Главная страница
Навигация по странице:

  • Вопрос 2. Наследование по завещанию.

  • Вопрос 3. Наследование по закону.

  • Интестатное наследование.

  • Необходимое наследование

  • Принятие и защита наследства.

  • Процедура принятия наследства.

  • Защита наследственных прав. Защита наследственных прав

  • Литература по Теме 8

  • Литература Основная

  • РИМСКОЕ ПРАВО. Литература по Теме 1 Тема Судебная защита прав в Риме Вопрос Эволюция римского гражданского процесса


    Скачать 347.32 Kb.
    НазваниеЛитература по Теме 1 Тема Судебная защита прав в Риме Вопрос Эволюция римского гражданского процесса
    Дата08.02.2022
    Размер347.32 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаРИМСКОЕ ПРАВО.docx
    ТипЛитература
    #355527
    страница7 из 8
    1   2   3   4   5   6   7   8

    Субъекты наследственного права:

          наследодатель (defunctus);

          наследник(и) (heres).

     

    Наследодатель.

    Наследодатель – лицо со своим правом, которое при жизни было носителем наследственных прав и обязанностей.

    Физическое лицо получало статус наследодателя в момент смерти (в момент открытия наследства).

    Не могли быть наследодателями:

          юридические лица;

          латины;

          лица с чужим правом (если не обладали пекулием);

          частные рабы.

     

    Не могли быть предметом наследования личные и семейные права наследодателя.

     

    Наследник.

    Наследник – физическое или юридическое лицо, которое имело право принять наследство.

    Лица, которые могли получить статус наследника:

          определенное физическое лицо, которое должно жить в момент деляции (то есть в момент смерти наследодателя и открытия наследства), в том числе и постумы – лица, зачатые к моменту смерти, но еще не родившиеся, женщины, подвластные, рабы и т.д.;

          юридические лица;

          церковь (в период империи).

     

    Виды наследования:

    1) универсальное или сингулярное;

    2) по цивильному или преторскому праву;

    3) по завещанию и без завещания (по закону).

     

    Римское право не допускало возможности наследования после одного и того же лица по разным основаниям.

    В древнейшее время существовало только наследование по закону. После смерти домовладыки (pater familias) все имущество в силу закона автоматически оставалось за агнатской семьей. Наследственное имущество поровну делилось между ними.

    Когнаты, то есть кровные родственники, получили право на наследование по закону только в преторском праве, которое посчитало несправедливым лишение права наследования ближайших родственников наследодателя.

     

    Вопрос 2. Наследование по завещанию.

     

    Наследование по завещанию – это переход имущества умершего лица (наследодателя) к одному или нескольким другим лицам (наследникам) на основании волеизъявления наследодателя.

    Завещание (testamentum) – односторонний акт наследодателя в виде личного, формального волеизъявления о том, как распределится и кому достанется имущество в случае его смерти.

     



     

    Условия приобретения юридической силы завещания:

          завещание должно содержать назначение определенного наследника с указанием его имени (в случае отсутствия имени наследника – завещание считалось недействительным);

          соблюдение формы завещания;

          завещатель (тестатор) должен был обладать активной завещательной способностью (лица старше 12(14) лет, дееспособные римские граждане, не подвластные, не душевнобольные, не расточители, не рабы, не глухонемые, не осужденные за государственные преступления);

          наследник должен обладать пассивной завещательной способностью (не перегрин, не лишенный чести);

     

    Завещание – это односторонний акт, который при жизни наследодателя можно было изменить, отменить.

     

    Формы завещания:

    В классическом праве завещания были нормальные (частные, публичные) и специальные:

          частные нормальные со строгими формальностями (без участия государственных органов):

    – нункупативное (устное) завещание с семью свидетелями;

    – письменные завещания, написанные собственноручно или под диктовку, с личной подписью и печатями семи свидетелей;

          публичные нормальные завещания (с участием государственных органов):

    – письменное завещание, хранящееся в суде (с занесением в протокол суда) или в городском магистрате;

    – письменное завещание, хранящееся в канцелярии императора;

          специальные завещания. Специальные завещания составлялись при чрезвычайных обстоятельствах. Учитывая условия их составления, для подтверждения их действительности не требовалось участие свидетелей:

    1) завещание во время чумы;

    2) завещание, составленное в деревне;

    3) завещание, по которому наследниками становятся дети наследодателя;

    4) для воинов;

    5) для слепых, глухонемых.

     

    Условия, которые необходимо было выполнить, чтобы завещание было признано действительным:

          завещание должно быть исполнено свободно в полной мере и в полном объеме;

          завещание должно быть исполнено на латыни (с 339 г. и на греческом языке);

          наследником по завещанию может быть назначено одно лицо или несколько лиц, при этом все наследники должны быть перечислены поименно;

          завещание могло содержать специальные распоряжения (условия, указания);

          завещание могло содержаться назначение исполнителя завещания, опекунов, попечителей, указаний об освобождении рабов на свободу (при получении части наследства рабов всегда отпускали на волю);

     

    Особые условия:

          назначение наследника допускалось под условие. Это было возможно, если условие имело отлагательный характер (то есть исполнение откладывается и до его наступления есть неопределенность – pendentia), в этих случаях наследство открывалось не в момент смерти наследодателя, а при наступлении условия.

     

    Это условие не носило характер отменительного, так как действовало правило: Semelheres semper heres (лицо, раз ставшее наследником, остается наследником навсегда);

          завещание sub modo (с возложением) – т.е. наследник должен выполнить какое–либо обязательство, использовать имущество по определенному назначению, поставить памятник и т. д. Если наследник не выполнял, то к нему применяли меры административного принуждения;

          в случае наличия в завещании противоправных, аморальных или невозможных условий, указаний, положений, то считалось по фикции, что их как бы нет.

     

    Отмена или изменение завещания. В любое время могло быть отменено или изменено, составлено новое.

    Недействительность завещания. Завещания, которые не соответствуют по форме и содержанию, а также были не выполнены все необходимые действия для его правомочности, считались недействительными.

    Несуществующие завещания. Завещания, в которых была не соблюдена форма их составления, не был назначен по имени наследник, завещатель не обладал завещательным правом, наследник не обладал наследственным правом, считались несуществующими.

    Ничтожные завещания. Завещания, в которых не были приняты во внимание наследственные права сыновей (абсолютно ничтожные), права дочерей, потомков и других необходимых законных наследников (релятивно, относительно ничтожные), считались ничтожными.

     

    Вопрос 3. Наследование по закону.

     

    Наследование без завещания называется наследованием по закону.

    Виды наследования по закону:

          интестатное наследование (диспозитивно законное) – ab intestate.

    Вид наследования, когда не выражена воля наследодателя, нет фидеикомиссов (неформального проявления последней воли). В данном случае наследование после лица, не оставившего завещания; происходило по степеням родства (очередям наследования);

          необходимое наследование (императивно законное).

     

    Данный вид наследования следовал в случаях:

          если при составлении завещания завещатель обошел ближайших родственников;

          если завещатель превысил свои правомочия;

          если наследник (по завещанию) не принял или не вступил в наследство.

     

    В данном наследовании применялось правило об обязательной доле.

     

    Интестатное наследование.

    Общим признаком, определяющим право на интестатное наследство на всех этапах, был вид родства наследника с наследодателем.

    Цивильное право различало три группы наследников:

    – «свои» наследники (лица, до смерти подвластные, обычно дети и внуки, наследство делили в равных долях);

    – ближайшие агнаты (брат, сестра);

    – когнаты (все кровные родственники умершего, степень родства значения не имела).

     

    Суть деления на группы наследников заключалось в том, что наследник следующей очереди мог быть призван к наследованию лишь при отсутствии всех наследников предыдущих очередей.

    Со временем цивильная система наследования, основанная на агнатском родстве, была заменена преторской системой наследования, которое установило четыре группы наследников (преторский интестатный порядок наследования):

    1.   первая группа: дети наследодателя, в том числе эманципированные, легитимизированные и усыновленные;

    2.   вторая группа: все законные родственники и агнаты;

    3.   третья группа: когнаты (кровные, натуральные родственники) до пятой степени включительно (до седьмой в виде исключения), дети наследовали за мать и наоборот;

    4.   четвертая группа: супруг (супруга) умершего, если брак был правомочен.

     

    Постклассическое право установило пять категорий наследования по закону:

    1.   первая очередь: все нисходящие наследники наследодателя;

    2.   вторая очередь: восходящие родственники (предки) наследодателя, а также родные братья, сестры и их дети;

    3.   третья очередь: неполнородные братья и сестры умершего;

    4.   четвертая очередь: все остальные боковые кровные родственники наследодателя независимо от степени родства; одна степень родства – все получают в равных долях и по принципу репрезентации;

    5.   пятая очередь: супруг (супруга) умершего.

     

    Необходимое наследование.

    В случае, когда в завещании обходили ближайших родственников, то они могли требовать признания завещания недействительным и соответственно его пересмотра в рамках так называемого необходимого наследственного права.

    Необходимое наследственное право рассматривалось как:

          формально необходимое наследственное право – это право сыновей и дочерей и других быть упомянутыми в завещании, хотя бы и по тем или иным причинам исключенных из наследования. Завещатель должен был поименно лишить сыновей, дочерей, внуков наследства. Без этого завещание считается абсолютно или относительно ничтожным, а значит, влекло за собой переход к открытию наследства по закону;

          материально необходимое наследственное право – право ближайших интестатных наследников получить определенную долю в наследстве при отсутствии причин для лишения их наследства.

     

    Обязательная (необходимая) доля.

    В практике центуриатного суда было установлено, что близких родственников не достаточно просто упомянуть в завещании, но необходимо и завещать им некоторый минимум – обязательную долю. Правомочными считаются те завещания, в которых ближайшие наследники получают не менее 1/4 того, что они наследовали бы по закону, не будь завещания.

    Претор расширил круг лиц, имеющих право на обязательную долю, включил в него эманципированных детей, нисходящих и восходящих родственников, братьев, сестер.

    Юстиниан завершил это в Новелле 115, установив уважительные причины, по которым завещатель мог исключить необходимых наследников (посягательство на жизнь завещателя и вступление в брак дочерью до 25 лет против воли родителей).

    Право Юстиниана увеличило размер обязательной доли с 1/4 до 1/2 .

    Если право на обязательную долю было нарушено, родственник подавал специальный иск, который исходил из фикции о том, что тестатор – сумасшедший, и завещание признавалось претором недействительным. Считалось, что такое завещание наносило вред устоям священной римской семьи.

     

    Принятие и защита наследства.

    Деляция – это момент открытия наследства (наступает в момент физической смерти наследодателя).

    Для того чтобы наследство перешло в собственность наследников они должны были его принять.

    Принятие наследства – это одностороннее действие наследника, означающее его желание и возможность вступить в наследство.

    Наследство в период от открытия наследства до вступления в него наследника называлось – «лежачее наследство».

    Согласно классическому праву (по фикции) оно принадлежало умершему, как если бы он был жив, что позволяло исключить какие–либо посягательства на него.

     

    Отказ от наследства.

    Отказ от наследства имел место в случаях, когда:

          лицо прямо заявило об этом;

          лицо не приняло наследство в установленные сроки;

          лицо не приняло наследство надлежащим способом.

     

    Последствия отказа от наследства:

          наследство переходило к подназначенному наследнику;

          наследство могло перейти к наследникам той же очереди, а при их отсутствии – к другой;

          наследство могло перейти к наследникам по закону;

          при отсутствии иных наследников имущество становилось выморочным.

     

    Выморочное наследство – наследство, у которого нет ни одного из наследников по закону (и по завещанию) либо все они (имеющие хотя бы одного ребенка) отказались от наследства.

    В разные моменты развития Римского права существовали разные подходы к такому наследству:

    В древнейшее время такое имущество признавалось бесхозяйным и поэтому становилось собственностью любого, кто его захочет захватить.

    В эпоху принципата выморочное имущество стало передаваться государству.

     

    Процедура принятия наследства.

    Для принятия наследства необходимо определенные действия, при этом дети наследодателя становились его наследниками автоматически, и им не надо было совершать каких–либо действий по принятию наследства.

    Наследство принимали с помощью:

    1) cretio – торжественное заявление не позднее 100 дней после деляции – для домашних наследников;

    2) aditio – неформальное заявление в течение одного года – для правильно назначенных наследников.

     

    При принятии наследства был возможен переход права принять наследство. Такая ситуация называлась – наследственная трансмиссия.

    Таким образом, наследственная трансмиссия – ситуация, при которой наследник пережил наследодателя, но не успевал его принять, так как умер сам. В таком случае наследовали его наследники, поэтому дети в данном случае считались не наследниками деда, а наследниками отца, так как тот умер уже после деляции.

    При этом необходимо отметить, что римское право в древности не допускало наследственной трансмиссии. Позднее наследственная трансмиссия была разрешена, но ограничена сроком – один год со дня извещения первоначального наследника об открытии ему наследства.

     

    Защита наследственных прав.

    Защита наследственных прав осуществлялась

    1.   специальными исками:

          иск цивильного права об истребовании наследства;

          виндикационный иск на третье лицо об истребовании вещи из наследства;

          иск по защите необходимых наследников, не упомянутых в завещании;

          иск о пополнении обязательной доли;

    2.   действиями:

          обращение к претору;

          опись и оценка наследства в сроки не позднее трех месяцев после того, как наследник узнал о деляции;

          погашение взаимных обязательств между наследодателем и наследником, прекращение сервитутов.

     

    Сингулярная сукцессия.

    Сингулярная сукцессия – это наследство на точно определенные вещи (правопреемство на отдельные вещи).

    Сингулярную сукцессию подразделяли на два вида:

    1.   Легаты;

    2.   Фидеикомиссы.

     

    Легат (legatum) – завещательный отказ, вычет из наследства в пользу третьего лица. Легат это возложение на наследника по завещанию исполнения какого–либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (легатариев).

    Легат должен был быть прямо указан в завещании. Легат мог быть установлен в завещании и в кодициллах.

    Кодициллы – письменное пожелание наследодателя по распределению наследства.

    В период империи входят в практику неформальные отказы – фидеикомиссы.

    Фидеикомисс – это доверительное поручение, излагаемое в завещании, неформальная просьба к наследнику (фидуциарию) исполнить что–либо третьему лицу (фидеикомиссарию) за счет наследства («поручение совести»).

    Соотношение фидеикомисса и легата:

          фидеикомисс мог быть возложен не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону, легат – только на наследника по завещанию;

          фидеикомисс мог быть установлен в любой форме и не обязательно в самом завещании, легат должен быть обязательно указан в завещании;

          фидеикомисс мог быть установлен ранее или позднее самого завещания, легат как правило, в самом завещании.

     

    Контрольные вопросы:

    1.   Что такое наследство?

    2.   Какие бывают виды наследования?

    3.   Кто мог быть наследником и наследодателем?

    4.   Что такое легат?

    5.   Чем легат отличается от фидеикомисса?

    6.   Как осуществлялась защита наследственных прав?

    7.   Почему иногда наследники не принимали наследство?

     

    Литература_по_Теме_8'>Литература по Теме 8:

    Основная:

    1.   Новицкий И.Б. Римское право: учебник. – М.: Зерцало, 2007.

    2.   Дождев Д. В. Римское частное право: учебник для вузов. М.: Норма, 2006.

     

    Дополнительная:

    1.   Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: казусы, иски, институты. – М., 2005.

    2.   Гетьман–Павлова И.В. Практикум по римскому частному праву. – М., 2004.

    3.   Дождев Д.В. Практический курс римского права. – М., 2000.

    4.   Римское частное право. / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. – М., 1997.

    5.   Санфилипппо Ч. Курс римского частного права. – М., 2002.

    6.   Юнц Э.Г. Правовые нормы. Правотворчество и правоприменительный процесс в современной России. Вып.1. – М.: Московская финансово-промышленная академия (юридический факультет); Маркет ДС, 2007.

     

    Литература

     

    Основная:

    1.   Новицкий И.Б. Римское право. М.: 1993.

    2.   Омельченко О.А. Римское право. М.: 2001.

    3.   Римское частное право. / Под ред. И.Б.Новицкого и И.С. Перетерского/. М.: 2001.

     

    Дополнительная:

    1.   Гетьман-Павлова И.В. Римское частное право. Курс лекций в схематическом изложении. Учебное пособие. М.:2005.

    2.   Пиляева В. В. Римское право. В схемах и определениях. М.: 2005.

    3.   Санфилиппо Ч. Курс Римского права для ВУЗов. / Под ред. Дождева Д.В.; пер. с итал. Маханькова И.И. - М.: 2007.

    4.   Кофанов Л.Л. Lex и Ius: Возникновение и развитие римского права в VIII–III вв. до н.э. М.: 2006.

    5.   Васильева Т.Г., Пашаева О.М. Римское право: Конспект лекций. М.: 2008.

    6.   Кудряшов И.В.Римское право. Конспект лекций в схемах. Учебное пособие. М.2005.

    7.   Сафаров Р.А. Римское право: Учебное пособие. М.: 2008г.

    8.   Кудинов О.А. Римское право: Курс лекций:  Учебное пособие для вузов. Изд. 5–е, М.: 2008.

    9.   Кудинов О.А. Римское право: Краткий терминологический словарь–справочник: Латинские юридические термины, изречения и афоризмы; Хронология истории Римского права. – М.: 2007.

    10.    Косарев А.И. Римское частное право для вузов. – М.: 2008.

    11.    Афонасин Е.В. Римское право. Практикум. Новосибирск, 2004.

    12.    Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения.– М.: 1989.

    13.    Дождев Д.В. Римское частное право. М., 1996.

    14.    Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права, Л.,1974.

    15.    Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1948.

    16.    Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. М.: 1956.

    17.    Савельев. В.А. Римское частное право. М.: 1995.

    18.    История Рима от основания города в 3–х т. / пер. Кнабе Г.С., Солопов А.И., Юнг Э.Г. – М.: Ладомир, 2005.

     

    Глоссарий

     
    1   2   3   4   5   6   7   8


    написать администратору сайта