Главная страница
Навигация по странице:

  • Вопрос 1. Понятие договора и их классификация в римском праве.

  • Консенсуальный контракт.

  • Условия действительности (или условия обязательственной престации) элементы договоров.

  • Вопрос

  • Процедура заключения договора.

  • Литература по Теме 7

  • Тема 8. Наследственное право Целью изучения

  • Вопрос 1. Понятие наследования.

  • РИМСКОЕ ПРАВО. Литература по Теме 1 Тема Судебная защита прав в Риме Вопрос Эволюция римского гражданского процесса


    Скачать 347.32 Kb.
    НазваниеЛитература по Теме 1 Тема Судебная защита прав в Риме Вопрос Эволюция римского гражданского процесса
    Дата08.02.2022
    Размер347.32 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаРИМСКОЕ ПРАВО.docx
    ТипЛитература
    #355527
    страница6 из 8
    1   2   3   4   5   6   7   8
    Тема 7. Договоры как основания возникновения обязательств

     

    Целью изучения данной темы является изучение договора как основания возникновения обязательств. Рассмотрение понятия договора, условий, сроков их действия, анализ классификации договоров.

     

    Задачи:

    1.   Рассмотреть понятие договора.

    2.   Привести классификацию договоров.

    3.   Рассмотреть условия и сроки договоров.

     

    Вопросы темы:

    Вопрос 1. Понятие договора и их классификация в римском праве.

    Вопрос 2. Условия, сроки и модус договора.

     

    Вопрос 1. Понятие договора и их классификация в римском праве.

     

    Договор – это соглашение двух или более лиц об установлении какого–либо обязательства (двусторонние сделки).

    Если в сделке выражена воля одного лица – это односторонняя сделка, и она не является договором.

    Не всякий договор устанавливает обязательства (например, наследственная трансмиссия). Договор как основание возникновения обязательств понимается таковым только в том случае, когда воля сторон направлена на установление обязательственных отношений.

    Римская договорная система сложна и своеобразна.

    Различают два вида договоров:

          контракты;

          пакты (неформальные соглашения).

     

    Виды двусторонних договоров:

    1) обязанность одной стороны могла быть второстепенной (договор ссуды – обязанность ссудополучателя–пользователя является главной: вернуть вещь в целости; договор займа);

    2) две одинаково существенные и важные обязанности сторон, наличие эквивалентных обязанностей (синаллагматические договора).

     

    Пример двустороннего договора – договор купли–продажи. По данному договору продавец несет обязанности по передаче имущества, а покупатель обязан своевременно оплатить полученное им имущество.

     

    Виды контрактов.

    В древности договоры:

          пехит;

          стипуляция (спонсио) – основной вербальный контракт. Это устный договор, заключаемый посредством вопроса будущего кредитора и совпадающего с вопросом ответа со стороны лица, соглашающегося быть должником по обязательству;

          манципация первоначальная форма купли–продажи;

          фидуция. Сопровождалась только моральной обязанностью вернуть вещи, после того как обеспеченное с помощью залога обязательство будет погашено: с течением времени эта обязанность стала признаваться юридической /договор заклада/.

     

    По классификации Гая контракты делятся на:

          реальные – контракты, которые заключаются непосредственной передачей вещи, не сопровождающейся ни словесными формулировками, ни записями;

          консенсуальные – контракты, которые заключаются неформальным соглашением. Для их действительности достаточно было удостоверить факт согласия в отношении содержания обязательств;

          вербальные (устные) – контракты, которые заключаются с помощью слов; (с момента произнесения известных фраз);

          литтеральные – контракты, которые заключаются письменно.

     

    В эту классификацию не вошли сопtractus innominati (безымянные контракты).

    Пакт – специальный тип договора, сделка, заключенная в границах права, пусть и не оформленная согласно требованиям.

    Также договоры делились:

          на договоры строгого права (stricti juris) – договор займа;

          на договоры основанные на «доброй совести» (bonae fidei) – все реальные и консенсуальные.

     

    В преторском праве главным становится принцип: guod dictim est a guod actum est – «главное, не что сказано, а что сделано» (куда была направлена воля сторон).

     

    Реальный контракт.

    Реальный контракт – это договор, который вступал в силу не с момента соглашения сторон (пусть даже и письменного), а лишь с момента фактической передачи вещи.

    Обещание передать вещь не имело никакого юридического значения и не порождало обязательства, поэтому в случае спора судья первым делом выяснял, была ли передана сама вещь.

    Реальными договорами являлись:

          договор займа /mutuum/;

          договор ссуды /commodatum/;

          договор хранения /depositum/;

          договор залога (заклада) /fiducia/.

     

    Реальными безымянными контрактами были:

          контракт мены (permutatio);

          контракт комиссионной продажи (aestimatum);

          контракт получения прекариума (precarium);

          контракт дарения с условием (donatio sub modo);

          мировая сделка (transactio).

     

    Консенсуальный контракт.

    Консенсуальный контракт – это такой договор, который считался заключенным с момента достижения сторонами соглашения (независимо от передачи вещи). Передача вещи рассматривалась уже как исполнение консенсуального контракта. Консенсуальный контракт – это договор, который возник позднее остальных видов и имел наиболее важное значение в хозяйственной жизни Древнего Рима.

    Консенсуальными контрактами являлись:

          договор купли–продажи;

          договор найма;

          договор поручения;

          договор товарищества.

     

    Вербальный контракт.

    Наиболее древним видом договора был вербальный контракт. Вербальный контракт заключался в устной форме, и для его действительности необходимо было произнести определенные слова в строго установленном порядке, он носил абстрактный характер: стипуляция, обещание предоставить приданое, клятвенное обещание вольноотпущенника.

     

    Литтеральный контракт.

    Литтеральный контракт – это договор, который заключался в письменной форме. Древнейшей формой литтерального договора была запись в приходно–расходной книге, которая велась римскими гражданами. У кредитора запись шла в графу доходов, а у должника – в графу расходов. В конце периода подводился общий итог.

    В классический период литтеральный договор стал оформляться распиской, что значительно облегчило порядок заключения такого договора. Если расписка излагалась от имени третьего лица (должника), то она именовалась синграфом, а если излагалась в первом лице самим должником, то – хирографом. Расписка могла быть оспорена в течение двух лет со дня ее выдачи.

     

    Условия действительности (или условия обязательственной престации) элементы договоров.

    Договор считался действительным, только если при его заключении были соблюдены обязательные условия действительности договора.

    Такими условиями являлись:

    1) согласная воля сторон (conventio), причем одна из сторон берет на себя инициативу по его заключению (понудительная сторона);

    2) законность содержания (без противоречия с добрыми нравами);

    3) определенность содержания (престация как минимум должна быть определяемой);

    4) предмет (действие) обязательства должен быть возможным (нет обязательства, если его предмет невозможен; невозможность могла быть физической, первоначальной (вычерпать воду из моря), юридической (изъять из оборота), моральной);

    5) действие должно быть интересным для кредитора;

    6) действие должно относиться к имущественной сфере, и престация должна быть определена в денежном отношении.

     

    Четыре базовых элемента договора:

    1) стороны должны быть правомочны;

    2) согласие сторон, выражение воли и наличие цели договора;

    3) соблюдение шести условий престации (действительности договора);

    4) законная форма.

     

    Волеизъявление (воля, выраженная вовне) не соответствовало воле, если договор был заключен:

          под угрозой;

          под обманом;

          под влиянием заблуждения.

     

    Заблуждение должно было быть существенным, то есть относиться к предмету договора, личности контрагента, к характеру самого договора.

    Несущественное заблуждение, например, о мотиве заключения договора, не влекло недействительности договора.

    Все элементы договора подразделялись на:

          естественные (диспозитивные правила, т. е. само собой разумеющиеся условия);

          существенные (условия действительности договора, согласие сторон и выражение воли);

          несущественные (акцидентальные, случайные) – устанавливаемые по желанию сторон: условия, сроки и модусы контракта.

     

    Существенные условия в договоре – это такие, без которых договор не может существовать и признается незаключенным. В каждом договоре есть свои существенные условия, и стороны обязаны были их согласовать.

    Например, цена в договоре купли–продажи.

    В большинстве договоров стороны должны были определить цель, причину его заключения (causa). Такие договоры именовались каузальными.

    Например, в договоре купли–продажи покупатель, оплачивая товар, имеет цель получить данный товар.

    Не достижение цели в каузальном договоре влекло его недействительность.

    Если выраженная вовне воля не соответствовала внутреннему убеждению лица, то имели место пороки соглашения.

    Пороки соглашения выражались:

          в заблуждении лица (error);

          в обмане лица (умышленное введение в заблуждение) (dolus);

          в принуждении лица (metus) – в силу постороннего давления (с I в. до н. э.): угрозы, физическое насилие, психическое давление.

     

    Заблуждение – это ложное представление лица о фактических обстоятельствах, которые побудили лицо заключить договор. Заблуждение могло относиться:

          к характеру (существу) сделки;

          к предмету сделки.

     

    Например, заблуждение в свойствах предмета – вещь не золотая, а только позолоченная;

          к личности контрагента (например, при найме).

     

    Обман – это умышленное введение в заблуждение со злым умыслом, всякая хитрость, уловка.

    Итак, существенные элементы договора – это:

          согласие сторон и выражение воли;

          предмет договора должен быть определенным, возможным и законным;

          цель договора (causa) – субъективный мотив – должна быть законной и не противоречить морали и обычаям (в каузальных договорах);

          стороны договора должны быть право – и дееспособными. Предмет договора – это действие или обязанность что–либо дать, сделать, предоставить.

     

    Цель договора (causa) – ближайшая цель, ради которой заключается договор.

    Такие договоры называются каузальными (купля–продажа, наем и т.д.).

     

    Вопрос 2. Условия, сроки и модус договора.

     

    Условия договора (condiciones) – это будущие и неизвестные события, от наступления или не наступления которых зависит возникновение или прекращение действия договора.

    Условия бывают:

          отлагательными (суспензивными), pendentia, исполнение договора откладывается до данного события, но с данным событием юридические последствия возникнут;

          отменительными (резолютивными), с наступлением этого события не наступит юридических последствий (если в течение месяца покупная цена не будет уплачена, вещь считается непроданной).

     

    Кроме того, условия могут быть:

          не правовыми;

          невозможными (аморальными, противоречивыми);

          неопределенными;

          мнимыми;

          неизбежными (ошибочное логическое определение событий как таковых).

     

    Сроки договора (dies) – это установленный договором момент времени, с которого договор вступает в силу или прекращает свое действие.

    Сроки были:

          отлагательные (ex die) – срок, с которого начинается действие договора;

          отменительные (ad diem) – срок, до которого действует договор, а потом прекращается.

     

    Кроме того, сроки различали по следующим признакам:

    1) срок, про который известно, когда он наступит и закончится (договор аренды сроком на четыре месяца);

    2) известно, что срок наступит, но неизвестно когда (договор о пожизненном пользовании – рента);

    3) сроки, связанные с условием:

    а) неизвестно, наступит ли событие и когда (обязательство передать имущество при вступлении лица в брак); по существу здесь срок выступает как условие;

    б) неизвестно, наступит ли событие, но время наступления известно (обязательство содержать лицо до его совершеннолетия).

     

    Модус договора – это распоряжение кредитора о том, что должник должен выполнить особую престацию (помимо основного обязательства), то есть фактически это дополнительная престация должника.

     

    Процедура заключения договора.

    Процесс заключения договоров в Риме был неодинаков. Общие требования к процедуре были следующими:

    1) одна из сторон делала предложение заключить договор (офферт), а другая принимала сделанное предложение (акцепт);

    2) согласие сторон должно быть выражено или словами, или конклюдентными действиями (знаком, молчанием);

    3) если договор не консенсуальный, а реальный, то необходима письменная форма;

    4) при реальных договорах необходимо передать вещь (предмет договора);

    5) договор заключается лично сторонами («никто не может договориться за другого»), в порядке исключения – обязательства в пользу или обременение третьих лиц, заключение договора займа;

    6) не должно быть расхождения воль.

     

    Виды расхождения воль (пороки соглашения) – это расхождение между выраженной волей и внутренним намерением стороны, а также между сторонами.

    В цивильном праве этой проблемы не существовало, так как имела силу любая официально выраженная воля (форма полностью поглощала волю). С возникновением договоров bonaefidei стали учитывать и условия, а также то – свободно ли принято решение по договору.

    Расхождение воль наблюдалось в случае:

          сокрытия намерений;

          симуляции;

          заблуждения;

          обмана;

          насилия;

          угрозы;

          в некотором смысле расхождение воль могли признать и при заключении договора с лицом моложе 25 лет (при чрезмерном ущербе);

          сокрытие намерений (reservatio mentalis) – когда стороны сознательно заявляли, что желают чего–либо, хотя в действительности этого не хотели, но скрывали это по собственной инициативе или в связи с обязанностью хранить профессиональную тайну;

          симуляция (simulatio):

    - абсолютная симуляция – когда стороны вообще не хотели заключать договор, но пытались вызвать у третьих лиц впечатление, что договор заключен;

    - относительная симуляция – когда стороны по видимости заключали один договор, а в действительности стремились заключить совсем другой;

          заблуждение (eiror) – непреднамеренное ложное представление о каком–либо факте, основанное на незнании; это не расхождение воль, а то, что предопределяет договор (формирует неправильную волю; праворелевантное заблуждение только такое, когда оно приемлемо (не по крайней небрежности возникло), существенно (незнание существенных фактов) и возникло от незнания факта (а не от незнания правил правопорядка, на это могли сослаться в исключительных случаях лица до 25 лет, женщины, воины);

           обман (dolus) – злонамеренное введение в заблуждение с целью склонить к заключению убыточного договора с помощью хитрости, притворства и махинаций (ложное представление фактов); обман – конечный результат передачи ложной информации;

          насилие, угрозы (vis ас metus) – противоправное действие к контрагенту с целью принудить его к заключению договора; действия принуждения делились на публичные (vis) и частные (metus), а также абсолютные (vis absoluta) (серьезная опасность для жизни) и рассматривались как соответствующие деликты. Сделки аннулировались специальной формулой Октавиана, а со времен Адриана – путем реституции, эксцепции и actio metus causa.

     

    Контрольные вопросы:

    1.   Дайте понятие договора.

    2.   Чем отличается договор от сделки?

    3.   Что такое контракт?

    4.   Что такое пакт?

    5.   Перечислите основные виды контрактов.

    6.   Перечислите и охарактеризуйте условия действительности договора.

    7.   Что такое заблуждение при заключение договора?

    8.   Что такое causa?

    9.   Какие бывают условия договора?

    10.    Что такое модус договора?

    11.    Какие вещи предметом каких договоров могут и соответственно не могут быть?

     

    Литература по Теме 7:

    Основная:

    1.   Новицкий И.Б. Римское право: учебник. – М.: Зерцало, 2007.

    2.   Дождев Д. В. Римское частное право: учебник для вузов. М.: Норма, 2006.

    3.   Омельченко О.А. Основы римского права. – М., 1994.

     

    Дополнительная:

    1.   Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: казусы, иски, институты. – М., 2005.

    2.   Гетьман–Павлова И.В. Практикум по римскому частному праву. – М., 2004.

    3.   Дождев Д.В. Практический курс римского права. – М., 2000.

    4.   Римское частное право. / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. – М., 1997.

    5.   Санфилипппо Ч. Курс римского частного права. – М., 2002.

     

    Тема 8. Наследственное право

     

    Целью изучения данной темы является изучение института наследования в Римском государстве.

     

    Задачи:

    1.   Рассмотреть понятие наследования.

    2.   Рассмотреть субъектов наследственного права.

    3.   Проанализировать институт наследования по завещанию.

    4.   Проанализировать институт наследования по закону.

     

    Вопросы темы:

    Вопрос 1. Понятие наследования.

    Вопрос 2. Наследование по завещанию.

    Вопрос 3. Наследование по закону.

     

    Вопрос 1. Понятие наследования.

     

    Наследование – это переход имущества умершего лица (наследодателя) к одному или нескольким другим лицам (наследникам).

    Наследство (hereditas) – в цивильном праве есть составная вещь, состоящая из имущественных прав и обязанностей наследодателя.

    Наследование – способ приобретения собственности mortis causa (в случае смерти прежнего собственника).

    Наследственное право – совокупность правовых установлений, определяющих универсальную или сингулярную сукцессию (mortis causa).

    Наследственно–правовые отношения возникали, если:

          наследодатель был дееспособный;

          передаваемые вещи могли быть предметом наследства;

          был законный наследник;

          наследник был способен принять наследство;

          наследник заявлял о принятии наследства.

     
    1   2   3   4   5   6   7   8


    написать администратору сайта