Главная страница
Навигация по странице:

  • 36. Основные правовые системы современности Правовая система

  • Англосаксонская правовая система.

  • Романо-германская (континентальная) правовая система.

  • Система мусульманского (религиозного) права.

  • Система традиционного (обычного) права.

  • 37. Понятие, признаки и структура нормы права

  • По социальному назначению и роли в правовой системе : Учредительные нормы

  • Охранительные нормы

  • Оперативные нормы

  • По методу правового регулирования : Императивные нормы

  • Рекомендательные нормы

  • 39. Способы изложения правовых норм

  • 40.Понятие и виды источников (форм) права Существуют следующие источники права

  • Юридическая доктрина как источник права

  • ВОПРОС 41 . ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ

  • ВОПРОС 42. НОРМАТИВНЫЙ ДОГОВОР.

  • ВОПРОС 43. ПРАВОВОЙ ПРЕЦЕДЕНТ.

  • 30. Функции права Функции права


    Скачать 72.36 Kb.
    Название30. Функции права Функции права
    Дата04.03.2023
    Размер72.36 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаTGP_30-59.docx
    ТипДокументы
    #967947
    страница2 из 5
    1   2   3   4   5

    Классификация правовых систем. -исторический генезис (то есть возникновение и их развитие); - система институтов права; - структура правовых семей.

    Понятия право и правовая система соотносятся как часть и целое. Если под правом понимается совокупность общеобязательных, формально определенных правил повеления, то правовая система- это явление, которое отражает всю правовую действительность, правовую организацию общества, систему средств с помощью которых власть оказывает правовое воздействие на людей.
    Право это основа всей правовой системы и по его характеру можно судить о правовой системе. Помимо всех перечисленных элементов в правовую систему входят законотворчество, правоотношения, законность, правовые учреждения.

    35. Классификация правовых систем.

    Существует несколько критериев объединения, классификации правовых систем различных государств.

    1. Общность генезиса (возникновения и последующего развития). Иначе говоря, системы связаны между собой исторически, имеют общие государственно-правовые корни (произрастают из одного древнего государства, основаны на одних и тех же правовых началах, принципах, нормах).

    2. Общность источников, форм закрепления и выражения норм права. Речь идет о внешней форме права, о том, где и как фиксируются его нормы (в законах, договорах, судебных решениях, обычаях), об их роли, значении, соотношении.

    3. Структурное единство, сходство. Правовые системы стран, входящих в одну правовую семью, должны обладать сходством структурного построения нормативно-правового материала. Как правило, это находит выражение на микроуровне – на уровне строения нормы права, ее элементов, а также на макроуровне – на уровне строения крупных блоков нормативного материала (отраслей, суботраслей, других подразделений).

    4. Общность принципов регулирования общественных отношений. В одних странах это идеи свободы субъектов, их формального равенства, объективности правосудия и т.д., в других – теологические, религиозные начала (например, мусульманские страны), в-третьих – социалистические, национал-социалистические идеи и т.п.

    5. Единство терминологии, юридических категорий и понятий, а также техники изложения и систематизации норм права. Родственные в правовом отношении страны обычно используют тождественные или сходные по своему значению термины, что объясняется единством их происхождения. По этой же причине законодатели стран, входящих в одну правовую систему, при разработке правовых текстов применяют одинаковые юридические конструкции, способы построения нормативного материала, его упорядочения, систематизации.

    С учетом изложенного в науке выделяют следующие правовые системы:

    1) англосаксонскую (Англия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.);

    2) романо-германскую (страны континентальной Европы, Латинской Америки, некоторые страны Африки, а также Турция);

    3) религиозно-правовые (страны, исповедующие в качестве государственной религии ислам, индуизм, иудаизм);

    4) социалистическую (Китай, Вьетнам, КНДР, Куба);

    5) систему обычного права (экваториальная Африка и Мадагаскар).

    36. Основные правовые системы современности

    Правовая система – совокупность элементов: непосредственно системы права, традиций правового регулирования, правовых учений, доктрин.

    1. Англосаксонская правовая система.

    Главным источником права в странах данной правовой системы, а ими являются Англия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и другие, является судебный прецедент. В результате своего развития данная система позволила судьям по своему усмотрению принимать решения по делам, основываясь не только на нормах общего права, но и на собственном понимании справедливости. То есть при рассмотрении дел судьи используют в качестве образца примеры рассмотрения подобных дел другими судьями.

    Указанная система предоставила широкие полномочия при принятии решений судьям, а непосредственно решениям придала главенствующий характер. В результате правовой прецедент получил приоритетную роль, отраслевая кодификация права отсутствует.

    2. Романо-германская (континентальная) правовая система.

    В качестве основы явилось римское право. Странами, где действует указанная правовая система, являются континентальная Европа, Северная Африка, Южная Америка, Япония, Россия. Отличительная особенность состоит в том, что в отличие от англосаксонской правовой семьи, где источником права являлся прецедент, здесь эту роль выполняют нормативно-правовые акты, сформированные в единую систему. Во главе ее стоит конституция (Основной закон), принимаемая парламентом или населением страны на референдуме. Система права подразделена на публичное и частное право. Указанные права в свою очередь делятся на отрасли (гражданское, уголовное трудовое и т. д.). Право кодифицировано, устанавливается в законодательном порядке. Судьи выполняют роль правоприменителей.

    3. Система мусульманского (религиозного) права.

    Существует в странах, где традиционно действует ислам (Иран, Саудовская Аравия, Ирак и др.). В подавляющем большинстве стран данной системы источником права являются только религиозные принципы. Но в ряде стран действует двоякая правовая система, где наряду с действием религиозных принципов применяется кодифицированное право. Особенностью данной системы является также следующее. Право даровано Богом, а, значит, обязательно к применению. Нормативно-правовые акты вторичны, роль судебной практики незначительна. При этом большим авторитетом пользуются религиозные произведения.

    4. Система традиционного (обычного) права.

    Наиболее архаичная система, существующая в ряде государств Африки, племен Южной Америки, на островах Океании. Основой, источником права является обычай. Право некодифицировано, основу обычаев составляют мифология, моральные нормы. Правосудие осуществляется жрецами, вождями и т. д. Допускается возможность мести при совершении тяжкого преступления. Необходимо отметить, что со стороны государственных органов некоторых стран (например, Индонезии) признано право за племенами вершить правосудие, опираясь на обычаи, а не на нормативно-правовые акты страны.

    37. Понятие, признаки и структура нормы права

    Норма права – это установленное (или санкционированное) и охраняемое государством общеобязательное правило поведения.

    Признаки нормы права:

    1) общеобязательность нормы означает, что она -

    а) адресована неопределенному кругу лиц;

    б) рассчитана на неоднократное применение,

    в) является эталоном, «равным масштабом», применяемым к разным лицам и ситуациям;

    2) нормы права в своей совокупности образуют правовые институты, отрасли права и право в целом, т. е. нормы права составляют в своей системе содержание права в объективном смысле;

    3) норма находит свое выражение в признаваемых в данной правовой системе формах, т. е. источниках права (в зависимости от вида источника норма права либо устанавливается государством, напр., путем утверждения нормативно-правового акта, либо санкционируется государством, напр., если суд применяет обычай делового оборота);

    4) норма права регулирует общественные отношения, т. е. является социальной нормой;

    5) в отличие от других социальных норм норма права охраняется государством, в том числе и путем применения мер государственного принуждения;

    6) из нормы права вытекают права и обязанности участников правоотношения Логической структурой правовой нормы является схема из трех элементов: 1) если (гипотеза) то (диспозиция), иначе (санкция). Гипотеза – указание на условия, при которых применяется норма. Диспозиция – указание на должное или допустимое поведение при таких условиях (т. е. указание на права и обязанности сторон). Санкция – меры принуждения, применяемые в случае невыполнения диспозиции, т. е. меры ответственности (либо меры поощрения – если это поощрительная норма).

    Еще в 1960-е годы была подвергнута критике традиционная трехэлементная структура нормы, так как эта система не совпадает с терминологией, используемой в отраслевых науках. Напр., в уголовном праве диспозицией именуется указание на состав преступления, а вовсе не на должное поведение. Была предложена ныне широко распространенная двухэлементная структура нормы: регулятивные нормы состоят из гипотезы и диспозиции, а охранительные – из диспозиции и санкции.

    38.Виды норм права

    По субъектам правотворчества различают нормы, исходящие от государства и непосредственно от гражданского общества. В первом случае это нормы органов представительной государственной власти, исполнительной государственной власти и судебной государственной власти (в тех странах, где имеет место прецедент). Во втором случае нормы принимаются непосредственно населением конкретного территориального образования (сельский сход и т. д.) или населением всей страны (всенародный референдум).

    По социальному назначению и роли в правовой системе : Учредительные нормы отражают исходные начала правового регламентирования общественных отношений, правового положения человека, пределов действия государства, закрепляют устои социально-экономического и общественно-политического строя. Регулятивные нормы непосредственно направлены на регулирование фактических отношений, возникающих между различными субъектами, путем предоставления им прав и возложения на них обязанностей. Управомочивающие (предоставляющие своим адресатам право на совершение положительных действий); обязывающие (содержащие обязанность совершения определенных положительных действий); запрещающие.Охранительные нормы фиксируют меры государственного принуждения, которые применяются за нарушение правовых запретов. Дефинитивные нормы формулируют определения тех или иных правовых явлений и категорий (понятия преступления в уголовном законодательстве, сделки в гражданском праве и т. п.). Оперативные нормы устанавливают даты вступления нормативного акта в силу, прекращения его действия и т. п.

    По предмету правового регулирования различают нормы конституционного, гражданского, уголовного, административного, трудового и иных отраслей права. Отраслевые нормы могут подразделяться на материальные и процессуальные. Первые являются правилами поведения субъектов, вторые содержат предписания, устанавливающие процедуру применения этих правил.

    По методу правового регулирования: Императивные нормы имеют сугубо строгий, властно-категоричный характер, не допускающий отклонений в регулируемом поведении. Это, как правило, нормы административного права.Диспозитивным нормам присущ автономный характер, позволяющий сторонам (участникам) отношений самим договориться по вопросам объема, процесса реализации субъективных прав и обязанностей или использовать в определенных случаях резервное правило. Они реализуются преимущественно в гражданско-правовых отношениях.Рекомендательные нормы обычно адресуются негосударственным предприятиям, устанавливают варианты желательного для государства поведения.

    Нормы ограниченного действия имеют пределы, обусловленные территориальными, временными, субъектными факторами. Это нормы, издаваемые высшими органами власти республик, входящих в состав Российской Федерации, или нормы, исходящие от представительных или исполнительных органов государственной власти краев, областей и др.
    39. Способы изложения правовых норм

    В теории права и на практике часто возникает вопрос о том, как располагаются нормы права в текстах (частях, разделах, статьях) нормативно-правовых актов и как соотносится структура нормы права со структурой ее статей (пунктов). Отметим, что какого-ли- бо обязательного порядка расположения частей правовой нормы не существует, поскольку это не имеет принципиального значения. Поэтому законодатель или иной субъект правотворчества обычно не ставит цели придать структуре правовых норм непременно стройный вид. В связи с этим нормы права излагаются в нормативных актах различными способами.

    В некоторых случаях все три элемента логической структуры нормы права включены в одну статью нормативного акта. В этом случае норма права совпадает со статьей нормативного правового акта. Такой способ изложения называетсяпрямой.

    Гипотезой здесь являются два условия: гражданство Российской Федерации и достижение гражданином возраста 18 лет. При наличии этих условий лицо имеет право избирать в орган власти.

    Диспозицией является часть, где установлено само правило поведения, — участие в выборах, в голосовании. Санкция предусматривает последствия, которые ожидают того, кто нарушил установленное нормой право гражданина избирать в установленном порядке.

    Отсылочный способ. Его особенность заключается в том, что элементы нормы права изложены в нескольких статьях одного и того же нормативного акта. При данном способе изложения в статье нормативного правового акта, содержащей часть нормы, имеется конкретная ссылка на текст, в котором содержится недостающая часть. В УК РФ часто в одной части статьи нормативного правового акта делается ссылка на другую часть этой же статьи.

    Бланкетный способ. Его особенность заключается в том, что элементы нормы права изложены в нескольких статьях различных нормативных актов. В этом случае в статьях содержится ссылка на другой нормативный правовой акт либо правоприменитель должен сам находить соответствующий акт, где содержится недостающий элемент нормы права.

    40.Понятие и виды источников (форм) права

    Существуют следующие источники права:

    1) в идеальном смысле слова (правосознание);

    2) в материальном смысле слова (материальные условия жизни общества, которые объективно вызвали появление права как регулятора общественных отношений);

    3) в формальном смысле слова (формы права).

    Первой формой права стал правовой обычай – правило поведения, которое в результате многократного применения делалось привычкой, передавалось из поколения в поколение и позднее было санкционировано государством в качестве общеобязательного.

    Второй формой права является судебный прецедент – решение по конкретному делу, которое является обязательным для судов той же или низшей инстанции при решении аналогичных дел или которое служит примерным образцом толкования закона, не имеющим обязательной силы. Судебный прецедент является главным источником права в США, Великобритании, Канаде, Австралии и других странах, которые относятся к англосаксонской системе общего права. Судебный прецедент не является всеми решениями суда, а только тех правовых принципов, которые были применены судом при решении дела.

    Третьим источником права является нормативный договор – соглашение двух или более договаривающихся сторон, которое включает нормы права. Нормативные договоры бывают внутригосударственные и международные.

    Источником в международном праве является международный договор. В соответствии с Конституцией РФ «международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы». Они могут относится к различным сферам общественной жизни, например торговле, экономике, военному сотрудничеству. По субъектам международные договоры классифицируют на межправительственные, межгосударственные и межведомственные.

    Пятая форма права – юридическая доктрина, выражающаяся в виде теорий, концепций, идей. Особенное значение она имеет для стран, которые относятся к романо-германской правовой семье.

    Юридическая доктрина как источник права:

    1) оказывает существенное влияние на сознание законодателей;

    2) разрабатывает юридические термины и конструкции;

    3) ориентирует юридическую деятельность на прогрессивное развитие права и государства;

    4) определяет тенденции и закономерности развития государства и права.

    Шестая форма права – религиозные догмы, имеющие значение для религиозного права. Последним, седьмым, источником права является нормативно-правовой акт – принятый компетентным государственным органом письменный официальный документ, который устанавливает, изменяет или отменяет нормы права.

    ВОПРОС 41 . ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ

    Этот вид источника права является наиболее древним. Он возник одновременно с государством и на первых этапах социального развития был основным. Обычаи являются наиболее важными союзниками государственной власти.

    Правовой обычай - это санкционированное государством правило поведения, которое сложилось исторически в силу постоянной повторяемости и признано государством в качестве обязательной нормы поведения.отличительная особенность правового обычая заключается в том, что он санкционирован государством и ему присущи те же признаки, что и правовой норме.

    Обычно выделяют следующие виды правовых обычаев: прогрессивные, консервативные, реакционные (например, принципы талилона). Государство санкционирует лишь те обычаи, которые не противоречат проводимой им политике, а также со сложившимися нравственными основами образа жизни.

    Термин "обычай" в современных правовых системах трактуется, как правило, неоднозначно. Нередко наряду с ними используется понятие "обыкновение". Обыкновение, играющеебольшую роль в регулировании торговых отношений, определяется, как правило, сложившимся на основе столь постоянного единообразного повторения данных фактических отношений, что оно считается входящим в состав волеизъявления сторон по сделке в случае соответствия их намерений.

    Как источники права правовые обычаи характеризуются следующими особенностями:

    -носят локальный характер;

    -тесно взаимодействуют с другими социальными нормами и, в частности, с религиозными (в Индии обычное право входит в структуру индусского права);

    -их основные сущностные черты нередко отражаются в пословицах, афоризмах и поговорках;

    -их применение обеспечивается санкцией государства;

    -отличаются консервативным характером, придавая обязательный характер -общественным отношениям, сложившимся в результате длительной общественной практики

    В международном праве обычай представляет собой не только форму выражения традиционно сложившихся норм, но и важный способ создания новых юридически обязательных правил поведения государств в различных сферах деятельности и международного общения. В данном случае обычай может рассматриваться как основание для создания новых норм международного права и как результат такого процесса.

    ВОПРОС 42. НОРМАТИВНЫЙ ДОГОВОР.

    Нормативно-правовой договор является соглашением, которое содержит правовые нормы.

    Участие в нем принимают уполномоченные госорганы. Нормативный договор является обязательным для многочисленной группы лиц. Рассчитано данное соглашение на многократное использование, действует оно независимо от возникновения или прекращения правоотношений..

    Нормативный договор имеет правовую базу, находящуюся в действующем законодательстве.

    Нормативный договор всегда предполагает участие госоргана.

    Нормативный договор заключается в интересах публичных, с целью достижения общего блага.

    Нормативный договор – это соглашение двух или более сторон, устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы в пределах их компетенции1.

    К нормативным договорам относят международные договоры, федеративные договоры, коллективные договоры и соглашения в трудовом праве.

    Существует строго формальная, особая процедура заключения нормативного договора.

    Односторонний отказ от исполнения или изменения договорных условий не допускается. Нормативные договоры характеризуются публичностью, общедоступностью условий.

    Нормативные договоры являют собой правовую базу для формирования административных актов, заключения соглашений индивидуального характера, осуществления прочих действий, обладающих юридической значимостью. Нормативные договоры достаточно распространены в трудовом праве.В России распространены коллективные договоры между работодателями и профсоюзами. Нормативные договоры являются источниками права в тех государствах, которых формируется рыночная экономика, а государственная власть осуществляется в правовой форме. К таким государствам, в частности, относится и Российская Федерация. В международном праве принято считать нормативные соглашения основной формой. Международный договор являет собой договоренность между государствами и прочими субъектами, которая заключается по вопросам, представляющим общий для участников интерес. Принципы и нормы, содержащиеся в вышеуказанном соглашении, обеспечивают регулирование взаимоотношений посредством формирования взаимных обязанностей и прав. Согласно формулировке Венской Конвенции о праве международных соглашений, подобные договоры заключаются в письменном виде.

    ВОПРОС 43. ПРАВОВОЙ ПРЕЦЕДЕНТ.
    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта