1. Правовое регулирование понятие, предмет, стадии. Правовое регулирование
Скачать 0.83 Mb.
|
Распоряжение исключительным правом1. Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату. 2. К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права. 3. Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензионным договором, за исключением договора, заключаемого в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект (абзац второй пункта 1 статьи 1240). 4. Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны. 5. Правообладатель может сделать публично, то есть путем сообщения неопределенному кругу лиц, заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение науки, литературы или искусства либо объект смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока. В течение указанного срока любое лицо вправе использовать данное произведение или данный объект смежных прав на определенных правообладателем условиях. Заявление делается путем размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет". Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за размещение соответствующих заявлений, а также порядок и условия их размещения определяются Правительством Российской Федерации. Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать правообладателя и принадлежащие ему произведение или объект смежных прав. При отсутствии в заявлении правообладателя указания на срок считается, что указанный срок составляет пять лет. При отсутствии в заявлении правообладателя указания на территорию считается, что это территория Российской Федерации. В течение срока действия заявление не может быть отозвано и предусмотренные в нем условия использования не могут быть ограничены. Правообладатель не имеет права осуществлять указанные действия при наличии действующего лицензионного договора, по которому предоставляется исключительная лицензия на использование произведения или объекта смежных прав в тех же пределах. В случае, если правообладатель осуществляет данные действия при наличии действующего лицензионного договора, по которому предоставляется возмездная неисключительная лицензия на использование произведения или объекта смежных прав в тех же пределах, действие такого договора прекращается. Правообладатель, сделавший соответствующее заявление при наличии действующего лицензионного договора, должен возместить убытки, причиненные лицензиату. Автор или иной правообладатель в случае, если исключительное право на произведение или на объект смежных прав нарушено неправомерным размещением заявления, сделанного в соответствии с настоящим пунктом, вправе требовать применения к нарушителю мер защиты исключительного права в соответствии со статьей 1252 настоящего Кодекса. Защита интеллектуальных прав– это совокупность мер, направленных на восстановление или признание нарушенных или оспариваемых прав и интересов. Субъектамиправа на защиту могут выступать авторы, обладатели исключительных прав (в том числе лицензиаты), организации по управлению правами на коллективной основе, иные лица. Форма защиты– система мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых интересов. Выделяютсядвеформы защиты: юрисдикционная (через деятельность уполномоченных государством органов) и неюрисдикционная (посредством самостоятельных действий правообладателя) Общая форма юрисдикционнойзащиты состоит в судебной защите нарушенных прав и интересов. Иски, связанные с нарушением интеллектуальных прав, рассматриваются судами общей юрисдикции, арбитражными судами, третейскими судами. Средством защиты в данном случае выступает иск. Специальная форма юрисдикционной защитысостоит в применении административного порядка В отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения и другие объекты интеллектуальной собственности, с государственной регистрацией результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, защита интеллектуальных прав может осуществляться соответствующим федеральным органом исполнительной власти (например, Палатой по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам). Способы гражданско-правовой защиты неимущественных правпредполагают предъявление следующих возможных требований: • признания права; • восстановления положения, существовавшего до нарушения права; • пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; • компенсации морального вреда: • публикации решения суда о допущенном нарушении. Исключительные права (интеллектуальная собственность)– группа прав, отличная от права собственности, выполняющая в отношении нематериальных объектов функции, аналогичные функциям права собственности для материальных объектов.Исключительными признаются права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям (авторские права); исполнительской деятельности артистов, звукозаписям, радио и телевизионным передачам (смежные права); изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам (патентные права); селекционным достижениям; топологиям интегральных микросхем; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям и наименованиям мест происхождения товаров (права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ и услуг), а также секретам производства (ноухау). Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации обладают общими свойствами: а) они возникают только при наличии прямого указания закона. Каждый новый охраняемый вид объектов исключительных прав должен быть назван в законе; б) они представляют собой особую ветвь абсолютных прав. Для исключительного права характерно то, что оно возникает у правообладателя независимо от воли третьих лиц и что такому праву корреспондирует обязанность всех окружающих воздерживаться от действий, способных нарушить это право. Правообладатель может самостоятельно осуществлять использование такого объекта тем или иным способом, а также разрешить другому лицу использовать соответствующий объект. Исключительное право по своему содержанию является имущественным правом. Оно передаваемо, отчуждаемо, легко обособляется от личности автора или иного правообладателя. Авторы (создатели) творческих результатов также имеют личные неимущественные права (право авторства, право на авторское имя), которым присущи неотчуждаемость и непередаваемость (ст.150 ГКР Ф). Исключительные права могут переходить по наследству. Специфика заключается в том, что исключительные права переходят по наследству только на определенный срок, а по его окончании результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации становятся общественным достоянием. Защита исключительных правосуществляется общими способами. Особенности защиты исключительных прав устанавливаются специальными законами (например, в Законе о товарных знаках назван такой способ защиты, как удаление за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака и др.). 79. Понятие и признаки произведений, авторские и смежные права: виды, содержание, особенности возникновения и защиты. Смежные права в соответствии с ч. 4 ГК выделены в отдельный правовой институт права интеллектуальной собственности. Предметом правового регулирования данного правового института являются интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио– и телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние. Смежные права охраняются в силу факта возникновения соответствующего объекта, без регистрации и соблюдения иных формальностей. Смежные права производны от авторских прав; их обладатели обязаны соблюдать права авторов и пользоваться ими в рамках, установленных законом или договором. Содержание смежных прав составляет исключительное (имущественное) право и личные неимущественные права в случаях, установленных законом. Для оповещения о смежных правах на исполнения и фонограммы используется знак охраны смежных прав, который состоит из трех элементов – латинской буквы «Р» в окружности, имени или наименования обладателя исключительного права, года первого опубликования фонограммы. С 1 января 2008 г. перечень объектов и субъектов смежных прав расширяется за счет появления правовой охраны таких новых объектов, как содержание баз данных и произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние. Основными источниками смежного права являются: Конституция РФ, ГК, международные договоры • Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (1971 г.); • Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (1961 г.); • Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (1996 г). Объектами смежных прав являются 1) исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров – постановщиков спектаклей (исполнения), при условии, что форма исполнения допускает его воспроизведение и распространение с помощью технических средств; 2) фонограммы – любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений (за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение); 3) сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания; 4) базы данных (материалы, составляющие их содержание); 5) произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений. убъектами смежных прав являются: 1. Исполнитель (автор исполнения) – гражданин, творческим трудом которого создано исполнение, артист-исполнитель (актер, певец, музыкант, танцор или другое лицо, которое играет роль, читает, декламирует поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом участвует в исполнении произведения литературы, искусства или народного творчества, в том числе эстрадного, циркового или кукольного номера), а также режиссер-постановщик спектакля и дирижер. После смерти исполнителя исключительное право на установленный срок переходит к его наследникам. 2. Изготовитель фонограммы – лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую запись звуков исполнения или других звуков либо отображений этих звуков. Согласно установленной Гражданским кодексом презумпции, изготовителем фонограммы признается лицо, имя или наименование которого указано обычным образом на экземпляре фонограммы и (или) его упаковке, пока не доказано иное. Исключительное право изготовителя фонограммы переходит к его наследникам или иным правопреемникам в пределах установленных сроков действия. 3. Организация эфирного или кабельного вещания – юридическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по кабелю радио– или телепередач (совокупности звуков и (или) изображений или их отображений). 4. Изготовитель базы данных – лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов. При отсутствии доказательств иного изготовителем базы данных признается гражданин или юридическое лицо, имя или наименование которых указано на экземпляре базы данных и (или) его упаковке. 5. Публикатор – гражданин, который правомерно обнародовал или организовал обнародование произведения науки, литературы или искусства, ранее не обнародованного и перешедшего в общественное достояние либо находящегося в общественном достоянии в силу того, что оно не охранялось авторским правом. При отчуждении оригинала произведения (рукописи, оригинала произведения живописи, скульптуры и т. п.) его собственником, обладающим исключительным правом публикатора на отчуждаемое произведение, это исключительное право переходит к приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено иное. 80. Понятие и признаки изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, патентные права: виды, содержание, особенности возникновения защиты. Патентное пра́во — подотрасль гражданского права, регулирующая правоотношения, связанные с созданием и использованием (изготовление, применение, продажа, иное введение в гражданский оборот) объектов интеллектуальной собственности (промышл собственности), охраняемых патентом. Патент - документ, выдаваемый от имени государства лицу, подавшему заявку в установленном законом порядке, в подтверждение его прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Различают три вида патентов (Объекты патентного права): - патент на изобретение. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). -патент на полезную модель. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. - патент на промыщленный образец. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Полезная модель. Охрана полезных моделей впервые введена в РФ действующим Патентным законом. Их правовой режим сходен с правовым режимом изобретений, но критерии охраноспособности более мягкие. Условия патентоспособности (предоставляется правовая охрана): быть новой - если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. При этом в уровень техники включаются сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, опубликованные в мире и ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, а также сведения об их применении в РФ. В уровень техники включаются также при условии их более раннего приоритета (ст. 19 Патентного закона) все поданные в РФ другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с Патентным законом, и запатентованные в России изобретения и полезные модели (п. 1 ст. 5 Патентного закона). быть пригодным для промышленного применения - если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Требование изобретательского уровня к полезной модели не предъявляется. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся только к устройству. В качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется: решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; топологиям интегральных микросхем; решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали (п. 2 ст. 5 Патентного закона). Источники пат права: КРФ, конв о охране пром соб-ти Париж 83г, патентный закон РФ от 92г Полезной моделью считается техническое решение, относящееся к устройству. Под устройством обычно понимается совокупность элементов, расположенных в пространстве и взаимосвязанных друг с другом. Условия правовой охраны полезной модели а) новизна; б) промышленная применимость. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире общедоступные сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации. Общедоступность определяется на дату приоритета полезной модели. По аналогии с изобретением при патентовании полезной модели предоставляется льгота по новизне – 6 месяцев. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели: 1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; 2) топологиям интегральных микросхем. Промышленный образец - Это художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (мелкое ручное производство по заказу потребителя), определяющее его внешний вид. Худ-конструкт решение - это единство компонента изделия и технич исполнения этого изделия. Промышленный образец сильно отличается от изобретения или полезной модели, он даже похож на один из объектов авторского права, поскольку имеет в совокупности с художественным решением также конструкторское. Примером может служить стеклянная бутылка спрайта, имеющая оригинальный внешний вид изделия. Условия патентоспособности (предоставляется правовая охрана): новое - если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Учитываются также все ранее поданные в РФ другими лицами заявки на промышленные образцы и запатентованные в РФ образцы (п. 1 ст. 6 Патентного закона). оригинальное - если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия. Условие оригинальности считается соблюденным, если хотя бы для одного из существенных отличительных признаков промышленного образца, включенных заявителем в перечень, не выявлены художественно-конструкторские решения, которым присущ такой же признак. Если все существенные отличительные признаки были выявлены, промышленный образец все же может быть признан патентоспособным при условии, что совокупность его признаков приводит к качественному изменению эстетического воздействия объекта. К существенным признакам промышленного образца закон относит признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности его форму, конфигурацию, орнамент и сочетание цветов. В Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец выделены также форма элементов, контуры и линии, характер графического, цветографического и художественно-колористического решений, текстура и фактура материалов и др. В качестве промышленных образцов правовая охрана не предоставляется: решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия; объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям; объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих и им подобных веществ; изделиям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали (п. 2 ст. 6 Патентного закона). Источники пат права: КРФ, конв о охране пром соб-ти Париж 83г, патентный закон РФ от 92г Промышленный образец – это художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Условия правовой охраны промышленного образца – новизна и оригинальность, определяемые по существенным признакам. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец является оригинальным если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. В отношении промышленного образца также действует льгота по новизне – допустимость раскрытия информации, при условии подачи заявки на патент в течение 6 месяцев. Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца: 1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия 2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям; 3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ. Результат интеллектуальной деятельности может одновременно охраняться авторским правом (произведение декоративно-прикладного искусства) и патентным правом (промышленный образец). Действия, которые нельзя совершать без разрешения патентообладателя: ввоз на территорию России, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные ИЗ, ПМ и ПО. не допускается совершение всех перечисленных выше действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом, а также в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, и, наконец, собственно осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение. изготовление, хранение ИЗ, ПМ и ПО Запатентованное ИЗ или ПМ признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак ИЗ или ПМ-ли, приведенный в независимом пункте формулы ИЗ или ПМ-ли, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в п. 1 ст. 10 Патентного закона в отношении продукта или способа. Введение понятия "эквивалентный признак" позволяет предупреждать использование технических решений, хотя и очень близких к запатентованным, но имеющих определенные отличия. Запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии, если оно содержит все его существенные признаки. Не признаются нарушением исключительного права патентообладателя: 1) применение продукта, в котором использованы запатентованные ИЗ, ПМ и ПО в конструкции, во вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспортных средств иностранных государств, если такие средства временно или случайно находятся на территории России и указанные продукт или изделие используются исключительно для нужд транспортного средства. 2) научное исследование продукта, способа или изделия, в которых использованы запатентованные ИЗ, ПМ или ПО, либо эксперимент над ними; 3) использование запатентованных объектов при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением патентообладателя в кратчайший срок и последующей выплатой ему соразмерной компенсации; 4) использование запатентованных объектов для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода); 5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием запатентованного изобретения; 6) ввоз на территорию РФ, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованное ИЗ, ПМ и ПО, если они ранее были введены в гражданский оборот на территории РФ патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя. Кроме того, в интересах национальной безопасности Правительство РФ имеет право разрешить использование ИЗ, ПМ и ПО без согласия патентообладателя с его уведомлением в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации (п. 4 ст. 13 Патентного закона). В случаях использования запатентованных объектов при чрезвычайных обстоятельствах и в интересах национальной безопасности закон предусматривает необходимость выплаты патентообладателю соразмерного вознаграждения, а в остальных случаях использование возможно не только без согласия патентообладателя, но и без выплаты ему вознаграждения. Срок действия исключительного права. Этот срок ограничен сроком действия патента. Патент на изобретение действует до истечения 20 лет с даты подачи заявки в Роспатент. По ходатайству патентообладателя в отношении патентов на лекарственные средства, пестициды или агрохимикаты, для применения которых требуется получение в установленном порядке разрешения, срок может быть продлен в общей сложности не более чем на 5 лет. Патент на полезную модель действует до истечения 5 лет с даты подачи заявки в Роспатент, а по ходатайству патентообладателя его действие может быть продлено еще на 3 года. Патент на промышленный образец действует до истечения 10 лет с даты подачи заявки в Роспатент. Его действие может быть продлено на 5 лет (ст. 3 Патентного закона). По истечении срока действия патента исключительное право прекращает свое действие, а соответствующее изобретение, полезная модель или промышленный образец могут свободно использоваться всеми желающими. Патентообладатель обязан ежегодно (за исключением первых 2 лет после выдачи патента) платить пошлину за поддержание патента в силе. В случае ее неуплаты в установленный срок действие патента может быть прекращено досрочно (ст. 30 Патентного закона). Однако закон предусматривает возможность восстановления действия такого патента по ходатайству лица, которому он принадлежал, поданному в Роспатент в течение 3 лет с даты истечения срока уплаты патентной пошлины, но в пределах срока действия патента (ст. 30.1 Патентного закона). К ходатайству должен прилагаться документ, подтверждающий уплату пошлины за восстановление действия патента. Сведения о восстановлении действия патента публикуются в официальном бюллетене Роспатента. Патентообладатель может не только самостоятельно использовать охраняемый патентом объект, но и вправе распорядиться своим исключительным правом путем: 1. Выдачи лицензий, т.е. разрешений на использование объектов патентных прав, осуществляется на основе лицензионных договоров. По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого ИЗ, ПМ или ПО в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и(или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором (абз. 1 п. 1 ст. 13 Патентного закона). Различаются договоры о выдаче: исключительной лицензии - лицензиату передается право на использование объекта патентных прав в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. Обладатель исключительной лицензии может заявлять требования к нарушителю патента наряду с патентообладателем, если иное не предусмотрено лицензионным договором неисключительной лицензии - лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам. В лицензионном договоре определяются срок и территория его действия, способы использования, объем выпуска изделий, размере и порядке выплаты вознаграждения. Лицензионный договор подлежит регистрации в Роспатенте и без нее считается недействительным . 2. Уступки патента третьим лицам означает передачу патентообладателем своего исключительного права на ИЗ, ПМ и ПО любому физическому или юридическому лицу. В случае уступки к приобретателю патента переходят в полном объеме все права, которые имел патентообладатель (кроме личных авторских прав): он выдает лицензии, выступает в защиту своих прав в суде и т.д. Договор о передаче исключительного права (уступке патента) должен быть заключен в письменной форме, подлежит регистрации в Роспатенте и без нее считается недействительным. Права по договору переходят к приобретателю патента в момент государственной регистрации. Автор может написать заявление, что обязуется уступить права первому заявившеиу об этом, тогда он освобождается от уплаты пошлины, но если в течен 2 лет никто не заявил, то должен ее уплатить. Право преждепользования - Ограничение прав патентообладателя. Суть - любое лицо, которое до даты приоритета ИЗ, ПМ или ПО добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование (без расширения объема) такого ИЗ, ПМ или ПО. Право преждепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором использовалось решение, тождественное запатентованному, или были сделаны необходимые к этому приготовления (ст. 12 Патентного закона). Принудительные лицензии - Ограничения исключительного права. Два случая выдачи принудительной лицензии, призванные стимулировать патентообладателя к использованию ИЗ, ПМ или ПО: 1 любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованный объект, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории РФ соответствующего ИЗ, ПМ или ПО, если ИЗ и ПО не используются или недостаточно используются патентообладателем или лицами, которым переданы права на них, в течение 4, а полезная модель - в течение 3 лет с даты выдачи патента. Использование признается недостаточным, если оно приводит к дефициту предложения соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг. Если патентообладатель не сможет доказать, что неиспользование или недостаточное использование было обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении принудительной лицензии и об условиях ее предоставления. Впоследствии действие такой лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, которые обусловили ее предоставление, перестанут существовать и их возникновение будет маловероятно. Суд должен в таком случае установить для лица, получившего принудительную лицензию, срок и порядок прекращения пользования правами, возникшими в связи с получением этой лицензии. 2 законом предусмотрено: если патентообладатель не может использовать ИЗ, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента на ИЗ или ПМ, отказавшегося заключить лицензионный договор на условиях, соответствующих установившейся практике, то патентообладатель вправе обратиться в суд с иском к обладателю другого патента о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории России такого ИЗ или ПМ. Претендовать на выдачу принудительной лицензии при этом может только патентообладатель, изобретение которого представляет собой важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества перед ИЗ или ПМ обладателя другого патента. В случае предоставления принудительной неисключительной лицензии у обладателя патента на ИЗ или ПМ, право на использование которых предоставлено на основании этой лицензии, в свою очередь, также возникает право на получение неисключительной лицензии на использование изобретения, в связи с которым была выдана принудительная неисключительная лицензия. неисключительная лицензия - лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование ИЗ, ПМ или ПО, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам. Право послепользования, введенно в 2003 г. в связи с появлением в Патентном законе нормы о возможности восстановления действия патента - любое лицо, которое в период между датой прекращения действия патента в результате неуплаты патентообладателем пошлины за поддержание патента в силе и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента о восстановлении действия патента (т.е. в период, когда соответствующий объект не охранялся) начало использовать ИЗ, ПМ или ПО либо сделало необходимые для этого приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования. Условия патентоспособности (предоставляется правовая охрана): быть новой - если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. При этом в уровень техники включаются сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, опубликованные в мире и ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, а также сведения об их применении в РФ. В уровень техники включаются также при условии их более раннего приоритета (ст. 19 Патентного закона) все поданные в РФ другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами кот. вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с Патентным законом, и запатентованные в России изобретения и полезные модели (п. 1 ст. 5 Патентного закона). быть пригодным для промышленного применения - если она м.б. использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и др. отраслях деятельности. Требование изобретательского уровня к полезной модели не предъявляется. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся только к устройству. В качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется: решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; топологиям интегральных микросхем; решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали (п. 2 ст. 5 Патентного закона). Источники пат права: КРФ, конв о охране пром соб-ти Париж 83г, патентный закон РФ от 92г. 81. Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния, ее критерии. Категории преступлений. Их уголовно-правовое значение. ПРЕСТУПЛЕНИЕ- виновно-совершенное, общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания (это материально-формально-правовое определение). ПРИЗНАКИ: 1)Деяние в форме действия (физическое воздействие, устно, письменно, жесты) или без (чистое и смешанное)- это акт поведения лица; 2)Общ-ая опасность деяния-материальный признак- это причинение, либо создании реальной угрозы причинения ущерба правоохраняемым интересам. 2 стороны: А)характер(качеств-ая ст-на)-содержание общ отношений, на кот-ые деяние посягает; Б)степень (количествен ст-на)- величина, размер последствий. Выделяют размер общ опасности, кот-ый зависит от характера О.О., степени О.О., способа совершения прест, формы вины.3)Уголовная противоправность - формальный признак- деяние должно быть предусмотрено ст. УК РФ. Аналогия не допускается. 4)Виновность деяния – у S по отношению к деянию должна быть вина в форме умысла или неосторожности. У.О. за невиновное причинение вреда не допускается.5)Наказуемость – угроза, возможность наказания, предусмотренное в санкции нормы, не должна смешиваться с наказанностью, которая является следствием преступления. КАТЕГОРИИ: 1)Небольшая тяжесть-умышленные и неосторожные деяния, за совершение кот-ых максим-ое наказание, предусм-ное УК, не превышает 3 лет лишения свободы.2)Средняя тяжесть- умышленные деяния, за совершение кот-ых максим-ое наказание, предусм-ное УК, не превышает 5 лет л. св., и неосторожные деяния, за совершение кот-ых максим-ое наказание, предусм-ное УК, превышает 3 года л. свободы.3)Тяжкие-умышленные деяния, за совершение кот-ых максим-ое наказание, предусм-ное УК, не превышает 10 лет л.св. 4)Особо тяжкие- умышленные деяния, за совершение которых УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание. МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ДЕЯНИЕ- деяние в ф. действия/без, не явл. прест-ием, хотя формально содержит признаки деяния, предусм-ого УК РФ, но не представляет общ опасности. Содержит все признаки прест-ия, но:1)формальный признак (уголовная противоправность) в малозна-ом деянии означает, что деяние лишь формально предусмотрено в УК РФ. 2)материальный признак (общ опасность) – общ опасность мало-ого деяния не достигает размера общ опасности прест-ия. Для признания деяния малознач-ым надо установить совокупность 2 критериев: объективной (ущерб в реальной действит-сти причинен небольшой) и субъективной малоз-ти (умысел S был направлен на причинение небольшого ущерба). Если S хотел причинить небольшой ущерб, а причинил большой, то У.О. за неосторожное прест-ие. Если S хотел причинить большой ущерб, а причинил небольшой, то У.О. за покушение на умышленное прест-ие. ЗНАЧЕНИЕ- если деяние малоз-ное, то S не подлежит У.О. Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что критерии, по которым определяется малозначительность деяния, выглядят следующим образом: Формальная противоправность. В поведении субъекта должны присутствовать характеристики какого-либо состава, предусмотренного в Кодексе. В данном случае предполагается не тождество критериев, а внешнее сходство. Небольшая общественная опасность. Рассматриваемая категория исключает угрозу для социума в полном объеме. Фактически малозначительность поведения позволяет ему не считаться незаконным. Тем не менее результаты его имеют место. Это, например, может быть несущественный вред здоровью, имуществу и прочие поправимые потери. Отсутствие социально полезного, извинительного и нейтрального поведенческого акта. В отличие от факторов, указанных в ст. 8, деяния не характеризуются полезностью. Вместе с этим нельзя говорить о приемлемости или допустимости, извинительной, нейтральной сущности поведения обвиняемого/подозреваемого. Оно не поощряется и не приветствуется законом, однако не настолько, чтобы привлечь субъекта к ответственности. Оценочность категории. Вопрос о несущественности того или другого поведенческого акта - проблема факта. Он находится в компетенции дознавателя, суда, следователя, прокурора. В каждом случае индивидуально уполномоченным лицом проводится оценка ущерба и прочих фактических обстоятельств. На основании собственного правосознания формулируется соответствующий вывод. В результате поведение будет признано преступным либо малозначительным. Умышленный характер. Только при его наличии можно признавать малозначительность деяния. Умысел при этом может быть и косвенным, и прямым. Однако в любом случае он будет исключительно определенным. Неконкретизированный характер умысла обуславливает квалификацию поведения по его результатам (проводится оценка ущерба). Немаловажно установить и направленность умысла Исключение преступности. Несущественность поведения не предусматривает большую угрозу проявлений воли субъекта. Следовательно, исключается и уголовная противоправность. Тем не менее устраняется в этом случае только фактический характер незаконного поведения. Формально же оно остается противоправным. Фактическое исключение уголовной наказуемости актов субъекта не дает оснований для приравнивания малозначительного поведения к непреступным деяниям. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/219765/maloznachitelnost-deyaniya-v-ugolovnom-prave-ponyatie-i-priznaki Категории преступлений. Отнесение общественно опасного, уголовно-противоправного виновного и наказуемого деяния к категории преступного поведения не означает, что характер и степень общественной опасности всех преступлений одинаковы. Напротив, характер и степень общественной опасности одних преступлений может существенно отличаться от других. В этой связи могут не отличаться наказание и другие меры уголовно-правового характера, применяемые к лицам, совершившим такие преступления. Юридическим институтом, позволяющим учесть различие в характере и степени общественной опасности преступлений, является категория преступлений, нашедшее закрепление на законодательном уровне в ст. 15 УК РФ («Категории преступлений»). В качестве основного критерия классификации преступлений в данной статье признается характер и степень общественной опасности (ее формальным выражением выступает санкция уголовно-правовой нормы, устанавливающая вид и размер наказания за совершение конкретного преступления), а дополнительным – форма вины (умысел или неосторожность). В ч. 1 ст. 15 УК РФ в зависимости от характера и степени общественной опасности все преступления подразделяются на четыре категории: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы (ч. 2 ст.15 УК РФ). Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года лишения свободы (ч. 3 ст.15 УК РФ). Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы (ч. 4 ст.15 УК РФ). Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание (ч. 5 ст.15 УК РФ). Таким образом, преступлениями небольшой и средней тяжести могут быть как умышленные, так и неосторожные деяния. К категориям особо тяжких и тяжких преступлений закон относит только умышленные деяния. Установленная законом санкция объективно выражает официальную (законодательную) оценку характера и степени общественной опасности описанного в диспозиции преступления. Именно эта оценка, а не субъективное усмотрение суда определяет принадлежность преступления к той или иной категории. Поэтому сама по себе мера наказания, назначенная судом (например, три года лишения свободы), не может определить категорию преступления, за которое виновный осужден. В приведенном примере ясно только то, что деяние не относится к категории преступлений небольшой тяжести, но оно может относиться к любой из остальных трех категорий. Кроме того, суду дано право менять категорию преступления самостоятельно: С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих обстоятельств категория преступления может быть изменена на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что: - за преступление средней тяжести осужденному назначено наказание не превышающее 3-х лет лишения свободы или другое более мягкое наказание; - за тяжкое преступление осужденному назначено наказание не превышающее 5 лет лишения свободы или другое более мягкое наказание; - за особо тяжкое преступление осужденному назначено наказание не превышающее 7 лет лишения свободы. Законодательная классификация преступлений по характеру и степени их общественной опасности имеет важное значение для решения целого ряда практических вопросов применения уголовного закона. Категория преступления учитывается при установлении опасного (п. «б» ч.2 ст.18 УК) и особо опасного рецидива (ч.3 ст.18 УК). Уголовная ответственность наступает за приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлению (ч. 2 ст. 30 УК). Преступным сообществом (преступной организацией) может быть признано сплоченное организованное объединение, созданное для совершения именно для совершения тяжких и особо тяжких преступлений (ч.4 ст.35 УК). При осуждении к лишению свободы вид исправительного учреждения и режим исправительной колонии назначаются с учетом категории преступления, за совершение которого назначено наказание (ст. 58 УК). Сметная казнь и пожизненное лишение свободы могут назначаться только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь (ст.ст. 57, 59 УК). Значение обстоятельства, смягчающего наказание, может иметь совершение впервые вследствие случайного стечения обстоятельств только преступления небольшой тяжести. При назначении наказания по совокупности преступлений в зависимости от их категорий либо допускается (ч. 2 ст. 69 УК), либо исключается (ч.3 ст.69 УК) применение принципа поглощения менее строгого наказания более строгим. Освобождение от уголовной ответственность в связи с деятельным раскаянием и в связи с применением с потерпевшим может применяться только к лицам, впервые совершившим преступления небольшой тяжести (ст.ст. 75, 76 УК). Сроки давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 78 УК) и давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК) определяется категорией совершенного преступления. |