Главная страница
Навигация по странице:

  • Правонарушение: понятие, признаки, виды.

  • Правоотношение - понятие и признаки.

  • Правоприменение: понятие, признаки, стадии.

  • Правореализация: понятие и формы.

  • Предмет и метод правового регулирования.

  • Ответы на вопрос к экзамену по юриспруденции. Ответы на вопросы_Базовая часть. Теория государства и права в системе юридических наук и дисциплин


    Скачать 111.69 Kb.
    НазваниеТеория государства и права в системе юридических наук и дисциплин
    АнкорОтветы на вопрос к экзамену по юриспруденции
    Дата30.03.2023
    Размер111.69 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаОтветы на вопросы_Базовая часть.docx
    ТипДокументы
    #1025576
    страница5 из 9
    1   2   3   4   5   6   7   8   9

    Правовое сознание – понятие, виды и функции.

    Правосознание – это особая форма общественного сознания, представляющая собой совокупность представлений и чувств, взглядов и эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к праву. Правосознание – это одобрительная или отрицательная реакция людей на вновь принятые законы, на конкретные проекты нормативных актов и т. д.

    Правосознание предполагает:

    - осмысление и ощущение необходимости права;

    - оценку права;

    - осознание необходимости создания развитой системы законодательства;

    - осмысление потребности в изменении и дополнении действующих нормативных актов;

    - восприятие процесса и результатов реализации права.

    Специфика правосознания состоит в том, что оно:

    а) воспринимает, а затем и воспроизводит жизненные реалии через призму справедливого, праведного, свободного;

    б) требует установления общеобязательных норм поведения;

    в) очерчивает границы правового и неправового, правомерного и неправомерного;

    г) требует юридических мер для обеспечения права.

    Роль правосознания проявляется в его функциях:

    1) познавательной, которой соответствует определенная сумма юридических знаний, являющихся результатом интеллектуальной деятельности и выражающихся в понятии «правовая подготовка»;

    2) оценочной, вызывающей определенное эмоциональное отношение личности к разным сторонам и явлениям правовой жизни на основе опыта и правовой практики;

    3) регулятивной, которая осуществляется посредством правовых установок и ценностно-правовых ориентации. Под установкой понимается тенденция или предрасположенность личности определенным образом воспринимать и оценивать информацию, процессы, явления и готовность действовать по отношению к ним в соответствии с этой оценкой.

    Правовая ориентация – это совокупность правовых установок индивида, непосредственно формирующих программу деятельности в юридически значимых ситуациях.

      Структура правосознания включает в себя два элемента правовую психологию и правовую идеологию.

    Правовая психология – это, прежде всего совокупность чувств, настроений, эмоций, представлений, иллюзий по поводу отношения к праву. Здесь отношение к правовым явлениям складывается на стихийном уровне и стремится к формированию определенных чувств и эмоций. Через правовую психологию реализуются:

    а) органически присущие правовой культуре обычаи и традиции, все то, что вошло в привычку, в быт, в культуру личности;

    б) её самооценка, т. е. умение критически оценивать свое поведение с точки зрения его соответствия нормам права.

    Правовая идеология – это систематизированное научное выражение правовых взглядов, понятий, принципов, убеждений, требований, выражающее отношение людей к праву. Это более глубокое осмысление субъектами правовых явлений, характеризующее собой более рациональный уровень правовых оценок. Правовая идеология - главный элемент в структуре правосознания.

      Правовое сознание классифицируется по следующим основаниям:

    1) по содержанию оно подразделяется:

    - на обыденное – это массовые представления людей, настроения по поводу права, возникающие под влиянием жизненного опыта;

    - на профессиональное – это чувства, убеждения, традиции, складывающиеся у юристов на основе юридической практики;

    - на научное – это идеи, понятия, концепции, выражающие теоретическое освоение права;

    2) по субъектам правосознание подразделяется:

    - на индивидуальное;

    - на групповое;

    - на общественное.


    1. Правонарушение: понятие, признаки, виды.

    Правонарушение – это противоправное, виновное, наказуемое, общественно опасное деяние вменяемого лица, причиняющее вред интересам государства, общества и граждан. 

    Признаки правонарушения: 

      1. Совершается людьми. Но не все люди могут быть субъектами правонарушения, что связано с вменяемостью и достижением определённого возраста. 

    2. Правонарушение, это деяние, т.е. внешнее поведению людей, а не их мысли. Деяние может выражаться в действии или бездействии. Бездействие является правонарушением, в случае если закон предписывает действовать. 

    3. Правонарушение – это противоправное деяние, оно всегда связано с нарушением норм действующего права. 

    4. Правонарушение – это виновное деяние. 

    Вина – это психическое отношение правонарушителя к совершенному им деянию. Правонарушения являются сознательными волевыми актами. Исключение составляет невиновное причинение вреда владельцем источника повышенной опасности и ответственность поручителя за чужую вину – вину основного должника. 

    5. Правонарушение – это общественно вредное деяние. Оно наносит ущерб охраняемым правом общественным отношениям. Вредность и антиобщественность составляют материальное содержание правонарушения, а противоправность является юридическим выражением вредности поступка. Вред – это совокупность неблагоприятных последствий, наступивших в результате правонарушения. 

    6. Правонарушение – наказуемое деяние, т. е. оно влечёт юридическую ответственность. Деликтоспособность – это способность нести ответсвенность за гражданские правонарушения (деликты), а также вменяемость как условие уголовной ответсвенности. 

    В зависимости от степени общественной опасности правонарушения делятся на: Преступления и Проступки 

      - Преступления. Преступлением признаётся деяние, ответственность за которое предусмотрена уголовным законодательством. Преступление отличается максимальной степенью общественной опасности (вредности). Они посягают на наиболее значимые, существенные интересы общества, охраняемые уголовным законодательством. Объектами преступлений являются общественный и государственный строй, существующая система хозяйства, разнообразные формы собственности, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права граждан. Перечень преступлений, установленный уголовным законодательством, является исчерпывающим, и расширительному толкованию не подлежит;

    - Проступки (гражданские, материальные, административные, дисциплинарные, процессуальные) менее опасные по своему характеру и последствиям, чем преступления. Они совершаются не в уголовно-правовой сфере и не преступниками, а обычными гражданами в различных областях экономической, трудовой, административной и др. деятельностях. Влекут за собой не наказания, а взыскания. Проступки бывают следующие:

    1. Гражданские проступки – это причинение неправомерными действиями вреда личности или имуществу гражданина, а также организации; неисполнение договорных обязательств; нарушения прав собственника; заключение противозаконной сделки и т. д. Санкции за такие проступки -возмещение морального или материального вреда, принудительное взыскание долга, восстановление нарушенного права. 

    2. Административные проступки – нарушение норм административного права, охраняющие установленный в обществе правопорядок, систему управления, экологические объекты. Санкции – штраф, лишение водительских прав, арест на пятнадцать суток, исправительные работы. 

    3. Дисциплинарные проступки – связаны с нарушениями производственной, служебной, воинской, учебной, финансовой дисциплины. Основные взыскания – выговор, замечание, понижение в должности. 

    4. Материальные проступки – это причинение рабочими и служащими материального ущерба своим предприятиям и организациям. Применяются главным образом правовостановительные санкции путём удержания зарплаты, обязанности загладить вред, возместить ущерб. 

    5. Процессуальные проступки – неявка в суд, к следователю на допрос, отказ в выдаче вещ. дока. Санкция – принудительный привод. 

    По объективной стороне правонарушения делятся на:

    - Действия;

    - Бездействия. 

    По субъективной стороне правоотношения делятся на:

    - Умышленные правонарушения;

    - Неосторожные правонарушения.


    1. Правоотношение - понятие и признаки.

    Правоотношение – это такое общественное отношение, в котором стороны связаны между собой взаимными юридическими правами и обязанностями, охраняемыми государством. Правоотношение является средством перевода общих установленных правовых норм (объективного права) в конкретные (субъективные) права и обязанности участников общественных отношений.

    Признаки правоотношений:

    1. Правоотношение представляет собой такую форму фактиче­ского общественного отношения, которая складывается на основе правовых норм. В процессе жизнедеятельности люди вступают друг с другом в различные отношения. Это трудовые, семейные, имущественные отношения, отношения дружбы, любви, отношения, связанные с членством в общественной организации и другие. Од­нако не все жизненные отношения, как известно, регулируются с помощью норм права. Многие из них регламентируются нормами морали, нормами общественных организаций, обычаями. Форму правоотношений приобретают только те отношения, которые регу­лируются правовыми нормами.

    2. Участники правоотношений наделяются взаимны­ми юридическими правами и обязанностями. Если один субъект правоотношения наделён правом, то на другого возлагается юридическая обя­занность. Так, по договору купли-продажи покупатель имеет право требовать от продавца вещь надлежащего качества, а продавец обязан в соответствии с законом выполнить его требования.

    3. Правоотношения имеют сознательно-волевой характер. В отличие от экономических отношений, которые складываются объективно, вне зависимости от воли отдельного индивида, правоот­ношения всегда носят индивидуально-волевой характер. Сознательно-волевое содержание правоотношений имеет два взаимосвязанных аспек­та. С одной стороны, они возникают на основе правовых норм, которые являются продуктом сознательно-волевой деятельности людей (правотворческих органов). С другой стороны, участники правоотно­шений реализуют предусмотренные нормами права и обязанности так­же посредством своих волевых, сознательных действий.

    4. Правоотношения гарантируются государством и охраняются в необходимых случаях его принудительной силой. Государ­ство создаёт необходимые экономические, социальные и другие условия для полной реализации правовых норм. Если же нарушается мера сво­боды правомочных или обязанных лиц, вступивших в правоотношение, государство принимает принудительные меры к их обеспечению.


    1. Правоприменение: понятие, признаки, стадии.

    Правоприменение – это целенаправленная деятельность компетентных государственных органов и должностных лиц по рассмотрению конкретных юридических дел и принятию властно-распорядительных решений обязательных для непосредственно заинтересованных в рассмотрении дела субъектов.

    Реализация права в форме правоприменительной деятельности имеет место в случаях, когда заинтересованный субъект не может удовлетворить собственный позитивный интерес в рамках непосредственных форм реализации права, когда имеет место спорная ситуация требующая принятия объективного решения и, наконец, в случаях когда правоприменение обусловлено правонарушениями и направлено на привлечение к юридической ответственности правонарушителей.

    Признаки правоприменительной деятельности:

    - осуществляется от имени государства компетентными государственными органами и должностными лицами (органы внутренних дел, таможенные и налоговые органы, суды и т. д.);

    - является видом властно-распорядительной деятельности;

    - результат правоприменительной деятельности выражается в издании индивидуальных правоприменительных актов (приговоры и решения судов, постановления административных органов и т. д.);

    - применение права носит процессуальный характер и осуществляется в рамках установленных законом процедур;

    - реализация принятого правоприменительным органом решения обеспечивается государственным принуждением.

    Стадии правоприменения:

    1. Установление фактических обстоятельств дела. В процессе правоприменительной деятельности должностные лица, ее осуществляющие, занимаются сбором и анализом определенных сведений (фактических обстоятельств), имеющих значение для решения по конкретному юридическому делу. Например, в процессе расследования преступления следователь устанавливает место, время, мотивы, способы совершения преступления.

    2. Юридическая квалификация фактических обстоятельств. На данной стадии компетентный орган (должностное лицо) дает правовую оценку (квалификацию) тем фактическим обстоятельствам, которые были собраны на первой стадии. Устанавливается отрасль права, правовой институт и конкретная правовая норма, регулирующая данную жизненную ситуацию. Выбранная правовая норма подвергается анализу (проверяется ее действие во времени, в пространстве и по кругу лиц). Например, следователь квалифицирует противоправное деяние, подобрав конкретную статью (или статьи) УК РФ.

    3. Вынесение правоприменительного решения по делу и доведение этого решения до заинтересованных лиц. На данной стадии вырабатывается и принимается властно-распорядительное решение оформляемое в правоприменительном акте, которое затем объявляется лицам, имевшим отношение к конкретному юридическому делу. Например, суд выносит приговор и оглашает его.


    1. Правореализация: понятие и формы.

    Реализация права – это фактическое осуществление предписаний правовых норм в поведении субъектов. Реализация права является завершающей стадией механизма правового регулирования, когда субъективные права и юридические обязанности воплощаются в реальном поведении людей. Все субъекты, являющиеся носителями субъективных прав и юридической обязанности, участвуют в реализации правовых норм.

               Устанавливая те или иные нормы права, законодатель рассчитывает на определенный социальный результат. Достижение его возможно лишь при помощи правомерного поведения субъектов, посредством которого и реализуются нормы права.

    Формы реализации права:

    1) по субъективному составу:

    - индивидуальная (например, составление завещания, оплата проезда);

    - коллективная (например, заключение коллективного договора между администрацией предприятия и трудовым коллективом).

    2) по внешнему проявлению:

               - активная (например, исполнение обязанности по уплате налогов, использование права заключить сделку);

               -пассивная (например, соблюдение всевозможных правовых запретов, когда требуется воздерживаться от определенных действий).

    3) по методу государственного воздействия на поведение субъектов:

               - добровольная,

               - принудительная;

    4) по характеру действий субъектов, степени их активности и направленности поведения:

               - Соблюдение – это такое поведение субъектов (пассивное), которое выражается в воздержании от совершения действий, запрещенных правовыми нормами. Так реализуются запрещающие нормы;

               - Исполнение – это такое активное поведение субъектов, которое выражается в обязательном совершении активных действий, которые предписываются нормами права.     Так реализуются обязывающие нормы права;

               - Использование – это активное поведение субъекта, которое выражается в реализации возможностей, которые представляются субъектам нормами права. Так реализуются управомоченные нормы права.

               Использование, соблюдение и исполнение являются непосредственными формами реализации права, так как правовые предписания реализуются самими участниками общественных отношений.

    - Применение права – это регламентированная государством и осуществляемая в процессуальных (процедурных) действиях властная деятельность компетентных государственных органов и должностных лиц по реализации норм права для единичного случая и индивидуально-определенного субъекта.

    Признаки правоприменения:

    1) правоприменение осуществляется только уполномоченными на то органами и должностными лицами;

    2) правоприменительная деятельность имеет государственно-властный характер. Она всегда обращена к другим субъектам. Она обеспечивает реализацию субъективных прав и юридических обязанностей другими субъектами (выдача ордера на жилье, призыв в армию);

    3) применение права осуществляется в строго установленном законом порядке;

    4) содержание правоприменительной деятельности выражается в издании на основе норм права индивидуального правоприменительного акта.



    1. Предмет и метод правового регулирования.

    В основе деления права на отрасли и институты лежат два критерия: предмет правового регулирования и метод правового регулирования. Предмет правового регулирования – это качественно однородный вид общественных отношений, на который воздействуют нормы определенной отрасли права. Каждая отрасль объединяет такие правовые нормы, которые регулируют особый, качественно определенный вид общественных отношений, объективно требующий специфической правовой регламентации.

    Структура предмета правового регулирования состоит из следующих элементов:

    1) субъекты общественных отношений (индивидуальные и коллективные);

    2) содержание общественных отношений – сюда входит поведение людей, их действия;

    3) объекты общественных отношений – это те предметы объективного мира, с которыми связано поведение людей;

    4) социальные факты, т. е. события и жизненные обстоятельства, выступающие непосредственными причинами возникновения или прекращения соответствующих отношений.

    Метод правового регулирования – это совокупность юридических средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование качественно однородных общественных отношений. Метод правового регулирования зависит от воли и желания людей, а значит, является субъективным и формально юридическим.

    Структура метода правового регулирования включает в себя:

    1) установление границ регулируемых отношений;

    2) издание соответствующих нормативных правовых актов, предусматривающих права и обязанности субъектов;

    3) наделение субъектов правоспособностью и дееспособностью;

    4) определение мер ответственности (принуждения) в случае нарушений предписаний нормативных правовых актов.

    Существует целая система методов правового регулирования. Среди них можно выделить следующие:

    1) императивный, или авторитарный метод. Этот метод предполагает, что субъекты права выступают в отношении друг друга на условиях соподчинения. Применяется в уголовном, трудовом, административном, финансовом праве;

    2) диспозитивный, или метод автономии. Он предоставляет возможность участникам правоотношений самим самостоятельно определять в рамках, определенных законодательством, права и обязанности по отношению друг к другу, т.е. действовать более свободно, независимо, автономно. Данный метод применяется в гражданском, семейном, наследственном праве.

    3) поощрительный, т. е. метод стимулирования. Указанный метод характерен в основном для трудового права, где действуют разного рода премиальные системы, направленные на стимулирование моральной и материальной заинтересованности в росте производительности труда, повышении работниками своей квалификации и т. д.

    4) рекомендательный метод заключается в формулировании в правовых нормах рекомендаций, адресованных субъектам с целью побудить их поступить определенным образом. Данный метод нашел свое применение, например, в аграрном праве.

    5) в качестве особых методов правового регулирования используются убеждение и принуждение, характерные как для права в целом, так и для отдельных его отраслей в разных сочетаниях.

    Все методы тесно взаимосвязаны, переплетены, действуют не изолированно, а в сочетании друг с другом. Вместе с тем они относительно самостоятельны, имеют свои особенности, что и позволяет их классифицировать.

    Предмет правового регулирования является главным, материальным критерием разграничения норм права по отраслям, поскольку он имеет объективное содержание, предопределен самим характером общественных отношений и не зависит в принципе от воли законодателя. Метод же служит дополнительным, юридическим критерием, так как производен от предмета. Именно предмет, прежде всего, диктует необходимость выделения той или иной отрасли, а когда отрасль выделяется, появляется и соответствующий метод регулирования.

    1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9


    написать администратору сайта