Главная страница
Навигация по странице:

  • Протокол судебного заседания

  • Билеты - Арбитражный процесс. 1. Понятие арбитражного процесса, стадии арбитражного процесса, виды судопроизводства


    Скачать 443.82 Kb.
    Название1. Понятие арбитражного процесса, стадии арбитражного процесса, виды судопроизводства
    Дата26.09.2021
    Размер443.82 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаБилеты - Арбитражный процесс.docx
    ТипРешение
    #237066
    страница32 из 55
    1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   55

    Протокол судебного заседания


    Протокол судебного заседания — один из основных процессуальных документов арбитражного процесса, в котором в письменном виде отражается ход заседания по делу. Помимо ведения протокола в судебном заседании, в котором производится судебное разбирательство, ведение протокола также обязательно при осуществлении отдельных процессуальных действий в случаях, предусмотренных АПК: к примеру, при осмотре и исследовании доказательств в месте их нахождения (ч. 4 ст. 55 АПК), при проведении заседания по заявлению о выдаче дубликата исполнительного листа (ст. 204 АПК), по заявлению о предоставлении отсрочки, рассрочки исполнения судебного акта, изменении способа и порядка исполнения судебного акта (ст. 205 АПК) и т.д.

    Роль и значение протокола в арбитражном процессе трудно переоценить. Он имеет важное доказательственное значение, помогает судье вынести правильное, законное и обоснованное решение, ориентирует стороны в ходе процесса, особенно при необходимости обжаловать судебный акт. Недаром закон установил, что отсутствие в материалах дела протокола или отсутствие в нем подписи судьи, рассматривающего дело, является безусловным основанием к отмене решения арбитражного суда первой инстанции (п. 7 ч. 3 ст. 158 АПК), а также постановления (п. 8 ч. 3 ст. 176 АПК).

    Содержание протокола установлено ст. 123 АПК. В частности, в протоколе указываются:

    1. год, месяц, число и место судебного заседания;

    2. наименование суда, рассматривающего дело, его состав;

    3. наименование дела;

    4. сведения о явке лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса;

    5. сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса их процессуальных прав и обязанностей;

    6. определения, вынесенные судом без удаления из зала заседания;

    7. устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле;

    8. показания свидетелей, устные разъяснения экспертами своих заключений.

    В протоколе о совершении отдельных процессуальных действий указываются также полученные данные: к примеру, в протоколе осмотра и исследования доказательств в месте их нахождения указываются данные о месте нахождения доказательств (здания, сооружения и т.п.), их наименование, описание, объяснения и замечания лиц, участвующих в деле, принимавших участие в осмотре и исследовании доказательств.

    Перечень сведений, указанных в ст. 123 АПК, не является исчерпывающим. Как правило, в протокол вносятся сведения о предупреждении свидетелей, переводчиков и экспертов об ответственности за дачу заведомо ложных показаний или уклонение от дачи показаний, за заведомо неправильный перевод, за дачу заведомо ложного заключения, расписки лиц, участвующих в деле, об ознакомлении с датой нового заседания при вынесении определения об отложении рассмотрения дела и другие сведения, которые, по мнению судьи, ведущего протокол, имеют значение для рассмотрения спора. При этом следует иметь в виду, что чем больше существенных сведений судья вносит в протокол, тем легче ему ориентироваться в материалах дела и выносить решение.

    Все сведения, перечисленные в ст. 123 АПК, должны вноситься в протокол в последовательности, установленной названной статьей, иные записи должны быть сделаны в той последовательности, в какой совершались процессуальные действия с начала судебного разбирательства до принятия решения.

    Протокол ведет председательствующий в заседании или другой судья состава, рассматривающего дело (ч. 2 ст. 123 АПК). Ведение протокола техническим персоналом арбитражного суда не допускается, он составляется только лицами, указанными в ст. 123 АПК. Существует мнение, что ведение протокола судьей отвлекает последнего от основной работы по рассмотрению дела и «создает опасность того, что содержание протокола заседания арбитражного суда будет "подгоняться" под содержание вынесенного решения».

    С названным мнением нельзя не согласиться, поскольку, действительно, такие последствия не исключены. Вместе с тем можно дать следующее объяснение указанной норме: в отличие от ГПК (ст. 226-228), АПК устанавливает менее жесткие требования к содержанию протокола: не обязательно вносить в протокол объяснения лиц, участвующих в деле, содержание судебных прений и заключение прокурора, т.е. в протокол, помимо обязательных данных, остальные вносятся по усмотрению судьи. Таким правом и полномочиями — определять, какие сведения вносить в протокол, — технический персонал арбитражного суда не обладает.

    Протокол судебного заседания подписывается судьей, председательствующим в заседании, не позднее следующего после заседания дня. Вместе с тем закон не запрещает подписания протокола всеми судьями, рассматривающими дело коллегиально. Протокол о совершении отдельного процессуального действия составляется и подписывается судьей непосредственно после совершения этого действия, т.е. в день его составления.

    Важной гарантией соблюдения прав участников арбитражного процесса является установленная ч. 4 ст. 123 АПК возможность их ознакомления с протоколом судебного заседания или процессуального действия и, особенно, представления замечаний относительно полноты и правильности его составления. При этом закон ограничил срок представления замечаний трехдневным сроком после подписания протокола. Замечания, поданные с пропуском срока, возвращаются судьей без рассмотрения. Пропущенный срок может быть восстановлен в порядке, предусмотренном в ст. 99 АПК.

    Замечания рассматриваются судьей, председательствующим в заседании, без вызова лиц, участвующих в деле. О принятии или отклонении замечаний на протокол судья выносит определение. Возможность обжалования такого определения законом не предусмотрена. Замечания на протокол и определение судьи приобщаются к делу.

    34.Установление судом обстоятельств, препятствующих возможности рассмотрения дела.

    з содержащейся в ч. 1 ст. 188 АПК формулировки следует, что определения, препятствующие дальнейшему движению дела, могут быть обжалованы во всех случаях, независимо от того, указано на это прямо в соответствующих статьях кодекса или нет.

     Вместе с тем кодекс не содержит общей дефиниции определений, препятствующих движению дела. В доктрине процессуального права считается бесспорным, что к препятствующим движению дела определениям относятся определения о приостановлении производства по делу (ч. 1 ст. 147 АПК), определения об оставлении искового заявления без рассмотрения (ч. 1 ст. 149 АПК) и определения о прекращении производства по делу (ч. 1 ст. 151 АПК).

     Дискуссионными остаются вопросы о том, относятся ли к числу преграждающих движение дела определения о возвращении искового заявления, об оставлении искового заявления без движения, а также определения, препятствующие возбуждению и развитию судебных производств по пересмотру судебных актов, а именно:

     - определения об оставлении без движения апелляционных (ч. 1 ст. 263 АПК) и кассационных (ч. 1 ст. 280 АПК) жалоб;

     - определения о возвращении указанных жалоб (ч. 2 ст. 264, ч. 2 ст. 281 АПК);

     - определения о прекращении производства по апелляционным и кассационным жалобам (ч. 3 ст. 265, ч. 2 ст. 282 АПК);

     - определения о возвращении заявлений о пересмотре судебных актов в порядке надзора (ч. 2 ст. 296 АПК);

     - определения о возвращении заявления о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам (ч. 2 ст. 315 АПК).

     К решению этих вопросов существуют два подхода.

     Первый заключается в том, что препятствия к движению дела не могут возникнуть раньше, чем дело возбуждено. В соответствии с этим подходом определения об оставлении искового заявления без движения, о возвращении заявления не могут рассматриваться как препятствующие движению дела, поскольку дела еще нет.

     Второй подход состоит в том, что под препятствием к движению дела следует рассматривать препятствие к рассмотрению материально-правового требования лица, обратившегося в суд за защитой своего права. При таком подходе указанные определения, препятствующие возбуждению дела, следует рассматривать как препятствующие его движению.

     По вопросу о том, следует ли считать препятствующими движению дела определения, преграждающие возбуждение и развитие судебных производств в судах проверочных инстанций, а также производств по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, каких-либо устоявшихся подходов в доктрине не выработано.

     С одной стороны, после вынесения решения судом первой инстанции дело считается разрешенным судом, тем более если это решение вступило в законную силу. Поэтому наличие препятствий к его пересмотру в судах проверочных инстанций, а тем более по вновь открывшимся обстоятельствам, трудно признать обстоятельством, тождественным препятствию движению дела. В ином случае пришлось бы признать, что, например, определение ВАС РФ о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора является препятствующим дальнейшему движению дела в суде надзорной инстанции, а значит - обжалуемым. Между тем ни ст. 296 АПК, ни практика ее применения не дают оснований для такого вывода.

     С другой стороны, в процедурах возбуждения и в развитии производства по пересмотру судебных актов много общего с процедурами возбуждения и с развитием искового производства. В соответствующих производствах используются сходные правовые институты - принятия обращения заявителя, оставления обращения без движения, его возвращения, прекращения судебного производства. Более того, отсутствие в главах АПК, посвященных производствам по пересмотру судебных актов, некоторых норм и институтов, регламентирующих последствия принятия неприемлемых обращений и аналогичных соответствующим нормам и институтам искового производства (например, отсутствие института оставления жалобы, заявления о пересмотре без рассмотрения, недостаточность оснований для прекращения производства по жалобе, заявлению в сравнении с основаниями для прекращении производства по делу - ст. 150 АПК), свидетельствует скорее о пробельности закона, чем об осознанном намерении законодателя исключить применение таких норм и институтов в производствах по пересмотру судебных актов.

     Именно поэтому отсутствие соответствующих норм и институтов в гл. 34-37 АПК активно восполняется судебной практикой путем применения аналогии закона. Например, неприемлемая жалоба, заявление о пересмотре, ошибочно принятые судом, в отсутствие в этих главах специальных норм, определяющих процессуальные последствия принятия таких жалоб и заявлений, оставляются без рассмотрения либо производство по ним прекращается применительно к соответствующим положениям гл. 17 и 18 АПК.

     Наличие очевидного сходства в рассматриваемом аспекте искового производства и производств по пересмотру судебных актов дает определенные основания и для противоположного подхода, согласно которому препятствия в развитии дела могут возникать и после вынесения решения, а определения, препятствующие движению дела, могут приниматься и в производствах по пересмотру судебных актов. Соответственно, в последнем случае актуализируется вопрос о том, какие же именно из принимаемых в этих производствах определений могут рассматриваться как препятствующие развитию этих производств (и, соответственно, движению дела в этих производствах). Так, например, кодекс прямо предусматривает возможность обжалования определения об оставлении без движения апелляционной жалобы (ч. 1 ст. 263) и не предусматривает обжалования аналогичного определения об оставлении без движения кассационной жалобы (ст. 280, 291). Можно ли, исходя из этого, признать, что первое из них препятствует движению дела, а второе нет?

     Анализ соответствующих норм кодекса приводит к выводу о том, что, несмотря на включение в АПК 2002 г. положения ч. 1 ст. 188 о возможности обжалования отдельно от финального судебного акта, наряду с прямо названными в нем определениями, также определений, препятствующих движению дела, в действительности в кодексе сохранен прежний подход АПК 1995 г., согласно которому обжалованы могут быть лишь те определения, в отношении которых на это прямо указано в АПК.

     Действительно, в отношении всех тех определений, препятствующий характер которых вообще не вызывает никакого сомнения (о приостановлении производства по делу, об оставлении искового заявления без рассмотрения, о прекращении производства по делу), кодекс (ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 151 АПК) тем не менее прямо предусматривает возможность их обжалования.

     Применительно же к тем определениям, в отношении которых вывод о том, что они препятствуют движению дела, не лежит на поверхности (например, об осуществлении процессуального правопреемства и отказе в этом; о возвращении встречного иска и иска третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора; об отказе в возобновлении производства по делу; об оставлении апелляционной, кассационной жалобы без движения; о возвращении апелляционной и кассационной жалобы; о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам; о прекращении производства по апелляционной, кассационной жалобе и ряде других), кодекс фактически использует тот же подход, который заключается в том, что в тех случаях, когда законодатель считает соответствующие определения обжалуемыми, он прямо указывает на это в соответствующих статьях (ч. 4 ст. 129, ч. 2 ст. 48, ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 264, ч. 3 ст. 281, ч. 4 ст. 265, ч. 4 ст. 282, ч. 3 ст. 315 АПК).

     Соответственно, отсутствие в кодексе прямых указаний на возможность обжалования определений, которые могли бы рассматриваться как препятствующие движению дела в соответствии с приведенными выше подходами, понимается в судебной практике как свидетельство того, что соответствующие определения не являются препятствующими. Действительно, иначе трудно объяснить, почему в отношении одних, очевидно препятствующих движению дела определений кодекс прямо указывает на их обжалование, а в отношении других, препятствующий характер которых не очевиден, умалчивает об этом.

     При наличии положений ч. 1 ст. 188 АПК юридический смысл включения в закон норм, прямо предусматривающих обжалование преграждающих определений, может заключаться только в том, чтобы исключить спор - является определение препятствующим или нет, внести ясность в этот вопрос в случаях, когда на этот счет возможны различные суждения.

     Так, определение об оставлении искового заявления без движения в судебной практике не рассматривается как препятствующее движению дела, но вовсе не потому, что дело не возбуждено и, следовательно его еще нет. Подобный довод расходился бы прежде всего с нормой ч. 3 ст. 272 АПК, согласно которой апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции о возвращении искового заявления и на другие определения, которые препятствуют дальнейшему движению дела, рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции в срок, не превышающий десяти дней со дня поступления такой жалобы в суд.

     Определение о возвращении искового заявления, как и определение об оставлении заявления без движения, принимается в условиях, когда дело не возбуждено, однако это обстоятельство само по себе не рассматривается законодателем как повод к тому, чтобы не считать подобное определение препятствующим движению дела. Иначе в ч. 3 ст. 272 АПК он не упомянул бы определение о возвращении искового заявления в числе других препятствующих определений.

     Кроме того, согласно ч. 2 ст. 272 АПК апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции подаются в арбитражный суд апелляционной инстанции и рассматриваются им по правилам, предусмотренным для подачи и рассмотрения апелляционных жалоб на решения арбитражного суда первой инстанции, с особенностями, предусмотренными в ч. 3 этой статьи. Это означает применимость к апелляционным жалобам на определения арбитражного суда положений ч. 2 ст. 257 кодекса, в силу которой арбитражный суд первой инстанции в трехдневный срок со дня поступления апелляционной жалобы в суд обязан направить ее вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции.

     Совершенно ясно, что под делом в данном случае понимается вся совокупность материалов, относящихся к непринятым исковым заявлениям и хранящихся в арбитражном суде, включая, естественно, и обжалуемое определение, которым вопрос о приемлемости заявления был разрешен отрицательно для заявителя.

     Поэтому, например, в п. 12 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" (где на вопрос о возможности обжалования определения об оставлении искового заявления без движения дается отрицательный ответ) не приводится довод о том, что данное определение не является препятствующим движению дела, поскольку дела еще нет.

     Довод, приводимый Президиумом ВАС РФ, более простой и понятный: АПК не предусматривает возможности обжалования определения об оставлении искового заявления без движения. Эта логика вполне соответствует приведенным выше подходам кодекса, воспринятым и судебной практикой: в тех случаях, когда законодатель считает то или иное определение препятствующим движению дела, он обязательно указывает в статье, в которой соответствующее определение упомянуто, на то, что оно может быть обжаловано.

     Исходя из этой логики, судебная практика не признает, например, возможность обжалования определений, которыми не принято заявление о вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора (хотя такое заявление является не чем иным, как иском), определений об отказе в процессуальном правопреемстве (хотя таким определением, если оно является ошибочным, создаются препятствия к судебной защите прав правопреемника стороны, не допущенного в процесс). По той же логике судебная практика федеральных судов уже после принятия АПК 2002 г. длительное время исходила из невозможности обжалования определений о возвращении встречных исков *(149), несмотря на то, что такая возможность недвусмысленно вытекает из системного анализа ч. 4 ст. 132 в ее взаимосвязи с ч. 4 ст. 129 кодекса (ситуация изменилась лишь после появления Информационного письма ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82, в п. 13 которого и были даны соответствующие разъяснения).

     Внесению ясности и определенности в вопрос о том, какие именно определения арбитражного суда могут быть обжалованы и кем именно (а значит, и предупреждению злоупотреблений в этой сфере), как представляется, способствовали бы следующие направления совершенствования процессуального закона в рассматриваемом аспекте.

     Первое (и, видимо, главное) - это сплошная инвентаризация всех определений, которые по действующему кодексу могут быть обжалованы, и исключение из числа обжалуемых тех из них, которые заведомо не могут нарушить прав заявителя.

     Второе направление - это исчерпывающее перечисление в АПК всех определений, которые могут быть обжалованы. Формула закона о возможности обжалования помимо прямо указанных в нем также и "препятствующих" определений не способствует правовой определенности, так как не прибавляет никакой ясности к тому, что же это за определения. На сегодняшний день судебная практика не выявила ни одного из таких определений, а те из них, которые на самом деле могли бы считаться "препятствующими", в реальной правоприменительной практике таковыми не признаются. Это означает только то, что данная формула в реальности "не работает" на цели судопроизводства в арбитражных судах, но в то же время вносит неопределенность в вопрос о круге таких определений, что создает почву для злоупотреблений правом на судебный контроль.

     Третье направление - это включение в АПК прямых указаний на обжалование тех определений, которые препятствуют рассмотрению материально-правового требования заявителя (хотя с сугубо формальной точки зрения они не препятствуют рассмотрению имеющегося дела, а потому не признаются обжалуемыми в судебной практике). К их числу относятся прежде всего определения, которыми не приняты заявления третьих лиц с самостоятельными требованиями относительно предмета спора. Указанные лица, не допущенные в процесс, впоследствии скорее всего все равно появятся в нем, но уже в качестве лиц, обжаловавших принятое решение в порядке ст. 42 АПК, что может повлечь отмену решения с направлением дела на новое рассмотрение. Думается, что в данном случае допущение предварительной судебной проверки обоснованности непринятия исков таких лиц по их жалобам на соответствующие определения - путь более экономный, так как он позволяет решить вопрос о наличии оснований для их участия в деле на более ранних стадиях процесса.

     
    1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   55


    написать администратору сайта