Главная страница
Навигация по странице:

  • 312. Способы определения места исполнения.

  • 313. Значение места исполнения для оценки предмета обязательства

  • 52. Обеспечение исполнения обязательств.

  • 53. Условия ответственности должника. Виды вины. Основания освобождения должника от ответственности.

  • Формы вины

  • 54. Понятия просрочки должника и кредитора, их последствия. Убытки и их виды.

  • 55. Прекращение обязательств. Прекращение обязательства

  • Римское право. Ответы на экзаменационные вопросы. Подготовлено Учебным сектором Студенческого совета Института юстиции Саратовской государственной юридической академии Римское частное право


    Скачать 314.15 Kb.
    НазваниеПодготовлено Учебным сектором Студенческого совета Института юстиции Саратовской государственной юридической академии Римское частное право
    АнкорРимское право. Ответы на экзаменационные вопросы
    Дата22.06.2020
    Размер314.15 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаRimskoe_pravo.docx
    ТипДокументы
    #131938
    страница11 из 16
    1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

    Значение места исполнения. По мере роста Рима, завоевания им средиземноморского бассейна и связанного с этим развития торговых операций приобретает значение вопрос о месте исполнения. Появляются сделки типа: Romae stipulatur Carthagine dari (D. 13. 4. 2. 6), т.е. договор заключен в Риме с тем, чтобы исполнение последовало в Карфагене. Иногда сделка еще больше осложняется: заплатить десять в Эфесе или дать раба в Капуе. Юристы в эпоху развившейся морской торговли отмечают, что особое значение определения места исполнения обусловлено экономическими соображениями, условиями рынка:

    Varia sunt pretia rerum per singulas civitates regionesque, maxime vini, olei, frumenti (D. 13. 4. 3).

    (Цены на товары различны в отдельных общинах и областях, в особенности на вино, масло, зерно.)

    Равным образом и стоимость кредита была различная в разных местах.

    312. Способы определения места исполнения. Место исполнения определялось прежде всего договором сторон.

    Если место исполнения было обусловлено альтернативно, например, в Эфесе или в Капуе, то выбор места исполнения принадлежит должнику, а при неисполнении выбор места суда принадлежит истцу (D. 13. 4. 2. 3).

    Если место исполнения не было обусловлено, надлежащим местом исполнения, locus opportunus, считалось то место, где может быть предъявлен иск по данному обязательству. "Cum... neque adscriptum, quo loco detur, quocumque loco petetur, dari debet" - "если (в сделке, например в завещании) не добавлено, в каком месте должно произойти исполнение, то оно должно иметь место в том месте, где будет предъявлен иск".

    А место подсудности определяется принадлежностью лица к той или иной общине либо местом жительства должника. Кроме того, любой иск может быть, независимо от гражданства или места жительства, предъявлен в Риме по принципу Roma communis nostra patria est - Рим - наше общее отечество (D. 50. 1. 33).

    Если в договоре обусловлено место исполнения, допустим Эфес, а иск предъявлен в соответствии с только что приведенным правилом в Риме, то истец обязан в своем исковом требовании упомянуть о месте исполнения, Эфесе, в противном случае считалось, что он допустил в своем исковом требовании стеснение прав ответчика в виде plus petitio loco (излишнее, неправильное требование истца в отношении места), а это влекло за собой отказ в иске (Гай. 4. 53-а).

    313. Значение места исполнения для оценки предмета обязательства. Место исполнения играло роль в отношении оценки спорного предмета. Поскольку присуждение (кондемнация) производилось в денежном выражении, важно было знать, по какому месту произвести оценку. Этот вопрос решается аналогично с вопросом о месте, а именно: прежде всего принимается во внимание оценка по тому месту, которое обусловлено в соглашении сторон, а при отсутствии такового оценка производится по тому месту, где предъявляется иск.

    Время исполнения. Вопрос о времени исполнения решался прежде всего в зависимости от договора сторон: обязательство должно быть исполнено в срок, предусмотренный в договоре сторон. Если срок в договоре не установлен, то надо думать, что первоначально действовало правило, сформулированное в комментарии Помпония к Сабину: "In omnibus obligationibus, in quibus dies non ponitur, praesenti die debetur" - "во всех обязательствах, в которых срок не предусмотрен, долг возникает немедленно" (D. 50. 17. 14). Или, как это выражено в своеобразной терминологии, утвердившейся в наследственном праве, ubi pure quis stipulatus est, et cessit et venit dies - если договор заключен без срока и условия, то момент возникновения обязательства и срок исполнения совпадают (D. 50. 16. 213). Такое положение, понятное в деликтном праве, применялось к договорам, надо думать, на более ранней стадии их развития.

    52. Обеспечение исполнения обязательств.

    Обеспечение обязательств — действия должника, направленные на обеспечение исполнения обязательства и установление гарантий удовлетворения требований кредитора.

    Способы обеспечения обязательств:

    1) задаток (arra) — денежная сумма или иная ценность, передаваемые одной стороной другой в момент заключения договора и обеспечивающие надлежащее исполнение обязательства. В классическую эпоху задаток использовался в качестве подтверждения факта заключения договора (arra comfirmatoria). Задаток мог иметь и штрафной характер. Так, если договор нарушался лицом, давшим задаток, он оставался у получившего его лица, а если лицом, получившим задаток, то лицо было обязано вернуть двойную сумму задатка;

    2) неустойка (stipulatio poenae) — обязательство должника уплатить определенную денежную сумму или иную ценность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Неустойка являлась дополнительным и присоединяемым к главному обязательством. Если неустойка назначалась за неисполнение главного обязательства, кредитору предоставлялось право требовать или исполнения обязательства, или неустойку. Если же неустойка была назначена для обеспечения своевременного и надлежащего исполнения обязательства, то кредитор мог требовать одновременно и неустойку, и исполнение основного обязательства;

    3) поручительство — обеспечение обязательства, когда третье лицо поручалось за должника и гарантировало надлежащее исполнение обязательства, принимая на себя его ответственность. Поручительство осуществлялось в форме стипуляции. Личные гарантии обязательства устанавливались в форме adpromissio, т. е. дополнительной стипуляции третьего лица, заключаемой одновременно с установлением основного обязательства. Предмет ответственности поручителя не мог превышать объем основного обязательства, а ответственность наступала только по тому же (in eadem) или по более легкому основанию (in leviorem causam), но не по более обременительному (in duriorem) как в отношении размера предоставления, так и в отношении сроков и условий;

    4) залог — вещное обеспечение требований кредитора, которое относилось к правам на чужие вещи. Залог совершался путем соглашения, когда кто-либо договаривался, чтобы его вещь была связана залогом в обеспечение какого-либо обязательства.

    В основании залога лежала ответственность должника по обязательству (obligatio), которая скреплялась вещным обеспечением и «ответственностью вещи» (res obligata). В залоге требования кредитора удовлетворялись независимо от того, продолжала ли заложенная вещь оставаться в имуществе должника или была отчуждена им.

    53. Условия ответственности должника. Виды вины. Основания освобождения должника от ответственности.

    Условия ответственности:

    — принцип причинения вреда личного или материального свойства, иногда даже без объективного вреда (процессуальные штрафы);

    — наличие иска: нет иска — нет и деликта;

    — наличие вины в той или иной форме.

    Вина — несоблюдение того поведения, которое требуется правом: «Нет вины, если соблюдено все, что требовалось». Частноправовая виновность необязательно должна была содержать моральный элемент, т. е. чтобы присутствовала вредная направленность воли. Главное — объективный итог деяния, причем ущерб мог быть причинен не только активным действием субъекта, но и его бездействием.

    Формы вины в зависимости от отношения виновного лица к причинам появления деликта:

    1) dolus — умышленное причинение вреда: лицо предвидело вредные последствия своего деяния и желало наступления этих последствий. Dolus malus — злостный умысел: лицо желало наступления вредных последствий и сознательно реализовало свои действия в направлении ущерба для другого лица; критерием здесь было противоречие гражданской порядочности, сопряженное с определенным «вызовом» правовому статусу другого лица. Ответственность за умышленное причинение вреда наступает всегда; это положение носит императивный, принудительный характер, и оно не может быть устранено предварительным соглашением сторон;

    2) culpa — причинение вреда по неосторожности: лицо не желало наступления вредных последствий, но в силу своего гражданского состояния обязано было соблюдать определенные пределы правового и общественного поведения, проявлять требуемую в обществе осмотрительность:

    — lata culpa — грубая неосторожность, грубая вина, приравниваемая к dolus: когда совершивший деликт показал себя не понимающим того, что присуще среднему человеку и обычному хозяину(например, что в амбаре костер не разжигают, хотя бы и для приготовления пищи). «Грубая вина — „чрезвычайная небрежность, т. е. непонимание того, что все понимают“»;

    — culpa levis — легкая вина, или простая неосторожность: когда нарушение таково, что его не допустил бы заботливый хозяин, нормально пекущийся о своих вещах (например, очевидно, что нельзя оставлять незакрытыми бочки с вином, хотя и в закрытом помещении, и т. п.). Римские юристы выработали тип заботливого и рачительного хозяина — homo diligens er studiosus paterfamilias, который служил мерилом для определения степени заботливости должника при исполнении им обязательства и в связи с этим степени его ответственности за вину. Поскольку легкая вина предполагает несоблюдение этого установленного юристами мерила, этот вид вины получил название culpa levis in abstracto, т. е. вина по абстрактному (отвлеченному) мерилу;

    — culpa levissima — собственно небрежность, или вина легчайшая, т. е. когда нарушение таково, что его можно было избежать только при высочайшей бдительности и предусмотрительности, которой нельзя требовать от каждого и которая обязательна только в очень специальных ситуациях, но которая равно не служит абсолютно извиняющим обстоятельством. Ответственность была большей в случае dolus и меньшей в случае culpa.

    Римское частное право знало два основания освобождения должни­ка от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне­ние обязательств:

        1. случай (casus);

        2. непреодолимая сила (vis mojor).

    Случай - это специальный правовой термин для обозначения гибели вещи или иной невозможности исполнить обязательство без вины должника. Это стечение обстоятельств, при которых нет вины должни­ка, но исполнить обязательство стало невозможным. Лицо проявляло полную внимательность, заботливость, но вред все же наступил.

    По общему правилу, за случай должник ответственности не нес. Источники римского права утверждают: casus a nullo praestatur - за случай никто не отвечает (D.50.17.23). Это означало, что случайно наступивший вред приходится терпеть собственнику уничтоженного или поврежденного имущества.

    Однако из этого общего правила существовало исключение. Ответ­ственность за случай возлагалась на содержателей трактиров, постоя­лых дворов, капитанов кораблей за вещи, принятые от посетителей и пассажиров (D.44.7.1.4).

    Непреодолимая сила - это действие стихийных сил природы, которые невозможно предвидеть и предотвратить. Гибель вещи или иная невоз­можность исполнения обязательства, наступившая в результате действия непреодолимой силы, освобождает должника от ответственности.
    54. Понятия просрочки должника и кредитора, их последствия. Убытки и их виды.


    Просрочившей считается сторона, не исполнившая обязательство в надлежащий срок. Просрочка (mora) могла быть как со стороны должника, так и кредитора. Просрочка исполнения (debitoris), mora solvendi, имела место, когда обязанная сторона в надлежащий срок по своей вине не исполнила обязательство, - просрочка должника.

    Элементы просрочки: истечение срока исполнения, напоминание со стороны кредитора (по договорам без указания точного срока исполнения), неисполнение обязательства, неисполнение обязательства без уважительных причин.

    Последствия просрочки должника:

    1) должник был обязан возместить кредитору причиненные ему убытки;

    2) увеличивалась сумма взыскания при увеличении стоимости предмета к дню присуждения и оставалась той же при ее уменьшении;

    3) уплата процентов или штрафа. По договорам "доброй совести" взыскивался предмет обязательства и все приращения;

    4) несение риска должником за случайную гибель вещи.

    Просрочка в принятии исполнения (mora accipiendi) имела место тогда, когда кредитор без достаточных оснований не принимал предлагаемое ему должником исполнение, - просрочка кредитора.

    Условия ответственности:

    отсутствие достаточных оснований для непринятия исполнения;

    при отсутствии вины в отдельных случаях.

    В этом случае ограничивалась ответственность должника:

    должник отвечал только за умысел и грубую неосторожность;

    должник имел право на возмещение расходов (за содержание). Мог сдать вещь на хранение в храм или суд;

    прекращалось начисление процентов, если долг был процентным;

    риск гибели вещи нес кредитор.

    Убытки

    Убытки (в Риме - "интерес") подлежали возмещению не только за неисполнение договорных обязательств, но и за правонарушения. Первоначально, в эпоху формулярного процесса, взыскивались убытки в размере действительной стоимости вещи (Гай, 4.47)*(46). Развитое римское право в понятие убытков включало: реальный ущерб (damnum emergens) - действительная стоимость утраченной или поврежденной вещи и упущенная выгода (luсrum cessans) - неполученные доходы, которые лицо получило бы при нормальных условиях, т.е. при исполнении обязательства (Ульпиан, D.13.4.2.8)*(47).

    Различались еще прямые и косвенные убытки.

    Прямые (circa rem) - это убытки, являвшиеся непосредственным результатом нарушения обязательства.

    Косвенные (extra rem) - это более отдаленные убытки, которые не возмещались за некоторым исключением.

    С обязанностью должника мы имеем дело как при нарушении им договорных обязательств, так и при совершении им неправомерных действий, не связанных с договором, т.е. при совершении деликта. Основным последствием нарушения договора являлась обязанность должника возместить убытки (вред), возникшие у кредитора.

    По своему характеру убытки могли быть двух видов:

    • реальный ущерб;

    • упущенная выгода.

    Реальный ущерб(damnum emergens) или положительные потери означал для кредитора потерю того, что уже входило в состав его имущества; лишение того, что уже входило в состав имущества данного лица. Например, по вине хранителя погибло имущество кредитора.

    Упущенная или «прекращенная» выгода(lucrum cessans)- это неполученные доходы, которые кредитор получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено; непоступление в имущество данного лица тех ценностей, которые должны были бы поступить при нормальном течении обстоятельств (не будь обстоятельства, которое служит основанием возмещения).

    Так, если по вине нанимателя погибло строение наймодателя, то неполученная за оставшееся время договора наемная плата является для наймодателя упущенной выгодой, которую он вправе взыскать с нанимателя.

    Кредитор был вправе требовать с должника возмещения как реального ущерба, так и упущенной выгоды.

    Убытки подразделялись на различные виды с учетом их характера и обусловленности фактом нарушения договора. По характеру обусловленности убытков фактом нарушения договора они подразделялись на убытки прямые (circa rem) находятся в непосредственной близости с самой вещью и косвенные или отдаленные (extra rem) присуждаются при наличии умысла или когда контрагент знал о наличии порока и скрыл его. Пример: circa rem Некто продал пшеницу, но не сдал ее покупателю, и рабы покупателя заболели и погибли от голода. Взысканию подлежит стоимость пшеницы, а не стоимость погибших от голода рабов. Обычно возмещению подлежали как реальный ущерб, так и упущенная выгода, однако в пределах прямых, но не косвенных убытков. При определении вреда, подлежащего возмещению, не принимался в расчет тот вред, который наступил вследствие беззаботности, нераспорядительности и т.п. самого потерпевшего.

    Interesse – имущественный ущерб, который понес кредитор вследствие неисполнения договора должником или совершенного им деликта. Берется во внимание как тот убыток, который нанесен кредитору неисполнением обязательства, так и тот, который выражается в сумме произведенных кредитором затрат, связанных с этим неисполненным договором.

    Помимо убытков кредитор вправе был взыскать с должника и проценты.

    Проценты взыскивались в случае просрочки должником срока исполнения договора.

    При просрочке должник отвечал и за случайно наступивший вред.

    55. Прекращение обязательств.

    Прекращение обязательства — утрата силы требований как кредитора, так и должника.

    Способы прекращения обязательств:

    1) добровольные способы:

    а) исполнение — прекращение обязательства путем его надлежащего исполнения, т. е. осуществления надлежащими лицами (кредитором и должником), в надлежащем месте, в предусмотренный или установленный законом срок, в соответствии с содержанием обязательства, с соблюдением формы или процедуры;

    б) новация — замена одного обязательства другим, осуществляемая в форме стипуляции. Новое обязательство могло иметь отличия от первоначального в виде замены неформального обязательства формальным, замены кредитора и должника, прибавления или устранения условий, сроков, поручителей, неустоек и т. д.;

    в) зачет — погашение требований, являвшихся встречными (кредитором по предъявляемому к зачету требованию был должник, в отношении которого осуществлялся зачет по требованию), однородными, соответствующими по срокам (наступивший срок исполнения или определенный моментом востребования), ликвидными (не запутанных сложными деталями), не имеющими возражения;

    г) освобождение от долга — одностороннее действие кредитора, которое осуществлялось в формах воображаемого платежа (посредством меди и весов), формального заявления кредитора о получении им исполнения обязательства, соглашения о непредъявлении требования, прощения долга, добровольного соглашения между кредитором и должником об отсутствии между ними взаимных прав и обязанностей;

    2) недобровольные способы:

    а) невозможность исполнения, которая могла быть как фактической (когда предметом обязательства была изъятая из гражданского оборота или уничтоженная индивидуально-определенная вещь), так и юридической (когда исполнение какого-либо обязательства становилось невозможным в силу издания закона, запрещающего его исполнение);

    б) смерть лиц, участвовавших в обязательстве. Смерть, с одной стороны, не вела к прекращению обязательства, так как права и обязанности переходили к наследникам, а с другой — долги по деликтам не переходили по наследству и прекращались со смертью виновного. При этом долги по деликтам преторского права переходили по наследству в пределах обогащения наследников;

    в) совпадение в одном лице кредитора и должника (например, когда должник становился наследником кредитора, или наоборот);

    г) истечение давности, срок которого для обязательств «действия» начинался с момента возникновения прав требования, а для обязательств «бездействия» — с момента, когда должник совершал действия, противоположные содержанию обязательства. Все иски по обязательствам теряли силу по истечении года. Обязательства древнего римского права являлись вечными.
    1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


    написать администратору сайта