Главная страница

Наследственное право. на отправ. Правовой статус наследника в гражданском праве


Скачать 116.67 Kb.
НазваниеПравовой статус наследника в гражданском праве
АнкорНаследственное право
Дата19.02.2021
Размер116.67 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлана отправ.docx
ТипКурсовая
#177877
страница2 из 4
1   2   3   4
Глава 2. Субъекты наследственного правопреемства при наследовании

по различным основаниям

§1. Наследники по закону
Одним из субъектов наследственного правоотношения выступает наследник - лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В силу п. 1 ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане, могущие наследовать как по закону, так и по завещанию, если находились в живых в день открытия наследства. В целях защиты детей, зачатых при жизни наследодателя (насцитурусов), к наследованию могут призываться также граждане, которые родятся живыми после смерти наследодателя в течение 300 дней (ст. 48 Семейного кодекса Российской Федерации1 (далее - СК РФ)). В этой связи некоторыми авторами предлагается ввести категорию «потенциальный насцитурус», т.е. лицо, зачатое при жизни наследодателя, но не родившееся к моменту открытия наследства. Потенциальность заключается в неопределенности, родится ли он живым, т.е. станет ли субъектом права2. К наследованию по закону могут призываться Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования - при наличии выморочного имущества в соответствии со ст. 1151 ГК РФ3.

Одной из характерных особенностей российского наследственного права является широкий круг законных наследников и большое количество очередей наследования, что на самом деле не соответствует идее наследования по закону как исполнения намеченной воли наследодателя. Согласно ГК РФ в настоящее время существует восемь очередей наследников (статьи 1142-1145 ГК РФ). При наличии наследников одной очереди другая к наследованию не призывается.

Условия применения порядка, предусмотренного ГК РФ:

1) наследодатель не оставил завещания или оно признано недействительным;

2) завещание касается только части имущества либо завещание признано частично недействительным. Часть наследственной массы, не распределенная согласно завещанию, наследуется по закону;

3) наследник по завещанию умер ранее открытия наследства либо отказался от принятия наследства1

Право наследования осуществляется путем вступления в наследство. Для наследника вступление в права наследования без завещания возможно в 2 вариантах (ст. 1153 ГК РФ): 1) обращение к нотариусу и получение свидетельства о праве на наследство (наиболее надежный); 2) фактическое пользование имуществом как своим, обеспечение его сохранности, его содержание. 

При обращении к нотариусу необходимо документально подтвердить наличие родственной связи с умершим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении).

Для установления наследственных прав имеют значение 2 обстоятельства: наличие права на наследство и порядок (пропорция) распределения наследства между наследниками2.По общему правилу наследство распределяется между наследниками призванной очереди в равных долях.

Наследование идет согласно очередности, установленной законом.На основании ст. 1142 ГК РФ в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Для более полной характеристики круга наследников первой очереди рассмотрим каждую группу возможных наследников.

Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей. Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, он сохраняет право на получение наследства. Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи) в том случае, если имело место усыновление; если такового не было, призываться к наследованию в порядке первой очереди они не могут1. Из ст. 1117 ГК РФ следует, что родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию своих детей, являются недостойными наследниками.

Наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК РФ).

Наследники второй очереди призываются к наследованию в следующих случаях: а) при отсутствии наследников первой очереди; б) при непринятии наследства наследниками первой очереди; в) если все наследники первой очереди были лишены завещателем права наследования; г) в случае отказа в их пользу наследников первой очереди или наследников по завещанию2.

Наследниками третьей очереди в соответствии со ст. 1144 ГК РФ являются братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя). До 17 мая 2001 г. указанные лица к наследованию не призывались1.

К наследованию в порядке третьей очереди призываются как полнородные (родные) братья и сестры родителей наследодателя, так и неполнородные (связанные с родителем наследодателя только наличием одного общего родителя).

Наследниками четвертой очереди в соответствии с п. 2 ст. 1145 ГК РФ являются прадедушки и прабабушки умершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки наследодателя. Так же как и наследники третьей очереди, прадедушки и прабабушки получили возможность быть призванными к наследованию с 17 мая 2001 г.

Для призвания их к наследованию как наследников четвертой очереди необходимо их кровное родство с правнуками-наследодателями2.

В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства ‑ дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства ‑ дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя1.

Срок принятия наследства, права на которое были получены вследствие факта открытия наследства, составляет 6 месяцев. Срок принятия наследства для лица, которое призывается к наследству из-за непринятия наследства предыдущими наследниками, составляет 3 месяца. Пропущенный срок может быть восстановлен в судебном порядке или по письменному согласию прочих наследников, уже осуществивших принятие наследственного имущества. Восстановление срока в суде осуществляется посредством искового производства.

Заявление может быть как представлено наследником непосредственно нотариусу, так и отправлено ему по почте, передана третьим лицом или представителем наследника2.Если заявление подано не на принятие, а на отказ от наследства, то в силу ст. 1158 ГК РФ оговорки и условия не допускаются, в связи с чем оспаривание таких отказов со ссылкой на то, что воля была направлена на отказ под условием, невозможно (апелляционное определение Верховного Суда Республики Татарстан от 20.06.2013 по делу № 33-7118/133).

Согласно п. 5.11 Методических рекомендаций фактическое принятие наследства также один из законных способов его принятия, наряду с подачей заявления нотариусу4. Но такие действия все же должны быть совершены в установленные законом сроки для принятия наследства.

В тех ситуациях, когда наследник не принимает наследство в установленные 6 месяцев, такое право переходит к иным наследникам в порядке очередности. Эти лица могут принять наследственное имущество до истечения 3 месяцев с момента возникновения у них права на наследство (п. 3 ст. 1154 ГК РФ). Обратим внимание, что исчисление трехмесячного срока начинается со дня истечения периода, отведенного для принятия наследственного имущества ранее призываемыми к наследованию лицами, т. е. шестимесячного срока  (абз. 9 п. 38 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. №9 «О судебной практике по делам о наследовании»1).

Не смотря на установленный действующим гражданским законодательством принцип свободы завещания, право наследодателя имеет ограничения, в частности, устанавливается перечень лиц, имеющих право на получение обязательной доли в имуществе наследодателя.

При определении круга наследников, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве, а также правил ее исчисления необходимо учитывать ряд положений:

‑ право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия;

‑ наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;

‑ ст.1149 ГК РФ не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем, за исключением призвания к наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных иждивенцев наследодателя;

‑ при определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как завещанной, так и не завещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода.

‑ размер обязательной доли составляет часть той доли, которую получил бы обязательный наследник при наследовании по закону. Если по ранее действовавшему законодательству размер этой части составлял 2/3, то теперь обязательному наследнику будет выделена лишь половина законной доли (п.1 ст.1140 ГК), при этом допускается возможность по судебному решению снизить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Обязательная доля в наследстве установлена в интересах лиц, которые со смертью наследодателя не только лишаются близкого человека, но и утрачивают средства к существованию. Круг таких лиц неширок, их перечень установлен законом и носит исчерпывающий характер. В их число входят несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, которые могли быть в соответствии с законом призваны к наследству.

Таким образом, правопреемниками при наследовании по закону являются наследники, в очередности, установленной законом, а также лица, признанные законом обязательными наследниками.

§2. Наследники по завещанию
Говоря о наследниках по завещанию, необходимо, по нашему мнению, различать это понятие, от понятия «субъекты наследственного правоотношения». В составе наследственных правоотношений в качестве субъектов выступают наследодатель и наследники, фигура каждого субъекта облекается определенными правами и обязанностями. Подобный подход считается классическим, однако, он дает почву для сомнений. Некоторые авторы излагают точку зрения о том, что субъектами правоотношений могут быть только реальные, «живые» субъекты, в связи с этим, наследодатель по понятным причинам субъектом в полном смысле этого слова быть не может1.

Другие авторы, напротив, полагают, что без участия наследодателя правоотношения возникнуть не могут, а поскольку правоотношения наследования совершаются под отлагательным условием (смерти наследодателя), то, следовательно, поскольку у последнего также возникают юридические права и субъективные обязанности не существует препятствий для признания его в качестве самостоятельного субъекта наследственного права2.

Таким образом, понятие «субъект наследственного правопреемства» уже по своему содержанию чем «субъект наследственного правоотношения», поскольку системный анализ действующего законодательства позволяет делать вывод о том, что законодатель признает наследодателя самостоятельным субъектом наследственного права, и наделяет его правами и обязанностями.

Круг наследников по завещанию достаточно широк, поскольку в качестве наследников могут выступать физические лица, причем не только существующие на момент открытия наследства, но и зачатые при жизни наследодателя, при условии, что они родились живыми после его смерти; юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, а также муниципальные образования.

Особенности участия в отношениях по наследственному правопреемству публично-правовых образований, а также юридических лиц будут проанализированы нами в рамках отдельной главы.

Особой формой завещательного распоряжения является завещательный отказ и завещательное возложение. Что касается статуса отказополучателя, отметим, что он весьма схож со статусом наследника. В частности, например, отказополучатель может быть признан недостойным наследником, объясняется это тем, законодатель стремиться унифицировать правила о наследниках и отказополучателе. Тем самым как бы подчеркивается значимость не только родственных уз, но и близкие отношения между не родственниками (соседи, друзья и т.д.).

Анализ различий в статусах наследника и отказополучателя, традиционно представляет интерес для исследователей. Так, например, А.М. Палшкова полагает, что основное отличие в том, что наследники - это лица независимые друг от друга, в то время как отказополучателя и наследника связывают обязательственные правоотношения1. Поскольку в отношении наследника обязанного лица быть не может, а легат предполагает необходимость совершения каких-либо действий наследником2.

Вторым критерием для отличия отказополучателя от наследника состоит, на наш взгляд, в объеме получаемого имущества - так, наследнику переходит доля в праве на имущество, при этом, как правило, без индивидуализации, а вот легатарий получает, как правило, именно индивидуально-определенную вещь.

Современное законодательство предполагает, что в исключительных случаях наследник и отказополучатель может совпадать в одном лице, это новшество законодателя, но не можем согласиться с тем, что оно действительно необходимо. Поскольку, безусловно, представляется сомнительным, чтобы в завещании, был установлен отказополучатель и наследник в одном лице, и при этом не устанавливались иные наследники. В таком случае возложение обязанности по исполнению отказа представляется невозможным.

Что же касается физических лиц ‑ наследников по завещанию, то в качестве него может выступать любое лицо (гражданин РФ, лицо без гражданства или иностранный гражданин), вне зависимости от его возраста или дееспособности. Как отмечалось нами ранее, законодатель допускает возможность составления завещания в пользу гражданина, зачатого при жизни наследодателя и родившегося живым после его смерти. В отношении принятия наследства, в случае если наследник не является дееспособным гражданином, действия, направленные на принятие наследства осуществляются его законным представителем.

Завещание, совершенное гражданином, который уже после его совершения был признан судом ограниченно дееспособным или недееспособным, должно быть признано действительным, поскольку на момент совершения завещания гражданин был полностью дееспособным. Так, Н. обратилась в суд с иском о признании завещания своего отца К. недействительным. В обоснование своих требований она указала, что при жизни К. злоупотреблял спиртными напитками и был ограниченно дееспособным. Суд, проверив материалы дела, установил, что действительно К. был признан судом ограниченно дееспособным, но завещание было совершено им значительно раньше. При таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворении иска Н. и признал завещание, составленное К., действительным1.

Круг наследников по завещанию значительно шире, чем круг наследников по закону2. Кроме граждан, Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований, к наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ). На наш взгляд, указанная формулировка неточна и некорректна. Она не позволяет дать однозначный ответ на вопрос, какие именно юридические лица могут быть призваны к наследованию: только те, которые продолжают существовать в неизменном виде, или же могут наследовать и юридические лица, подвергшиеся реорганизации.

Определяя круг физических лиц (граждан), имеющих право быть наследниками, законодатель устанавливает ряд ограничений для недостойных наследников, которые при определенных условиях не могут призываться к наследованию. В силу п. 1 ст. 1117 ГК РФ не наследуют ни по закону, ни по завещанию те граждане, которые совершили умышленные действия по отношению к наследодателю, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании. Названные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке.

С 1 июня 2019 г. вступил в силу Федеральный Закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в ст. 256 части 1 и часть 3 ГК РФ»1. Он стал продолжением реформы наследственного права, в частности, позволил теперь распорядиться своим имуществом не только в индивидуальном порядке, но и подготовить завещание внутри семьи, составив совместное завещание супругов2. Данная возможность уже практикуется на протяжении длительного времени во многих странах мира. Необходимость появления данного института вызвана, очевидно, тем, что воля наследодателя при обычном порядке составления завещания выражалась недостаточно правильно3.

В п. 4 ст. 1118 ГК РФ говорится, что совместным завещанием супругов признается завещание, совершенное гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке. В таком завещании супруги вправе: завещать личное и общее имущество каждого супруга кому захотят или лишить законных наследников права на имущество; разделить доли между наследниками и т.д.

Совместное завещание супругов обязательно удостоверяется у нотариуса. Чтобы исключить возможность для злоупотребления устанавливается недопустимость составления его в закрытой форме и при чрезвычайных обстоятельствах. Завещание будет считаться ничтожным, при несоблюдении данных требований.

Совместное завещание супругов утрачивает свою силу, если брак будет расторгнут или признана недействительным, а также при его отмене одним из супругов или совершения им последующего завещания, о чем другого супруга уведомит нотариус - обеспечивая действие принципа свободы волеизъявления завещателя. Право на обязательную долю в наследстве всегда сохраняется, чтобы защитить права несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя, и других нетрудоспособных иждивенцев.

Главный недостаток данного института в том, что прекращается совместное завещание в случае, если один из супругов совершит последующее завещание, в том числе после смерти. При составлении завещания по поводу личной собственности, супруг отменит ранее совершенное совместное завещание по распоряжению общим имуществом, но предмет у завещаний совершенно разный, а в соответствии со ст. 1120 ГК РФ завещатель может распорядиться имуществом посредством одного или нескольких завещаний.

§3. Лица, не имеющие права быть субъектами наследственного правопреемства
Статус «недостойных наследников» определен в ст. 1117 ГК РФ, где оговаривается, что не наследуют граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Из содержания ст.1117 ГК РФ можно заключить, что недостойные наследники должны действовать в целях призвания их к наследованию. Такое понимание содержания статьи приводило бы к ее неправильному и ограниченному применению. Например, убийцу, совершившего преступление не с корыстной целью, а из ревности или других низменных побуждений, нельзя было бы лишить права наследования.

Лицо может быть отстранено от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства либо увеличения доли в наследстве. Важно, чтобы оно объективно способствовало призванию к наследованию или увеличению его доли в наследстве. Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, закрепленной в завещании, могут выразиться в составлении фиктивного завещания, сокрытия завещания, понуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.п. Следует заметить, что вышеизложенные положения распространяются и на «обязательных» наследников, что является новеллой наследственного права.

Закон предусматривает только одно исключение: граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. В частности, отдельными авторами отмечается, что наследодатель может отклонить законодательное правило, в случае, например, прощения субъекта, совершившего покушение на совершение преступления против него1.

На наш взгляд, в случае если против наследодателя совершенно преступление легкой или средней тяжести (например, причинен легкий вред здоровью наследодателя, без умысла причинения более тяжкого вреда), то имеет смысл считать такое лицо недостойным наследником с момента вступления соответствующего приговора суда, до момента погашения судимости, что в принципе, соответствовало бы принципам уголовного права и судопроизводства.

Положения законодателя в отношении недостойных наследников, на наш взгляд, могут быть расширены наследодателем в завещании, по нашему мнению в качестве критериев признания наследника недостойным необходимо назвать следующие:

‑ совершение преступления в отношении наследодателя по неосторожности;

‑ устанавливать критерии наличия судимости на усмотрение наследодателя;

‑ критерии бездетности наследника;

‑ иные критерии.

Приведенные критерии признания наследников недостойными можно, таким образом, классифицировать на:

‑ ничтожные (наследник признается недостойным по решению нотариуса при предоставления ему необходимых документов (например, приговора суда);

‑ оспоримые - наследник признается недостойным по решению суда2.

Что касается такого основания для признания наследником недостойным как злостное уклонение от содержания наследника, отметим, что законодатель не конкретизируется понятие «злостное»1. На практике возникает вопрос о возможности признания лица недостойным наследником, если последний уклоняется от общения с наследодателем.

По нашему мнению, общение с наследодателем нельзя отнести к понятию обязанности по его содержанию, потому для реализации этой правовой нормы необходимо установление факта злостности уклонения.

Соглашаясь, в целом, с приведенным мнением отметить, что на наш взгляд, что в качестве фактора «отсутствие общения» с наследодателем не может признаваться основанием для признания наследника недостойным, поскольку в этом случае необходимо подтверждение достоверности этого фактора в суде, однако в данном случае имеет место заинтересованность иных наследников в рассмотрении дела.

Таким образом, институт признания недостойным наследника, является основанием для устранения субъекта от участия в наследственном правопреемстве. Законодатель исчерпывающе определяет круг субъектов, которые являются недостойными наследниками, однако, наследодатель может в завещании в качестве недостойного наследника отстранить и иных субъектов, а также не смотря на то, что лицо обладает критериями недостойных наследников, предоставить ему имущество в порядке наследственного правопреемства.
Подведем некоторые итоги второй главы курсовой работы.

Существует четкий механизм призвания граждан к наследству. Следовательно, мнения о целесообразности сокращения круга наследников по закону представляются, как мы полагаем, неверными, так как не может выступать этому аргументом, например, то, что в порядке наследования лицо может получить долги наследодателя, или его незнакомство с наследником. В конечном итоге за наследниками всегда остается право (свобода выбора) отказаться от принятия наследства исходя из собственных интересов.

1   2   3   4


написать администратору сайта