Главная страница
Навигация по странице:

  • Уголовное право как отрасль права

  • Предмет уголовного права как отрасли законодательства

  • Предмет уголовного права как отрасли права

  • Система уголовного права включает две части :1) Общую

  • 3.Наука уголовного права. Наука уголовного права

  • Уголовная политика определяет направление деятельности правоохранительных органов в 3 сферах

  • 6. Принципы российского уголовного права: понятие, система, значение. Принципы

  • Принципы, закрепленные в уголовном законе - Принцип законности

  • Принцип равенства граждан перед законом

  • Принцип вины

  • Принципы, специально выделяемые в науке уголовного права - Неотвратимость ответственности

  • Личная ответственность

  • Экономия мер государственного принуждения

  • Признаки уголовного закона

  • Гипотеза

  • Закон признается устраняющим преступность деяния, если он

  • Уголовный закон признается смягчающим наказание, если он

  • Значение состава преступления

  • Состав преступления

  • Факультативные признаки

  • Субъективная сторона преступления

  • зачет уголовное. Уголовное право как отрасль права


    Скачать 87.67 Kb.
    НазваниеУголовное право как отрасль права
    Анкорзачет уголовное
    Дата23.12.2021
    Размер87.67 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаzachet_ugolovnoe.docx
    ТипЗакон
    #316057
    страница1 из 2
      1   2

    1. Понятие, предмет, метод и система российского уголовного права

    Уголовное право как отрасль права – это одна из отраслей системы Российского права, которая представляет собой совокупность юридических норм, установленных высшим законодательным органом государства и определяющих принципы и основания уголовной ответственности, преступность и наказуемость общественно-опасных деяний, порядок и виды освобождения от уголовной ответственности и (или) от наказания, а также основания и пределы применения мер уголовно-правового характера, не являющихся наказанием.

    Предмет уголовного права как отрасли законодательства – уголовное законодательство, т. е. система норм, принимаемых высшим органом федеральной власти – Государственной Думой Федерального Собрания, определяющих принципы и основания уголовной ответственности, круг деяний, объявляемых преступными, виды и размеры наказаний за них, основания освобождения от уголовной ответственности и наказания.

    Предмет уголовного права как отрасли права – уголовное законодательство и уголовно-правовые отношения, связанные с законотворчеством и право применением. К первой из них относятся охранительные уголовно-правовые отношения, возникающие между государством, выступающим в лице уполномоченного на то органа, и лицом, совершившим деяние, содержащее все признаки состава преступления. Вторая разновидность общественных отношений, которые входят в предмет уголовного права, регулируется уголовно-правовыми нормами, наделяющими граждан правом па причинение вреда при наличии определенных обстоятельств: состояния необходимой обороны, крайней необходимости и т.д.

    Уголовное право обладает специфическим методом правового регулирования. В отличие от других норм права, устанавливающих дозволения, предписания и запреты, уголовно-правовые устанавливают почти исключительно запреты, а суть предписаний сводится к неукоснительному соблюдению этих запретов. В силу этого уголовно-правовому регулированию присущ императивно-запретительный метод. Метод правового регулирования – способ воздействия норм права на поведение людей, на регулируемые этой отраслью общественные отношения.

    Методом охранительного уголовно-правового отношения является установление запрета совершать предусмотренные законом деяния под угрозой применения уголовного наказания. Такой метод правового регулирования является специфичным, он не свойствен ни одной другой отрасли права; только в уголовном праве способ реагирования на юридические факты в виде совершения преступления заключается в установлении преступности и наказуемости деяний, уголовных запретов их совершения.

    Для регулятивных уголовно-правовых отношений характерен метод наделения граждан определенными правами (например, правом на обоснованный риск, неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения и т.д.). При реализации указанных прав допускается причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям, а при определенных условиях — даже лишение жизни другого человека.

    Система уголовного права включает две части:

    1) Общую – В ней законодатель провозглашает задачи уголовного законодательства и его принципы, указывает основание уголовной ответственности, определяет действие закона во времени и в пространстве, формулирует понятие преступления и выделяет категории преступлений, формы и

    Виды вины, называет общие условия уголовной ответственности (возраст, вменяемость), закрепляет перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния, дает понятие и характеристику стадиям совершения преступления, соучастию в преступлении, определяет цели наказания, устанавливает систему наказаний, предусматривает порядок назначения наказания, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания.;

    2) Особенную – включает в себя нормы, в которых содержится описание отдельных видов преступлений и определение меры установленных за их совершение наказаний. Нормы классифицированы по разделам, которые, в свою очередь, состоят из глав.

    2. Задачи и функции уголовного права

    Задачами уголовного права являются:

    1. Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств;

    2. Обеспечение мира и безопасности человечества;

    3. Предупреждение преступлений.

    Решение указанных задач достигается путем закрепления в уголовном законодательстве основания и принципов уголовной ответственности, а также отдельных составов преступлений.

    Реализация задач уголовного права тесно связана с осуществлением его функций, которые делятся на охранительную, регулятивную, воспитательную и предупредительную.

    Охранительная функция, являясь основной для уголовного права, выражается в охране указанных в Уголовном законе общественных отношений от преступных посягательств. При этом иерархия ценностей, защищаемых уголовных правом, выглядит в настоящее время следующим образом: личность – общество – государство.

    Регулятивная функция определяется совокупностью закрепленных в нормах уголовного права ограничений, запретов и правил поведения, посредством которых упорядочиваются общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления или иного общественно опасного деяния.

    Воспитательная функция уголовного права выражается в оказании на сознание субъектов правоотношений положительного воздействия и привитии им социально одобряемых взглядов. Установленные уголовным правом ограничения и запреты способствуют формированию должного уровня правосознания и правовой культуры, осознанию необходимости исполнения законодательных предписаний.

    Предупредительная функция уголовного права направлена на профилактику совершения запрещенных законом преступных деяний. Рассматриваемая функция имеет два взаимосвязанных аспекта: общая и специальная (частная) превенция. Общее предупреждение направлено на всех граждан нашего общества. Частная превенция уголовного закона направлена на предупреждение новых преступных посягательств со стороны лиц, уже совершивших преступление.

    3.Наука уголовного права.

    Наука уголовного права – это обособленный блок правовых знаний об уголовном праве, представленный совокупностью работ, накопленных с течением времени.

    Предмет науки уголовного права – входит история уголовного права, изучение закономерностей возникновения, развития и действия уголовного законодательства, познание уголовного законодательства зарубежных стран и международного уголовного права, история самой науки уголовного права, прогностическое описание тенденций развития уголовного права и его науки.

    Методологическую основу науки уголовного права составляют современные методы научного познания, такие как диалектический, исторический, лингвистический,системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический, гносеологический и др.

    4. Соотношение уголовного права с другими отраслями права

    Наиболее тесно связано с уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным правом. Объединяет: задача борьбы с преступностью, нормы применяются на одном основании – совершение преступления. В УПП – предмет регулирования – отношения между государством и гражданином в связи с совершением преступления. В УИП – отношения, возникающие в связи с вступлением в законную силу приговора суда. В определённой степени УП связано с АП. Где предметом регулирования является отношения, возникающие с совершением административного правонарушения. Уголовное право взаимодействует с другими отраслями российского права и, в частности, с конституционным правом. Такая связь обусловлена в первую очередь тем, что юридической основой действующего уголовного законодательства является Конституция РФ. Многие положения, которые закреплены в Конституции, нашли свое более полное развитие и конкретизацию именно в статьях УК РФ. Ряд вопросов связан с международным правом.

    5. Уголовная политика: понятие, основные направления.

    Уголовная политика — деятельность государства по защите граждан и общества от преступных посягательств и преступлений в целом.

    Уголовная политика – это многоаспектное, сложное понятие, в котором находит свое выражение целая гамма признаков, отражающих противоречивую сущность этого государственно-правового явления. Ее можно выразить как определенную государством стратегию и тактику в области борьбы с преступностью.

    Уголовная политика определяет направление деятельности правоохранительных органов в 3 сферах: по раскрытию преступлений и изобличению виновных; обеспечению правильного применения закона, т. е. правильной квалификации совершенного преступления и назначению справедливого наказания; исполнению назначенного судом наказания.

    Эта специфика послужила поводом для разделения единой политики в области борьбы с преступностью на 4 составные части:

    · уголовно-правовую политику;

    · уголовно-процессуальную политику;

    · уголовно-исполнительную политику;

    · оперативно-розыскную политику.

    Поэтому сейчас: уголовно-правовая политика (как часть уголовной политики) представляет собой направление деятельности законодательных и правоприменяющих органов в выработке общих положений уголовного законодательства, криминализации и декриминализации деяний, разработке видов и размеров наказаний в санкциях конкретных составов преступлений;

    · уголовно-процессуальная политика (как часть уголовной политики)-это направление деятельности законодательных и правоприменяющих органов по выработке и реализации процессуальных норм, обеспечивающих применение норм уголовного права на всех стадиях расследования уголовного дела и рассмотрения его в суде;

    · уголовно-исполнительная политика (как часть уголовной политики)-это направление деятельности законодательных и правоприменяющих органов, направленное на исполнение наказаний, назначенных судами лицам, виновным в совершении преступлений;

    · оперативно-разыскная политика (как часть уголовной политики) – это направление деятельности законодательных и правоприменяющих органов, направленное на предупреждение, выявление и раскрытие преступлений.

    6. Принципы российского уголовного права: понятие, система, значение.

    Принципы – правоприменительной практике основополагающие идеи которые определяют как его содержание в целом, так и содержание отдельных его институтов.

    Признаки принципов:

    • по содержанию – объективны, т. к. отражают закономерности развития общества;

    • имеют высшую степень общности;

    • обладают определенной стабильностью, но реагируют на некоторые изменения;

    • образуют единую, взаимосвязанную систему, в которой отсутствует иерархия (принципы равноценны);

    • закреплены в нормах права.

    Принципы уголовного права – основные руководящие уголовно-правовые начала (идеи), закрепленные в нормах уголовного права.

    Виды принципов:

    • общие (общеправовые), характерные для всех или для многих отраслей права;

    • специальные (уголовно-правовые), присущие только уголовному праву.

    Принципы, закрепленные в уголовном законе

    - Принцип законности – борьба с преступностью с помощью уголовно правовых средств должна вестись строго в рамках закона и в полном соответствии с ним (ст. 3 УК РФ). Данный принцип, являясь конституционным, включает два важных положения, известных человечеству с давних времен: 1) нет преступления без указания на то в законе; 2) нет наказания без указания на то в законе

    - Принцип равенства граждан перед законом – лицо, совершившее преступление, подлежит уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (ст. 4 УК РФ).

    - Принцип вины – за преступление может отвечать только физическое вменяемое лицо, признанное виновным в его совершении (ст. 5 УК РФ).

    - Принцип справедливости – привлечение к уголовной ответственности должно основываться на соответствующих закону данных, а наказание соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного (ст. 6 УК РФ).

    - Принцип гуманизма в уголовном праве характеризуется двумя обстоятельствами. Суть первого состоит в том, что уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека (ч. 1 ст. 7 УК РФ); суть второго в том, что наказание и иные меры

    уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК РФ). Таким образом, указанные обстоятельства свидетельствуют о двуединой направленности принципа гуманизма, исключающей одностороннюю его трактовку как снисхождения к лицам, совершившим преступления, назначения им мягкого наказания, предоставления им различных послаблений и льгот.

    Принципы, специально выделяемые в науке уголовного права

    - Неотвратимость ответственности – всякое лицо, в действии или бездействии которого устанавливается состав преступления, подлежит наказанию или иным мерам воздействия, предусмотренным уголовным законом, т. е. обязано понести ответственность.

    - Личная ответственность – лицо, совершившее преступление, отвечает лишь за то, что было совершено им лично.

    - Индивидуализация уголовной ответственности и наказания – суд в каждом конкретном случае назначает наказание, учитывая личность осужденного.

    - Экономия мер государственного принуждения – борьбу с преступностью следует осуществлять путем наиболее рационального использования уголовных наказаний, особенно связанных с лишением свободы.

    7.Принцип законности

    Принцип законности означает, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определя­ются только уголовным законом. Основанием уголовной ответственности является совершение дея­ния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотрен­ного УК. Круг деяний, которые признаются преступными, является исчер­пывающим и строго определен УК. Принцип законности означает также, что к виновному возможно применять закон, действующий во время совершения преступления. Нельзя также говорить о преступлении, если деяние совершено не­вменяемым или лицом, не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Исходя из принципа законности никто не может быть признан виновным и подвергнут наказанию иначе как по приговору суда и в строгом соответствии с законом.

    8.Принцип вины

    Принцип вины означает, что лицо подлежит уголовной ответствен­ности только за те общественно опасные деяния и последствия этих деяний, в отношении которых установлена его вина. Уголовная ответ­ственность за невиновное причинение вреда не допускается. Субъек­тивное вменение ответственности только при наличии вины — основа уголовного права. Объективное вменение, т.е. ответственность за при­чинение вреда без вины, недопустимо.

    9 вопрос- Принцип справедливости

    1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

    2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.

    10 вопрос- Принцип равенства граждан перед законом

    Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
    11.Принцип гуманизма ст. 7

    1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека.

    2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

    Принцип гуманизма-уголовно-правовой принцип, провозглашающий в качестве основного приоритета уголовного закона обеспечение безопасности человека. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, в соответствии с принципом гуманизма не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

    12 Уголовный закон: понятие, основные черты, значение

    Уголовный закон – нормативный акт, принятый высшим органом государственной власти, содержащий правовые нормы, устанавливающие основание и принципы уголовной ответственности, определяющий, какие общественно опасные деяния признаются преступлениями, и какие меры наказания применимы за их совершение, а также основания освобождения от уголовной ответственности и наказания.

    Признаки уголовного закона:

    • единственный источник уголовного права;

    • состоит из правовых норм;

    • имеет высшую юридическую силу;

    • описывает признаки общественно опасных деяний;

    • устанавливает виды и размеры наказаний.

    Структура уголовного закона (УК РФ) – кодифицированный нормативный акт, состоящий из двух частей (Общей и Особенной). Каждая часть состоит из разделов, глав, статей, частей и пунктов. УК РФ содержит 12 разделов, 34 главы, около 360 статей. Статья закона – это форма фиксации в письменном виде правовой нормы.

    УК РФ основывается на:

    1)Конституции РФ;

    2) общепризнанных принципах международного права – основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо;

    3) общепризнанных нормах международного права – правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного.

    УК РФ состоит из Общей и Особенной частей. Общая часть состоит из шести разделов, которые делятся на главы:

    1) Раздел I. Уголовный закон: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; действие уголовного закона во времени и в пространстве;

    2) Раздел II. Преступление: понятие преступления и виды преступлений; лица, подлежащие уголовной ответственности; вина; неоконченное преступление; соучастие в преступлении; обстоятельства, исключающие преступность деяния;

    3) Раздел III. Наказание: понятие и цели наказания. Виды наказаний; назначение наказания;

    4) Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания: освобождение от уголовной ответственности; освобождение от наказания; амнистия, помилование, судимость;

    5) Раздел V. Уголовная ответственность несовершеннолетних:

    6) Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера: принудительные меры медицинского характера; конфискация имущества.

    Особенная часть включает:

    1) Раздел VII. Преступления против личности: преступления против жизни и здоровья; преступления против свободы, чести и достоинства личности; преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности; преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина; преступления против семьи и несовершеннолетних;

    2) Раздел VIII. Преступления в сфере экономики: преступления против собственности; преступления в сфере экономической деятельности; преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях;

    3) Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка: преступления против общественной безопасности; преступления против здоровья населения и общественной нравственности; экологические преступления; преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта; преступления в сфере компьютерной информации;

    4) Раздел X. Преступления против государственной власти: преступления против основ конституционного строя и безопасности государства; преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления; преступления против правосудия; преступления против порядка управления;

    5) Раздел XI. Преступления против военной службы;

    6) Раздел XII. Преступления против мира и безопасности человечества.

    Значение

    Уголовный закон выполняет предупредительную и воспитательную функции. Предупредительная функция законодательно закреплена в части 1 ст. 2 УК РФ, где определены задачи Уголовного кодекса, и в части 2 ст. 43 УК РФ, посвященной целям наказания. Надо сказать, что данная функция выражена не только в запрещающих нормах, но и в нормах, которые побуждают лицо:

    — активно противодействовать преступлению и преступнику (необходимая оборона, задержание преступника и т.д.);

    — к отказу от доведения до конца начатого преступления или к восстановлению нарушенного блага (добровольный отказ, примечания к ст. 126, 205, 206, 208 УК РФ и др.).

    Воспитательная функция уголовного закона в первую очередь реализуется при его применении. Совершение преступления вызывает негативную морально-политическую оценку со стороны не только государства, но и членов общества. Применение уголовного наказания, комплекса исправительных мер оказывает воспитательное воздействие, как на преступников, так и на неустойчивых лиц

    13. Уголовно-правовая норма: понятие,виды,структуры

    Уголовно-правовая норма – это общеобязательное, закрепленное в Угол. Законе правило поведения, предоставляющее участником уголовно-правовых отношений юридические права и возлагающие на них юридические обязанности, направленные на регулирование общественных отношений и их охрану от преступных посягательств.

    Структура правовой нормы показывает, из каких элементов (частей) состоит норма и как эти части взаимосвязаны. Правовая норма состоит, как правило, из трех основных элементов: гипотезы, диспозиции и санкции.

    Гипотеза — это та часть правовой нормы, в которой определены условия ее применения. В уголовно праве гипотеза общая.

    Диспозиция - это часть (структурный элемент) уголовно-правовой нормы (статьи или части статьи), где указывается или дается описание деяния, которое признается преступным, указаны признаки деяния. В Особенной части УК различаются диспозиции:

    1) простая или назывная (которая только называет преступление, не раскрывая его признаков, поскольку смысловое содержание преступного деяния ясно без его подробного описания). Например, ч. 1 ст. 126 УК признает преступлением похищение человека, не раскрывая данное понятие

    2) описательная диспозиция (определяет непосредственно в самой статье основные признаки преступного деяния).

    3) бланкетная (в которой содержится отсылка к нормам иных отраслей права).

    4) отсылочная (это диспозиция, в которой для установления признаков преступления законодатель отсылает к другой статье УК или части статьи, где эти признаки определяются).

    Санкция - это часть уголовно-правовой нормы Особенной части УК РФ, в которой определяется вид и размер наказания за совершение деяния, указанного в диспозиции, или это структурный элемент уголовно-правовой нормы в котором установлено наказание.

    1)относительно-определенная санкция устанавливает конкретный вид наказания и пределы, в которых может быть назначено: бывают: а) с указанием только верхнего предела; б) с указанием только нижнего предела; в) с указанием и верхнего и нижнего предела.

    2)альтернативная санкция характеризуется тем, что она определяет для наказания виновного два и более его вида наказания (например,ст. 154 УК виновный наказывается штрафом, либо исправительными работами Этот вид санкции наиболее часто встречается в уголовном законе.
    Виды уголовно-правовых норм: по методы регулирования и формы выражения нормы уголовного права подразделяются на: запрещающие, обязывающие, управомачивающие, поощрительные.

    14 Действие уголовного закона в пространстве

    В ст.ст. 11 – 13 Уголовного кодекса РФ определены принципы действия уголовного закона в пространстве:

    · территориальный принцип – распространение на определенную территорию независимо от гражданства · принцип гражданства граждане РФ подчиняются уголовному закону РФ где бы они не находились · реальный принцип привлечения любого лица к уголовной ответственности по УКРФ за преступления, совершенные на территории иностранного государства, если оно направлено против интересов России;

    · универсальный принцип предполагает возможность привлечения иностранного гражданина либо лица без гражданства, совершившего преступление вне пределов России, к уголовной ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

    Лицо (независимо от того, является ли оно гражданином РФ, иностранным гражданином или лицом без гражданства), совершившее преступление на территории РФ, подлежит уголовной ответственности по УК РФ. Пределы территории определяет Государственная граница РФ – линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории РФ, т. е. пространственный предел действия государственного суверенитета РФ.

    К территории Российской Федерации относится:

    1. сухопутное пространство;

    2. территориальное море – примыкающий к сухопутной территории или к внутренним морским водам морской пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых от исходных линий;

    3. внутренние морские воды РФ – воды, расположенные в сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ;

    4. прилежащая зона РФ – морской пояс, который расположен за пределами территориального моря прилегает к нему и внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских миль, отмеряемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря;

    5. континентальный шельф РФ – морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря рФ на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка;

    6. исключительная экономическая зона РФ – морской район, находящийся за пределами территориального моря рФ и прилегающий к нему, с особым правовым режимом;

    7. недра, которые являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов

    8. и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения;

    9. воздушное пространство РФ – воздушное пространство над территорией РФ, в том числе воздушное пространство над внутренними водами и территориальным морем; · гражданские суда, приписанные к порту РФ, находящиеся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов РФ;

    10. военные корабли или военные воздушные судна РФ независимо от места их нахождения; · дипломатические представительства.

    15. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.

    Действие уголовного закона во времени:

    • вступление закона в силу;

    • утрата законом силы;

    • понятие времени совершения преступления;

    • обратная сила закона.

    Преступность и наказуемость деяний определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния (ч. 1 ст. 9 УК РФ).

    Действующим является уголовный закон, вступивший в силу в установленном порядке, если не истек срок его действия либо он не отменен и не изменен другим законом.

    Время совершения преступления – время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (ч. 2 ст. 9 УК РФ).

    Уголовный закон утрачивает силу:

    · его отмены;

    · замены другим законом;

    · истечения срока, указанного в самом законе;

    · изменения условий и обстоятельств, обусловивших принятие данного закона.
    Обратная сила закона – распространение действия уголовного закона на деяние, совершенное до его вступления в силу. Обычно уголовный закон обратной силы не имеет, за исключением уголовного закона, устраняющего преступность деяния, смягчающего наказание или иным образом улучшающего положение лица, совершившего преступление (ст. 10 УК РФ).

    Закон признается устраняющим преступность деяния, если он:

    • полностью исключает его из числа уголовно наказуемых;

    • вносит изменения в институты Общей части УК РФ (напр., введение новых обстоятельств, исключающих преступность деяний, ограничение ответственности за предварительную преступную деятельность, повышение возраста ответственности и т. д.).
    Уголовный закон признается смягчающим наказание, если он:

    • сокращает максимум или минимум наказания;

    • исключает из альтернативной санкции более строгое или дополнительное наказание;

    • расширяет перечень обстоятельств, смягчающих ответственность;

    • сужает круг обстоятельств, отягчающих ее.
    Закон признается иным образом улучшающим положение лица, совершившего преступление, если он:

    • увеличивает число оснований для освобождения от уголовной ответственности и наказания;

    • сокращает сроки давности привлечения к уголовной ответственности и давности исполнения обвинительного приговора;

    • изменяет в более благоприятную для осужденного сторону условия условно-досрочного освобождения от наказания;

    • сокращает сроки погашения судимости и т. д.
    16.Экстрадиция :понятие и виды

    Экстрадиция представляет собой официально организованную выдачу лица одним государством другому, на основании признания виновным выдаваемого преступника, совершившего преступление закона на территории страны, запросившей экстрадицию.

    Суть проведения экстрадиции в принятии мер к преступникам, пожелавшим избежать возмездия, укрывшись на иностранной территории.

    Положения об экстрадиции предусмотрены в российском уголовном праве — ст. 462 УПК РФ. Также возможность экстрадиции в 2020 году подтверждается заключенными межгосударственными договорами и конвенциями.

    Статья 462 Уголовно-процессуального кодекса РФ «»Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации»

    Виды экстрадиции:

    Разновидности выдачи предусматривают несколько классификаций. Они зависят от гражданства выдаваемого преступника. Экстрадировать могут:

    · российских граждан;

    · иностранных подданных;

    · лиц, лишенных гражданства или имеющих паспорта нескольких государств одновременно.
    Еще одна классификация учитывает цели данной процедуры. Лиц могут передавать для следующих действий:

    · расследования уголовного дела;

    · участия в суде в качестве обвиняемого;

    · приведения приговора суда в исполнение.

    В зависимости от прав сторон — участников процедуры — различают выдачу граждан из РФ или в обратном направлении, по требованию российских властей.

    Классификация с учетом обязанностей, прав сторон, договаривающихся о проведении процедуры выдачи: по запросу РФ из другого государства в соответствующее ведомство России; по запросу любого государства к РФ

    17 толквание уголовного права

    Толкование – это уяснение смысла и содержания уголовного закона в целях его правильного применения.

    Виды толкования различаются в зависимости от субъекта, объема и приемов толкования. По субъекту (или источнику) толкования различаются легальное, судебное и доктринальное (или научное) толкование.

    Под легальным понимается толкование, даваемое органом, уполномоченным на то законом. Такое толкование имеет общеобязательную силу.

    Судебное толкование уголовного закона может быть двух видов. Первый – толкование закона, даваемое в приговорах, определениях, постановлениях всех судов, вплоть до Верховного суда РФ, по конкретным делам. Такое толкование обязательно только для данного конкретного дела, поскольку в действующем российском праве за судебным прецедентом не признается значение источника права. Второй вид судебного толкования – толкование закона, которое дается в разъяснениях Пленума Верховного суда РФ по материалам обобщения судебной практики по определенным категориям дел.

    Эти разъяснения основываются на изучении и обобщении судебной практики, достижениях науки и поэтому способствуют формированию единообразной, основанной на уголовном законе правоприменительной деятельности. В соответствии со ст. 126 Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 1 УК РФ разъяснения Пленума Верховного суда РФ источниками уголовного права не являются, для нижестоящих судов они имеют не обязательный, а рекомендательный характер.

    Доктринальное (научное) толкование уголовных законов может даваться институтами, кафедрами, учеными в статьях, монографиях, учебниках и т. п. Это толкование не имеет общеобязательной силы, но оно немаловажно для правильного уяснения смысла закона, его изучения, а также для дальнейшего совершенствования законодательства.

    По объему толкование уголовных законов может быть буквальным, ограничительным и распространительным.

    Как правило, уголовные законы должны толковаться буквально, т.е. в точном соответствии с его текстом.

    При ограничительном толковании закону придается ограничительный характер, более узкий смысл по сравнению с его буквальным текстом.

    Распространительное толкование заключается в том, что закону придается более широкий смысл по сравнению с его буквальным текстом. Распространительное толкование следует отличать от аналогии закона. Распространительное толкование, как было сказано, – это уяснение действительного смысла закона и распространение его на случаи, которые буквальным его текстом не охватываются. Аналогия же закона есть применение закона к случаям, прямо не предусмотренным в законе, но сходным с ним по характеру и степени общественной опасности. Действующее законодательство не предусматривает аналогии уголовного закона, что направлено на укрепление законности. Применявшаяся до 1958 г. аналогия уголовного закона нередко вела к серьезным нарушениям законности. Для уяснения точного смысла закона используются приемы его толкования. Наиболее существенными из них являются грамматический, систематический и исторический.

    Грамматическое толкование состоит в анализе текста закона, употребляемых им терминов и словосочетаний с позиций грамматики и этимологии. Наличие, например, соединительного союза «и/или», наличие или отсутствие знака препинания и другие особенности текста порой существенно меняют содержание закона.

    Систематическое толкование – это уяснение смысла и содержания данной уголовно-правовой нормы и сопоставление ее с другими нормами уголовного или иного закона, выяснение ее места в системе законодательства и пределов применения.

    Историческое толкование применяется в случаях, когда для выяснения подлинного содержания воли законодателя необходимо проанализировать историю развития соответствующих уголовно-правовых понятий и институтов, обстановку обсуждения и принятия данного закона.

    Назначение всех видов и приемов толкования сводится к уяснению точного смысла и содержания закона в целях его правильного применения в соответствии с волей законодателя, выраженной в данном законе.

    18 понятие преступления по российскому уголовному праву

    ст. 14 УК РФ определяется, что «преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». В упомянутой статье приведено типовое (обобщающее) определение преступления, оно содержит указание на важнейшие признаки преступления, которые позволяют отграничить преступление от иных правонарушений, не являющихся преступлением.

    Преступление – важная категория уголовного права, на которой базируются такие дисциплины, как криминология, криминалистика, уголовный процесс и др. Они анализируют состояние, определяют процедуру создания доказательственной базы и применяются при расследовании преступления. Преступление, как форма поведения человека, связана с конфликтом конкретного человека и общества, оно соответственно вызывает отрицательную оценку со стороны государства.

    Преступление – это, во-первых, «деяние» т. е. форма поведения человека, запрещенная уголовным законом. В уголовном праве такое поведение является признаком преступления и обозначается словом «деяние», включающим в себя как действие, так и бездействие.

    19.Малозначительное влияние

    В ч.2 ст. 14 УК РФ говорится: «Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественно опасности, т.е. не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения вреда личности, обществу или государству».

    Малозначительное деяние следует отличать от ситуаций, когда содеянное не расценивается в качестве преступления и подпадает под определение административного, гражданского и прочего правонарушения .

    Например, при грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, но не сопровождающемся применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, речь идет не о «малозначительном» хулиганстве и соответственно основании неприменения ст. 213 УК РФ, а о мелком хулиганстве, преследуемом в административном порядке.

    Границы малозначительности общественной опасности деяния формально в законе не определены, и поэтому они устанавливаются правоприменителем произвольно в каждом конкретном случае. Однако надо заметить, что действующая редакция ч. 2 ст. 14 УК РФ позволяет распространить правило непризнания преступными по причине малозначительности на подавляющее большинство деяний, формально являющихся преступными.

    Признаки малозначительности относятся лишь к объективной стороне преступления (деяние, последствия, время, место совершения преступления и т.д.). Что касается признаков субъекта преступления, то они не могут влиять на решение вопроса о малозначительности деяния, ибо такой учет нарушил бы равенство граждан перед законом. Суд, осуществляя правосудие, должен при решении вопроса о малозначительности дать оценку деяния, а не деятелю.

    Малозначительность деяния означает, что данное деяние, посягая на тот или иной объект, не могли причинить ему существенный вред заведомо для деятеля. Гражданин, совершая подобные деяния, желал совершить именно малозначительные. Если же он, желая, например, причинить значительный ущерб в результате посягательства на чужую собственность, не смог реализовать задуманное и украл лишь незначительную сумму денег, то ответственность наступает за покушение на преступление, которое виновный желал совершить.

    О малозначительности деяния свидетельствует объективный и субъективный критерии. Объективный критерий свидетельствует о той незначительной степени выраженности признаков деяний и последствий, которая позволяет отнести содеянное к малозначительным деяниям. А субъективный критерий свидетельствует о том, что лицо желало совершить именно эти малозначительные деяния (украсть 10 рублей). Субъективный критерий имеет преимущественное значение при оценке деяний. Так, если виновный желал похитить большую сумму денег из кассы магазина, а реально похитил лишь несколько рублей, то он должен отвечать за покушение на похищение крупного размера, и содеянное не может быть отнесено к малозначительным деяниям.

    Вторым признаком в ч.2 ст. 14 УК РФ является отсутствие вреда и угрозы причинения вреда личности, обществу или государству. Говоря об отсутствии вредных последствий и угрозы их причинения, законодатель имеет в виду последствия, не только предусмотренные в числе

    обязательных признаков того или иного вида преступления (например, ничтожный размер похищенного при краже), но и последствия, которые лежат за пределами данного вида преступления (например, виновный похищает незначительное количество зерна, которое имеет реликтовое значение).

    Однако, если последствия, предусмотренные статьей Особенной части УК, не наступили в том объеме, который предусмотрен законодателем (крупный размер, существенный ущерб), то следует говорить об отсутствии уголовной противоправности.

    О малозначительности деяний свидетельствуют два признака в совокупности. Однако преимущественно значение имеет первый признак, так как к малозначительным действиям следует относить лишь те, которые и не могли причинить вредных последствий и не создавали угрозы их причинения.

    20 Классификация и категоризация преступлений и её значение в российском уголовном праве

    Классификация преступлений – это разделение преступлений на группы по тем или иным критериям.

    Классификация преступлений проводится в зависимости:

    1. от степени общественной опасности деяния, т. е. величины причиненного вреда, характера вины, места, времени, обстановки совершения преступления, особенности субъекта преступления;

    – характера опасности деяния, т. е. от содержания объекта преступления, формы вины, содержания и величины причиненного ущерба, способа посягательства, мотива и целей совершенного преступления.

    Помимо степени и характера общественной опасности, в основу отнесения преступлений к той или иной категории положены еще два критерия:

    – форма вины: неосторожные преступления относятся только к преступлениям небольшой и средней тяжести;

    – вид и размер наказания: до двух лет лишения свободы – преступления небольшой тяжести, до пяти – средней, до десяти – тяжкие и свыше десяти лет лишения свободы или более строгое наказание – особо тяжкие.

    1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния подразделяются на четыре категории:

    – на преступления небольшой тяжести;

    – на преступления средней тяжести;

    – на тяжкие преступления;

    – на особо тяжкие преступления. Преступлениями небольшой тяжестипризнаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы.
    Преступлениями средней тяжестипризнаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и

    неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы.

    Тяжкими преступлениямипризнаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы.

    Особо тяжкими преступлениямипризнаются умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

    Преступления могут быть классифицированы:

    1) по родовому объекту посягательств, предусмотренных в 6 разделах и 19 главах Особенной части УК;

    2) по степени общественной опасности: простые; квалифицированные; привилегированные;

    3) по форме вины – умышленные и неосторожные. Значение классификации преступлений:

    – применяется при определении вида рецидива;

    – применяется при определении ответственности за приготовление к преступлениям;

    – применяется при определении сроков давности, по истечении которых лицо не привлекается к ответственности;

    – является основным критерием индивидуализации наказания;

    – применяется при решении вопросов об освобождении от уголовной ответственности и наказания;

    – является критерием выделения преступного сообщества как формы соучастия;

    – влияет на выбор исправительного учреждения для исполнения или отбывания наказания;

    – применяется при погашении судимости и т. п.

    21 Ограничение преступлений от иных правонарушений и от аморальных проступков

    Главное отличие преступления от иных правонарушений заключается в различной степени общественной опасности. Каждое правонарушение посягает на охраняемые законом общественные отношения, поэтому представляет определенную общественную опасность. Более высокая степень общественной опасности, отличающая преступление от иных правонарушений, может определяться различными обстоятельствами. Критерии отграничения преступления от других правонарушений: характер наступивших последствий совершенного деяния; мотивы и цели совершения деяния; форма вины; преступление предусмотрено только уголовным законом, оно влечет за собой такие специфические последствия, как уголовное наказание и судимость. Нередко преступление отличается от иных правонарушений только характером наступивших последствий совершенного деяния. В противном случае те же действия представляют дисциплинарный проступок. В отдельных случаях преступление отличается от иных правонарушений только по форме вины. Так, при умышленной вине причинение легкого вреда здоровью образует преступление (ст. 115 УК РФ), а в случае причинения того же вреда по неосторожности ответственность его причинителя может иметь только гражданско-правовой характер (ст. 1085 ГК).

    22-Состав преступления: понятие,значение,виды

    Преступление — это совершенное в реальной жизни конкретное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.

    Под составом преступления понимается совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление.

    Значение состава преступления заключается в следующем:

    - наличие состава преступления является основанием уголовной ответственности;

    - состав преступления – условие квалификации преступления, представляющее собой установление соответствия между признаками совершенного общественно опасного деяния и признаками состава преступления, данными в норме Особенной части УК РФ;

    - в зависимости от состава преступления суд назначает вид и размер наказания или другой меры уголовно-правового характера;

    Состав преступления состоит из четырех элементов:

    – объект преступления – то, на что направлено посягательство, ценности (блага) и общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым наносится или может быть причинен вред в результате преступного посягательства.

    – объективная сторона – внешняя сторона преступления, выражающаяся в предусмотренном уголовным законом общественно опасном деянии (действии или бездействии), причиняющем вред объекту преступления.

    – субъективная сторона – внутренняя составляющая преступления, которая выражается в определенном психическом отношении субъекта к совершаемому им деянию и его последствиям.

    – субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности.

    Факультативные признаки:

    - предмет преступления,

    -общественно опасное последствие,

    - причинно-следственная связь между общественно опасным деянием и его последствием,

    -время, обстановка, место, орудия и средства совершения преступления,

    - мотив, цель и специальные признаки субъекта преступления (или специальный субъект).
    Деяние может быть выражено в двух формах:

    – в действии – оно представляет собой акт активного общественно опасного и противоправного поведения;

    – в бездействии – это общественно опасный акт поведения, состоящий в не совершении лицом того действия, которое оно должно было и могло совершить.

    1) простой (иногда его называют основной) состав преступления - он содержит в себе основные признаки преступления и не содержит ни отягчающих (квалифицирующих), ни смягчающих обстоятельств.

    2) состав с квалифицирующими признаками, т.е. с такими, которые обременяют ответственность и влияют на квалификацию.

    3) состав с особенно отягчающими (особенно квалифицирующими) обстоятельствами, т.е. такими, которые предоставляют преступлению особой общественной опасности.

    4) состав преступления со смягчающими обстоятельствами (так называемый привилегированный состав), что характеризуется обстоятельствами, которые в значительной мере снижают общественную опасность и наказуемость данного вида преступления

    За особенностями конструкции выделяют преступления с формальным составом, преступления с материальным составом и преступления с усеченным составом.

    Преступлениями с формальным составом называют такие, что не содержат в себе как обязательный признак общественное опасные следствия, а потому преступление считается законченным с момента совершения указанных в законе действий. Преступлениями с материальным составом считаются такие, при конструировании которых как обязательные признаки объективной стороны включаются определенные общественное опасные следствия содеянного преступления.

    Преступлениями с усеченным составом считаются такие, в которых момент истечения преступления самым законом переносится на стадию приготовления или на стадию покушения.

    23.Элементы и признаки состава преступления

    Состав любого преступления состоит из четырех групп признаков, которые называются элементами состава преступления. К ним относятся:

    · объект преступления;

    · объективная сторона преступления;

    · субъективная сторона преступления;

    · субъект преступления.

    Объект преступления - это те охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые посягает преступление. Объектом преступления может быть человек, его жизнь и здоровье, собственность, общественная и государственная безопасность и др.

    Объективная сторона - деяние в форме действия или бездействия (оно должно быть противоправным, общественно опасным, осознанным и волевым, для бездействия нужны обязанность и возможность совершить действие).

    Субъективная сторона преступления - психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления.

    Содержание субъективной стороны преступления характеризуется такими юридическими признаками, как вина, мотив и цель

    Субъект преступления - это лицо, совершившее уголовно-наказуемое деяние и в соответствии с законом способное нести за него уголовную ответственность. Для признания деяния преступным необходимо наличие всех четырех признаков состава преступления.
    При отсутствии в деянии состава преступления уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

    Признаки состава преступления могут быть как объективными, характеризующими внешнюю сторону преступления, так и субъективными, характеризующими его внутреннюю сторону. Объективные признаки состава преступления относятся к первым двум элементам: объекту и объективной стороне преступления. Субъективные признаки характеризуют другие два элемента: субъекта и субъективную сторону преступления.

    Кроме этого, по своему значению все признаки состава преступления делятся на основные (обязательные) и факультативные (дополнительные). Основные признаки состава преступления содержатся во всех без исключения составах, даже если они прямо не указаны в статье Особенной части УК РФ. В таких случаях эти признаки описаны в Общей части УК РФ. Факультативные признаки состава преступления содержатся только в диспозициях норм Особенной части УК РФ и приобретают своё значение для квалификации не всех, а только конкретно определённых преступлений.

    24 Квалификация преступлений: понятие,виды,этапы и значение

    В уголовном праве под квалификацией преступлений понимается установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой.
    Виды квалификации:

    • официальная (легальная) – правовая оценка деяния по конкретному уголовному делу специально уполномоченными на то органами и должностными лицами (дознавателем, следователем, прокурором, судом);

    • неофициальная (доктринальная) – правовая оценка конкретного деяния, отражает научно обоснованные взгляды и мнения авторов монографий, учебников, комментариев, судей в постановлениях Пленума Верховного Суда, студентов на практических занятиях.

    Значение правильной квалификации заключается в том, что она:

    • обеспечивает охрану интересов человека, общества и государства;

    • обеспечивает реализацию справедливой уголовно-правовой политики государства;

    • позволяет дать содеянному соответствующую отрицательную социальную оценку;

    • является непременным условием осуществления законности;

    • означает официальное признание уголовно-правовых отношений между лицом, совершившим преступление, и государством;

    • является предпосылкой назначения виновному заслуженного наказания;

    • обеспечивает объективность судебной статистики для выработки эффективных мер по предупреждению преступлений.
    Этапы процесса квалификации – это установление:

    • фактических обстоятельств дела о совершенном деянии и субъекте преступления;

    • уголовно-правовой нормы, предусматривающей квалифицированное деяние;
      1   2


    написать администратору сайта