Главная страница

1. Понятие и признаки корпорации (мое тетрадь) История развития корпораций в России и за рубежом Происхождение термина корпорация


Скачать 0.63 Mb.
Название1. Понятие и признаки корпорации (мое тетрадь) История развития корпораций в России и за рубежом Происхождение термина корпорация
Дата11.06.2018
Размер0.63 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаOtvety.docx
ТипДокументы
#46608
страница28 из 35
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35

Условной называется сделка, стороны кот. ставят возникновение или прекращ. прав и об-тей в зависимость от какого-то об-ва, которое может наступить или не наступить в будущем. В качестве условия могут выступать как события, так и действия граждан и юр. лиц. При этом в качестве условия могут рассматриваться как действия третьих лиц, так и действия самих участников сделки (напр., женитьба покупателя им-ва, договорившегося с продавцом о том, что право соб-ти на проданное им-во перейдет к покупателю только с момента его женитьбы).

Сделка м.б. совершена под отлагат. (суспензивным) условием, если стороны поставили возникновение прав и об-тей в зависимость от наступления условия

Сделка считается совершенной под отменительным условием, . (резолютивным) если стороны поставили прекращение прав и об-тей в зависимость от наступления условия.

Условия действительности сделок (элементы сделки)

а. Законность содержания - означает ее соответствие требованиям закон-ва.; Под содержанием сделки понимается совокупность составляющих ее условий (о предмете, о правах и обязанностях сторон, об ответственности за неисполнение обязательств и др.).

б. Способность лиц, совершающих сделку, к участию в ней (право и дееспособность)

Поскольку сделка - волевое действие, совершать ее могут только дееспособные граждане. У граждан сделкоспособность как составной элемент их дееспособности. Соответственно выделяется сделкоспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и лиц, достигших совершеннолетия. Кроме того, сделкоспособность совершеннолетних граждан может зависеть от состояния их психического здоровья и некоторых иных факторов. При этом граждане с учетом ограничений, установленных законом с учетом их возраста и состояния психического здоровья, могут совершать любые сделки.

У юридических лиц сделкоспособность в полном объеме возникает с момента гос. рег.

Что касается публичных образований, то их способность совершать сделки практически всецело зависит от тех задач, которые решаются ими как органами публичной власти.

в. Соответствие воли и волеизъявления участника сделки Несоответствие между действительными желаниями, намерениями лица и их выражением вовне может служить основанием признания сделки недействительной. действует презумпция совпадения воли и волеизъявления.

При несоответствии между волей и волеизъявлением субъекта сделки его воля формируется свободно, но он совершает волеизъявление, не совпадающее с этой волей. Например, субъекты под видом договора к-п совершают дарение вещи.

г. Соблюдение формы сделки-способы выражения, закрепления или засвидетельствования воли субъектов, совершающих сделку, называются формами сделок. Воля м.б. изъявлена:- устно;- письменно; - совершением конклюдентных действий; - молчанием (бездействием).

Форма сделки

Как следует из ст. 158 ГК, сделки совершаются в устной или в письменной форме (простой или нотариальной). Устная - если законом и договором не установлена письменная , если исполняется сделка при самом совершении, во исполнение договора, заключенного в письм. форме.

Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных ГК РФ или соглашением сторон.

Должны совершаться в простой письменной форме, за искл. сделок, требующих нотариального удостоверения (ст. 161): 1)сделки юр. л. между собой и с гражданами; 2)сделки граждан между собой на сумму, превыш. 10тыс (ранее 1тыс)., а в случаях, предусмот. законом, независ. от суммы сделки.

Нотариальное удостоверение и государственная регистрация сделки

В ряде случаев сделки подлежат нотариальному удостоверению. Как установлено новой ред. ст. 163 ГК, нотариальное удостоверение сделки - проверка ее законности, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие. До этого ст. 163 ГК РФ не отражала полного смысла действия нотариуса, совершаемого при удостоверении сделки. Дополняется п. 3, определяющим последствия несоблюдения нотариальной формы сделки в случаях, когда оно прямо предусмотрено законом: сделка считается ничтожной (дог. ренты)

Некоторые сделки проходят гос. рег. Согласно ст. 164 ГК (в новой ред.) в случаях, если законом предусмотрена гос. рег. сделок, правовые последствия сделки наступают после ее рег. Положения данной ст. стали более общими и предоставляют возможность на законодательном уровне издавать законы, в кот. бы устанавливалась необходимость гос. рег. сделок, не внося при этом изменений в ГК (договор продажи дома, квартиры).

Согласие на совершение сделки

Гл. 9 "Сделки" дополнена ст. 157.1 "Согласие на совершение сделки": если на совершение сделки в силу закона требуется согласие 3го лица, органа юр. лица или гос. органа либо ОМС, о своем согласии или об отказе в нем 3е лицо или соответствующий орган сообщают лицу, запросившему согласие, либо иному заинтересованному лицу в разумный срок после получения обращения лица, запросившего согласие. Ранее такой общей нормы не было.

В предварит. согласии на совершение сделки должен быть определен предмет сделки, на совершение кот. дается согласие, а в случаях, предусмот. законом, и иные её усл. При последующем согласии (одобрении) должна быть указана сделка, на совершение кот. дано согласие. Если управомоченное на дачу согласия лицо не ответило на просьбу о таком согласии, считается, что в согласии отказано. Молчание не считается согласием на совершение сделки, за искл. случаев, установленных законом.
62. Правовая природа недействительных сделок. Новые подходы законодателя к вопросам ничтожности и оспоримости сделок.

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в качестве сделки, не создает тех правовых последствий, которые присущи данному виду сделок, а влечет лишь предусмотренные законом последствия, связанные с ее недействительностью.

С учетом этого действительность сделок оценивается с позиций соответствия действующему закон-ву их: а) субъектного состава; б) воли и волеизъявления; в) формы; г) содержания. Т.е., среди недействит. сделок можно условно выделить 4 группы: 1) сделки с пороками субъектного состава; 2) сделки с пороками воли и (или) волеизъявления; 3) сделки с пороками формы; 4) сделки с пороками содержания.

Закон выделяет два вида недействительных сделок: оспоримые - недействительные по основаниям, установленным законом, в силу признания их таковыми судом (может порождать правовые последствия), и ничтожные - недействительные в силу закона независимо от признания их таковыми судом (не порождает правовых последствий)

Новела 1 – Презумпция оспоримости. Ранее действующее правило о недействительности сделки устанавливало приоритет ничтожности сделки, не порождающей правовых последствий. Теперь в соответствии с действующей редакцией установлена обратная презумпция оспоримости сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта. Но ничтожная посягает на публич. интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц

Принципиальное значение новой редакции ст. 168 ГК РФ о недействительных сделках состоит во введении положения о признании любой сделки действительной до принятия решения суда об обратном.

1. Сделки с пороками субъектного состава.

А) связанные с дееспособностью граждан:

1) ничтожны сделки, совершенные гражданами, признанными недееспособными

2) ничтожны - сделки малолетних граждан, не достигших 14 лет:

3) оспоримы - сделки н/с в возрасте от 14 до 18 лет закл. сделки сами, без согл. своих родителей, усыновителей и попечителей по их иску.

4) оспоримы - сделки, совершенные гражданами, ограниченными судом в дееспособности по иску попечителя.

Б. Связанные с правоспособностью юридических лиц- оспоримы - сделки юр. лица, совершенной в противоречии с целями его деят-ти, опр. ограниченными его учред. док-ми.

В. Заключение без необходимого в силу закона согласия на совершение сделки – оспорима -сделка, совершенная без необходимого в силу закона согласия 3его лица, органа юр. лица или гос. органа либо ОМС, является оспоримой.

2. Сделки с пороками воли.

А) оспорима - совершенные гражданами, неспособными понимать значение своих действий или руководить ими

Б) оспорима - заключенные под влиянием существенного заблуждения

В) оспорима - совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных об-тв кабальная.

3. Сделки с пороками формы. Сделки - должны совершаться в предусмотренных законом и соглашением сторон формах.

Если нотариальное удостоверение сделки является обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность.

4. Сделки с пороками содержания.

А) нарушающие требования закона, иного правового акта

Б) ничтожна - совершенные с целью, противной основам правопорядка или нравственности - хотя бы одна из сторон сделки должна действовать умышленно

В ничтожна - совершенные для вида, без намерения создать соот. правовые последствия - мнимые.

Г) ничтожна - притворная - сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях (ст. 170 ГК). Имеется две сделки: прикрывающая (притворная), которая является ничтожной, и прикрываемая - сделка, которую стороны действительно имели в виду, и к ней с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила;

Д) ничтожна - сделка, совершенная с нарушением представителем или органом юридического лица условий осуществления полномочий либо интересов представляемого или интересов юридического лица.

Е) закл. в отношении им-ва, распоряжение которым ограничено или запрещено - если запрет или ограничение распоряжения им-вом вытекают из закона, то сделка, совершенная с нарушением указанных запрета или ограничения, ничтожна (напр., соглашение о переводе должником своего долга на другое лицо при отсутствии согласия кредитора).
Требование о признании оспоримой сделки недействительной м.б. предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. Она признается недействит., если нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе влечет неблагоприятные для этого лица последствия.

Новела 2 сужение круга заявителей о применении последствий недействит-ти ничтожной

Согласно п. 3 ст. 166 ГК РФ требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях - и иное лицо. Третье лицо должно будет специально обосновать, что оно действует добросовестно и имеет интерес в признании такой сделки недействительной. Следовательно, указанные нововведения ограничивают право обращаться с требованиями о применении последствий недействит-ти ничтожных сделок, которые не затрагивают их законных интересов.

Новелла 3 – Возможность придания сделке юр.силы (конвалидация)

Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна была знать при проявлении воли. Поэтому более для стороны эта сделка оспоримой являться не будет.

Новела 4 – сроки исковой давности по оспариванию сделок

Ранее: ничтожная – 3 года с момента начала исполнения, оспоримая – год со дня, когда узнал о наличии оснований для оспоримости.

Добавили: срок для лица, не являющегося стороной по ничтожной сделке – 3 года, с момента, когда узнал о начале исполнения, но в пределах 10 лет с момента начала исполнения.

Последствия недействительности

Недействительные сделки не влекут юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с их недействительностью. Они считаются недействительными с момента их совершения. Последствия недействит-ти сделки могут быть применимы лишь к сторонам этой сделки.

Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время. Недействительность части сделки не влечет недействит-ти прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без вкл. недействительной ее части.

Имущественные последствия недействительных сделок в литературе принято подразделять на основные и дополнительные.

1. Основное - двусторонняя реституция - восстановление сторон в первоначальное положение: каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость (п. 2 ст. 167 ГК). Ранее была фраза «стоимость в деньгах».

- односторонняя реституция - возвращение исполненного только в отношении одной (потерпевшей) стороны.

Реституция применяется всегда, независимо от оснований недействительности сделки и указания на такое последствие в соответствующей статье.

Исключение - суду предоставлено право в случаях, предусмотренных законом, взыскать в доход Российской Федерации все полученное по сделке, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности, сторонами, действовавшими умышленно (конфискация), или применить иные последствия, установленные законом.

Новела 5 - в ст. 167 ГК (п.4) появилось правило о возможности для суда не применять последствия недействительности сделки, если их применение будет противоречить основам нравственности и правопорядка.

2. Дополнительные последствия - обязанность возместить убытки, причиненные в связи с совершением и исполнением недействительной сделки. Такая обязанность возлагается:

1) на дееспособную сторону, если она знала или должна была знать о пороках субъектного состава (ст. ст. 171, 172, 175 - 177 ГК); возмещению подлежит реальный ущерб;

2) на сторону, действовавшую умышленно и недобросовестно (ст. 179 ГК): убытки, причиненные потерпевшему, возмещаются ему в полном объеме; риск случайной гибели предмета сделки несет эта же недобросовестная сторона.
63. Юридическая сущность представительства. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Виды нотариальных доверенностей.

1. Понятие и сущность представительства

Представительство – гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (представитель) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона, либо акте уполномоченного на то органа (гос. или мун.), совершает сделку, которая создает, изменяет или прекращает гр. права и обязанности представляемого.

Признаки представительства:

• представитель действует не от своего имени, а от имени представляемого;

• действия представителя в пределах его полномочий считаются действиями представляемого, следовательно, права и обязанности по сделке, заключенной представителем, возникают, минуя его, непосредственно у представляемого;

• представитель действует строго в рамках предоставленных ему полномочий;

• представитель действует от имени представляемого осмысленно и разумно. Т.е., представителем по общему правилу может быть либо юр. лицо, либо полностью дееспособный гражданин.

Цель предст-ва - совершение представителем сделок от имени и в интересах представляемого.

Сущность представит-ва состоит в деят-ти представителя по реализации предоставленного ему полномочия в интересах и от имени представляемого.

Субъектами представительства являются: представляемый, представитель, третье лицо.

Представляемый - гражданин либо юр. лицо, от имени и в интересах которого представитель совершает юридически значимые действия - сделки.

Представитель - гражданин либо юр. лицо, наделенные полномочием совершать юр. значимые действия в интересах и от имени представляемого. Гражданин в кач. представителя должен обладать полной дееспособностью, т.е. быть совершеннолетним, не ограниченным в дееспособности. В виде исключения, члены кооператива могут быть его представителями с 16 лет (п. 2 ст. 26 ГК).

Третье лицо - гражданин либо юр. лицо, с которым вследствие действий представителя устанавливаются, изменяются или прекращаются субъективные права и об-ти представляемого. Третьими лицами могут быть все лица, обладающие гражданской правосубъектностью.

Представитель не может совершать сделки:

1) от имени представляемого в отношении себя лично;

2) в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за искл. случаев коммерческого представительства;

В п.3 ст.182 ГК введено правило: указанные сделки, и на которую представляемый не дал согласия явл. оспоримыми, а не ничтожными. Они могут быть признаны недействительными по иску представляемого, если нарушают его интересы. При этом бремя доказывания того, что интересы представляемого не были нарушены, возлагается на представителя.

3) по своему характеру может быть совершена только лично,

4) другие сделки, указанные в законе (завещание).

П.1 ст.183 ГК в новой ред. (последствия закл. сделки лицом, не имеющим на это полномочия): теперь по общему правилу до одобрения сделки представляемым другая сторона вправе отказаться от нее в одностороннем порядке, заявив об этом совершившему сделку лицу или представляемому.

Введен п. 3: контрагент по сделке, заключенной с неуправомоченным лицом, наделяется правом уточнить у представляемого, собирается ли он одобрять сделку, что позволяет снять неопределенность в правоотношениях, т.е. установлены доп. меры защиты прав и законных интересов контрагента по сделке, совершаемой неуполномоченным лицом

Изменена ред. ст.184 ГК (коммерческое представительство). Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке допускается либо с их согласия, либо в случаях, предусмотренных законом. Исключена обязанность коммерческого представителя в этой ситуации исполнять данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя. Однако представляется, что это не приведет к существенному изменению правового регулирования в этой части, т.к. в настоящее время действует обязанность каждого вести себя добросовестно (п. 3 ст. 1 ГК).

2. Основания возникновение и виды представительства

Основаниями возникновения правоотношения между представляемым и представителем, т.е. юр. фактами, порождающими правомочие представителя, являются следующие об-ва:

1) волеизъявление представляемого о предоставлении полномочия представителю, выраженное в договоре или доверенности;

2) акт уполномоченного на то гос. органа или органа местного самоуправления, предписывающий субъекту действовать в качестве представителя других лиц (напр., орг.опеки и попечительства – опекуну/попечителю);

3) факт, с наличием кот. закон связывает возникновение полномочия одного лица быть представ-м другого(родители – несовершеннолетние дети)..

В зависимости от оснований возникновения представ-ва различают несколько его видов:

1) основанное на договоре (поручение, агентирование) или доверенности - возникает по воле представляемого. Такое представительство называется добровольным.

2) основанное на законе - возникает независимо от воли представляемого в силу прямого указания закона или акта соответ. органа (родители, усыновители, попечители). Оно называется законным или обязательным.

3. Доверенности

Положения ст.185 ГК РФ «Доверенность» разделены на две статьи: ст.185 «Общие положения о доверенности» и ст.185.1 «Удостоверение доверенности».

В ст.185 ГК Понятие доверенности не изменилось: письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед 3ми лицами. Но теперь уточняется, 1) доверенности от имени малолетних и недееспособных граждан выдают их законные представители; 2) кому может быть представлена доверенность представляемым (соответствующему 3-му лицу, банку, организации связи), 3) устанавливается возможность определить полномочия представителя в тексте договора представителя с представляемым или между представляемым и 3м лицом, либо в решении собрания. Если доверенность выдана нескольким представителям, каждый из них обладает полномочиями, указанными в доверенности, если отсутствуют указания об их совместном осуществлении. Эти правила применяются и в случаях совместной выдачи доверенности несколькими лицами (п.6).

По содержанию и объему полномочий, различают следующие виды доверенности:

1) генеральная (общая) – выдается представителю для совершения разнообразных сделок в течении определенного периода времени;

2) специальная – выдается на совершение ряда однородных сделок (доверенность на представительство в суде, напр.);

3) разовая – выдается для совершения строго определенной сделки.

Форма доверенности

Доверенность должна быть совершена в письменной форме (п. 1 ст. 185 ГК РФ). При этом следует иметь в виду возможность совершения доверенности в электронной форме (ст. 44.2 Основ о нотариате). В таком случае лицо, обратившееся за удостоверением доверенности, обязано подписать документ в присутствии нотариуса усиленной квалифицированной электронной подписью.

Доверенность должна содержать(обязательные реквизиты):

- дата её совершения (при ее отсутствии она является ничтожной)

- подпись доверителя.

В ст.185.1 ГК перечислены доверенности, требующие обязательной нотариальной формы: на совершение сделок, требующих нотариальной формы; на подачу заявлений о гос. рег. прав или сделок; на распоряжение зарегистрированными в гос. реестрах правами.

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются (список не изменился):

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по мед. части, а при их отсутствии - старшим или дежурным врачом;

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, которые удостоверены администрацией этого учреждения или руководителем соответствующего органа социальной защиты населения.

Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на получение корреспонденции (за искл. ценной корреспонденции), может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в кот. он находится на излечении. Введено: такая дов-ть удостоверяется бесплатно.

Из правил оформления дов-ти от имени юр. л. исчезло существ. дополнение о том, что подпись руководителя должна быть скреплена печатью организации, что может повлечь увеличения неправомерных сделок по распоряжению им-вом представляемой организации (п.4 ст. 185.1 ГК).

Новая ред. ст.186 ГК отказалась от максимального срока действия доверенности на территории РФ в 3 года. Теперь доверенность можно выдать на любой срок. А если срок не указан, то доверенность будет действовать в течение года со дня её совершения (п.1 ст.186 ГК РФ)(искл., если доверенность выдана нотариусом для совершения сделок за границей – действует до ее отмены доверителем).

Уточнена ст. 187 ГК "Передоверие". Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это дов-тью, а также если вынуждено к этому силою обс-тв для охраны интересов выдавшего доверенность лица и доверенность не запрещает передоверие.

Установив обязанность извещения доверителя о передоверии и последствия несоблюдения этой обязанности, зафиксировав нотариальную форму доверенности в порядке передоверия, законодатель отказался от нотариальной формы доверенности выдаваемой в порядке передоверия юр. лицами, руководителями филиалов и представительств юр. лиц. Теперь представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке передоверия, не утрачивает своих полномочий по первоначальной доверенности. Иное может быть указано в доверенности или в законе (п.6 ст.187 ГК РФ).

Новая норма о безотзывной доверенности (ст.188.1 ГК) - доверенность, выдаваемая в связи с осущ. предпринимательской деят-ти, не может быть отменена до окончания срока её действия, поэтому и называется безотзывной. Она должна быть нотариально удостоверена и содержать указание на ограничение возможности её отмены (п.2). Не может быть передоверена, если иное не предусмотрено в самой дов-ти. Но её действие в любом случае может быть прекращено после прекращения того обяз-ва, для исполнения или обеспечения исполнения которого она выдана, а также по требованию доверителя при злоупотреблении представителем своими полномочиями или при возникновении обстоятельств, свидетельствующих, что такое злоупотребление может произойти (абз.2 п.1). Кроме этого в самой доверенности могут быть указаны обстоятельства, при которых безотзывная доверенность может быть отменена.

Основания прекращения доверенности в ст. 188 ГК, 1) истечения срока доверенности; 2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно, при этом отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была выдана доверенность, либо в нотариальной форме (новое про форму отмены); 3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий; 4) прекращения юр. лица, от имени которого или которому выдана дов-ть, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения; 5) смерти гражданина, выдавшего дов-ть, или которому выдана дов-ть, признания их недееспособными, ограниченно дееспособными или безвестно отсутствующими; 6) введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

ст. 189 ГК пояснила особенности осуществления такого способа прекращения доверенности как отмена доверенности лицом, выдавшим её.

1. Лицо, выдавшее дов-ть и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому дов-ть выдана и известных ему 3х лиц, для представительства перед кот. дана дов-сть. Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего дов-ть, в случаях его смерти.

Сведения о совершенной в нотариальной форме отмене доверенности вносятся нотариусом в реестр нотариальных действий (новое с 1.01.17).

Сведения о совершенной в простой письменной форме отмене дов-ти могут быть опубликованы в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве. В этом случае подпись на заявлении об отмене дов-ти должна быть нотариально засвидетельствована.

Введено 1.01.17: Если 3и лица не были извещены об отмене дов-сти ранее, они считаются извещенными о совершенной в нотариальной форме отмене дов-ти на следующий день после внесения сведений об этом в реестр нотариальных действий, а о совершенной в простой письменной форме отмене доверенности - по истечении 1 месяца со дня опубликования таких сведений.

2. Если третьему лицу предъявлена доверенность, о прекращении которой оно не знало и не должно было знать, права и обязанности, приобретенные в результате действий лица, полномочия которого прекращены, сохраняют силу для представляемого и его правопреемников.

3. По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность.
64. Понятие и виды сроков исковой давности. Исчисление сроков исковой давности. Новеллы законодательства РФ об исковой давности.

Исковая давность - срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК).

Исковая давность в объективном смысле - гражданско-правовой институт, т.е. система норм закон-тва, регулирующих отношения, связанные со сроком защиты гражданских прав (сроки, возникновение и т.д.). В субъективном смысле - это права лица, чьи интересы нарушены, воспользоваться сроком для защиты нарушенных гражданских прав.

Значение института исковой давности в ГП - он имеет цель дисциплинировать участников оборота, стимулировать их к осуществлению принадлежащих им прав и исполнению обязанностей.

Виды

Гражданское законодательство выделяет общий и специальные сроки исковой давности.

Общий срок исковой давности составляет три года (ст. 196 ГК) и применяется ко всем гражданским правоотношениям, если иное не предусмотрено законом. Специальные сроки исковой давности устанавливаются для защиты отдельных указанных в федеральном законе прав.

Как правило, специальные сроки больше или меньше трех лет.

Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъявлены в течение двадцати лет.

Сокращенные сроки исковой давности установлены, например, для исков, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда - 1 год (ст. 725 ГК), исков из договоров перевозки груза - 1 год (ст. 797 ГК), исков по требованиям, связанным с имущественным страхованием - 2 года (ст. 966 ГК); требование о признании решения о реорганизации недействительным по требованию участников или иных лиц, имеющих такое право по закону - не позднее 3 месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации,
Останавливаясь на общей продолжительности срока исковой давности в 3 года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п.1 ст.196 ГК), законодатель дополняет ст.196 РФ п. 2: доп. правило, ограничивающее возможность применения исковой давности 10летним сроком со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен. Т.е, появление п.2 в ст.196 ГК создаёт ситуацию, при кот. ист. 10летнего срока со дня нарушения права не даст возможности воспользоваться 3летним сроком исковой давности, исчисленным со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права после истечения 10 лет с момента нарушения права).

Возникает вопрос о соотношении 10летнего и 3летнего сроков исковой давности, если субъект, чье право нарушено, узнал о нарушении права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права в последний год 10летнего срока исковой давности или в последний день этого 10летнего срока. Узнав о нарушении своего права и о том, кто является его нарушителем, истец обращается в суд с иском. Если такое обращение произойдет до истечения 10летнего срока со дня фактического нарушения права, требование будет рассмотрено и удовлетворено, так как срок исковой давности не течет со дня обращения в суд (ст. 204 ГК). А если обращение последует в пределах 3летнего срока исковой давности, но после истечения 10летнего срока, думается, что редакция ч. 2 ст. 196 ГК РФ не даст возможности удовлетворить такое требование.

Т.об., для реализации права на иск в материальном смысле надо узнать о нарушении своего права и о том, кто его нарушил, в теч. 10 л. с момента его нарушения и обратиться в суд с исковым треб.

Применение исковой давности (ст. 199)

Если ни в отзыве на иск, ни в ходе разбирательства ответчик не ссылается на истечение исковой давности, суд не вправе учитывать это обстоятельство при вынесении решения. Т.е, применение исковой давности зависит от усмотрения стороны в споре.

Установленные законом сроки исковой давности имеют императивный характер. Соглашением сторон не могут быть изменены ни продолжительность этих сроков, ни порядок их исчисления, включая основания их приостановления и перерыва.

Исковая давность применяется к большинству, но не ко всем гражданским правоотношениям. Законом установлены требования, на которые исковая давность не распространяется (ст. 208 ГК): 1)требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; 2)требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 3)требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Но (новелла) требования, предъявленные по истеч. 3 лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за 3 года, предшествовавшие предъявлению иска, за искл. случаев, предусмотренных ФЗ "О противодействии терроризму"; 4)требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения; 5)другие требования в случаях, установленных законом.

Ст. 199 ГК дополнена п. 3, запрещающим применять односторонние действия, направленные на осуществление права, срок исковой давности для защиты кот. истек (зачет, безакцептное списание денежных средств, обращение взыскания на заложенное им-во во внесудебном порядке). Т.е., установлен запрет внесудебной односторонней реализации задавнённого требования.

Течение сроков исковой давности

Новая ред. ст.200 ГК «Начало течения срока исковой давности» уточнила начальный момент срока исковой давности. Срок начинается со дня, когда лицо узнало о нарушении своего права (так было в предыдущей редакции ст.200) и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Т.об., разрешилась проблема истеч. срока исковой давности по виндикационным требованиям и требованиям из причинения вреда в период невозможности предъявления иска по причине неизвестности ответчика, теперь хотя право соб-ка было нарушено, вещь выбыла из его обладания помимо его воли, но соб-к не знает у кого находится его вещь, срок исковой давности по виндикационному требованию не начнется до момента узнавания незаконного владельца ( п.1 ст. 200 ГК). Течение срока исковой давности, определяемое по правилам п. 1 ст. 200 ГК может так и не начаться до истечения 10летнего срока (п.2 ст. 196 ГК РФ) со дня нарушения права. В таком случае нарушенное право не сможет быть защишено всязи с истеч. срока исковой давности.

В п.2 ст.200 ГК добавлено одно предложение, определившее порядок исчисления срока исковой давности по обяз-вам с неопределенным сроком исполнения или срок исполнения кот. определен моментом востребования. По этим требованиям срок исковой давности начинается со дня предъявления кредитором требования об исполнении обяз-ва. Если должнику предоставлен льготный срок для исполнения обяз-ва, исчисление срока исковой давности начинается по окончании такого срока (ст.314 ГК), т.е. на 8 день после предъявления треб-я. Новелла: срок исковой давности не может превышать по таки требованиям 10 л. со дня возникновения об-ва. Т.об., принудительно обеспечивается исполнение обяз-тва с неопр. сроком исполнения только в теч. 10 лет с момента его заключения.

Изменилась редакция статьи 202 ГК «Приостановление течения срока исковой давности».

В п.1 перечисляются 4 приостанавливающих течение срока исковой давности обст-ва: 1) непреодолимая сила; 2) нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил РФ, переведенных на военное положение; 3) мораторий; 4) приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующих соответствующее отношение.

П. 2 ст.202 ГК определяет условия, при которых возможно приостановление срока исковой давности: необходимо, чтобы перечисленные в п.1 ст.202 ГК РФ обст-ва возникли или продолжали существовать в последние 6 месяцев срока исковой давности.

П.3 ст.202 ГК называет еще одно обст-во, приостанавливающее течение срока исковой давности: предусмотренная законом процедура разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и тд.). В случае приостановления срока исковой давности по этому основанию, он приостанавливается на срок, определенный законом для такой процедуры, а при отсутствии в законе такого срока – на 6 месяцев со дня начала соответствующей процедуры. Приостановление в данном случае не связано с тем, в какой части срока будет иметь место это приостанавливающее обстоятельство.

После отпадения приостанавливающего обст-ва течение срока исковой давности продолжается. Если остающаяся часть срока исковой давности менее 6 месяцев, она удлиняется до 6 месяцев, а если срок исковой давности равен 6 месяцам или менее 6 месяцев, - до срока исковой давности.

Новая ред. ст.203 ГК связывает возможность перерыва теч. срока исковой давности только с одним обст-вом – совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

Обращение с иском в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права теперь не явл. основанием перерыва теч. срока исковой давности. В соот. с новой ред. п.1 ст.204 ГК «срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права».

Если суд оставил иск без рассмотрения, течение срока исковой давности, начавшееся до предъявления иска, продолжается в общем порядке. Если судом оставлен без рассмотрения иск, заявленный в уголов. деле, теч. срока исковой давности, начавшееся до предъявления иска, приостанавливается до вступления в зак. силу приговора, кот. иск оставлен без рассмотрения. Если после этого неистекшая часть срока исковой давности составит менее 6 мес., она удлиняется до 6 мес. Такие последствия не примен., если основанием оставления иска без рассмотр. послужили действия (бездействия) истца.

В ст.207 ГК определяется порядок применения срока исковой давности к доп. требованиям. Правило, закрепленное в прежней ред.ст.207 ГК, сохранено и лишь уточнено. Истечение срока исковой давности по главному требованию прекращает существование доп. требований (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.д.) и в том случае, когда доп. требования возникли после истечения срока исковой давности по главному треб. Ранее в этом списке отсутствовало указание на неустойку, что вызывало определенные проблемы в судебной практике

П.2 ст.207 ГК устанавливает правило, кас-ся пропуска срока предъявления к исполнению исполнительного документа по главному требованию. В этом случае невозможным явл. не только исполнение по такому главному треб., но и срок исковой давности по доп. треб. считается истекшим.

ФЗ от 7 мая 2013 года № 110-ФЗ вступил в силу с 1 сентября 2013 года.

Установленные ГК в ред. № 110-ФЗ сроки исковой давности и правила их исчисления применяются к требованиям, сроки предъявления кот. были предусмотрены и не истекли до 1.09.2013 года.
65. Понятие, юридическая специфика и виды вещных прав. Развитие учения о вещных правах в отечественном законодательстве и доктрине.

Понятие, признаки и виды вещных прав

Вещным правом является абсолютное гражданское право лица, предоставляющее ему возможность непосредственного господства над вещью и отстранения от нее всех других лиц, защищаемое специальными гражданско-правовыми средствами.

Вещные права характеризуются след. признаками: 1) непосредственным отношением лица к вещи - оформляют принадлежность вещей опр. субъектам. Этим отличаются от обязательственных прав, оформляющих переход вещей и иных объектов от одних субъектов к др.; 2) носители вещного права удовлетворяют свой интерес путем непосредственного воздействия на вещь, которая находится в сфере их хозяйственного господства. Но набор правомочий у субъектов различных вещных прав может быть самым разнообразным 3) абсолютным характером - т.е. управомоченному лицу - носителю вещного права противостоит неопределенный круг лиц обязанных. Обязанность последних явл. обязанностью пассивного типа, все и каждый должны воздержаться от совершения действий, препятствующих управомоченному лицу в использовании вещи и не воздействовать на вещь без его разрешения. Т.е., третьи лица должны быть четко осведомлены о видах и содержании вещных прав. Именно этим обстоятельством объясняется необходимость исчерпывающего определения в законе перечня вещных прав и их содержания; 4) объектами явл. только индивидуально-определенные вещи; 4) защитой с помощью особых вещно-правовых средств.

Виды вещных прав определены в законе следующим образом:

1)право соб-ти - наиболее широкое по объему правомочий вещное право, дает лицу наиболее полное господство над вещью, в том числе путем владения, пользования и распоряжения ею, а также совершения в отношении нее любых действий, не запрещенных законом и не нарушающих права и охраняемые интересы;

Объективное право - совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих и охраняющих состояние принадлежности материальных благ конкретным лицам. Субъективное право - мера дозволенного поведения лица по владению, пользованию и распоряжению имуществом.

2) ограниченные вещные права (права на чужие вещи - владение и пользование).

а) ограниченные вещные права (ст. 216 ГК) связаны с использованием чужих земельных участков и других объектов недвижимости, в силу чего подлежат гос. регистрации. К числу таких прав относятся сервитут, пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование;

б)ограниченные вещные права, оформляющие имущественную обособленность гос. и муниципальных унитарных предприятий, казенных предприятий и учреждений – юр. лиц, не являющихся соб-ми закрепленного за ними им-ва. Им-во за названными юр. лицами закрепляется соб-ком на праве хоз. ведения и оперативного управления.

Ограниченное вещное право - это право несоб-ка в том или ином ограниченном законом отношении использовать чужое, обычно недвижимое, имущество в собственных интересах без участия соб-ка имущества и иных лиц (а иногда даже помимо его воли). Ст. 216 ГК РФ к ним относит: право пожизненного наследуемого владения земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; сервитуты (право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом); право хоз. ведения имуществом (унитарное предприятие); право оперативного управления имуществом (казенные предприятия; учреждения).

Характерным признаком ограниченных вещных прав является их сохранение при смене соб-ка соответствующего имущества (в том числе в случае его продажи, перехода по наследству и т. д.) - право следования. Ограниченные вещные права как бы обременяют им-во, т. е. всегда следуют за вещью, а не за соб-ком. Тем самым они ограничивают права соб-ка на его имущество, т.к. он в этом случае обычно лишается возможности свободного пользования своим им-вом, хотя, как правило, сохраняет возможность распоряжения им. При прекращении ограниченных вещных прав право соб-ти «восстанавливается» в первоначальном объеме без каких-либо доп. условий.

Субъекты этих прав могут осуществлять их защиту в судебном порядке от неправомерных посягательств любых лиц, включая соб-ка вещи, подавая вещно-правовые иски (ст. 301-305 ГК РФ).

Свойством ограниченных вещных прав явл. их производность, зависимость от права соб-ти как основного вещного права. При отсутствии или прекращении права соб-сти на вещь невозможно установить или сохранить на нее ограниченное вещное право (например, в отношении бесхозяйного имущества).

Развитие учения о вещных правах в отечественном законодательстве и доктрине.

Отечественная цивилистика до конца 18 в. не знала никакого понятия для обозначения права соб-ти и долгое время не имела по своей сути целостного законодательного регулирования вещного права. Довольно целостное правовое регулирование вещное право в отечественном гражданском закон-ве получило во втором разделе Свода законов гражданских (ч. 1 т. Х Свода законов Российской империи). Данный раздел именовался «О существе и пространстве разных прав на им-ва» и содержал, в частности, определение права соб-ти, включавшее в себя собственно его содержание (владение, пользование и распоряжение), способы его возникновения, бессрочность и т. д. Кроме того, в Своде законов гражданских был предусмотрен ряд ограниченных вещных прав. Выделялись права участия частного (права участия в пользовании и выгодах чужого им-ва) и права угодий (право въезда в чужой лес и право пользования звериными, рыбными и др. промыслами).

Начало ХХ в. ознаменовалось работой различных редакционных комиссий, имевших своей целью обновление гражданского закон-ва. Итогом их работы стала подготовка проекта Гражданского уложения (ГУ). В данном проекте вещному праву был посвящен раздел «Вотчинное право», включавший в себя положения о праве соб-ти, владения, ограниченных вещных правах, о правах на изобретения, товарные знаки и фирму. В связи с событиями Октябрьской революции 1917 г. проекту ГУ не суждено было приобрести законную силу.

В советский период необходимость доктринального исследования вопросов вещного права и законодательного закрепления ограниченных вещных прав утратила свое значение из-за уничтожения частной соб-ти и создания гос. социалистической соб-ти, доминировавшей в статике имущественного оборота.

В ГК РСФСР 1922 г. регулированию вещных прав был посвящен спец. раздел, содержащий положения о праве соб-ти, праве застройки и праве залога. Впоследствии в связи с огосударствлением экономики эти институты стали редко применяться на практике, и среди отечественных ученых-юристов начало преобладать мнение об отсутствии необходимости выделять вещное право в качестве самостоятельного раздела гражданского права.

Таким образом, принятые в 1961 г. Основы гражданского закон-ва СССР и союзных республик и принимавшиеся вслед за ними гражданские кодексы союзных республик (в частности ГК РСФСР 1964 г.) из всех вещных прав признавали лишь право соб-ти и такую разновидность ограниченных вещных прав, как право оперативного управления. Право оперативного управления – впервые было выделено и научно обосновано академиком А. В. Венедиктовым.

Очередной виток в развитии вещное право в российском ГП получило с принятием законов РСФСР «О собственности в РСФСР» (1990 г.), «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (1990 г.), Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. Так, в Законе РСФСР «О соб-ти в РСФСР» 1990 г. была возрождена сама категория вещных прав, а Основы гражданского закон-тва Союза ССР и республик 1991 г. содержали раздел, именовавшийся «Право соб-ти и иные вещные права», который включал в себя помимо норм о праве соб-ти правила, касающиеся осуществления права оперативного управления, права полного хозяйственного ведения, а также ограниченных вещных прав на землю и других природных ресурсов.

Тенденция закрепления права соб-ти в качестве особого вещного права в группе остальных нашла свое продолжение и в ныне действующем ГК 1994 г., раздел II которого именуется «Право собственности идругие вещные права».

Далее было принятие 18 июля 2008 г. Указа Президента РФ № 1108 «О совершенствовании ГК РФ», во исполнение которого, в свою очередь, Советом по кодификации и совершенствованию гражданского закон-ва при Президенте РФ разработан проект изменений в раздел II ГК «Право соб-ти и другие вещные права». В проекте изменений раздела II ГК предлагается полномасштабное совершенствование механизма правового регулирования вещных правоотношений. В частности, стержневыми идеями являются: 1) предложение установить совершенно новую систематику закон-ва о вещном праве. В соответствии с традицией стран пандектной системы предлагается выделить в закон-тве о вещном праве общую и особенную части; 2) существенное расширение ограниченных вещных прав, так как, отводя праву соб-ти первостепенную роль, законодатель не уделил должного внимания иным вещным правам; 3) предложение нормативно закрепить вещно-правовую природу залоговых прав, что являлось всегда предметом бурных юридических дискуссий; 4) новелла о законодательной регламентации института владения, отсутствующего в действующем российском законодательстве, но известного многим зарубежным правопорядкам.

03.04.2012 в Гос. Думу был внесен проект ФЗ N 47538-6 "О внесении изменений в части 1,2,3 и 4 ГК РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ".

В предлагаемом Проекте кардинально пересмотрены положения о праве соб-ти и вещных правах, расширен перечень ограниченных вещных прав. Изменения носят не просто дополняющий и уточняющий характер. Структура статей представлена в новом виде, разработанном под обновленную концепцию вещных прав.

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35


написать администратору сайта