Главная страница
Навигация по странице:

  • § 3. Роль доктрины международного права

  • § 4. Односторонние акты государств

  • К таким актам относятся признание, протест и отказ. Все эти акты должны иметь ясно выраженную форму, с тем чтобы обеспечить определенность в международных отношениях.

  • Односторонние акты, являющиеся средством осуществления суверенных прав государства.

  • Односторонние акты, порождающие юридические обязательства

  • § 5. Кодификация международного права Кодификация — процесс систематизации действующих норм, устраняющий противоречия

  • Эффективность кодификации

  • Lukashuk01_международ.право. Lukashuk01_международ. Учебник для студентов юридических факультетов и вузов Издание 3е, переработанное и дополненное


    Скачать 11.81 Mb.
    НазваниеУчебник для студентов юридических факультетов и вузов Издание 3е, переработанное и дополненное
    АнкорLukashuk01_международ.право.pdf
    Дата28.07.2018
    Размер11.81 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаLukashuk01_международ.право.pdf
    ТипУчебник
    #22132
    страница11 из 31
    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31
    § 2. Роль общественности
    Рост значения международного права в защите жизненных интересов человека и общества привлекает к нему внимание широких слоев населения. Осознается тот факт, что в основе всех прав человека находится право на жизнь в безопасном мире и это право, впрочем как и многие другие, может быть обеспечено лишь в условиях надежного международного правопорядка. Общественность активно проявляет себя и в таких областях, как право окружающей среды, право безопасности, гуманитарное право, экономическое право.
    Правда, есть авторы, полагающие, что общественное мнение не представляет собой ничего реального (Г. Моргентау, США). Я далек от мысли идеализировать народ, преувеличивать его
    возможности правильно оценивать сложные международные проблемы. Л.Н. Толстой говорил, что даже хорошие люди, сливаясь в толпу, не могут рассматриваться как защитники «народного смысла».
    Тем не менее когда проблема раскрывается во всей ее определенности и выясняется ее связь с интересами народа, тогда становится возможным удивительное по силе изъявление общественного мнения.
    Главной сферой воздействия общественности на международное право является сфера внутригосударственная. Государственная власть в значительной мере зависит от успешной мобилизации общественной поддержки или по крайней мере от манипулирования массовым сознанием. Рост значения общественности для внешней политики вызвал к жизни особую функцию дипломатии — связь с общественностью.
    Вместе с тем правящие круги не уделяют должного внимания развитию международно правового сознания населения. Больше всего этому способно содействовать уважение права в политике. К сожалению, уровень международно правовых знаний не только руководителей государств, но значительной части дипломатов оставляет желать лучшего. В общем мир еще далек от преодоления рокового разрыва между умом, знаниями, с одной стороны, и политическим руководством — с другой
    1
    В ряде стран изучение международного права до сих пор не считается обязательным элементом юридического образования. Отношение к международному праву выходит за рамки юриспруденции. Оно представляет собой одно из высших достижений цивилизации, призванное обеспечить цивилизованные отношения между народами. Поэтому международно правовые знания — необходимый элемент общечеловеческой культуры.
    Следует учитывать, что ныне международное право стало слишком сложным явлением, овладеть которым могут лишь специалисты. Поэтому нереально требовать от государственных деятелей и тем более от общественности широких познаний в этой области. Но знать основы международного права, иметь о нем общее представление необходимо.
    Общественность оценивает поведение государств, руководствуясь не столько правом, сколько моралью. При этом не учитывается специфика морали, действующей во взаимоотношениях государств. Такая ситуация открывает возможности для злоупотребления путем противопоставления международному праву бытового морального сознания со значительными элементами национализма.
    Такого рода моральная легитимация правонарушений получила распространение в практике могучих держав.
    Сказанное ранее нельзя игнорировать при определении значения институтов прямого народовластия для международного права. Особое место в этом плане занимает референдум. В отличие от прошлого в наше время внешнеполитические и международно правовые вопросы стали чаще решаться на референдуме, например, в странах Европейского союза по относящимся к нему международно правовым актам. Определенную роль может играть и опрос общественного мнения.
    Для формирования общественного мнения первостепенное значение имеют средства массовой информации. К сожалению, правовая культура корпуса журналистов невысока, что не может не сказаться на уровне развития правосознания населения.
    Международные акты регулярно подчеркивают значение общественности для повышения эффективности международного права. В документе ООН еще 1968 г., посвященном кодификации международного права, подчеркивалось значение поддержки общественного мнения для успеха такой кодификации, особенно на заключительной стадии принятия государством разработанных документов.
    Международные акты создают нормативную основу для деятельности народной дипломатии.
    Итоговый документ Венской встречи СБСЕ 1989 г. представляет собой своеобразный кодекс народной дипломатии. Особое внимание уделяется развитию международных контактов между теми представителями общественности, которым принадлежит главная роль в формировании общественного сознания: преподавателями, учеными, журналистами.
    Весьма распространено мнение, будто правда целиком на стороне тех, кто отстаивает всемерное повышение роли общественности. Думается, однако, что всякое излишество вредно. Проблемы внешней политики и международного права отличаются особой сложностью. На долю любителей здесь остается немногое. Политике необходимы научная основа и высокий профессионализм. Даже парламент со всеми своими комитетами не в состоянии взять на себя главную роль в этой области.
    При всех условиях нельзя решать международные проблемы на митингах.
    Для того чтобы общественность могла оказывать влияние на международное правотворчество, она должна быть соответствующим образом организована и вооружена профессиональными знаниями. Подходящая форма была найдена в неправительственных организациях (НПО). В настоящее время насчитывается примерно 5 тыс. НПО, специализирующихся в различных областях международных отношений (разоружение и безопасность, защита окружающей среды, права человека и др.). Началом международно правового признания роли НПО явилась ст. 71 Устава ООН:

    «Экономический и Социальный Совет уполномочивается проводить надлежащие мероприятия для консультации с неправительственными организациями, заинтересованными в вопросах, входящих в его компетенцию».
    Не только ЭКОСОС, но и Генеральная Ассамблея ООН стала шире привлекать к своим мероприятиям НПО, в том числе для подготовки и участия в международных конференциях. Так, на
    Стокгольмской конференции по окружающей среде были представлены 113 правительств и 225 НПО.
    В 1978 г. Генеральная Ассамблея ООН созвала конференцию НПО по вопросу проблемы разоружения, которая должна была обсуждаться на ее специальной сессии. На самой сессии один день был посвящен заслушиванию выступлений представителей НПО. Расширяющееся привлечение
    НПО к международному правотворчеству представляет существенную новеллу в этом процессе.
    § 3. Роль доктрины международного права
    Право представляет собой сложное социальное явление. Поэтому теория всегда играла существенную роль в его создании. Напомню, что «храм римского правосудия» — Дигесты
    Юстиниана представляли собой свод выдержек из трудов римских юристов. С другой стороны, недостаточное внимание к теории всегда было одной из причин низкого уровня правовых систем.
    Эразм Роттердамский писал: «Глупость создает государства, поддерживает власть, религию, управление и суд». Внешняя политика не является в этом отношении исключением. Многие ее доктрины весьма примитивны.
    В формировании международного права трудам юристов принадлежит особая роль. Напомню, что именно в этих трудах была высказана сама идея его создания. Информация о формировавшей нормы практике государств была малодоступна. Поэтому дипломаты и судьи широко использовали труды теоретиков для доказательства существования тех или иных норм. Подобное положение давало доктрине значительную возможность участвовать в правотворческом процессе.
    Вплоть до XX в. высказывалось мнение, согласно которому международное право является правом ученых, доктринальным правом. Труды ученых называли суррогатом права. Ссылки на них встречаются и в современной дипломатической практике. Довольно часто использовал труды ученых в своих выступлениях А.Я. Вышинский, единственный министр иностранных дел СССР, который был знаком с доктриной международного права, понимал ее возможности и использовал ее в интересах определенной политики.
    Надо сказать, что доктрина международного права всегда страдала национализмом. С этим приходится считаться и сегодня. Вместе с тем усиливается процесс интернационализации доктрины.
    Более широко трактуются национальные интересы, определяется их связь с интересами упрочения международного правопорядка. Растет самостоятельность доктрины, которая реже уступает дорогу практической политике.
    Особое значение имеет коллективное мнение юристов разных стран. Оно находит выражение в документах таких общественных организаций, как Ассоциация международного права, Институт международного права и др. В международных органах, занимающихся подготовкой проектов конвенций, значительное число членов составляют профессора международного права. Примером может служить Комиссия международного права ООН. При подготовке проектов ею широко используются труды ученых.
    Если обратиться к судебной практике, то на ранних этапах развития международного права суды полагались почти исключительно на «великих писателей». Ссылки на труды ученых встречаются и в судебных решениях нашего времени
    1
    . Такого рода практика нашла отражение в ст. 38 Статута
    Международного Суда ООН, согласно которой «доктрины наиболее квалифицированных специалистов по международному публичному праву различных наций» наряду с судебными решениями разных стран применяются Судом «в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм».
    Из сказанного видно, что доктрина не рассматривается как источник международного права. Она лишь вспомогательное средство для определения норм. Но и это немало. Если доктрина используется на стадии применения права, то тем больше для этого оснований на стадии правотворчества.
    Необходимость все более широкого использования науки в международном правотворчестве обоснованно подчеркивается Институтом международного права
    2
    Сказанное все чаще отмечается в литературе. С.Ю. Марочкин пишет о том, что доктрина — «важное средство доказывания существующего права, а по ряду проблем — и важное средство его развития, оказывающее на него формирующее воздействие»
    3
    . Значение науки стали подчеркивать и государственные деятели. Выступая в парламенте Японии в январе 1987 г., премьер министр Н. Накасонэ подчеркивал необходимость научного анализа для обретения правильного понимания мира в целом. Госсекретарь США Д. Раск говорил, что «правительство США ждет от науки международного права решения коренных проблем, которые стоят перед ним на мировой арене».

    Однако в реальности ресурсы международно правовой доктрины остаются в значительной мере невостребованными. Юристы международники разных стран обращают внимание на то, что с ними редко консультируются при принятии внешнеполитических решений. Еще меньше к ним обращаются при подготовке законов, несмотря на то что соответствие законов международному праву имеет самое существенное значение.
    Выступая на Конгрессе ООН по публичному международному праву, представитель Белиза при ООН Э. Лайн констатировал: «Знаменательно, что в то время, когда мы приближаемся к XXI веку, в некоторых странах международное право не занимает высокого места в национальной политике. Министры иностранных дел порой обходят правовые нормы. Парламентские органы принимают законодательство, которое прямо противоречит некоторым основным положениям международного права»
    1
    Знаменательно, что и государственные деятели подчеркивают необходимость разработки не только конкретных международно правовых вопросов, но и проблем теории. Без этого трудно говорить о совершенствовании практики. Подчинение науки текущим потребностям практики ведет к близорукости как той, так и другой.
    Многие ученые настолько вовлечены в подготовку ответов на текущие вопросы, что доктрина в какой то мере стала «реактивной». Она лишь реагирует на то, что уже свершилось, игнорируя то, что произойдет завтра. Это не способствует повышению ее теоретического уровня. Обращая внимание на этот факт, канадские профессора Р. Макдональд и Д. Джонстон пишут, что «еще никогда не было более важным, чем сегодня, создание надежного общего теоретического фундамента международно правовой системы»
    2
    Вовлечение ученых в решение практических вопросов, специализация международно правовой доктрины закономерны. Без связи с практикой невозможно и развитие теории. Специализация также неизбежна. Международное право получило такое развитие, что быть специалистом во всех его областях стало невозможно. Вместе с тем специализация не должна вести к фрагментации доктрины, к нарушению ее единства и снижению теоретического уровня. Без надежной теоретической базы нельзя обеспечить достаточно высокий уровень решения и конкретных вопросов. Неслучайно в последние годы в мировой литературе наблюдается расцвет теоретических исследований.
    Усложнение стоящих задач диктует повышение интеллектуального уровня, научной вооруженности международно правового регулирования. Отсюда — необходимость не просто сближения, а как бы взаимопроникновения теории и практики. Доктрина призвана своевременно выяснить задачи, подлежащие решению с помощью международного права, возможности воздействия на международные отношения, приемы и методы такого воздействия. В общем неизбежно расширение функций доктрины и повышение ее социального значения.
    § 4. Односторонние акты государств
    Односторонние акты широко используются государствами в международных отношениях. Они имеют важное значение, но относятся к наименее изученной области международного права. О значении этой проблемы свидетельствует, в частности, то, что по решению Генеральной Ассамблеи
    ООН Комиссия международного права ООН включила соответствующую тему в программу своей работы. Задача не из легких. По своей юридической природе и по форме они весьма многообразны. С учетом этого многие правительства в ответах на вопросник Комиссии высказали мнение о невозможности выработки единых правил для всех видов односторонних актов.
    Можно предложить следующую классификацию односторонних актов.
    1) Односторонние акты, определяющие позицию государства в отношении определенной ситуации, имеющей юридическое значение. К таким актам относятся признание, протест и отказ. Все
    эти акты должны иметь ясно выраженную форму, с тем чтобы обеспечить определенность в
    международных отношениях.
    Признаниеакт, которым государство подтверждает или принимает факт, ситуацию, документ или претензию. В результате получения такого акта другие государства не могут ссылаться на то, что они не знали о соответствующей позиции издавшего акт государства. В качестве примеров признания можно назвать признание государства и правительства, государственных границ, действительности договора или судебного решения, случаи спорных прав и претензий. Признанию принадлежит важная роль. Признавая тот или иной юридический акт, ситуацию, государство уже не вправе поступать вопреки этому признанию. Более того, как правило, признание не может быть отозвано. В некоторых случаях признание может предоставляться не только в ясно выраженной, но и в молчаливой форме или путем конклюдентных действий. Примером последних может служить установление дипломатических отношений с вновь возникшим государством, что равносильно его полному признанию.
    Протестакт, с помощью которого государство выражает намерение не признавать законными определенную претензию или ситуацию. По своему значению протест противоположен признанию.

    Отказ акт, выражающий намерение государства отказаться от определенного права или полномочий, от требований или претензий. В отличие от признания протест может быть только ясно выраженным. Более того, он должен подтверждаться во всех подходящих случаях. Международный Суд ООН, решая спор между Норвегией и Великобританией о рыболовной зоне, признал, что длительное отсутствие британского протеста против претензий Норвегии делает их оправданными
    1
    . Непользование правом или полномочиями не означает отказа от них. Отказ является окончательным и бесповоротным.
    • Особым случаем молчаливого отказа является эстоппель (estoppel — лишение права возражения), который был заимствован из английского общего права, где он означает, что сторона связана своими действиями и не может предъявлять требования в ущерб другой стороне, которая положилась на эти действия и вела себя соответственно
    2
    . В конвенционном праве эстоппель впервые был отражен в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. (ст. 45). Государство, например, утрачивает право ссылаться на такое основание прекращения договора, как его нарушение, если после того, как ему стало известно о факте нарушения, оно должно в силу своего поведения считаться молчаливо согласившимся с тем, что договор сохраняет силу. Однако если в дальнейшем вновь возникает основание для прекращения действия договора в результате его нарушения, то имевшее место в прошлом нарушение как бы восстанавливает свое значение.
    О том, сколь серьезное значение может иметь эстоппель, свидетельствует, например, тот факт, что его применение было одним из центральных вопросов в деле о делимитации морской границы в заливе Мейн
    (Канада против США), рассмотренном Международным Судом в 1984 г.
    3 2) Односторонние акты, являющиеся средством осуществления суверенных прав государства. Такие акты необходимы для использования предоставляемых международным правом возможностей. В качестве примера можно указать установление границ территориального моря или исключительной экономической зоны, декларацию о нейтралитете.
    От такого рода актов отличаются акты, которые по форме являются односторонними, а фактически представляют собой элемент соглашения. К таким актам относятся те, что представляют собой практику государств, на основе которой формируются обычные нормы международного права.
    К ним относятся и акты, связанные с договорами: присоединение к договору, выход из него, оговорки. Такого рода акты относятся к праву договоров.
    3) Односторонние акты, порождающие юридические обязательства, — акты, представляющие недвусмысленное волеизъявление государства с целью принять на себя международно правовые обязательства. Такие акты определяют как обещания (promises), что не совсем точно. Известно, что просто обещание не создает обязательств (nuda pacto obligationem non parit). Речь идет об особом виде обещаний, имеющих юридический характер. С помощью таких актов государство берет на себя обязательство придерживаться определенного поведения. Главная роль в таком случае принадлежит намерению государства принять на себя правовые обязательства. Точное установление такого намерения — дело не простое.
    В литературе по вопросу о способности односторонних актов породить юридические обязательства высказаны различные мнения. Можно выделить два крайних мнения. Одно из них состоит в том, что подобные акты способны создать лишь моральную обязанность (В.М. Шуршалов).
    Другое — в том, что односторонние акты являются самостоятельным, и даже основным, источником международного права (В. Деган, Сербия).
    Истину, как это часто бывает, надо искать между двумя крайними мнениями. В литературе наблюдается определенная тенденция: все большее число авторов стали подчеркивать значение односторонних актов, в том числе для международного права
    1
    Автор единственной отечественной монографии об односторонних актах Р.А. Каламкарян на основе анализа широкого круга литературы и практики пришел к выводу: «Наряду с обязательствами, вытекающими из международных договоров, принятие международных обязательств может осуществляться и односторонним путем...»
    2
    Если обратиться к практике, то окажется, что она признает принципиальную возможность создания международно правовых обязательств односторонним актом. Это обстоятельство нашло отражение и в практике международных судов и арбитражей. Принципиальное значение имеет позиция Международного Суда ООН, изложенная при рассмотрении дел об испытании ядерного оружия Францией на островах Тихого океана. Суд определил, что сделанные от имени французского правительства заявления о том, что в дальнейшем оно не намерено проводить такого рода испытания, создают для него международно правовые обязательства. При этом Суд указал на общепризнанность положения, согласно которому односторонние заявления относительно юридического или фактического положения способны порождать правовые обязательства.
    Следовательно, односторонние акты способны порождать правовые обязательства, а не порождают их при всех условиях. Что же для этого нужно? Для этого необходимо намерение государства создать для себя такие обязательства. Суд определил, что заявление считается
    юридически обязательным, «когда намерение государства, делающего заявление, состоит в том, чтобы оно стало обязательным в соответствии с его условиями»
    1
    Наиболее четко намерение создать правовые обязательства было выражено в Декларации Египта о Суэцком канале 1957 г.: «Данная Декларация с содержащимися в ней обязательствами представляет собой международный документ и будет передана на хранение в Секретариат Организации
    Объединенных Наций и зарегистрирована им».
    Значение четкого определения правового характера односторонних обязательств подчеркивается в международной практике. В связи с 20 летием Договора о нераспространении ядерного оружия
    СССР и США приняли совместное заявление, которое предусматривало, что государство, неготовое присоединиться к Договору, может дать «носящее такой же международно правовой характер обязательство отказаться от приобретения ядерного оружия». Несмотря на то что в таком случае одностороннее обязательство имеет отношение к договору, оно тем не менее не означает какой либо формы участия в нем; оно является односторонним актом, воспроизводящим содержание договора.
    Надо сказать, что односторонние обязательства придерживаться положений договора, не оформляя участия в нем, встречаются неоднократно.
    Условия действия одностороннего акта определяются принимающим его государством. Они могут касаться времени действия, порядка прекращения обязательств и др.
    В апреле 1986 г. после проведения Соединенными Штатами ядерных испытаний правительство
    СССР заявило, что отныне оно свободно от ранее принятого одностороннего обязательства не проводить ядерные взрывы. Это обязательство было обусловлено тем, что такие взрывы не будут проводить и США.
    В принципе односторонний акт не создает обязательств для других государств. Однако, предоставляя им права, акт может определить условия пользования ими. Соглашаясь пользоваться правами, другие государства обязаны соблюдать условия их предоставления. Обязательная сила одностороннего акта определяется одним из принципов международного права — принципом
    добросовестности. Рассматривая уже упоминавшиеся заявления французского правительства,
    Международный Суд подчеркнул, что одним из принципов, регулирующих создание и выполнение правовых обязательств, является принцип добросовестности.
    Односторонние акты довольно широко используются государствами для принятия на себя обязательств, в том числе и затрагивающих коренные проблемы политики. Трудность состоит в том, что далеко не всегда намерение принять на себя юридические обязательства выражено достаточно четко.
    В августе 1998 г. премьер министр Индии, выступая в парламенте, сделал заявление о том, что
    Индия в одностороннем порядке отказывается от применения ядерного оружия первой против других ядерных государств, а также от применения его против неядерных государств.
    Форма одностороннего акта также активно использовалась Советским Союзом для принятия обязательств в сфере безопасности и рассматривалась как средство, облегчающее достижение соглашения. В 1978 г. СССР выступил с заявлением о том, что никогда не применит ядерное оружие против тех государств, которые отказываются от его производства и приобретения и не имеют его на своей территории. Было предложено заключить на этой основе конвенцию об укреплении гарантий безопасности неядерных стран.
    На специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1982 г. СССР заявил, что принимает на себя обязательство не применять первым ядерное оружие. «Это обязательство вступает в силу немедленно, в момент обнародования с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН». В 1983 г. СССР взял на себя обязательство не выводить в космос противоспутниковые системы.
    Иногда односторонняя форма используется для обхода внутреннего права, устанавливающего порядок принятия международных обязательств. В таких случаях обязательства, как правило, носят политический, а не юридический характер и представляют собой как бы личные обязательства должностного лица.
    От рассматриваемых актов следует отличать односторонние акты, которые выражают позицию государства по определенному вопросу, но не предназначены для создания правовых обязательств.
    Они облекаются в форму заявлений, нот, выступлений государственных деятелей и др.
    Предполагается, что, заявив о своей позиции, государство будет ее придерживаться. Отказ от собственных слов вредит авторитету государства. Такие акты обязывают государство политически, морально. На них распространяется морально политическое действие принципа добросовестности.
    В докладе специального докладчика Комиссии международного права ООН по теме
    «Односторонние акты государств» Р. Седеньо говорится, что односторонними актами «государства могут принимать политические обязательства, регулирующие их поведение на международном уровне; даже если нарушение таких обязательств не может повлечь за собой какие либо юридические санкции, возникает вопрос о политической ответственности государства...»
    1
    . Государственные деятели не раз высказывали мнение, согласно которому их заявления требуют должного уважения со стороны как других государств, так и различных органов самого государства.

    § 5. Кодификация международного права
    Кодификация — процесс систематизации действующих норм, устраняющий противоречия,
    восполняющий пробелы, заменяющий устаревшие нормы новыми.
    Из этого видно, что кодификация представляет собой правотворческий процесс. Принято различать кодификацию официальную, осуществляемую государствами, их организациями, и неофициальную, производимую без участия государств общественными организациями, частными лицами. Общественная организация — Международный комитет Красного Креста — подготовила проекты кодификации гуманитарного права вооруженных конфликтов. На их основе дипломатические конференции приняли четыре Женевские конвенции 1949 г. о защите жертв войны и два Дополнительных протокола к ним 1977 г.
    Главной разновидностью неофициальной кодификации является доктринальная кодификация, осуществляемая учеными или их организациями. Такого рода кодификация играла и продолжает играть важную роль. Собственно говоря, сегодня любая кодификация в той или иной мере является доктринальной, поскольку не может осуществляться без участия ученых.
    Первая попытка создать кодекс международного права принадлежит австрийскому юристу А. Домин
    Петрушевичу, который в 1861 г. опубликовал свой кодекс. В 1868 г. то же сделал швейцарский юрист И.К. Блюнчли.
    Затем последовало несколько других проектов. Активно выступал в пользу кодификации Д.И. Каченовский. Его идея кодификации коллективными усилиями ученых многих стран воплотилась в создании в 1873 г. Института международного права. Доктринальной кодификацией занимаются и другие международные научные организации, например Ассоциация международного права со штаб квартирой в Лондоне и филиалами во многих странах, в их числе и Российская ассоциация международного права. Проекты таких организаций принимаются во внимание при официальной кодификации.
    Известны и национальные проекты кодификации. В 1930 г. были опубликованы результаты кодификации ряда отраслей международного права, проделанной американскими учеными на базе юридического факультета
    Гарвардского университета. В настоящее время регулярно обновляемый кодекс международного права публикуется
    Американским институтом права и пользуется значительным авторитетом даже в судебной практике.
    Официальная кодификация началась во второй половине прошлого века и была посвящена законам и обычаям войны. Главную роль сыграли две созванные по инициативе России Гаагские конференции мира (1899 и 1907 гг.). Лига Наций пыталась осуществить ряд кодификационных проектов, была созвана специальная конференция, но успеха эти попытки не имели. Ведущие державы не были готовы ограничить свою свободу действий.
    Новый этап в истории кодификации открывается с принятием Устава ООН, в котором говорится, что Генеральная Ассамблея ООН организует исследования и делает рекомендации в целях, в частности, «поощрения прогрессивного развития международного права и его кодификации» (ст. 13).
    Знаменательно, что прогрессивное развитие поставлено на первое место. В настоящее время общепризнанно, что кодификация международного права невозможна без его прогрессивного развития.
    Во исполнение ст. 13 Устава ООН Генеральная Ассамблея создала механизм для такой кодификации. Центральное место в нем занимает Комиссия международного права ООН, состоящая теперь из 34 экспертов, избранных в личном качестве
    1
    . Почти троекратное увеличение числа членов и снижение общего профессионального уровня по сравнению с прошлым сказались на работе
    Комиссии.
    Комиссия обеспечивает квалифицированную подготовку проектов кодификации по запланированной тематике. Проекты обсуждаются Шестым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН и передаются правительствам для представления замечаний. После этого Комиссия готовит окончательный проект, который и представляется дипломатической конференции для подготовки на его основе конвенции. Были случаи, когда Генеральная Ассамблея сама принимала конвенции
    (конвенцию о специальных миссиях, которая не вызывала особых разногласий).
    На базе проектов Комиссии международного права были приняты две конвенции по праву договоров, конвенции по дипломатическому и консульскому праву, четыре конвенции 1958 г. по морскому праву, две конвенции по правопреемству и др.
    В целом деятельность Комиссии международного права оценивается весьма высоко. Генеральный секретарь ООН К. Аннан заявил, что в течение 50 лет Комиссия «выполняла свою миссию с большим успехом, устанавливая основные нормы в большинстве ключевых областей международного права»
    2
    Кодификацией в своих областях занимаются и другие органы ООН. Значительна роль в этой области таких организаций системы ООН, как Международная организация труда (принявшая свыше полутораста конвенций), ЮНЕСКО и др. Уникальным для нашего времени случаем была III
    Конференция ООН по морскому праву, которая в течение 1973—1982 гг. подготовила Конвенцию
    ООН по морскому праву, похожую скорее не на кодекс, а на свод законов. Конференция работала
    долго и обошлась дорого. Дело в том, что морское право затрагивает важные экономические и другие национальные интересы государств.
    В качестве особого случая отмечу принятие целого комплекса конвенций о правах человека. По результатам это кодекс международного права прав человека, который тем не менее не является результатом кодификации, поскольку кодифицируются в основном уже существующие нормы, а в данном случае отрасль права создана заново.
    Участие в кодификации множества органов ставит проблему предотвращения фрагментации международного права. Необходимо обеспечить, чтобы кодификационные акты в специальных областях не противоречили друг другу и общим нормам международного права. Решение этой проблемы Генеральная Ассамблея ООН возложила на Комиссию международного права. Но пока в этом направлении сделано мало.
    В общем в последние десятилетия сложился довольно развитый механизм кодификации и развития международного права. Многие юристы довольно высоко оценивают возможности этого механизма. Но есть правоведы, весьма скептически относящиеся к результатам кодификации.
    Утверждается, будто вместо выяснения существующих неясностей новые конвенции в результате неточных формулировок и широкого использования оговорок создают еще большую неопределенность и путаницу
    1
    Эффективность кодификации во многом зависит от того, что она не разрушает и не подменяет обычное право, а взаимодействует с ним. Одна из главных проблем права заключена в том, чтобы не отставать от хода жизни. Новое право в значительной мере создается за счет развития старого. Одним из средств обновления международного права и является кодификация.
    Кодификационный процесс позволяет усилить социальный характер международного права, отразить в нем социальные цели, соответствующие потребностям международного сообщества в целом
    2
    . С помощью кодификации конкретные нормы, институты и отрасли перестраиваются в соответствии с целями и принципами системы международного права в целом, в результате чего система упрочивается. В формировании общего, обычного права решающая роль всегда принадлежала ведущим державам. Кодификационный процесс открывает большие возможности для участия всех государств в правотворчестве.
    В общем кодификация стала важным элементом правотворческого процесса. Многое уже сделано, и еще больше предстоит сделать. Но на этом пути немало препятствий. Прежде всего кодифицирующие конвенции с трудом собирают, а порой так и не собирают то количество ратификаций, которое необходимо для их вступления в силу, не говоря уже об участии в этом процессе большинства государств. Определенный выход видится в том, чтобы рассматривать конвенции как декларативные в отношении существующего обычного права. Международный Суд
    ООН применил положения Венской конвенции о праве международных договоров еще до ее вступления в силу как авторитетное доказательство существования обычных норм, и это несмотря на то что США и ряд других влиятельных держав до сих пор не участвуют в упомянутой Конвенции.
    Другой путь решения проблемы состоит в том, чтобы Комиссия международного права ООН и другие органы, занятые кодификацией, готовили не проекты конвенций, а проекты резолюций
    Генеральной Ассамблеи ООН, руководства, примерные положения и т.п. Такие акты не нуждаются в ратификации и сравнительно быстро проникают в практику. На их основе формируются нормы обычного права. Комиссия международного права уже встала на этот путь.
    Несмотря на успехи кодификации, темпы ее отстают от требований современной жизни, создается впечатление, что подобная ситуация устраивает ведущие мировые державы. Представитель
    Госдепартамента США еще в 60 х гг. XX в. заявлял, что норм достаточно и поэтому главная задача состоит «в более широком использовании существующего механизма и имеющихся норм»
    1
    Действительно, особое внимание должно быть уделено обеспечению эффективности уже существующих норм. Беда, однако, в том, что, высказываясь в пользу господства права, руководители государств на деле не принимают ощутимых мер в этом направлении. Весьма показательна в этом плане судьба проекта статей об ответственности государств, над которым Комиссия международного права ООН трудилась более четверти века. Проект имеет большое значение для совершенствования именно механизма действия норм. Тем не менее Генеральная Ассамблея ООН в 2001 г. ограничилась лишь принятием проекта к сведению.
    В целом же было бы неправильно противопоставлять правотворчество совершенствованию механизма правоосуществления. Оба процесса взаимосвязаны.
    Литература
    Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. М., 1988;
    Каламкарян Р.А. Международно правовое значение односторонних юридических актов государств. М., 1984;

    3
    Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе. М., 1997;
    Мовчан А.П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. М., 1972.
    1
    Annuaire de l’Institute de droit international. P., 1997. Vol. 67. № I. P. 112.
    2
    IJIL. 1984. № 1. Р. 2.
    1
    Это обстоятельство широко отмечается в юридической литературе. См.: Verma D. Rethinking about New International Law
    Making Process // IJIL. 1989. № 1—2; Ida R. International Law Making Process in Transition? // Domestic Law and Policy. N.Y., 1996.
    2
    См.: Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций. М., 1988.
    1
    Zemanek K. What is «State Practice» and who Makes It? // Recht zwischen Unbruch und Bewahrung. Berlin, 1995.
    2
    ICJ. Reports. 1950. P. 277.
    3
    Ibid. 1986. Para. 186.
    1
    Ibid. 1985. P. 21—22.
    2
    Док. ООН S/19443. 1998. 21 Jan. P. 9.
    3
    Такого мнения придерживается, например, итальянский профессор Л. Кондорелли (International Law: Achievements and
    Prospects. P., 1991. P. 183).
    1
    На встрече с председателем Международного Суда ООН Швебелом мною был задан вопрос: «Комиссия международного права принимает положения в расчете на то, что они уже являются или станут частью международного права. В дальнейшем некоторые из них признаются Судом в качестве норм позитивного международного права. Не является ли это новым явлением в формировании международного обычного права?» Ответ: «Новым является то, что этот подход вошел в постоянную практику
    Суда, которая важна тем, что она ускоряет инкорпорирование результатов работы Комиссии в совокупность норм обычного международного права… Конечно, Суд не бездумно придерживается этого подхода, а тщательно изучает вопрос о том, является ли тот или иной проект статьи, сформулированный Комиссией, отражением обычного международного права или развитием такового» (Док. ООН. A/CN. 4/SR. 2585. 1999. June 17. P. 9).
    1
    Calif. ILJ. 1987. № 1. P. 134.
    2
    См.: Лукашук И.И. Международное право в судах государств. СПб., 1993.
    Роль резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в формировании обычных норм основательно рассмотрена в
    Консультативном заключении Международного Суда о ядерном оружии (ICJ. Reports. 1996. Paras. 70).
    1
    См.: Huesa Vinaixa R. El nueva alcante de la «opinio juris» en el derecho international contemporaneo. Valence, 1991.
    1
    См.: Решение по делам о континентальном шельфе Северного моря // ICJ. Reports. 1969. Para. 63.
    2
    Ф.Н. Ковалев констатировал: «Нарастает понимание нашими исследователями общего международного права как права обычного» (МЖМП. 1996. № 4. С. 167. Cм. также: Суверенiтет Укра пни i мiжнародне право. Кипв, 1995. С. 31, 52).
    3
    См.: Brownlie J. General Course on Public International Law // RdC. 1995. Vol. 255. P. 50.
    4
    Федеральный конституционный суд Австрии определил, что к общепризнанным нормам международного права, являющимся частью федерального права, при всех условиях относится обычное международное право (см.: Walter R., Mayer H.
    Grundriss der цsterreichischen Bundesverfassungsrechts. Wien, 1988. S. 85).
    5
    Making Better International Law. N.Y., 1998. P. 73. Аналогичное мнение высказал германский профессор Б. Зимма (Ibid. P.
    77).
    1
    См.: Charney J. The Persistent Objector Rule and the Development of Customary International Law // BYBIL. 1985.
    2
    См.: ICJ. Reports. 1969. P. 38—39.
    3
    Международный Суд считает «необходимым условием» создания норм общего обычного права поддержку нормы государством, «интересы которого затронуты особо» (Решение по делам о континентальном шельфе Северного моря // ICJ.
    Reports. 1969. P. 74, 77).
    4
    Kelly P. The Twilight of Customary International Law // Virginia JIL. 2000. No. 2. P. 542.
    1
    См.: Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. СПб., 1898. Т. 1. С. 393;
    Командировский Л.А., Уляницкий В.А. Международное право. М., 1908. С. 116.
    1
    См.: Дмитриева Г.К. Мораль и международное право. М., 1991.
    1
    Мудрый шведский канцлер периода Тридцатилетней войны А. Оксеншерна говорил, что трудно представить, «как ничтожен ум, который управляет миром».
    С тех пор прошло более трех веков, но положение принципиально не изменилось.
    1
    В качестве примера можно указать решение международного арбитража 1990 г. по спору между Новой Зеландией и
    Францией, связанному с затоплением французскими спецагентами корабля «Рейнбоу вориа», принадлежавшего правозащитной организации (RIAA. UN. 1994. Vol. XX. P. 269).
    2
    См.: Annuaire de l’Institute de Droit International. Р. 84.
    3
    Марочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой системе Российской Федерации. Тюмень, 1998. С. 16.
    1
    International Law as a Language for International Relations. The Hague, 1996. P. 293.
    2
    The Structure and Process of International Law. The Hague, 1983. P. 2.
    1
    ICJ. Reports. 1951. P. 138—139.
    2
    См.: Каламкарян Р.А. Концептуальное восприятие института эстоппель в науке современного международного права //
    ГиП. 1999. № 12.
    3
    ICJ. Reports. 1984. P. 304.
    1
    Это положение обосновано бывшим министром иностранных дел Польши проф. К. Скубишевским (International Law. P.,
    1991. P. 221).
    2
    Каламаркян Р.А. Международно правовое значение односторонних актов государств. М., 1984. Р. 3—4.
    1
    ICJ. Reports. 1974. P. 267.

    1
    ICJ. Reports. 1951. P. 138—139.
    1
    От африканских государств избирается восемь членов Комиссии, от азиатских — семь, от латиноамериканских — шесть, от западных — восемь, от восточноевропейских — три. Один дополнительный член избирается поочередно из африканских и восточноевропейских юристов.
    2
    UN Press Release. 1997. June 13. P. 2.
    1
    См.: Holloway K. Modern Trends in Treaty Law. L., 1967. P. 702.
    2
    См.: Обзор процесса заключения многосторонних договоров. Док. ООН. А/СN. 4/325. 1979. С. 2—3.
    1
    DSB. 1961. № 1407. Р. 939.

    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31


    написать администратору сайта