе вертикальной (иерархической) С.з. лежит разделение нормативных актов по их юридической силе и органам государственной власти, их принявшим. В основе иерархии нормативно-правовых актов (вертикальная структура) всегда лежит конституция.

    Горизонтальное строение характеризуется наличием разветвленной системы законодательных отраслей. Отраслевая (горизонтальная) С.з. обусловлена предметом правового ре1улирования, т.е. спецификой регулируемых отношений. В горизонтальной С.з. имеются отрасли, совпадающие с одноименными отраслями права (конституционное право - конституционное законодательство, уголовное право - уголовное законодательство и т.д.).

    1. Систематизация законодательства: понятие, принципы, виды.

    Систематизация законодательства - это целенаправленная деятельность государственных органов и частных лиц по приведению источников права в единую, упорядоченную систему.

    Наиболее распространены два вида систематизации.

    Первый вид - это систематизация исключительно нормативно-правовых актов.

    Второй вид - это систематизация всех источников права, включая помимо нормативных актов прецеденты, правовые обычаи, нормативные договоры.

    Виды систематизации:

    Учет - это сбор, обработка и хранение сведений о нормативно-правовых актах. Выделяют два вида учета: журнальный или картотечный - это фиксация реквизитов и основных положений нормативно-правовых актов в специальных журналах по хронологическому (дата, номер) или тематическому критерию; автоматизированный - это разработка специализированных информационно-поисковых систем типа «Кодекс», «Гарант», «Консультант-Плюс» и др.

    Инкорпорация - это объединение нормативно-правовых актов в хронологическом, алфавитном или тематическом порядке в различного рода сборники или собрания без изменения их содержания.

    Консолидация - это объединение нескольких однородных по предмету цивового регулирования и юридической силе нормативно-правовых актов в один, укрупненный акт.

    В результате консолидации появляется новый, объединенный нормативный акт. При эти вошедшие в него отдельные нормативно­правовые акты утрачивают силу. Примером консолидации может служить вторая чаль Налогового кодекса РФ, которая заменила собой целый ряд федеральных законов, каждый из которых был посвящён правовому регулированию порядка сбора, начисления и уплаты отдельных налогов и сборов.

    Кодификация - это создание единого, систематизированного нормативно-правового акта, устанавливающего правовые основы какой-либо отрасли права (Гражданский, Уголовный, Таможенный, Земельный кодексы) или правового института (Кодекс об административных правонарушениях, Лесной, Водный, Бюджетный, Жилищный кодексы).

    Кодификация представляет собой особый вид правотворчества. В процессе кодификации нормативный материал подвергается коренной переработке как по форме, так и по содержанию. Кодифицированный акт отличается внутренней согласованностью, сложной структурой, большим объемом, высоким уровнем нормативных обобщений, стабильностью действия.

    1. Правовые семьи: понятие и виды. Соотношение понятий «правовая семья» и «правовая система».

    Правовая система - совокупность внутренне согласованных, взаимосвязанных, социально однородных юридических средств, с помощью которых официальная власть оказывает регулятивно-организующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения и поведение людей. Среди сотен существующих в современном мире правовых систем, многие правовые системы обладают доминирующими сходными чертами. Эти сходства, как правило, обусловливаются одними и теми же или «очень близкими между собой типами общества», общими или «очень сходными историческими условиями развития общества», общей или «очень сходной религией», а также другими аналогичными им обстоятельствами.

    Наличие общих признаков и черт у разных правовых систем позволяет классифицировать их между собой или подразделять в зависимости от тех или иных общих признаков и черт - критериев на отдельные группы, или правовые семьи. правовая семья - представляет собой более или менее широкую совокупность национальных правовых систем, которые объединяют общность источников права, основных понятий, структуры права и исторического пути его формирования Выделяются:

    • Романо-германская правовая семья - В качестве основного источника использует писаное право, то есть юридические правила (нормы), сформулированные в законодательных актах государства

    • общего права (англосаксонская правовая семья) - характерно преобладание в качестве источника права судебного прецедента и отсутствие кодифицированных отраслей права

    • религиозная правовая семья (мусульманская, иудейская и др.) - В основе религиозной правовой системы лежит определенное вероучение. Так источниками мусульманского права являются Коран

    • социалистическая правовая семья

    1. Основные черты романо-германской (континентальной) правовой семьи

    К романо-германской правовой семье относят национальные правовые системы, возникшие в континентальной Европе на основе римских, канонических и местных правовых традиций Сегодня эта правовая семья является не только наиболее древней, но и наиболее широко распространенной в мире. Ее “носителями” и двигателями были наиболее мощные и развитые государства эпохи древнего мира (Римская империя), средневековья и нового времени (Франция, Германия). Для нее характерно: деление права на частное и публичное;

    строгая иерархия источников (форм) права, среди которых безусловно главным является закон; систематизация законодательства в основном в виде его кодификации.

    Ведущий источник романо-германского права - нормативно-правовой акт, а точнее - закон. Закон имеет безусловный приоритет перед иными источниками. Система нормативных актов составляет основу правопорядка. Законодательство регулирует все наиболее важные аспекты жизни.

    Для романо-германской правовой системы характерны писаные конституции, обладающие высшей юридической силой.

    Повсеместно распространена отраслевая кодификация с целью упорядочения нормативного материала. Система права структурируется по отраслям, подотраслям, правовым институтам, субинститутам. Существует деление права на публичное и частное, причем приоритет отдается последнему. Правовые нормы как общие модели правомерного поведения формулируются законодательными и исполнительными органами государственной власти. Суд не создает права, он его только толкует и применяет. При отправлении правосудия судья осуществляет не правотворчество, а правовую квалификацию, устанавливая соответствие фактических обстоятельств действующей нормативной модели. Роль обычая ограничена, он не считается самостоятельным источником права, является лишь дополнением к закону.

    К достоинствам романо-германской правовой системы следует отнести четко организованную, непротиворечивую, иерархически структурированную систему законодательства.

    59. Основные черты англосаксонской (англоамериканской) правовой семьи.

    Королевские судьи начинают формирование единого для всей страны прецедентного права. Вырабатываемые решения принимаются за основу всеми иными судьями. В отсутствие прецедента судья самостоятельно формулирует решение по делу. Таким образом, судья осуществляет нормотворческие функции. Постепенно складывается единая система судебных прецедентов - так называемое общее право. Общее право - это судебное право, вырабатываемое судьями в процессе рассмотрения конкретных правовых споров - казусов.

    Одновременно существует и статутное право - система нормативно-правовых актов, и прецедентное. Но главный источник англосаксонского права - судебный прецедент. Судья здесь - субъект правотворчества. Известны аксиомы англосаксонского права: «право только там, где есть судебная защита», «закон - это то, что о нем говорят судьи», «если нет прецедента - право молчит». Сила прецедента определяется местом суда в иерархии судебной власти. Низшие суды прецедентов не создают. При этом каждый судья формально связан решениями вышестоящих и аналогичных судов.

    Д ля англосаксонской системы права характерен не нормативный, а казуальный тип юридического сознания: факт здесь сравнивается не с нормативной моделью, а с другим аналогичным казусом, судебной и правоприменительной практикой. Поэтому такой тип права часто называют казуальным. Нормы права в англосаксонских правовых системах носят весьма детальный, казуистичный характер, поскольку формулируются в виде прецедентов при решении конкретных казусов - дел. Огромное значение придается формализованным процедурам, процессуальным нормам, средствам юридической защиты.

    Отсутствует деление права на частное и публичное. Как правило, нет и отраслевого деления норм. В англосаксонской модели формальный приоритет принадлежит законодательству, но фактически все зависит от усмотрения судьи, от того, как он истолкует и применит норму закона Именно на судебное решение, а не на первоначальную норму закона ориентируются участники правоотношений. Поэтому судебное решение имеет фактический приоритет перед законодательством. К достоинствам англосаксонской правовой семьи относится гибкость, оперативность, связь с повседневной жизнью, быстрое приспособление права к изменяющейся обстановке. К недостаткам - не систематизированность системы права, его казуистичность, недостаточная определенность.

    60. Основные черты мусульманской (исламской) правовой семьи

    Мусульманская правовая система представлена странами, где государственной религией является ислам различных течений.

    Данная правовая система имеет теологическую основу, основываясь на идее божественного происхождения государства и права.

    Мусульманское право - шариат - это система правовых норм, основанная на исламе. Дня него характерна чрезвычайно объемная сфера нормативного регулирования, широко охватывающая и частную жизнь людей. Нормы мусульманского права основываются на вере и не должны иметь логического, рационального обоснования. Поскольку ^ни считаются божественным откровением, какое- либо их изменение, отмена, правка законодателем не допускается. Задача законодателя - открывать в исламских источниках нормы права, а не формировать их заново.

    Система источников мусульманского права носит четырехзвейный характер: , , ,

    Коран - речи и проповеди Пророка Мухаммеда, изложенные в стихотворной форме;

    Сунна - биографическое описание жизни и деятельности Пророка, собрание преданий о его поступках и высказываниях;

    Иджма - общепризнанные толкования и разъяснения Корана и Сунны, даваемые религиозными деятелями - муфтиями, судьями - кади и исламскими учеными-правоведами, а также по вопросам, которые не нашли ответа в этих источниках;

    Кийас - суждение по аналогии.

    Таким образом, помимо законодательства и судебных прецедентов в мусульманском праве большую роль играют доктринальные источники права. При отправлении правосудия судья не обращается напрямую к Корану или Сунне, а ссылается на общепризнанное мнение авторитетного исламского правоведа. В целом, правосудие отличается простотой, меньшей формализацией по сравнению с романо-германскими и англосаксонскими правовыми системами.

    Мусульманскому праву присущи ортодоксальность, традиционный - консервативный характер, оно мало поддается модернизации и реформированию. Кроме того, его характеризуют казуисгичность, несистемагазированность, абсолютный приоритет обязанностей и запретов перед дозволениями.

    61. Понятие и общая характеристика юридических коллизий

    Под юридическими коллизиями следует понимать противоречие между отдельными нормами, актами, регулирующими одни и те же или смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменения и осуществления гос.органами и должностными лицами своих полномочий.

    ЮРИДИЧЕСКАЯ КОЛЛИЗИЯ - в широком смысле противоречие между существующим правовым порядком и намерениями и действиями по его изменению.

    Выделяют 4 основные группы Ю.к.:

    коллизии между нормативными актами или отдельными юридическими нормами;

    коллизии в правотворчестве (бессистемность, дублирование, издание взаимоисключающих актов);

    коллизии в правоприменении (разнобой в практике реализации одних и тех же предписаний, необоснованные судебные решения и







    правоприменитель обязан вынести решение по конкретному делу независимо от наличия или отсутствия соответствующей нормы в законодательстве. Для этого в праве существует институт аналогий, означающий сходство жизненных ситуаций и правовых норм. Он предусматривает два оперативных метода преодоления пробелов — аналогию закона и аналогию права.

    Аналогия закона применяется в случае отсутствия нормы права, регулирующей рассматриваемые общественные отношения, но при наличии в законодательстве другой нормы, регулирующей сходные с ним отношения.

    Аналогия права применяется при отсутствии в законодательстве как нормы права, регулирующей рассматриваемую ситуацию, так и нормы права, регулирующей сходный случай. В таком случае дело решается на основе общих принципов права (справедливость, гуманизм, равенство перед законом и да.), закрепленных в Конституции и других законах.

    Аналогия закона и аналогия права — исключительные средства, с помощью которых возможно решение конкретного юридического дела. Применение права по аналогии требует соблюдения ряда условий, обеспечивающих правильное их применение. Д ля использования аналогии необходимо;

    1. Установить, что данная ситуация имеет юридический характер (порождает юридические последствия) и требует правового решения.

    2. Убедиться, что в данной отрасли права отсутствует конкретная норма, регулирующая подобные случаи (установить пробел в праве).

    3. Установить, не запрещено ли применять аналогию закона или аналогию права в данном случае.

    4. Отыскать в законодательстве норму, регулирующую сходный случай, и на ее основе решить дело (аналогия закона).

    5. При отсутствии сходной нормы установить общие принципы права (или отрасли права) и на их основе решить дело (аналопия права).

    6. Дать в решении по делу мотивированное объяснение причин и оснований применения к данному случаю аналогии закона или аналогии права.





    Понятие, формы и объект толкования права.




    63.

    Толкование представляет собой интеллектуальную деятельность, в процессе которой с научных позиций познаются глубинные свойства права, объективно и достоверно излагается суть предписаний, содержащихся в правовых нормах.

    Толкование норм права имеет два направления; уяснение («для себя») и разъяснение («для других»). Уяснение смысла нормы права является необходимой предпосылкой для правильного понимания и реализации ее требований. Разъяснение правовой нормы осуществляется тогда, когда в процессе уяснения обнаруживаются неясности в ее содержании. В таком случае требуются дополнительные разъяснения действительного смысла правовой нормы. Уясняются все нормы права, а разъясняются лишь те, по поводу которых требуются дополнительные замечания в силу неточности словесного выражения или неправильного применения норм права на практике. Таким образом, за уяснением нормы права не всегда следует разъяснение ее содержания.

    Цель толкования – является единообразие понимания и применения законов, единство законности.

    2 подхода к толкованию:

    1. Статистический – стремится сохранить стабильность права

    2. Динамический – приблизить его к реальной жизни



    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


    написать администратору сайта