Главная страница

ТГП ОТВЕТЫ. Предмет теории государства и права


Скачать 224.05 Kb.
НазваниеПредмет теории государства и права
Дата19.12.2021
Размер224.05 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаТГП ОТВЕТЫ.docx
ТипДокументы
#309598
страница6 из 9
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Взаимодействие права и корпоративных норм выражается, прежде всего, в том, что нормы права, закрепляя право граждан и других лиц на объединение (ст. 30 Конституции РФ), разрешают тем самым создавать в рамках соответствующих объединений корпоративные нормы. Одновременно запрещается создание общественных объединений (а значит, и соответствующих корпоративных норм), цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности и подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (ст. 13 Конституции РФ)
56.Структура правосознания в рос. общ-ве

Правовое сознание - это совокупность идей, взглядов, убеждений, представлений, настроений, эмоций, чувств отдельных индивидов, их групп и объединений или общества в целом относительно права и его роли. Это общественная оценка права, которая выражает критику действующего права и определяет, что считать правомерным, а что неправомерным. Структура правосознания состоит из таких основных элементов, как правовая идеология и правовая психология. Так же можно выделить правовую мораль. Это структурирование носит условный характер. Правовая идеология – это осознанное отношение к праву, к правовым явлениям и к правовой системе в целом, выраженное в теоретической форме в системе взглядов и представлений. Деление по особенностям идейно-теоретического содержания: теоцентристская, либеральная, фашистская, волюнтаристская, коммунистическая. Указанные и другие типы и виды идеологий могут быть, как официальными (господствующими), так и неофициальными. Правовая психология – совокупность привычек, чувств, традиций, настроений, которые выражают отношение различных социальных групп, отдельных индивидов и профессиональных коллективов к праву, к законности, к системе правовых учреждений в обществе. В область правовой психологии входят: чувства, мысли, переживания людей, по поводу состояния действующего законодательства и практического осуществления его требований, а также по поводу издания норм права. К правовой психологии относится: эмоции после принятия нового закона, чувство, удовлетворенности или неудовлетворенности при реализации конкретных норм, отношение к нарушениям правовых предписаний. Также отдельным элементом правого сознания, является правовая мораль. Правовая мораль - представления людей с точки зрения, непосредственно, их моральных убеждений о действующем праве, его реализации и развитие. Правовая мораль способствует тому, что идеологические и психологические элементы правосознания обретают характер установки к тому или иному образу поведения.

Правовая идеология и правовая психология имеют коренные различия, но они тесно взаимосвязаны между собой. Правовая идеология отражает правовую действительность как целостную систему. Правовая психология наоборот, отражает правовую реальность не систематизировано, а как набор не связанных фактов и сторон окружающей правовой действительности. Тесная связь правовой идеологии и психологии заключается в следующем. Если вдруг правовая идеология отделится от правовой психологии, то останется без жизненного опыта, оторванной от реальности и вряд ли верной. Если же оставить только правовую психологию, то правосознание личности не только не сможет выйти из рамок своего опыта, но и не сможет объективно оценить факты, с которыми сталкивается.


54. Определение понятия и виды правосознания в российском обществе. Правосознание- форма общественного сознания, представляющая собой совокупность взглядов,идей,концепций,оценок,чувств,эмоций людей в отношений всей юр. действительности

Структура: правовая идеология(представления,взгляды,понятия,теории о правовой действиетльности) и правовая психология(оценка, чувства, эмоции, настроения людей в отношении правовой действительности)

1.По носителям правосознания: 
- индивидуальное - правосознание конкретного человека; 
- групповое - правосознание организованной группы людей (правосознание студентов); 
- массовое - правосознание толпы или стихийно возникшей группы людей (пассажиров в троллейбусе); 
- общественное - правосознание большой общности людей в пространственном измерении (российское правосознание) или временном измерении (средневековое правосознание). 
2.По уровню правосознания: 
- обыденное (эмпирическое), т.е. опытное, основанное на правовой психологии (правосознание любого человека, который не изучал право); 
- профессиональное — сформированное в процессе специальной юридической подготовки или практики (правосознание следователя, члена избирательной комиссии); 
- теоретическое - научное, основанное на правовой идеологии (правосознание доктора юридических наук). 
3.По временной направленности: 
- ретроспективное - сложившееся в отношении ранее действовавшего, но отмененного права (пожилые люди считают неработающих тунеядцами); 
- адекватное - существующее в отношении действующего права; 
- перспективно - складывающееся в отношении будущего права (необходимо принять законы, которые гарантировали бы реализацию всех конституционных прав и свобод). 

Функции:

познавательная — характеризует осмысление правовых явлений в общественной реальности;

-регулирующая — даст возможность путем сопоставления своего поведения с требованиями правовых предписаний корректировать его;

-функции моделирования - служат важнейшим средством формирования соответствующей модели поведения.

57.Правовая культура общ-ва

Правовая культура — общий уровень знаний и объективное отношение общества к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности и регламентирующих правила взаимодействия личности, социальной, этнической, профессиональной группы, общества, государства и оформленных в виде законодательных актов. Проявляется в труде, общении и поведении субъектов взаимодействия. Формируется под воздействием системы культурного и правового воспитания и обучения.

Показатели правовой культуры общества:

-уровень правосознания граждан и должностных лиц, их убежденность в следовании предписаниям правовых норм;

-уровень совершенства законодательства (научная обоснованность, эффективность, справедливость);

-уровень законности и правопорядка;

-уровень работы правоприменительных, в том числе правоохранительных органов, достаточная материальная их оснащенность;

-уровень развития юридической техники;

-уровень правотворческой и правореализующей культуры.

61.Правотворчество в российском обществе: понятие, принципы и виды

Правотворчество — деятельность субъектов, наделенных нормотворческой компетенцией, по созданию юридических норм.

В узком смысле правотворчество - это процесс непосредственного создания, изменения или отмены правовых норм компетентными органами (например, принятие Государственной Думой закона, утверждение министром положения или инструкции) либо непосредственно населением (путем референдума).

Принципы:

  • Демократизм. Данный принцип предполагает выявление и выражение в нормах права воли народа. А это означает, что нормы права должны создаваться в результате учета общественного мнения, предварительного обсуждения соответствующих проектов правовых актов.

  • Законность. Этот принцип означает, что правотворческая деятельность осуществляется по определенной соответствующей нормам права процедуре.

  • Профессионализм подразумевает, что процесс правотворчества осуществляют, в подавляющем большинстве случаев, профессионалы. Это связано с тем, что нормы права распространяются на большие группы населения (а многие законы, например уголовный, — на всех без исключения), и поэтому их качество должно соответствовать самому высокому уровню.

  • Планомерность означает, что процесс творчества осуществляется на плановой основе. Например, в Государственной Думе на каждую сессию утверждается график рассмотрения законопроектов.

  • Своевременность — правильное определение времени подготовки и принятия актов.

  • Исполнимость — учет финансовых, кадровых, юридических и прочих условий, наличие которых позволит актам реально действовать.

  • Гласность. Означает открытость, «прозрачность» правотворческого процесса для широкой общественности, нормальную циркуляцию информации.

Виды:В зависимости от субъекта:

-непосредственное правотворчество народа в процессе проведения референдума

-правотворчество государственных органов (например, Государственной Думы, Правительства РФ);

-правотворчество отдельных должностных лиц (например, Президента, министра);

-правотворчество органов местного самоуправления;

-локальное правотворчество (например, на предприятии, в учреждении и организации);

-правотворчество общественных организации (например, профсоюзов).

В зависимости от значимости:

-законотворчество (правотворчество высших представительных органов — парламентов, в процессе которого издаются нормативные акты высшей юридической силы — законы, принимаемые в соответствии с усложненной процедурой);

-делегированное правотворчество (нормотворческая деятельность органов исполнительной власти, прежде всего правительства, осуществляемая по поручению парламента, по принятию для оперативного решения определенных проблем нормативных актов, входящих в компетенцию представительного органа);

-подзаконное правотворчество (здесь нормы права принимаются и вводятся в действие структурами, не относящимися к высшим представительным органам — президентом, правительством, министерствами, ведомствами, государственными комитетами, местными органами государственного управления, губернаторами, главами администраций, руководителями предприятий, учреждений, организаций).

64. Определение понятия и признаки норм права

Норма права - это общеобязательное, формально-определенное, правило поведения, установленное или признанное (санкиционированное) гос-ом, регулирующее общественные отношения и обеспеченное возможностью государственного принуждения.

Признаки нормы права:

  • Является разновидностью социальных норм;

  • Является государственным властным велением;

  • Принимается субъектами правотворчества;

  • Обеспечивается государственным принуждением;

  • Формально определена;

  • Структурно организована;

  • Носит общий и общеобязательный характер;

  • Регулирует общественные отношения.

59. Деформация правосознания – это его искажение, «разрушение» позитивных идей, убеждений, чувств, установок и т.п..

Виды деформации правосознания:

1. Правовой инфантилизм – несформированность, недостаточность правовых знаний при личной уверенности в хорошей юридической подготовке

2. Правовой нигилизм – отрицание социальной ценности права; осознанное игнорирование требований закона, та часть правосознания, которая резко критически относится к требованиям уважения и соблюдения права.

3. «перерождение» правосознания – крайняя степень искажения правосознания, включающая преступный умысел, это антипод законности

4. Правовой дилетантизм – вольное обращение с законами либо с оценками юридической ситуации не в силу корыстных целей, а от небрежности отношения к юридическим ценностям

5. Правовой фетишизм – гипертрофированное представление о роли юридических средств в решении социально-экономических, политических и иных задач.

Правовая демагогия – особый вид социальной демагогии, состоящей в общественно опасном, внешне эффектном воздействии отдельного лица либо различных объединений граждан (иностранцев) на чувства, представления, действия доверяющих им людей посредством различных форм ложного одностороннего либо грубо извращенного представления правовой действительности для достижения собственных корыстных целей, обычно скрываемых под видом пользы народа и благосостояния государства.

Правовой нигилизм – глубинная основа правовой демагогии.

Отличие правовой демагогии от юридического нигилизма˸

Правовой нигилизм – своеобразное негативное умопостроение, овладевшее массовым сознанием. Сфера распространения правовой демагогии значительно уже, ей подвержен гораздо меньший круг субъектов. Правовая демагогия, в отличие от юридического нигилизма, отрицающего ценности права, признает их определенную ценность и именно право использует в своих целях.

62.Стадии законотворческой деятельности

1. законодательная инициатива — право определенных субъектов внести предложение об издании закона и соответствующий законопроект в законодательный орган. Право законодательной инициативы (согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ) принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов Федерации, Конституционному Суду, Верховному Суду.

2. обсуждение законопроекта - важная стадия, которая начинается в Государственной Думе РФ с заслушивания доклада представителя субъекта, внесшего законопроект. Данная стадия необходима для того, чтобы довести документ до нужного качества: устранить противоречия, пробелы, неточности и прочие дефекты. Обсуждение законопроекта проходит на заседании палат представительного органа в нескольких чтениях. На первом чтении обсуждается концепция законопроекта. На втором происходит обсуждение по существу (т. с. постатейно или по разделам, не затрагивая основ, концепции законопроекта). На третьем обсуждается законопроект в целом со всеми внесенными поправками. Наиболее существенные законопроекты выносятся на всенародное обсуждение;

3. принятие закона - следующая стадия, которая осуществляется на заседании Государственной Думы РФ (ст. 105 Конституции РФ) путем голосования, которое может быть как открытым (с помощью поднятия рук или поименного голосования), так и тайным (с помощью электронной техники). Принятие закона — главная стадия, которая, в свою очередь, распадается на три полетали и:

-принятие закона Государственной Думой (федеральные законы принимаются простым большинством голосов от об- щсго числа депутатов Государственной Думы, т. е. 50% плюс один голос)

одобрение закона Советом Федерации (в соответствии с ч. 4 ст. 105 Конституции РФ «федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение 14 дней он не был рассмотрен Советом Федерации»; в соответствии с ч. 2 ст. 108 Конституции РФ «федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации»);

60.Правовой нигилизм в России

Правовым нигилизмом называют форму правового сознания, выражающуюся в отрицательном или равнодушном отношении к правовым нормам.

Причинами возникновения правового нигилизма считают:

1.деспотичный характер государственной власти;

2.особенность исторического развития государства;

3.использование репрессивного законодательства;

4.пробелы в законодательстве, в правовой системе;

5.наличие административно-командных методов в политической и экономической сферах общества;

6.отсутствие в государстве демократических и правовых традиций;

7.переходный период, который вызвал трудности в правовой системе;

8.несовершенное развитие судебной и правоохранительной деятельности.

9.Существуют следующие основные направления по борьбе с правовым нигилизмом в государстве:

10.гарантирование государством прав и свобод человека и гражданина;

11.укрепление режима законности на территории государства;

12.осуществление верховенства основного и других законов государства;

13.совершенствование правовой системы государства;

14.осуществление правового порядка в государстве;

15.повышение авторитета судебных и правоохранительных органов;

16.проведение в государстве правового воспитания.
63. Юридическая техника: понятие и виды

Юридическая техника - система средств, приемов и правил, которые используются при создании, оформлении и упорядочении юридических актов для обеспечения эффективности их регулятивного воздействия.

Виды:

  1. законодательная

Законодательная техника как техника работы с (нормативными) правовыми актами — наиболее разработанный, сформировавшийся вид (раздел) юридической техники, обозначаемый традиционным, общеупотребительным термином.

Законодательная техника содержит:

-правила построения и оформления правовых актов,

-приемы и средства формулирования норм права и иных нормативных предписаний,

-язык и стиль правового акта,

-правила обнародования (промульгации) и систематизации такихактов.

Правоприменительная включает в себя:

  • правила оформления и построения правоприменительных актов, способы легализации документов,

  • способы и приемы толкования юридических норм и актов,

  • способы разрешения коллизий в праве и преодоления пробельности,

  • способы процедурно- процессуального оформления юридической практики.

Юридическая включает в себя:

  • технику изложения воли законодателя;

Техника изложения воли законодателя предполагает соблюдение синтаксических, стилистических, лингвистических и терминологических правил. Это связано с тем, что основным, господствующим способом выражения юридических норм является письменная речь.

  • технику ее документального оформления.

Техника документального оформления предполагает структурную организацию юридического текста и оформление официальных реквизитов.

65. Структура юридической нормы и характеристика ее элементов

Структура:

1. Гипотеза – часть нормы, указывающая на конкретные условия (обстоятельства), при наличии или отсутствии которых начинает действовать норма;

2. Диспозиция – часть нормы, содержащая правило поведения, которому должны следовать субъекты права;

3. Санкция – часть нормы, указывающая на неблагоприятные последствия, наступающие в следствии нарушения диспозиции.

Норма – предписания - ϶ᴛᴏ элементарная, логически завершенная, государственно властное нормативное веление (установление), непосредственно выраженное в тексте НПА.

Структура нормы- предписания˸ охранительные нормы (гипотеза, санкция); регулятивная норма (гипотеза и диспозиция).

Виды гипотез˸

По форме выражения˸ абстрактные (использована обобщающая формулировка); казуистические (конкретно перечислены обстоятельства действия нормы);

По строению˸ простые (содержат одно обстоятельство, крайне важно е для действия нормы); сложные (содержат два и более обязательных обстоятельства); альтернативные (содержат несколько обстоятельств. Одного из которых достаточно для действия нормы).
По наличию или отсутствию юридических фактов˸ положительные (указывают на крайне важность наличия фактов для действия нормы); отрицательные (указывают на крайне важно сть отсутствия фактов для действия нормы).

Виды диспозиций˸

По способу изложения˸ простые (называют вариант поведения, но не раскрывают его); описательные 9описывают все существенные признаки поведения); ссылочные (не излагают правила поведения, а отсылают для ознакомления с ним к другой норме); бланкетные (не излагают, а отсылают для ознакомления с ним к бланку (правилу, инструкции, положению и др.)).

По составу˸ простые (содержат одно правило поведения); сложные (содержат два и более обязательных правил поведения); альтернативные ( содержат несколько правил поведения, любому из которых может следовать субъект права).

Виды санкций˸

По отраслям права˸ уголовно-правовые; административно-правовые; гражданско-правовые; дисциплинарные.

По объёму˸ простые (содержит одно неблагоприятное последствие); сложное (содержит два и более неблагоприятных последствия назначаемых одновременно); альтернативные (содержат несколько неблагоприятных последствий из которых правоприменитель выбирает только одну).

По степени определенности˸ абсолютно-определённые (в них точно определен вид и размер наказания); относительно определённые (в них точно определен вид наказания а границы неблагоприятных последствий указаны от минимального до максимального или только до максимального).

По характеру реакции государства˸ карательные (штрафные) (лишение свободы, штраф, и др); право-восстановительные (восстановление на прежней работе, взыскание алиментов и другие).

68. определение понятия и структуры системы российского права

Система права — это внутреннее строение структурных элементов права

Включает в себя пять основных компонентов: нормы права, институты права, отрасли права, субинституты и подотрасли.

Отрасль права является самым крупным элементом в системе права. Её образует совокупность норм права, регулирующих качественно однородную группу общественных отношений своеобразием предмета и метода правового регулирования. Если правовой институт регулирует вид общественных отношений, то отрасль — род общественных отношений.

Таким образом, для деления права на отрасли используются главным образом два критерия — предмет и метод правового регулирования. По этим критериям и отличают одну отрасль права от другой.

Правовой институт представляет собой обособленную группу юридических норм, регулирующих качественно однородные общественные отношения внутри одной отрасли права или на их стыке.

Несколько близких по характеру регулирования правовых институтов образуют подотрасль права. Например, в составе гражданского права выделяют авторское, жилищное, патентное право, в составе финансового права выделяется подотрасль налогового права

67. Виды правовых норм

Многогранные общественные отношения, разнообразие повторяющихся жизненных ситуаций и способность человека разумно реагировать на происходящее обусловливают тот факт, что правовые нормы достаточно разнообразны. Чтобы определить общие и отличительные черты норм, обозначить их место и функциональную роль, необходимо их классифицировать.Основания классификации могут быть самыми различными.

По субъектам правотворчества различают нормы, исходящие от государства и непосредственно от гражданского общества. В первом случае это нормы органов представительной государственной власти, исполнительной государственной власти и судебной государственной власти (в тех странах, где имеет место прецедент). Во втором случае нормы принимаются непосредственно населением конкретного территориального образования (сельский сход и т. д.) или населением всей страны (всенародный референдум). Так, 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была принята Конституция РФ. По социальному назначению и роли в правовой системе нормы можно подразделить на учредительные (нормы-принципы), регулятивные (нормы — правила поведения), охранительные (нормы — стражи порядка), обеспечительные (нормы-гарантии), декларативные (нормы-объявления), дефинитивные (нормы-определения), коллизионные (нормы-арбитры), оперативные (нормы-инструменты). Учредительные нормы отражают исходные начала правового регламентирования общественных отношений, правового положения человека, пределов действия государства, закрепляют устои социально-экономического и общественно-политического строя, права, свободы и обязанности граждан, основополагающие идеи и параметры строительства правовой системы общества. Они служат эталонами, позволяющими установить необходимое соответствие целей и средств конкретных правовых предписаний объективным закономерностям общественного развития.

-подписание закона Президентом РФ (согласно ч. 2 ст. 107 и ч. 2. ст. 108 Конституции РФ Президент в течение 14 дней подписывает одобренный закон и обнародует его). Его подпись является своеобразной санкцией на вступление закона в действие. При несогласии с отдельными положениями или законом в целом Президент РФ может наложить на него «отлагательное вето» и направить для повторного рассмотрения в парламент. Представительный орган может либо внести требуемые поправки, либо для преодоления этого вето собрать квалифицированное большинство голосов. В случае процессуальных нарушений, допущенных при принятии закона, Президент РФ может возвратить его без рассмотрения по существу;

4. опубликование закона - стадия, необходимая для создания дубликатов официального текста, информационного обеспечения адресатов и заинтересованных лиц, а также для определения момента вступления закона в юридическую силу. При этом опубликование следует отличать от обнародования, которое шире по своему содержанию, так как предполагает доведение закона до общего сведения различными средствами массовой информации. Как правило, федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение семи дней после их подписания Президентом РФ. Неопубликованные законы не применяются.

69. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права отрасли

В основании деления системы права на отрасли заключаются два критерия:

1) предмет правового регулирования;

2) метод правового регулирования.

Предмет правового регулирования – это сфера качественно однородных общественных отношений, регулируемых определенной отраслью права. Это основной критерий, поскольку общественные отношения объективно существуют, их определенный характер требует и соответствующих правовых форм. Например, трудовые отношения являются предметом регулирования трудового права.

Предмет правового регулирования не является единственным критерием деления права на отрасли, поскольку:

1) составляющие его общественные отношения весьма разнообразны;

2) одни и те же общественные отношения регулируются различными отраслями и способами.

В связи с этим вспомогательным критерием выделения отраслей права является метод правового регулирования.

Таким образом, метод правового регулирования – это совокупность юридических способов, средств, приемов правового воздействия на общественные отношения, составляющие предмет отрасли.

Выделяют следующие основополагающие методы правового регулирования:

1) диспозитивный метод равноправия сторон, основан на дозволениях, т. е. предоставление права на определенное поведение, у субъектов отношений есть возможность относительно самостоятельно выбирать вариант поведения;

2) императивный метод является методом властного воздействия на участников общественных отношений, основанным на запретах, обязанностях, наказаниях;

3) рекомендательный метод является методом совета осуществления конкретного желательного для общества поведения;

4) поощрительный метод представляет собой метод вознаграждения за определенное поведение, он стимулирует социально полезное, активное поведение. Способы правового регулирования обусловливаются характером предписаний, которые зафиксированы в нормах права: управомочивающих, обязывающих или запрещающих. Дозволение является возможностью альтернативного поведения, связывание побуждает к активному поведению, а запрет предполагает воздержание от определенных действий, т. е. пассивность, предусмотренную законом. Ведомственные акты, которые содержат нормы права, свободы и законные интересы граждан, гарантии их осуществления, затрагивающие права, устанавливающие вновь или изменяющие механизм реализации этих прав (или носящие межведомственный характер), подлежат обязательной государственной регистрации в Министерстве юстиции.

Государственная регистрация подразумевает под собой проведение правовой экспертизы указанных ведомственных актов. Нормативные акты, которые прошли государственную регистрацию, подлежат официальному опубликованию. Обычно тексты нормативных правовых актов могут являться примером довольно экономного изложения социальной информации. При этом должно быть взвешено каждое слово и предложение с той целью, чтобы вместить максимум содержания в минимум «сигналов». Однако и в этом случае порог понимания заставляет употреблять некоторую избыточность, которая выражается, например, в объяснении, расшифровке отдельных терминов в расчете на «среднего» получателя информации. Точность, понятийность и краткость языка закона основывают благоприятные условия для его толкования, понимания, исполнения, соблюдения и применения.

70. ) отрасль права определение и класификация.краткая хар-ка основн отрасл права

О́трасль пра́ва — элемент системы права, представляющий собой совокупность норм права, регулирующих качественно однородную группу общественных отношений. Отрасль характеризуется своеобразием предмета и метода правового регулирования.

В свою очередь отрасль права подразделяется на отдельные взаимосвязанные элементы, которые называются институтами права.

Основаниями для деления права на отрасли считаются:

-предмет правового регулирования — однородная и отделимая от других группа общественных отношений;

-метод правового регулирования — совокупность приёмов, способов воздействия на общественные отношения;

-способность к взаимодействию с другими отраслями права как подсистемами одного и того же уровня. Это третий признак отрасли российского права.

66. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта

Важное научное и практическое значение имеет вопрос о соотношении нормы права и статьи нормативного акта. Смешение и отождествление приводит к неправильному понятию о внутренней структуре юридической нормы, к отрицанию ее трехэлементного состава, а также усложняет процесс закрепления права правоохранительными органами.

Норма права – это не что иное, как правило поведения, которое состоит из гипотезы, диспозиции и санкции и относится к содержанию права. При этом статья законодательного акта является внешней формой выражения правовой нормы как средства ее воплощения. Таким образом, содержание юридической нормы может быть фиксировано в статьях закона или иного нормативного акта следующим образом:

1) структурные элементы правовой нормы располагаются в нескольких статьях разных нормативных актов;

2) несколько правовых норм включаются в одну статью нормативного акта;

3) все элементы структуры нормы права излагаются в одной статье нормативного акта;

4) разные элементы нормы права закрепляются в нескольких статьях одного и того же нормативного акта.

Существует три варианта соотношения нормы права и статьи нормативно-правового акта, или три способа изложения юридических норм в статьях нормативных актов: прямой, отсылочный и бланкетный.

При прямом способе все три элемента нормы права заключаются в статье нормативно-правового акта. Это типичный вариант, при котором норма права и статья закона или другого нормативно-правового акта совпадают. При этом полнота изложения структурных элементов нормы права может быть различной. Таким образом, бывают простой и развернутый способы изложения:

1) при простом способе изложения отсутствуют развернутые определения, а также квалификационные признаки, которые раскрывают содержание элементов правовой нормы ввиду их явной очевидности;

2) при развернутом способе изложения, наоборот, делается акцент на признаки и понятия, с помощью которых раскрывается содержание гипотезы, диспозиции и санкции. Большинство норм уголовного права излагается именно этим способом.

Отсылочным способом пользуются тогда, когда в статье нормативно-правового акта заключаются не все структурные элементы правовой нормы и делается отсылка к другой статье (статьям) этого же нормативного акта. Например, ст. 12, 13, 14 Семейного кодекса РФ имеют условия заключения брака (гипотеза); ст. 10, 11 устанавливают место и порядок заключения брака (диспозиция); ст. 27, 28, 30 говорят об основаниях и последствиях признания брака недействительным (санкция).

Изложение юридической нормы бланкетным способом предполагает обращение не к конкретной статье данного нормативного правового акта, а к другому нормативному акту в целом или части или к определенному виду каких-то нормативных актов, правил. Этот способ популярен при изложении конституционных норм. Например, согласно ч. 2 ст. 65 Конституции РФ принятие в РФ и образование в ее составе нового субъекта осуществляется в порядке, установленном федеральным конституционным законом.

Обычно тексты нормативных правовых актов могут быть примером довольно экономного изложения социальной информации. При этом должно быть взвешено каждое слово и предложение, с тем чтобы вместить максимум содержания в минимум «сигналов».
71. Определение понятия и виды институтов права.

Институт права – это совокупность правовых норм, образующая обособленную часть отрасли права.

Институт права - это упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный вид (группу) общественных отношений

Виды институтов:

в зависимости от характера — институты материальные (институт подряда) и процессуальные (институт возбуждения уголовного дела);

в зависимости от сферы распространения - отраслевые (институт наследования) и межотраслевые (институт частной собственности);

в зависимости от функциональной роли - регулятивные (институт мены) и охранительные (институт привлечения к уголовной ответственности).

Примеры правовых институтов:

в уголовном праве – институт крайней необходимостиневменяемости;

в гражданском праве – институт дарениясделки, институт исковой давностикупли-продажи;

в государственном праве – институт гражданства;

в административном – институт должностного лица;

в семейном праве – институт брака и т. д.

все институты между собой взаимосвязаны.



Это конституционные нормы и нормы, закрепленные в основах законодательства, кодексах. Например, норма, закрепленная в ст. 2 Конституции РФ, гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства».

Регулятивные нормы непосредственно направлены на регулирование фактических отношений, возникающих между различными субъектами, путем предоставления им прав и возложения на них обязанностей. В зависимости от характера субъективных прав и обязанностей различают три основных вида регулятивных норм: управомочивающие (предоставляющие своим адресатам право на совершение положительных действий); обязывающие (содержащие обязанность совершения определенных положительных действий); запрещающие (устанавливающие запрет на совершение действий и поступков, которые определены законом как правонарушения). Особенность регулятивных норм состоит в том, что они носят ярко выраженный предоста- витсльно-обязывающий характер. В частности, нормы ст. 25.6- 25.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) закрепляют детальный перечень прав и обязанностей свидетеля, понятого, специалиста и эксперта.

Охранительные нормы фиксируют меры государственного принуждения, которые применяются за нарушение правовых запретов. Они определяют также условия и порядок освобождения от наказания. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 83 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) осужденный подлежит освобождению от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.

Как регулятивные, так и охранительные нормы направлены на осуществление функций права: регулятивной (статической и динамической) и охранительной. В них находят выражение способы регулирования.

Обеспечительные нормы содержат предписания, гарантирующие осуществление субъективных прав и обязанностей в процессе правового регулирования. Социальная ценность их зависит от того, насколько эффективно они способствуют созданию механизмов и конструкций беспрепятственной реализации права. Так, широкий спектр государственных гарантий благотворительной деятельности содержит ст. 18 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

Декларативные нормы обычно включают в себя положения программного характера, определяют задачи правового регулирования отдельных видов общественных отношений, содержат нормативные объявления. Например, ч. 2 ст. 1 Конституции РФ гласит: «Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны».

Дефинитивные нормы формулируют определения тех или иных правовых явлений и категорий (понятия преступления в уголовном законодательстве, сделки в гражданском праве и т. п.).

Коллизионные нормы призваны устранять возникающие противоречия между правовыми предписаниями. Так, п. 5 ст. 3 ГК РФ гласит: «В случае противоречия указа Президента Российской Федерации или постановления Правительства Российской Федерации настоящему Кодексу или иному закону применяется настоящий Кодекс или соответствующий закон».

Оперативные нормы устанавливают даты вступления нормативного акта в силу, прекращения его действия и т. п.

3.3. По предмету правового регулирования различают нормы конституционного, гражданского, уголовного, административного, трудового и иных отраслей права. Отраслевые нормы могут подразделяться на материальные и процессуальные. Первые являются правилами поведения субъектов, вторые содержат предписания, устанавливающие процедуру применения этих правил.

По методу правового регулирования выделяются императивные, диспозитивные, рекомендательные нормы.

Императивные нормы имеют сугубо строгий, властно-категоричный характер, не допускающий отклонений в регулируемом поведении. Это, как правило, нормы административного права.

Диапозитивным нормам присущ автономный характер, позволяющий сторонам (участникам) отношений самим договориться по вопросам объема, процесса реализации субъективных прав и обязанностей или использовать в определенных случаях резервное правило. Они реализуются преимущественно в гражданско-правовых отношениях.

Рекомендательные нормы обычно адресуются негосударственным предприятиям, устанавливают варианты желательного для государства поведения.

По этому же основанию нормы можно разграничить на позитивные, поощрительные и показательные.

По сфере действия вычленяются нормы общего действия, нормы ограниченного действия и локальные нормы.

Нормы общего действия распространяются на всех граждан и функционируют на всей территории государства.

Нормы ограниченного действия имеют пределы, обусловленные территориальными, временными, субъектными факторами. Это нормы, издаваемые высшими органами власти республик, входящих в состав Российской Федерации, или нормы, исходящие от представительных или исполнительных органов государственной власти краев, областей и др.

Локальные нормативные предписания действуют в рамках отдельных государственных, общественных или частных структур.

Нормы права классифицируются также по времени (постоянные и временные), по кругу лиц (распространяются или на всех, или на четко обозначенную группу субъектов: военнослужащих, железнодорожников и т. п.).


В системе права выделяют отрасли материального и процессуального права. Отрасли материального права оказывают непосредственное воздействие на общественные отношения путём прямого, непосредственного правового регулирования. Объектом материального права выступают имущественные, трудовые, семейные и иные материальные отношения. Большинство отраслей права относится к категории материального:

-конституционное (государственное) право;

-административное право;

-гражданское право;

-предпринимательское право;

-трудовое право;

-финансовое право;

-уголовное право;

-экологическое право;

-семейное право;

-право социального обеспечения и др.

Процессуальное право регулирует порядок, процедуру осуществления прав и обязанностей сторон. Оно регулирует отношения, возникающие в таких процессах как: расследования преступлений, рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, арбитражных дел, а также дел об административных правонарушениях, и дел, рассматриваемых в порядке конституционного судопроизводства. Процессуальное право закрепляет процессуальные формы, необходимые для осуществления и защиты материального права.

К процессуальным отраслям права относятся:

-гражданское процессуальное право;

-уголовно-процессуальное право;

-арбитражный процесс (особенность России).

Процессуальные нормы существуют практически в любой отрасли, но не все из них выделяются в самостоятельную отрасль. Ближе всего к выделению — нормы административного процесса. Обе системы отраслей тесно связаны, хотя процессуальное обслуживает материальное право.

Наряду с основными отраслями права в системе российского права нередко выделяют так называемые комплексные отрасли. Эти отрасли формируются на стыке двух или нескольких основных отраслей права, как правило, они складываются из некоторых основных отраслей права. К ним относятся: предпринимательское право, коммерческое, банковское, транспортное, аграрное (или сельскохозяйственное) право. В составе наиболее крупных отраслей права есть подотрасли. В составе гражданского права выделяется жилищное, авторское, наследственное.шгггб


написать администратору сайта