Главная страница
Навигация по странице:

  • Основные типы правопонимания (общая характеристика)

  • 3. Дееспособность: понятие, виды, порядок приобретения и утраты.

  • 1. Место и роль теории государства и права в системе юридических наук.

  • 2. Нормативистский подход к пониманию права.

  • 3. Субъективное и объективное право: соотношение понятий.

  • ТГП-билеты. Теория государства и права в системе юридических и гуманитарных наук


    Скачать 0.85 Mb.
    НазваниеТеория государства и права в системе юридических и гуманитарных наук
    АнкорТГП-билеты.doc
    Дата25.04.2017
    Размер0.85 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаТГП-билеты.doc
    ТипДокументы
    #5447
    страница1 из 16
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

    Билет №1

    1. ТГП в системе общественных наук.

    2. Основные типы правопонимания (общая характеристика)

    3. Дееспособность: понятие, виды, порядок приобретения и утраты.

    1. Теория государства и права в системе юридических и гуманитарных наук.

    Теория Государства и права – это обобщающая политико-правовая наука, характеризующая социальные, экономические и политические основы государства и права как явлений цивилизации и культуры, раскрывающая их сущность, закономерности развития, взаимодействия и назначение в обществе.

    Признаки:

     Теория государства и права – это фундаментальная наука. Научная фундаментальность ТГП подтверждается тем, что: во-первых, она изучает государство и право. Во-вторых, она является непременным атрибутом комплекса знаний о человеке, его поведений и активно способствует правомерному общению людей друг с другом, а в конечном счете их воспроизводству; в-третьих, она выступает в качестве своеобразной квинтэссенции всей юридической науки, в ней аккумулируются в концентрированном виде основные постулаты, достижения, прогностические модели юриспруденции.

     Теория государства и права – наука социально-гуманитарная. Она исследует и освещает в обобщенном виде наиболее крупные и важные явления жизни общества со времени перехода человечества в эру цивилизации.

     Теория государства права – универсальная наука. Она сочетает прагматическое и теоретическое предназначение человеческих знаний в области государства и права.

     Теория государства и права – это прогностическая наука. Она открывает новые явления в государственно-правовых сферах, формулирует тенденции, закономерности их функционирования и развития.

    1) Общественные науки – изучают закономерности становления, развития и функционирования общества в целом, его отдельных институтов, явлений и процессов: социология, политология, юриспруденция.

    2) Естественные науки – изучают объективную реальность, существующее вне зависимости человеческого общества: биология, химия.

    3) Технические науки.

    Юридические науки – социальные (общественные) науки, изучающие общественные отношения находящиеся в сфере правовых взаимодействий в том числе правового регулирования.

    Юридические науки в свою очередь делятся на:

    1) Историко-теоретические: ТГП, ИГП, ИППУ

    2) Отраслевые науки: Уголовное право, гражданское право и т.д.

    3) Межотраслевые науки – муниципальное право, прокурорский надзор и т.д.

    4) Специальные (прикладные) науки: криминалистика, судебная медицина, юридическая психология и т.д.

    Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук:

    1) В системе общественных наук ТГП представляет собой частную социальную теорию

    2) Место ТГП в системе юридических наук характеризуется тем, что она есть теоретическое введение в правоведение, занимает пропедевтическое место в правоведение.

    1. Основные типы правопонимания (общая характеристика)

    Тип правопонимания — определенное направление в познании сущности и социального назначения права.

    Право – это система установленных или санкционированных гос-вом, общеобязательных, формально-определенных правил общего хар-ра (норм), обеспеченной госзащитой.

    В любом типе правопонимания встречается три элемента в понятии права - это норма права, правосознание и правоотношение.

    Существует четыре типа правопонимания: нормативный, философский (нравственный), социологический и интегративный.

    Право в нормативном правопонимании

    Право - совокупность охраняемых государством норм, приведенная в иерархическую систему, которая представляется в виде лестницы, где каждая верхняя ступенька обуславливает нижнюю, а нижняя вытекает из верхней, ей подчиняется.

    Т.е. правом признается государственная воля, выраженная в обязательном нормативном акте, обеспеченном принудительной силой государства.

    Право в социологическом правопонимании

    Право - реальное поведение людей, удовлетворяющее их интересам и потребностям, это то, что реально удовлетворяет потребности, что должно "наполнять" законы своим реалистичным содержанием.

    Основная идея: "Право следует искать не в нормах, а в самой жизни".

    Право в философском правопонимании

    Право - это совокупность высших, постоянно действующих, независимых от государства норм и принципов, условий, олицетворяющих разум, справедливость, объективный порядок ценностей, мудрость Бога, не только являющихся директивами для законодателя, но и действующих прямо, при которых произвол одного ( лица) совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы. (По Канту)

    Право в интегративном правопонимании

    Право - это совокупность признаваемых в данном обществе и обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и справедливости, регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотношении друг с другом.

    3. Дееспособность: понятие, виды, порядок приобретения и утраты.

    Дееспособность – это способность субъекта собственными действиями приобретать и реализовывать права, создавать для себя обязанности и исполнять их.

    Дееспособность граждан (физических лиц) — это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

    Смысл категории дееспособности заключается в том, что только при ее наличии лицо сможет активно участвовать в имущественном обороте, лично без чьего-либо согласия заключая договоры, выдавая доверенности и т. д. Наличие дееспособности также означает наличие деликтоспособности, т.е. способности самому нести ответственность за неправомерные действия.

    Никто не может быть ограничен в дееспособности иначе как в случаях и в порядке, установленных законом. Недействителен полный или частичный отказ гражданина от дееспособности, за исключением случаев, когда такие сделки прямо допускаются законом.

    Виды дееспособности. Закон устанавливает следующие их виды:

    1.полная дееспособность;

    2.частичная дееспособность;

    3.неполная дееспособность;

    4.ограниченная дееспособность.

    Кроме того, гражданин может быть недееспособным в случае:

    a.если он не достиг 6 лет;

    b.если он признан недееспособным судом по причине психического расстройства.

    Полная дееспособность, т.е. способность своими действиями приобретать и осуществлять любые не запрещенные законом права и принимать и исполнять любые не запрещенные законом обязанности, возникает при достижении лицом 18-летнего возраста.

    Закон предусматривает два исключения из этого правила.

    1. Гражданин приобретает полную дееспособность до достижения им 18-летнего возраста в случае вступления в брак. Дело в том, что местные органы власти при наличии уважительных причин могут снизить брачный возраст на два года и более. Приобретенная в результате брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до 18 лет.

    2. Гражданин приобретает полную дееспособность в случае эманципации, т.е. объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если:

    a.он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей, попечителей занимается предпринимательской деятельностью;

    b.эманципация производится по решению органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия — по решению суда.

    Частичная дееспособность означает, что гражданин может приобретать, осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязанности. Все остальные сделки за несовершеннолетних могут совершать только их родители, усыновители, опекуны.

    Частичной дееспособностью обладают малолетние в возрасте от 6 до 14 лет.

    Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать:

    1.мелкие бытовые сделки (например, покупка тетрадей, хлеба, молока и т.п.);

    2.сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации (например, принятие некрупного подарка и т.п.);

    3.сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями (усыновителями, опекунами) для определенной цели или для свободного распоряжения.

    Имущественную ответственность по всем сделкам малолетнего за причиненный им вред несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине.

    Неполной дееспособностью обладают несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет.

    Лица указанной категории вправе:

    1.самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами;

    2.осуществлять авторские и изобретательские права (например, заключать авторские договоры, подавать заявку на патент и т.п.);

    3.вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться таким вкладом. Если вклад внесен на имя несовершеннолетнего другим лицом, то распоряжаться им несовершеннолетний сможет только с письменного согласия родителей, усыновителей, попечителей;

    4.с 16 лет несовершеннолетний вправе быть членом кооператива;

    5.кроме того, несовершеннолетний может совершать все сделки, предусмотренные для малолетнего.

    Остальные сделки несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет совершает сам, но с письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей, попечителя).

    Различают две разновидности ограничений дееспособности.

    1. Ограниченная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству законных представителей может ограничить или лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией, другими доходами: так бывает, когда неправильные действия несовершеннолетнего вредят его развитию и воспитанию (например, при пристрастии к спиртным напиткам и т.п.).

    Ограниченная дееспособность состоит в лишении гражданина права совершать сделки (за исключением мелких бытовых), а также права получать и распоряжаться заработком и иными доходами.

    2. Ограниченная дееспособность лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами. Устанавливается судом в случае, если такое злоупотребление ставит семью в тяжелое материальное положение. Все сделки, кроме мелких бытовых, такой гражданин может совершать только с согласия попечителя. Однако он во всех случаях самостоятельно несет полную имущественную ответственность.

    Полностью недееспособными признаются:

    a.малолетние в возрасте до шести лет;

    b.лица, признанные недееспособными в судебном порядке в случае, когда они вследствие психического расстройства не могут понимать значение своих действий или руководить ими.

    Сам факт наличия у лица психического расстройства, будучи даже подтвержденным заключением психиатрического лечебного учреждения, не влечет автоматической недееспособности.

    Для этого необходимо вступившее в силу решение суда. Сделки за полностью недееспособных заключаются их опекунами от имени подопечных.

    Билет №2

    1. Место и роль теории государства и права в системе юридических наук.

    2. Нормативистский подход к пониманию права.

    3. Субъективное и объективное право: соотношение понятий.

    1. Место и роль теории государства и права в системе юридических наук.
    Систему юридических дисциплин можно подразделить наследующие группы:

    1) историко-теоретические науки (теория государства и права, история государства и права, история политических и правовых учений);

    2) отраслевые науки (конституционное право, гражданское право, трудовое право, административное право, уголовное право, экологическое право, уголовно-процессуальное право, гражданское процессуальное право и др.);

    3) прикладные науки (криминалистика, судебная статистика, судебная медицина и пр.); особое место занимает наука международного права.

    Историко-правовые науки вплотную примыкают к теории государства и права, представляют ее своеобразное ответвление. Они тоже изучают государство и право в целом, историческое развитие политической и правовой мысли, но концентрируют внимание на фактической стороне, на исторической конкретности государства и права. Достоянием предмета историко-правовых наук является лишь то, что осталось в прошлом. Поэтому теория государства и права использует выводы и достижения исторических наук, исторический материал как опорные, базовые. Самая большая группа— отраслевые юридические науки, в которых происходят наиболее существенные изменения.

    Предметная, содержательная и понятийная взаимосвязь теории государства и права с отраслевыми науками не вызывает сомнений. По отношению к ним теория государства и права выступает как обобщающая, синтезирующая наука. Во-первых, она изучает государство и право в целом, выясняет общие закономерности их возникновения, развития и функционирования. Предмет же любой отраслевой науки задан границами определенных общественных отношений, рамками соответствующей отрасли права. Во-вторых, теория государства и права исследует общие для всех отраслевых наук вопросы (учение о правоотношениях, правонарушениях, юридической ответственности, правопонимании и др.). В-третьих, она играет методологическую роль в юриспруденции. Без ее выводов, научных категорий отраслевые науки обойтись не могут.

    Значительно меньше теория государства и права взаимосвязана с прикладными науками. Это обусловлено тем, что последние не в полной мере относятся к юридическим наукам, поскольку включают в свое содержание данные естественных, технических и других наук. Например, судебная медицина — использование медицинской науки в судебной деятельности, а криминалистика опирается на достижения технических наук.

    2. Нормативистский подход к пониманию права.

    Нормативистский подход. определяет право как совокупность охраняемых государством норм. Характерным является представление о праве как о системе норм, где на самом верху находится основная норма, принятая законодателем, и где каждая низшая норма черпает свою законность в норме более значительной юридической силы. Содержание нормативистского подхода к праву определяется во взгляде на действительность через призму принятых государством нормативных актов.

    Нормативное понимание права самое пригодное для отражения его инструментальной роли. Определение права как совокупности охраняемых государством норм позволяет гражданам и другим исполнителям правовых предписаний знакомиться с содержанием последних по тексту нормативных актов и соответственно сознательно избирать вариант своего поведения. Уже по одной этой причине нельзя отвергать данный подход. Нельзя связывать его с одними именами (например, именем Вышинского), забывая о других, или с одним временем (например, временем культа личности), не принимая во внимание позитивную роль нормативистских воззрений и нормативистской практики.

    1. Нормативный подход больше, чем какой-либо другой, подчеркивает определяющее свойство права – его нормативность. Иметь в виде руководства общее правило – это благо, особенно если оно всеобщее и устойчивое.

    2. Нормативность в данном подходе органически связана с формальной определенностью права, что существенно облегчает возможность руководствоваться правовыми требованиями.

    3. Фиксированность средств государственного принуждения в случаях нарушения права

    4. Противостояние режиму произвола и беззаконию.

    5. Косвенная ориентация на необходимость возведения в закон надлежащей (справедливой, моральной, прогрессивной и т.п.) воли.

    6. Ориентация на подзаконное нормативное регулирование общественных отношений в ходе юридической практики.

    7. Признание широких возможностей государства влиять на общественное развитие.

    Отрицательное в нормативном подходе проявляется в игнорировании содержательной стороны права: положения и степени свободы адресатов правовых норм, субъективных прав личности, моральности юридических норм, соответствия их объективным потребностям общественного развития. Сам по себе нормативный подход к праву был бы неплох. Уязвимым его делает, как это ни парадоксально, государство. В силу разных причин в определенных обстоятельствах оно удовлетворяется устаревшими нормами или, хуже того, издает акты, идущие вразрез с жизнью, принимает нормы, работающие на консервативные силы.

    3. Субъективное и объективное право: соотношение понятий.

    В юридической науке и практике традиционно различают право в объективном и субъективном.

    Право - это всеобщий нормативный регулятор общественных отношений, система формально-определенных, общеобязательных норм, которые установлены государством, выражают его волю.

    Объективное право ( или собственно право) – это система общеобязательных, формально определенных юр норм, устанавливаемых и обеспеч гос и направленных на урегулирование обществ отнош. Объективное право- это законодательство, юр обычаи, юр прецеденты и нормативные догоаоры данного периода в конкретном гос-ве. Оно объективно в том смысле, что непосредственно не зависит от воли и сознания отдельного лица и не принадлежит ему.

    Субъективное право- это мера юр возможного поведения, призванная удовлетворять явственные интересы лица.

    Субъективное право - закрепленная за управомоченным лицом и обеспеченная возложением обязанностей на третьих лиц мера возможного поведения, направленного на удовлетворение интересов управомоченного лица в конкретном правоотношении.

    Субъективными правами выступают конкретные права и свободы личности (право на жизнь, свободу, труд, образование и т.п.), которые субъективны в том смысле, что связаны с субъектом, принадлежат ему и зависят от его воли и сознания.

    Если объективное право – это юр нормы, выраженные в тех или иных формах, то субъективное право – это те конкретные юр возможности, которые возникают на основе и в пределах права объективного. Не следует забывать, что не гос-во создает и предоставляет права личности, а она их сама имеет от рождения и обязанность гос-ва – признавать и защищать эти права.
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


    написать администратору сайта