Главная страница

Ответы по международному частному праву. Ответы МЧП. Перечень вопросов к экзамену Понятие международного частного права


Скачать 473.5 Kb.
НазваниеПеречень вопросов к экзамену Понятие международного частного права
АнкорОтветы по международному частному праву
Дата16.03.2023
Размер473.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаОтветы МЧП.doc
ТипДокументы
#996211
страница4 из 7
1   2   3   4   5   6   7

Остальные из названных субъектов будут входить в состав правоотношения, регулируемого нормами МЧП, только тогда, когда будет соблюдено следующее условие: контрагентом по сделке (или другой стороной в правоотношении) будет один из субъектов, указанных в предыдущих трех пунктах. Правоотношения, в кот-ых участниками являются два гос-ва, или две межправительственные организации, или гос-во и межправит-ая организация, не будут регулироваться нормами МЧП. Они будут находиться в сфере действия международного публичного права.

Т. об., если в правоотношении с одной стороны участвует субъект международного публичного права, то другой стороной для того, чтобы правоотношение регулировалось нормами МЧП, может быть только физическое либо юридическое лицо.

Каждый вид субъекта МЧП имеет свою характеристику, которая дается посредством раскрытия специальных юридических категорий. Для физ. лиц такими категориями будут дееспособность и правоспособность; для юр-их — личный статут и «национальность»; при характеристике субъектов международного публичного права категориями, раскрывающими особенности их участия в гражданско-правовых отношениях международного характера, являются гос-ый суверенитет, суверенитет народов и наций.

Субъектный состав участников правоотношения может меняться в результате различных событий и действий, в частности в случаях смерти физических лиц, ликвидации и реорганизации юридических лиц, совершения сделок и т.п. Переход прав и обязанностей от одного лица (правопредшественника) к другому лицу (правопреемнику), которое заменяет его в правоотношении, называется правопреемством.

Различают 2 вида правопреемства - универсальное (общее) и сингулярное (частное).

При универсальном правопреемстве правопреемник замещает правопредшественника во всех правоотношениях, за исключением тех, в которых правопреемство не допускается. Примером такого правопреемства служит наследование, в рез-те которого к наследникам переходят все права и обязанности умершего, кроме погашаемых с его смертью.

Под частным понимается правопреемство в одном или нескольких конкретных правоотношениях. Так, в результате уступки права требования субъективное гражданское право, а при переводе долга - гражданско-правовая обязанность могут перейти к другим лицам, которые заменят своих правопредшественников в конкретных правоотношениях.

По общему пр-лу право допускает правопреемство в отношении имущ-ых прав и обязанностей и не разрешает его в отношении личных неимущ-ых прав и обязанностей.  

19. Физические лица как субъекты МЧП (особенности правового режима иностр-х граждан, лиц без гражданства, беженцев).

Правовое положение физических лиц в международном частном праве раскрывается через категории правоспособности и дееспособности.

Под правоспособностью физ-го лица понимается его способность быть носителем соответствующих прав и обязанностей, допускаемых объективным правом данной страны.

Под дееспособностью физ-го лица понимается его способность своими действиями приобретать права и обязанности.

Иностранными гражданами в РФ признаются лица, не являющиеся гражданами РФ и имеющие гражданство иностранного государства.

Нормами МЧП регулируются имущественные, личные неимущественные, семейные, трудовые и процессуальные права иностранцев, а также лиц без гражд-ва и лиц, имеющих несколько гражданств. Иностранец подчиняется как бы 2м правам: отечественному и гос-ва, в котором он находится. В этой двойственности - своеобразие правового положения иностранца.

Положение иностранцев, лиц без гражд-ва и лиц, имеющих несколько гражданств, в РФ определяется прежде всего Конст-цией РФ. Ст. 37 устанавливает: «Лица, не являющиеся гражданами РФ и законно находящиеся на ее тер-рии, пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, установленные Конст-цией, законами и м/дународ. договорами РФ».

Зак-во РФ исходит из таких основных принципов правового положения иностр. граждан:

- Правоспособность и дееспособность физ-го лица определяется в РФ его личным законом. При этом иностр. граждане и лица без гражд-ва пользуются в РФ гражданской правосп-тью наравне с рос. гражданами, кроме случаев, установленных законом (ст. 1196 ГК РФ). Физ лицо, не обладающее гражд. деесп-тью по своему личному закону, не вправе ссылаться на отсутствие у него деесп-ти, если оно является дееспособным по праву места совершения сделки, за исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать об отсутствии деесп-ти. Признание в РФ физ-го лица недееспособным или ограниченно дееспособным подчиняется российскому праву (ст. 1197 ГК РФ).

- Право физ-го лица заниматься предпринимат-ой деят-тью без образования юр. лица определяется в РФ по праву страны, где такое физ лицо зарегистрировано в качестве ИП. Если это правило не может быть применено ввиду отсутствия обязательной регистрации, применяется право страны основного места осуществления предпринимат-ой деят-ти.

По российскому законодательству личным законом физ-го лица считается право страны, гражданство которой это лицо имеет.

Если лицо наряду с российским гражданством имеет и иностранное гражданство, его личным законом является российское право.

Если иностранный гр-н имеет место жительства в РФ, его личный закон - российское право.

При наличии у лица нескольких иностранных гражданств личным законом считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства.

- иностранные граждане в РФ равны перед законом независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий и других обстоятельств;

- в отношении граждан тех государств, в которых имеются специальные ограничения прав и свобод граждан РФ, Правительством РФ могут быть установлены ответные ограничения,

- использование иностранными гражданами прав и свобод в РФ не должно наносить ущерба интересам российск. Общ-ва и гос-ва, правам и законным интересам граждан РФ и других лиц.

В России имеется некоторое кол-во лиц без гражд-ва. К ним относятся проживающие на тер-рии РФ лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие доказат-ва своей принадлежности к иностр.гражданству. Согласно российскому законодат-ву личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства.

Личным законом беженца считается право страны, предоставившей ему убежище. Ст. 12 Конвенции 1951 предусматривает, что личный статус беженца определяет закон гос-ва, где юридически оформлено место проживания беженца, а если его нет, то закон страны фактического пребывания.
20. Юридические лица как субъекты международного частного права (определение их государственной принадлежности и личного статута).

Личный закон юридического лица (lex societatis)

Правовой статус юр. лица определяется законом того гос-ва, чью гос-ую принадлежность (национал-ть) имеет юр лицо. Националь-ть указывает на принадлеж-ть юр лица к конкретному правопорядку, являющемуся личным статутом компании.

Личный статут юр лица (применимое право) представляет собой его личный закон, на основе которого определяются:

- статус организации в качестве юр лица;

- его организационно-правовая форма;

- требования к наименованию юр лица;

- ?сы создания, реорганизации и ликвидации юр лица, вопросы правопреемства;

- содержание и объем правоспособности юр лица;

- порядок приобретения прав и обязанностей;

- внутренние отношения, в том числе отношения юр лица с его участниками;

- способность юр лица отвечать по своим обязательствам.

Личный закон юр лица и его гос-венная принадлежность (национальность) - различные. Личный закон - категория коллизионного права, право конкретного гос-ва, компетентное ответить на вопросы, которые связаны с правосубъектностью юр лица. Гос-венная принадлежность (национальность) - материально-правовая категория, "привязанность" юр лица к определенному гос-ву и его правопорядку.

Варианты определения национальности юр лиц:

- теория инкорпорации: личным законом юр лица считается право того гос-ва, в котором данное лицо зарегистрировано (Великобрит-я, Россия, Китай, Индия, США)

- теория оседлости: юр лицо принадлежит тому государству, на чьей территории находится его административный центр (Франция, Бельгия, Украина)

- теория эффективного (основного) места деятельности (местонахождения коммерческого предприятия): юр лицо имеет национальность того гос-ва, на чьей территории оно ведет основную хозяйственную деятельность (Сирия, Алжир)

- теория контроля: юр лицо имеет национальность того гос-ва, с территории которого контролируется и управляется его деятельность (законодательство большинства развивающихся стран, Вашингтонская конвенция 1965, Договор к Энергетической хартии 1994)

- смешанный критерий: как дополняющие друг друга устанавливаются привязки к праву гос-ва инкорпорации, места нахождения и места осуществления деятельности, применяется и теория контроля (Италия, Канада, Египет).

В российском праве понятие личного статута юр лица дано в ст. 1202 ГК. Россия - одна из немногих стран мира, в чьем праве установлен только один критерий определения личного закона юр лица - критерий инкорпорации (п. 1 ст. 1202).

В отечественной доктрине указывается, что под местом учреждения юр лица понимается место нахождения постоянно действующего исполнительного органа или место нахождения иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юр лица без доверенности. Поэтому при определении юр лица как российского критерий инкорпорации дополняется критерием оседлости. Судебная практика идет именно по этому пути.

 НПА: Гаагская конвенция о признании прав юр лица за иностранными компаниями, ассоциациями, учреждениями (1956), Договор об учреждении Европейского экономического сообщества (1957).
21. Государство как субъект международных частных правоотношений. Иммунитет государства и его виды.

  К субъектам международного частного права принято также гос-ва, если они вступают в отношения с физическими или юридическими иностранными лицами.

Виды правоотношений, в которых участвуют гос-ва: во-1ых, регулируемые международным правом отношения, возникающие между государствами, а также между государством и международными организациями (по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, кредитные и т.д.); во-2ых, правоотношения, в которых государство выступает в качестве только одной стороны; другой стороной в этих правоотношениях могут быть иностранные юридические лица, международные хозяйственные (не межгосударственные) организации и отдельные граждане.

Особенности правоотношений с участием государства: гос-во - особый субъект гражданско-правовых отношений. Оно не является юридическим лицом, так как в своих законах само определяет статус юридического лица; 2)к договору между государством и иностранным физическим или юридическим лицом применяется внутреннее право этого государства; 3)в силу своего суверенитета государство имеет иммунитеты, поэтому сделки с ним подвергнуты повышенному риску;4)в гражданских отношениях государство участвует на равных началах с другими участниками данных отношений.

 Иммунитет государства основывается на том, что оно обладает суверенитетом, что все государства равны. Это начало международного права выражено в следующем изречении: Равный не имеет власти над равным»

 Содержание иммунитета. Иммунитет государства от юрисдикции иностранного государства состоит из нескольких элементов:

1) Судебный иммунитет - неподсудность государства суду иностранного гос-ва.

2) Иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению иска - суд, рассматривающий частно-правовой спор с участием иностранного государства, не вправе применять любые меры по предварительному обеспечению иска.

3) Иммунитет от принудительного исполнения иностранного судебного решения - государства и его собственности не могут быть приняты какие-либо принудительные меры по исполнению иностранного судебного (арбитражного) решения любыми органами этого и любого другого иностранного государства.

4) Иммунитет собственности гос-ва - правовой режим неприкосновенности государственной собственности, находящейся на территории иностранного гос-ва.

5) Иммунитет сделок государства - предопределяется правилом, давно сложившимся в судебной практике - частно-правовые отношения международного характера с участием гос-ва, в частности, сделки, заключаемые гос-вом с иностранными физ. и юр. лицами, должны регулироваться правом этого гос-ва, если только сами стороны не договорятся о применении иностранного права.

Абсолютный иммунитет означает право государства пользоваться иммунитетом в полном объеме, всеми его элементами; он распространяется на любую деятельность государства и любую его собственность. Функциональный иммунитет. Этот вид иммунитета основан на принципиальном разграничении функций государства на два вида: публично-правовую и частно-правовую.

22. Особенности правового положения международной организации как субъекта международного частного права.

Международная организация - организация, созданная в соответствии с международным договором.

В качестве субъектов МЧП могут выступать международные организации как не­правительственного, так и межправительственного характера.

Особенности их правового статуса определяются двумя фактами. Во-первых, в ча­стноправовых отношениях организация выступает в качестве юридического лица, что закреплено в уставах большинства международных организаций. Такая организация может обладать статусом юридического лица и выполнять функции коммерческой организации (Европейский банк реконст­рукции и развития (ЕБРР)).

Во-вторых, международные организации не обладают государственной принад­лежностью: основы их деятельности носят международный характер и не могут быть подчинены правопорядку какого-либо государства. В связи с этим правовой статус международной организации устанавливается на основе международного договора, в соответствии с которым она создана, ее учредитель­ных документов или соглашения с компетентным органом государства.

Вопрос о международных организациях как субъектах МЧП затрагивается и рас­сматривается в рамках международного гражданского процесса.         

В соответствии с ч. 1 ст. 398 ГПК РФ и ч. 2 ст. 254 АПК РФ они имеют право обра­щаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспаривае­мых прав и законных интересов, в т. ч. в сфере предпринимательской и иной экономиче­ской деятельности.

Но при этом международные организации пользуются международным иммунитетом: они не могут быть привлечены к разбирательству в национальном суде в качестве ответчика или третьего лица, в отношении их собственности не применяются меры по предварительно­му обеспечению иска и принудительные меры по исполнению судебного решения.

 В отличие от иммунитета государства, международный иммунитет возникает на дого­ворной основе и предоставляется для обеспечения нормальной деятельности организации в соответствии с ее основными целями и задачами. Так, согласно ч. 2 ст. 401 ГПК РФ: Международные организации подлежат юрисдикции судов в Российской Федера­ции по гражданским делам в пределах, определенных международными договора­ми Российской Федерации, федеральными законами.

Согласно ч. ч. 2 и 3 ст. 251 АПК РФ:

2. Судебный иммунитет международных организаций определяется международ­ным договором Российской Федерации и федеральным законом.

3. Отказ от судебного иммунитета должен быть произведен в порядке, предусмот­ренном. правилами международной организации.

23. Коллизионные вопросы вещного права в международных частных отношениях.

В коллизионном праве РФ нормы о праве собственности и других вещных правах сосредоточены в гл. 68 ГК РФ «Право, подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным отношениям».

Закон места нахождения вещи – это основное правило отыскания применимого права в отношении вещных прав. Оно применяется для решения вопроса о том, может ли какая-нибудь вещь быть предметом вещных прав; определения объема вещных прав; защиты вещных прав; отнесения имущества к недвижимому или движимому (ст. 1205 ГК РФ).

По другим вопросам права собственности и других вещных прав коллизионный принцип «закон места нахождения вещи» либо несколько уточняется, либо вместо него применяются другие правила.

Возникновение, переход или прекращение вещных прав определяются коллизионным принципом «закон страны, где имущество находилось в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для возникновения, перехода либо прекращения права собственности и иных вещных прав» (п. 1 ст. 1206 ГК РФ).

В международных коммерческих отношениях очень часто имущество, приобретаемое по сделке, должно попасть из одной страны в другую, и момент его передачи одной стороной другой довольно растянут во времени. Коллизионное регулирование таких ситуаций исходит из применения общей привязки «закон места нахождения вещи» с некоторыми уточнениями. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав по сделке, заключаемой в отношении находящегося в пути движимого имущества, определяются по праву страны, из которой это имущество отправлено (п. 2 ст. 1206 ГК РФ).

Аналогичные правила определения применимого права в отношении права собственности и других вещных прав содержатся в международных договорах, в которых участвует РФ. В качестве примера приведем ст. 38 Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых взаимоотношениях государств – участников СНГ.

24. Правовое регулирование иностранных инвестиций в МЧП.

Иностранные инвестиции, их основные формы, категории и правовой режим в РФ.

Инвестиции - капитал, вложенный в произв-во, то есть стоимость, возрастающая благодаря своему функционированию в сис-ме, обеспечивающей использование живого труда.

ФЗ "Об иностранных инвестициях в РФ" от 9 июля 1999 г. в ст. 2 определяет иностранные инвестиции как "вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности, на территории РФ в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностр-му инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в РФ в соотв-вии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте или в валюте РФ), иного имущ-ва, имущественных прав, имеющих денежную оценку, исключительных прав на рез-ты интеллектуальной деят-ти (интеллектуальную собственность), а также услуг и инф-ции".

В МЧП различают две формы инвестирования:

Ссудная форма -- ссудный капитал, инвестиции в виде займов и кредитов;

Предпринимательская форма - предпринимательский капитал в виде прямых и портфельных инвестиций.

Для прямых инвестиций характерно активное участие инвестора в управлении объектом, в который вложен его капитал. Именно прямые инвестиции ассоциируются с созданием и функционированием за рубежом совместных компаний и предприятий со 100%-ным иностранным капиталом. Портфельные инвестиции такого контроля обычно не дают и бывают, как правило, представлены отдельными акциями или их небольшими пакетами, облигациями и другими ценными долгосрочными бумагами.

Правовое регулирование иностранных инвестиций

В силу двойственного характера источников МЧП можно выделить два основных блока правовых норм, целью которых является регулирование инвестиционных отношений -- нормы национального законодательства отдельных государств и положения международно-правовых соглашений.

Национальное законодат-во. Национальный режим дает много преимуществ иностранному инвестору: зарубежные предприниматели могут основывать свои компании и хозяйствовать на тех же условиях, что и местные, вступая друг с другом в полноценную конкуренцию; избирать любую принятую в данной стране организационно-правовую форму ведения хоз. деят-ти; пользоваться большинством местных льгот; получать доступ к финансовым, трудовым, научно-техническим и др. ресурсам страны - реципиента капитала.

Международные договоры. Двусторонние и многосторонние. Регулирование инвестиционных отношений на двустороннем уровне происходит при помощи следующих основных международных договоров. Торговые договора. Практика заключения подобных соглашений возникла в древние времена и окончательно оформилась с образованием национальных рынков государств и становлением единого мирового хозяйственного оборота. Договоры и соглашения об иностранных инвестициях. Их главная цель -- обеспечение притока иностранного частного капитала в другие страны путем предоставления ему юридических гарантий от так называемых политических, или некоммерческих, рисков, в состав которых, в частности, включаются: а) гарантии от национализации предприятий иностр. капитала; б) гарантии от неконвертируемости валют при переводе капиталов и прибылей за рубеж; в) гарантии от ущерба инвестициям в случае социальных катаклизмов и другие. В настоящее время Россия участвует в более чем 30 подобных договорах. Соглашения о налогообложении. Как пр-ло, подобные договоры заключаются в целях регулирования ?сов налогообложения при экспорте и импорте капитала между странами.

Инвестиционные контракты-соглашения. Особое место в регулировании иностранных капиталовложений занимают инвестиционные контракты-соглашения, заключаемые между частными инвесторами и странами - реципиентами капитала.

25. Понятие, особенности и виды внешнеэкономических сделок.

Внешнеэкономической считается сделка, в которой хотя бы одной из сторон является иностранное лицо (физическое или юридическое), а содержанием - операции по ввозу из-за границы или по вывозу за границу товаров либо какие-нибудь подсобные операции.

Основной разновидностью внешнеэкономических сделок является договор внешнеторговой (международной) купли-продажи товара. Кроме купли-продажи, к внешнеэкономическим сделкам относят договор подряда, договор мены, договор лизинга, договор комиссии, договор страхования, а также получившие в последнее время широкое распространение договоры на предоставление различных услуг по оказанию технического содействия в сооружении промышленных объектов и выполнении строительных, научно-исследовательских, проектных работ, передаче различной документации и т.д.

Внешнеэкономические сделки могут иметь возмездный или безвозмездный хар-р. Внешнеэкономические сделки подразделяют на: - односторонние (выдача доверенности иностранному юридическому или физ. лицу на совершение действий от имени доверителя); - двусторонние (договоры международной купли-продажи, бартерные контракты и т. д.); - многосторонние (договор о совместной деятельности, учредительный договор и т.д.).

Внешнеэкономические сделки могут заключаться под определенным условием, при наступлении которого сделка либо вступает в силу, либо прекращает свое действие.

В качестве средства платежа, как правило, используется иностранная валюта. Причем стороны сделок могут выбрать валюту третьей страны.

Основания взимания, порядок исчисления и размер процентов по денежным обязательствам в РФ определяются по праву страны, подлежащему применению к соответствующему обязательству (ст. 1218 ГК РФ).

Споры, возникающие из внешнеэкономических сделок, по соглашению сторон могут быть переданы на рассмотрение в специализированные арбитражи, представляющие собой не зависимые от государства организации, специализирующиеся на рассмотрении споров по внешнеэкономическим сделкам. Стороны могут выбрать как постоянно действующий арбитражный суд (например, Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ), так и арбитраж, который создается сторонами специально для рассмотрения спора по конкретному делу (так называемый арбитраж ad hoc).

Внешнеэкономические сделки м/ду предпринимателями различных стран могут осуществляться как на основе свободного выбора контрагента, так и по согласованным в специальных межправит-ых соглашениях о поставках товаров и оказании услуг индикативным спискам товаров и услуг, кот-ые надлежит экспортировать или импорт-вать.

К особенностям внешнеэкономических сделок относится тот факт, что применимое право могут выбрать как сами стороны на стадии заключения договора, так и суд при разрешении спора в случае отсутствия соглашения сторон о применимом праве. В 1ом случае реализуется так называемый принцип автономии воли сторон, широко применяемый в международном торговом обороте. Во втором случае реализуются коллизионные нормы, закрепленные в нормативных актах. Поскольку стороны могут и не предусматривать применимое право, суду приходится решать данный вопрос самостоятельно на основе коллизионных норм. Применялись такие коллизионные привязки как закон места заключения сделки (существуют сложности из-за различия в понимании места заключения договора), закон наиболее тесной связи (в странах общего права), закона страны продавца (страны континентального права).

Необходимо отметить тот факт, что коллизионные нормы в сфере внешнеэкономических договоров рассматриваются как вспомогательные, вторичные по отношению к принципу автономии воли и поэтому применяются судом только в случае, если сами стороны не определили применимое право. В этом случае применяется закон наиболее тесной связи, т.е. к договору применяется право того государства, с кот-ым он наиболее тесно связан. Закон наиболее тесной связи является основополагающим в регулировании внешнеэкономических сделок.
26. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок.

В правовом регулировании внешнеэкономических сделок большую роль играют международные договоры регионального и универсального характера. Особое значение при заключении внешнеэкономических контрактов имеет Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года (Венская конвенция), участницей которой является РФ. Конвенция содержит общие условия и порядок осуществления платежей.

В Конвенции предусмотрена обязанность покупателя уплатить цену за товар, установлены место и срок платежа, последствия неуплаты за товар, включая начисление процентов за просрочку платежа, возмещение убытков и т.д.

Порядок платежей по внешнеэкономическим контрактам предусмотрен и другими международными соглашениями, в частности Общими условиями поставок товаров между организациями стран — участников соглашения, Общими условиями поставок товаров из РФ в Китай и обратно, и т.д.

Следует иметь в виду, что в соответствии с действующим законодательством международные договоры (конвенции), в которых участвует РФ, рассматриваются как часть национальной правовой системы, имеющей приоритетное значение и обязательный характер. Это вытекает из п. 4 ст. 15 Конституции РФ, закрепившей правило, что: «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются частью правовой системы. Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Существует также ряд международных соглашений универсального уровня по регулированию внешнеэкономических сделок. Это, прежде всего, Гаагские конвенции 1964 г. «О единообразном законе о международной купле-продаже товаров» и «О единообразном законе о порядке заключения договоров о международной купле-продаже товаров». В силу ограниченного числа стран, подписавших эти конвенции, они не получили широкого распространения. СССР (и, следовательно, Россия) не является участником этих конвенций, однако, Гаагские конвенции 1964 г. по сути дела включены в Венскую конвенцию 1980 г.

Условия о платежах по внешнеторговым контрактам включены также и в принятый в 1994 году Международным институтом унификации частного права (УНИДРУА) документ «Принципы международных коммерческих контрактов» («Principles of International Commercial Contracts»), который также может быть использован при заключении контрактов.

Важное значение при заключении и исполнении внешнеэкономических сделок, а особенно договоров международной купли-продажи, играют международные обычаи. С тем, чтобы избежать противоречий между торговыми партнерами в понимании торговых обычаев, Международная торговая палата разработала и выпустила сборники их толкований - «Инкотермс» - в 1953 г. С правовой точки зр-я «Инкотермс» представляет собой свод правил, имеющих факультативный характер.

Отличительными особенностями правового регулирования внешнеэкономических сделок является: взаимодействие норм международного и национального права; применение норм различной отраслевой принадлежности национального права; широкое распространение форм негосударственного регулирования (контрактных условий, обычаев международной торговли, судебная и арбитражная практика).

27. Понятие и содержание договора международной купли-продажи (внешнеторговой поставки) товаров.

Договор международной купли-продажи – это соглашение о предоставлении товаров определенного вида в собственность, заключенное между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся на территории различных государств. Для признания договора купли-продажи международным, достаточно лишь одного условия – местонахождение коммерческих предприятий сторон в разных государствах. Национальная (государственная) принадлежность сторон при этом не имеет значения. Сторонами международной купли – продажи выступают продавец и покупатель. В обязанности продавца входит:

поставить товар;

передать относящиеся к товару документы;

передать право собственности на товар.

В обязанности покупателя входит:

уплатить цену за товар;

принять поставку товара в соответствии с требованиями договора.

Международный договор купли-продажи, таким образом, сочетает в себе элементы купли-продажи непосредственно и поставки.

Основным документом, регулирующим международную куплю-продажу, является Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. Конвенция не применяется к купле-продаже: - товаров, которые приобретаются для личного, семейного или домашнего использования, то есть товаров, не предназначенных для предпринимательских целей; Международная купля-продажа включает в себя также и поставку продаваемых товаров. Отсюда важным аспектом в регулировании отношений между продавцом и покупателем выступают условия поставки товаров. Основной документ, регулирующий условия поставки товаров представлен Международными правилами толкования торговых терминов – ИНКОТЕРМС-2000.

Форма и содержание договора определяются Венской конвенцией и применимым правом. Применимое право – это нормы, которыми регулируется отношения, возникающие из международного договора, в частности, купли-продажи. Стороны в договоре согласовывают, какое право будет подлежать применению. В противном случае к договору будет применяться право продавца. Определение применимого права является определяющим и имеет важное практическое значение. Например, действительность договора зависит от того, соблюдены ли нормы применимого права.


28. Особенности заключения и исполнения договора международной купли-продажи товаров.

На основании пункта 2 статьи 1209 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор международной купли-продажи, одной из сторон которого является российское лицо, должен заключаться в Письменной форме независимо от места его заключения. В противном случае договор будет признан недействительным. Даже если сделка уже исполнена, то она все равно будет признана недействительной. Вносимые в договор изменения условий также должны быть в письменной форме.

Под письменной формой понимается составление документов, подписанных сторонами, а также обмен документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Общий порядок заключения договора международной купли-продажи содержится в Венской конвенция 1980 г.

При составлении и одновременном подписании документа сторонами трудностей, как правило, не возникает.

Однако, с учетом международного характера рассматриваемого договора, стороны в силу объективных обстоятельств зачастую не могут присутствовать в одном и том же месте в одно и то же время. Поэтому Конвенция предусматривает порядок заключения договора посредством оферты и акцепта.

Оферта – это предложение стороны заключить договор. Чтобы предложение рассматривалось как действенное намерение, оно должно быть направлено конкретному лицу (или лицам) и выражать конкретное желание заключить сделку, в том числе сведения о наименовании товара, его количестве, цене.

Акцепт – это заявление или иное поведение получателя оферты (предложения заключить сделку), выражающее согласие с ней. В определенных случаях согласие заключить сделку может выражаться в совершении действий. Например, в силу обычая или сложившейся между сторонами практики получатель оферты может выразить свое согласие на заключение договора путем отправки товара или уплаты цены.

Договор считается заключенным в момент, когда согласие с предложением заключить его получено оферентом.

В случае, когда согласие заключить договор выражается путем совершения действий, то договор считается заключенным с момента совершения таких действий.

Конвенция гласит, что ответ на оферту, который имеет целью служить акцептом, но содержит дополнения, ограничения, или иные изменения, является отклонением оферты и представляет собой встречную оферту. Например, если лицо «А» направило лицу «Б» оферту, но лицо «Б» не согласно с предложенными условиями для заключения договора и направляет лицу «А» документ с иными условиями, то считается, что лицо «Б» направило оферту и является связанным в случае акцепта. Поэтому, если лицо «Б» не имеет намерения заключить договор, а направляет свои возражения с целью выработки условий, которые бы устраивали обеих сторон, и заключения договора в последующем, то лицу «Б» следует сделать оговорку: «Данное письмо (документ, сообщение) не являются офертой».

Если договор купли-продажи заключается представителями сторон, то важно знать, что форма доверенности определяется по праву страны места ее совершения (выдачи).

Срок действия доверенности определяется правом страны, где была выдана доверенность. Это означает, что если доверенность была выдана на территории Российской Федерации, то срок ее действия не может превышать 3-х лет, а если срок в доверенности не указан, то она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. 

Доверенность не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям российского права.

29. Многосторонние соглашения в области авторского права.

Основными международными договорами в области авторского права являются Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. и Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. Первая из них предусматривает довольно высокий уровень охраны. Вторая была заключена для того, чтобы предоставить государствам, не присоединившимся к Бернской конвенции, возможность участвовать в системе международной охраны авторского права. В настоящий момент участниками Бернской конвенции стали США, Великобритания, Россия и другие государства – участники Всемирной конвенции. Вместе с тем Всемирная конвенция не утратила силу. Особое значение она имеет в вопросах предоставления иностранцам авторско-правовой охраны на произведения для стран – бывших республик СССР. Советское государство не являлось участником Бернской конвенции, но участвовало во Всемирной конвенции.

Урегулирование проблем, связанных с выполнением обязательств по Всемирной конвенции, стало предметом Соглашения СНГ 1993 г. о сотрудничестве в области авторского права и смежных прав. Государства-участники должны обеспечивать на своих территориях выполнение международных обязательств, вытекающих из участия СССР во Всемирной конвенции, исходя из того, что дата вступления в силу этой конвенции 27.05.73 является датой, с которой каждое государство-участник считает себя связанным ее положениями. Без обратной силы Всемирная конвенция применяется между государствами-участниками. Однако государства-участники, бывшие республики СССР, по условиям Соглашения 1993 г. договорились применять Всемирную конвенцию в отношениях между собой к произведениям, созданным как после, так и до 27.05.73.

Бернская конвенция, в отличие от Всемирной, основана на признании обратной силы. Дата ее вступления для России – 15.03.95 означает следующее: для того чтобы произведение охранялось в соответствии с нормами Бернской конвенции в России, оно не должно стать общественным достоянием на эту дату в стране происхождения.

Механизмы национального режима по обеим Конвенциям приблизительно одинаковы. Национальная охрана в государствах-участниках должна предоставляться: гражданам других государств-участников на выпущенные в свет и на не выпущенные в свет произведения; лицам, постоянно проживающим на территории государств-участников на выпущенные в свет и на не выпущенные в свет произведения; другим лицам на произведения, выпущенные в свет впервые в одном из государств-участников.

Согласно ст. 1256 ГК РФ авторские права иностранцев признаются и охраняются: если произведение как обнародованное (то же самое, что и выпуск в свет, но подразумевает самые разные способы доведения произведения до всеобщего сведения), так и не обнародованное находится в какой-либо объективной форме на территории РФ (произведение также считается опубликованным в РФ, если в течение 30 дней после даты первого опубликования за пределами РФ оно было опубликовано на территории РФ); в соответствии с международными договорами РФ.
30. Международная охрана смежных прав.

Международно-правовая основа охраны смежных прав базируется на следующих международных соглашениях:

1. Международной (Римской) конвенции об охране интересов артистов исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (1961 г.)

Обеспечивает охрану прав исполнителей на их исполнения, фонограммы производителей фонограмм и передачи вещательных организаций. Конвенция основана на принципе национального режима, который предоставляется по законодательству страны, где испрашивается охрана. Римская конвенция установила минимальный уровень охраны смежных прав (20 лет, при этом государства вправе устанавливать более длительные сроки охраны). Не имеет обратной силы. Все экземпляры фонограмм должны иметь международный знак охраны смежных прав.

2. Женевской конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (1971г.). Предоставляет производителям фонограмм особый режим, охрану в рамках антимонопольного законодат-ва и уголовно-правовую защиту. Конвенция не имеет обратной силы и поэтому не распространяется на фонограммы, кот-ые были сделаны на тер-рии гос-ва до ее вступления в силу. Государства - участники Женевской конвенции отказались от предоставления иностранцам национального режима. Критерий выбора применимого права – законодат-во гос-ва гражданства производителя фонограмм. Все правовые формы охраны отнесены к компетенции государств-участников.

3. Брюссельская конвенция об охране сигналов, несущих теле- и радиопрограммы, предаваемых через спутники (1974) (открыта для подписания не только членам ВОИС, но и всем членам ООН). Цель Конвенции - выработка такой международно-правовой системы, которая способствовала бы использованию спутниковой связи и одновременно охраняла бы права авторов и субъектов смежных прав. В конвенции нет специальных правил по предупреждению актов "интеллектуального пиратства" и наказанию за их совершение. Такие правила устанавливаются на национальном уровне государствами-участниками. Брюссельская конвенция практически не содержит норм материального характера, а только обязывает страны-участницы принять адекватные меры,обеспечивающие на законодат-ом и правоприменительном уровнях охрану интересов производителей фонограмм от производства копий фонограмм без согласия производителя, от ввоза таких копий из-за границы и от их распространения среди публики. Страны-участницы взяли на себя обязательство принять меры по предотвращению на своей территории передачи любого несущего программы сигнала любым органом, для которого этот сигнал не предназначается.

4. Договоре ВОИС по исполнениям и фонограммам (1996 г.) Договор не влияет на обязательства государств по другим конвенциям об охране смежных прав, не затрагивает права авторов и распространяется только на исполнителей и производителей фонограмм. Срок охраны смежных прав - 50 лет; значительно расширен круг исключительных прав. Договор основан на принципе национального режима охраны: каждое государство-участник предоставляет гражданам других государств такой же режим, какой они предоставляют своим собственным гражданам в отношении перечисленных в Договоре исключительных прав исполнителей и производителей фонограмм.

31. Понятие промышленной собственности и его правовое регулирование

Согласно ст. 2 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Охрана изобретений осуществляется на основе норм патентного права. Технические достижения признаются в качестве изобретений только в результате принятия решения государственным органом (патентным ведомством), и права на изобретения возникают у какого-либо лица лишь в случае выдачи ему охранного документа (патента). Такой документ действует только на территории государства, в котором он был выдан. Поэтому для приобретения права на это изобретение в другом государстве требуются подача заявки и самостоятельная выдача патента или иного охранного документа в этом иностранном государстве.

1   2   3   4   5   6   7


написать администратору сайта