Главная страница
Навигация по странице:

  • Сделанное дарителем обязательство переходит к его наследникам/преемникам. В самом широком понимании правопреемство

  • Вопрос 2 Правовая природа прав владения и/или пользования

  • Вопрос 3. Права на вещь, изготовленную по договору подряда.

  • Договоры

  • Актуальные проблемы гражданского права. Синергия Handbook по дисциплине


    Скачать 2.37 Mb.
    НазваниеСинергия Handbook по дисциплине
    Дата13.10.2022
    Размер2.37 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаАктуальные проблемы гражданского права.pdf
    ТипДокументы
    #731838
    страница17 из 23
    1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23
    наследникам физического или преемникам юр.лица. Но эти правила могут изменяться по желанию сторон. В дарственной позволительно установить утрату силы обещанием дарения, если даритель умер до
    момента, когда он должен был передать подарок. В этом случае важна очередность событий. Дата смерти устанавливается согласно свидетельству о смерти или решению суда о признании человека умершим (Ст. 45 ГК РФ). Время исполнения обязательств по
    дарственной может быть установлено путем:
    1. Указания календарной даты;
    2. Ссылки на срок с момента подписания дарственной;
    3. Наступления событий, которые неминуемо настанут;
    4. Наступления событий, которые могут наступить;
    5. Выполнения одаряемым определенный действий.
    В случаях «4» и «5» дарственная является заключенной под условием (ст. 157 ГК РФ).
    К дарению, как и другим гражданско-правовым отношениям, применимы правила о преемстве. Сделанное дарителем обязательство
    переходит к его наследникам/преемникам.
    В самом широком понимании правопреемство  гражданский институт, опосредствующий переход прав и обязательств одного субъекта к другому. Его суть в том, что преемник занимает место предшественника в отношениях, для которых это в принципе возможно.
    При этом первоначальное содержание правоотношений остается неизменным.
    Правопреемство может быть:
     универсальным, когда к преемнику переходят все права и обязательства умершего человека или ликвидированного юр.лица;
     сингулярным, опосредствующим переход только части из них.
    Сингулярное правопреемство может быть следствием договора о переводе долга дарителя к другому лицу (§ 2 гл. 24 ГК РФ). Он может заключаться при жизни дарителя  физлица или до снятия с регистрации юр.лица. Сделка требует письменного согласия одаряемого.
    Сингулярное правопреемство возможно касательно
    «распавшегося» на несколько отдельных структур юр.лица

    201
    Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит также государственной регистрации. Однако правило о государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, содержащееся в ст. 584 ГК, не подлежит применению к договорам, заключаемым после 1 марта 2013 г. (ФЗ РФ № 302-).
    При обращении за совершением нотариальных действий нотариус должен проверить дееспособность гражданина. То есть убедиться в способности человека адекватно понимать то, зачем он пришел. В любом документе, подготовленным нотариусом в конце будут фразы:
    «Личность установлена. Дееспособность проверена».
    В ст. 43 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» говорится, что при удостоверении сделок выясняется дееспособность граждан и проверяется правоспособность юридических лиц, участвующих в сделках. Как именно проверяется дееспособность, то есть сам механизм проверки не конкретизирован. Таким образом, нотариус практически лишен возможности назначить психиатрическую экспертизу, которая могла бы дать заключение о способности гражданина понимать характер совершаемых им действий, руководить ими и осознавать их правовые последствия.
    Проверка дееспособности гражданина нотариусом базируется на оценочных понятиях. Тем не менее, у нотариуса как юриста, а не врача есть следующие методы и способы выяснения дееспособности:
    1. визуальный (внешний осмотр посетителя. Например, стоит задуматься, если человек пришел зимой к нотариусу в нижнем белье),
    2. вербальный (диалог с посетителем: логичность изложения мыслей),
    3. органолептический

    в случаях алкогольного опьянения.
    Нотариус в обязательном порядке выполняет следующие действия:
    1. Устанавливает личность гражданина по его паспорту и проверяет возраст.
    2. При наличии сомнений в адекватности гражданина – нотариус задает несколько вопросов общего характера, а также конкретные вопросы относительно цели визита.
    Также нотариус вправе отложить совершение нотариального действия и направить запросы в суд для выяснения вопроса, имеется ли вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина недееспособным. Все возникшие у нотариуса сомнения должны быть устранены до совершения нотариального действия.

    202
    Согласно п. 1 ст. 602 ГК обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением может включать обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, также и уход за ним.
    Договором пожизненного содержания с иждивением может быть также предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг.
    Во избежание споров, по передаче имущества в собственность которые характерны для отношений подобного рода, желательно, чтобы в заключаемом договоре были подробно определены обязанности плательщика ренты. Норму п. 3 ст. 603 ГК о том, что при разрешении спора между сторонами об объеме содержания, которое предоставляется или должно предоставляться гражданину, суд должен руководствоваться принципами добросовестности и разумности, следует понимать таким образом, что степень заботы плательщика ренты о получателе должна быть выше, чем стандарт, требуемый от контрагентов иных договоров.
    Поскольку размер ренты является существенным условием, в договоре пожизненного содержания с иждивением должна быть определена стоимость всего объема содержания с иждивением в расчете на период времени. Например, «приобретение продуктов питания, одежды, лекарств, еженедельная уборка помещения, стирка белья, предоставление иного необходимого содержания на общую сумму не менее 20 000 руб. в месяц».
    Заботясь о достойном существовании получателей, п. 2 ст. 602 ГК в два раза увеличивает нижнюю границу размера ренты по сравнению с общими положениями о пожизненной ренте.
    При существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты вправе потребовать возврата переданного недвижимого имущества либо выплаты ему выкупной цены на условиях и по правилам о выкупе постоянной ренты. При этом плательщик ренты не вправе требовать компенсацию расходов, понесенных в связи с содержанием получателя ренты. Это правило действует независимо от передачи имущества под выплату ренты за плату или бесплатно.
    Исходя из ослабления алеаторности, ГК напрямую закрепляет, что при взыскании выкупной цены ренты или возврате переданного имущества уплаченная рента не учитывается. Кроме того, в целях обеспечения защиты интереса получателя на плательщика ренты возложена обязанность принимать необходимые меры для того, чтобы в период предоставления пожизненного содержания с иждивением использование имущества не приводило к снижению его стоимости.

    203
    Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, медицинским, образовательным организациям, организациям социального обслуживания и другим аналогичным организациям, благотворительным и научным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам гражданского права (
    Ст. 582 ГК РФ)
    Необходимо различать пожертвование и благотворительную деятельность. Гражданское законодательство не определяет понятие
    «благотворительность». Благотворительная деятельность регулируется
    Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (далее - Закон), согласно ст. 1 которого благотворительная деятельность есть добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
    Передача имущества по договору пожертвования в большинстве случаев является одной из форм благотворительной деятельности, однако не любое пожертвование можно считать благотворительностью.
    Благотворительная деятельность осуществляется только в целях, перечисленных в п. 1 ст. 2 Закона. В соответствии с п. 2 ст. 2 Закона о благотворительной деятельности направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в иных формах коммерческим организациям, а также поддержка политических партий, движений, групп и кампаний благотворительной деятельностью не являются.
    Кроме того, из определения «благотворительной деятельности» следует, что помимо пожертвования (дарение вещи или права в общеполезных целях) в состав благотворительной деятельности входит также передача имущества на льготных условиях, а также бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг, оказание иной поддержки.
    Так же важно понимать, что не является пожертвованием передача вещи в безвозмездное временное пользование по договору ссуды, который характеризуется отсутствием перехода права собственности, срочностью, наличием встречных обязательств, и обязанностью ссудополучателя возвратить ссудодателю имущество в том состоянии, в котором оно получено, с учетом нормального износа (п. 1 ст. 689 ГК
    РФ).

    204
    Вопрос 2 Правовая природа прав владения и/или пользования,
    возникающих по договору аренды. Вопросы распределения бремени
    содержания и риска случайной гибели предмета договора аренды.
    По договору аренды (имущественного найма) арендодатель
    (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью (ст. 606 ГК
    РФ).
    Договор аренды входит в группу договоров, регулирующих отношения по передаче имущества во временное пользование. В отличие от договоров по передаче имущества в собственность договор аренды не влечет смены собственника, а следовательно, в экономическом смысле он оформляет такие отношения товарообмена, при которых товаром является не вещь, а право пользования ею.
    Имущество по данному договору может передаваться арендатору только в пользование или в пользование и во владение одновременно. В первом случае арендатор не приобретает титула владельца арендованного имущества, а во втором он становится его законным владельцем со всеми вытекающими правовыми последствиями.
    Передача имущества только в пользование возможна в том случае, если пользование осуществляется в таких условиях, которые позволяют арендодателю сохранять постоянный контроль над арендованным имуществом, например пользование движимым имуществом осуществляется в его помещении.

    205
    Можно выделить три основные черты, характерные для данного договора. Во-первых, это - соглашение, на основе которого осуществляется передача (предоставление) определенного имущества лицом, правомочным распоряжаться им, во владение и пользование (или только пользование) другому лицу без перехода к последнему права собственности. Собственником имущества остается арендодатель. Во- вторых, аренда всегда носит временный характер, и по окончании срока аренды имущество подлежит возврату арендодателю. Исключение составляют случаи выкупа арендатором взятого внаем имущества, но в этих случаях аренда прекращается, и на завершающем этапе отношения сторон переходят в сферу купли-продажи. В-третьих, договор аренды всегда возмездный: арендатор обязан платить за пользование имуществом (в отличие от безвозмездного договора ссуды). Данный договор является также консенсуальным, т.е. устанавливающим между сторонами обязательственные отношения с момента достижения ими соглашения (оформления договора) в отличие, скажем, от договора займа, который относится к реальным договорам и считается заключенным с момента передачи денег или иных вещей заемщику.
    Употребление в действующем законодательстве в одних случаях термина «аренда», в других  «имущественный наем» (прокат и т.д.) связано не столько с различиями отдельных видов таких договоров, сколько со сложившейся практикой их наименования в определенных сферах. Правовая дифференциация между арендой и наймом проводится лишь в отношении жилых помещений. При предоставлении жилого помещения гражданину для проживания в нем между сторонами заключается договор найма жилого помещения, который выделен в самостоятельный вид и регулируется нормами гл. 35 ГК РФ.
    Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества переходит к арендатору в момент передачи ему арендованного имущества, если иное не предусмотрено договором финансовой аренды (ГК РФ Статья 669).
    Если речь идет о лизинге, арендатор несет ответственность за сохранность транспортного средства от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, которые наступают в результате: гибели, утраты, порчи, хищения; преждевременной поломки; ошибки при монтаже или эксплуатации. В договорах лизингодатель обычно дублирует положения закона и подчеркивает ответственность лизингополучателя вне зависимости от его вины: «Ответственность за сохранность предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением несет лизингополучатель вне зависимости от наличия у него вины в гибели имущества».

    206
    Вопрос 3. Права на вещь, изготовленную по договору подряда.
    Виндикация принятого результата работ. Медицинские и
    юридические услуги как особый предмет договора оказания услуг.
    Договоры
    долевого
    участия
    в
    строительстве.
    Договоры
    потребительского кредитования. Договоры об оказании туристских
    услуг. Фрахтование на время как договор в сфере туристских услуг.
    Договор подряда заключается на изготовление или переработку
    (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика (статья 703 ГК РФ).
    Изготовление вещи означает создание нового объекта гражданских прав. Изготовление вещи предполагает наличие других вещей - материалов, из которых вещь создается и которые погибают с момента создания новой вещи. Переработка вещи относится к способам приобретения права собственности (п. 1 ст. 220 ГК РФ) и означает изготовление движимой вещи одним лицом из материалов, принадлежащих другим лицам, которые также погибают при создании новой вещи. Таким образом, разница между изготовлением и переработкой вещи заключается в том, что изготовление - это создание вещи из своих материалов, а переработка - создание вещи из чужих материалов. Обработка вещи приравнена к переработке и поэтому также обозначает такое воздействие на чужую вещь, в результате которой создается новый объект права. Выполнение иной работы означает приложение к вещи, принадлежащей заказчику, труда подрядчика, в результате которого вещь остается прежним объектом гражданских прав. Сюда относятся: ремонт вещи, включая замену составляющих ее частей; восстановление, изменение или улучшение вещи путем присоединения или удаления каких-либо элементов (тюнинг автомобиля, подгонка одежды по фигуре и т.п.); покраска вещи и другие виды работ, которые имеют материальный результат (даже и уничтожение вещи, например, снос строений). В п. 2 комментируемой статьи речь идет об обязанности подрядчика передать заказчику права только на изготовленную (соответственно созданную из материалов подрядчика) вещь. Это правило объясняется тем, что права (включая право собственности) на переработанную (обработанную) вещь и без того принадлежат собственнику материалов, из которых была создана вещь (ч. 1 п. 1 ст. 220 ГК РФ). Следует обратить внимание на то, что в п.
    2 комментируемой статьи законодатель говорит о передаче неких непоименованных прав на изготовленную вещь, но не права собственности. Так, подрядчик лишен возможности передать право собственности на созданную им по договору недвижимую вещь, поскольку право собственности на недвижимость (в том числе на объект

    207 незавершенного строительства) возникает с момента государственной регистрации (ст. 219 ГК РФ). Регистрация права собственности на недвижимость осуществляется заказчиком на свое имя.
    Согласно ч. 2 ст. 720 Гражданского кодекса РФ, заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
    Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
    Таким образом, из общих положений о приемке работ следует, что обнаружение заказчиком неоговоренных и незафиксированных при приемке работ явных недостатков после самой приемки работ, не дает ему права основывать на этом какие-либо требования.
    Однако, в указанной статье есть специальные нормы, позволяющие сделать исключение из общего правила: обнаружение заказчиком после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, дает заказчику право обратить соответствующие требования к подрядчику.
    При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
    Качество проведенных работ, согласно ст. 721 Гражданского кодекса, должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

    208
    Следует учитывать и положения ст. 710 Гражданского кодекса об экономии подрядчика, согласно которой, в случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.
    Если вернуться к заданному вопросу, то следует отметить, что в настоящее время мнения арбитражных судов относительно права заказчика предъявления подрядчику претензий по работам, которые приняты в установленном порядке без замечаний, сильно разделяются и зависят от существа конкретного спора. Важными для разрешения таких вопросов являются доводы о том, являлись ли спорные работы скрытыми, сданы ли работы обманным путем.
    Для оспаривания заказчиком подписанных без замечаний актов приемки работ необходимо представить в суд какое-либо иное подтверждение заявленных недостатков: акты скрытых работ, заключение независимой экспертизы, журнал производства работ, показания свидетелей, фотографии, в рассматриваемом случае – обмер произведенных работ. Перечисленные документы (сведения) не будут являться однозначным доказательством недостатков работ для суда, однако, могут служить основанием для назначения судебной строительно-технической экспертизы.
    1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23


    написать администратору сайта