Семейное право. Семейное право
Скачать 254.07 Kb.
|
Основные принципы семейного права перечислены в ст. 1 Семейного кодекса. 1) Признание брака, заключенного только в органах записи актов гражданского состояния. Актом государственной регистрации подтверждается, что данный союз получил общественное признание и защиту как удовлетворяющий определенным требованиям. С момента государственной регистрации брака органами записи актов гражданского состояния между супругами возникают правовые отношения, урегулированные семейным законодательством. Фактические брачные отношения и религиозные браки не влекут никаких правовых последствий. 2) Добровольность брачного союза мужчины и женщины. Принуждение к вступлению в брак приводит к признанию его недействительным. Принцип добровольности брака предполагает и добровольность его расторжения. Никто не может принудить супругов сохранить брак. Если оба супруга согласны расторгнуть брак, то органы, производящие расторжение брака, даже не должны выяснять причин развода. Если один из супругов против расторжения брака, то суд может лишь отсрочить дату расторжения брака путем предоставления срока для примирения в пределах трех месяцев (п. 2 ст. 22 Семейного кодекса). 3) Равенство супругов в семье. Этот принцип основан на конституционном принципе равенства прав и свобод мужчин и женщин и означает юридическое равенство супругов независимо от национальности, расы, профессии и т.д. В некоторых странах существуют ограничения в зависимости от пола, вероисповедания и т.д. Например, в мусульманских странах женщина-мусульманка не может выйти замуж за представителя другой религии. Мусульманин может жениться на любой женщине, кроме тех, которые являются атеистками. 4) Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. Этот принцип конкретизирован в ст. 31 Семейного кодекса и в целом носит декларативный характер, поскольку нет в законодательстве механизмов, позволяющих принудить к разрешению споров по взаимному согласию. Если такого согласия нет, то члены семьи могут обратиться в соответствующие государственные или муниципальные органы с просьбой разрешить спор. Например, спор между родителями по поводу имени родившегося ребенка может быть разрешен органами опеки и попечительства, а вопрос о том, с кем будет проживать несовершеннолетний ребенок, родители которого расторгли брак и перестали проживать вместе, будет решать суд. 5) Приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов. Этот принцип обеспечивается правами ребенка, предусмотренными в Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г., участником которой является Российская Федерация, главе 11 Семейного кодекса и других положениях Семейного кодекса и иных нормативных актах. Государственные и муниципальные органы должны предпринимать необходимые меры, чтобы ребенок был устроен в семью. В связи с этим в России, как и в других странах, возникли такие новые формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как приемная семья, детский дом семейного типа. 6) Обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов семьи. Этот принцип конкретизируется прежде всего в нормах об алиментных обязательствах. Так, например, если ребенок нетрудоспособный, то он имеет право на получение алиментов от родителей даже после достижения восемнадцати лет. Нетрудоспособные члены семьи имеют право на получение алиментов от трудоспособных (например, дедушки, бабушки, братья, сестры, отчим, мачеха и другие). 7) Недопустимость ограничения прав граждан в семейных отношениях, иначе как на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан. Например, ограничение или лишение родительских прав тех родителей, которые не выполняют своих обязанностей в отношении детей; в целях охраны здоровья матери и ребенка согласно ст. 17 Семейного кодекса ограничено право супруга без согласия супруги в период ее беременности и года с момента рождения ребенка подать заявление о расторжении брака. Принципы семейного права имеют не только общетеоретическое, но и практическое значение в случае их применения в рамках аналогии права (ст. 5 Семейного кодекса). Вопрос 5. Система и история развития семейного права. Системусемейного права образуют его нормы и институты, которые находят свое выражение в структурных элементах Семейного кодекса Российской Федерации. В настоящее время Семейный кодекс включает в себя 170 статей, 21 главу, 8 разделов. Нормы семейного права могут быть объединены в следующие структурные элементы: 1) Брак. 2) Права и обязанности супругов. 3) Родительские правоотношения. 4) Алиментные обязательства членов семьи. 5) Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 6) Семейные правоотношения с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Первоначально семейные отношения на Руси регулировались обычным правом, например обряды сватовства, обручения, венчания определялись обычаями. Первым «законом» в сфере семейного права можно назвать Номокан (Кормчая книга) – собрание византийского семейного права, состоящее в основном из канонических правил и светских постановлений византийских императоров, который стал применяться на Руси с принятием христианства. Кормчая книга давала определение брака: «Брак есть мужеви и жене сочетание, и событие во всей жизни, божественная и человеческая правды общения». Нормы семейного права содержались в Своде канонического права 1551 года, Уложении 1648 года. Семейное право времен Петра I основывалось на Указах 1714, 1722 гг. Регулировавший семейные отношения вплоть до революции 1917 года Свод законов Российской империи конца 19 – начала 20 в. (кн. 1 т. Х «О правах и обязанностях семейственных») сменился декретом «О гражданском браке, детях и о ведении книг актов гражданского состояния», а также другими декретами 1917, 1918 годов. Первый кодифицированный семейно-правовой акт был принят22 октября 1918года –«Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве».В 1926 году стал действоватьКодекс законов о браке, семье и опеке.В период Великой Отечественной войны были приняты Указы Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства»иот 14 мая 1945 года «О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года в отношении детей, родители которых не состоят между собой в зарегистрированном браке». С 1969 года по 1996 год действовал Кодекс о браке и семье РСФСР, который утратил юридическую силу с момента вступления в действие с 1 марта 1996 года Семейного кодекса Российской Федерации. Вопрос 6. Источники семейного права. 1) Конституция РФ. В соответствии со ст. 72 п. «к» Конституции Российской Федерации семейное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. В числе источников семейного права, прежде всего, следует назвать Конституцию РФ, в которой закреплены основные принципы семейного права. Так, ст. 19, 38 Конституции РФ провозглашают государственную защиту семьи, материнства, отцовства и детства; равенство прав супругов в семье, прав родителей по воспитанию детей, которые одновременно являются и родительскими обязанностями. 2) Семейный кодекс РФ – основной кодифицированный источник семейного права, вступил в действие с 1 марта 1996 г.[10] Ранее действовавший Кодекс о браке и семье РСФСР[11] утратил юридическую силу. Нормы Семейного кодекса применяются к семейным отношениям, возникшим после 1 марта 1996 г. Есть некоторые исключения из этого правила, предусмотренные ст. 169 Семейного кодекса. Согласно п. 3 ст. 169 положения ст. 25 Семейного кодекса о моменте прекращения брака со дня вступления решения суда в законную силу применяются при расторжении брака в суде после 1 мая 1996 г. Брак, расторгнутый в судебном порядке до 1 мая 1996 г., считается прекращенным со дня государственной регистрации расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния. Так, орган записи актов гражданского состояния отказал в регистрации брака гражданину Н. с гражданкой Л. в связи с тем, что гражданин Н. не расторг предыдущий брак с гражданкой Т. В 1995 году гражданка Т. и гражданин Н. обратились в суд с требованием расторгнуть их брак, 1 марта 1996 года решение о расторжении брака вступило в законную силу. Бывшие супруги были уверены в том, что их брак расторгнут, и они могут вновь вступать в брак. К тому же с 1 марта 1996 года вступил в силу Семейный кодекс Российской Федерации, который предусмотрел, что суд самостоятельно направляет выписки из решений суда о расторжении брака в органы записи актов гражданского состояния и орган записи актов гражданского состояния регистрирует расторжение брака без явки бывших супругов. Однако бывшие супруги не учли того, что в соответствии с абзацем 2 п. 3 ст. 169 Семейного кодекса брак, расторгнутый в судебном порядке до 1 мая 1996 года, считается прекращенным со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния. Таким образом, для регистрации расторжения брака супруги (один из супругов) должны явиться в орган записи актов гражданского состояния и получить свидетельство о расторжении брака, после чего можно вступать в новый брак. 3) Федеральные законы. Семейное законодательство согласно п. 2 ст. 3 Семейного кодекса состоит также из принимаемых в соответствии с Семейным кодексом других федеральных законов. Например, Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,[12]Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»[13] и др. 4) Подзаконные акты. Следующими в иерархии нормативных актов идут Указы Президента (Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 1996 г. № 712 «Об основных направлениях государственной семейной политики» и др.).[14] Указы Президента не должны противоречить Семейному кодексу и иным федеральным законам. Постановления Правительства Российской Федерации также являются источниками семейного права и имеют большое значение в регулировании отдельных вопросов семейных правоотношений. Правительство Российской Федерации вправе принимать постановления, содержащие нормы семейного права только в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами либо указами Президента Российской Федерации. Например, согласно ст. 82 Семейного кодекса постановлением Правительства от 18 июля 1996 г. № 841 определены виды заработка и иного дохода родителей, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей; на основании абзаца 6 п. 1 ст. 127 Семейного кодекса. Постановлением Правительства от 1 мая 1996 г. № 542 установлен перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка. Акты федеральных органов исполнительной властине перечислены в ст. 3 Семейного кодекса как источники семейного права, хотя в некоторых случаях могут регулировать семейные отношения. Как правило, они носят комплексный характер и регулируют не только отношения, связанные с семьей, но и налоговые, административные и другие. К ним относится, например, Письмо Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 21 января 1999 г. № ВНК-6-18/61 «Об удержании алиментов с лиц рядового и начальствующего состава МВД РФ» и др. 5) Законы субъектов Российской Федерации регулируют отношения, которые входят в предмет семейно-правового регулирования, в двух случаях: когда вопрос отнесен к ведению субъекта РФ (например, условия и порядок вступления в брак лиц, не достигших 16 лет); когда вопрос непосредственно Семейным кодексом не урегулирован. В разных субъектах Российской Федерации могут быть разные подходы к решению вопросов, отнесенных к их ведению. Например, в Московской области разрешено вступать в брак с 14 лет с согласия родителей и при наличии одного из следующих особых обстоятельств: рождение ребенка, беременность или угроза жизни. В других субъектах Российской Федерации может быть разрешено вступать в брак лишь с 16 лет. Поэтому на практике могут быть такие споры. 18-летний Артур Белкин и 15-летняя Елена Груздева обратились в орган записи актов гражданского состояния г. Королева Московской области, где Елена проводила каникулы у бабушки, а Артур постоянно проживал, с заявлением о регистрации брака, предоставив в орган записи актов гражданского состояния справку о беременности Елены. Поскольку Елена не достигла 18 лет, то орган записи актов гражданского состояния отказал в приеме заявления и порекомендовал дождаться достижения совершеннолетия. Артур обратился в суд с жалобой на действия органа записи актов гражданского состояния. Однако в суде было установлено, что орган записи актов гражданского состояния г. Королева поступил правильно, поскольку Елена не представила в орган записи актов гражданского состояния разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста в соответствии с п. 1 ст. 26 ФЗ «Об актах гражданского состояния». Такое разрешение выдается органами местного самоуправления по месту жительства гражданина. Орган записи актов гражданского состояния г. Королева может зарегистрировать брак с гражданином, не достигшим 16 лет, т.к. в Московской области действует Закон Московской области от 15 мая 1996 г. № 9/90 «О порядке и условиях вступления в брак на территории Московской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет». Согласно абзацу 2 п. 2 ст. 13 Семейного кодекса порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов РФ. Однако поскольку Елена проживает не в г. Королеве, то ей необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства с просьбой разрешить вступить в брак, не достигнув 16 лет. Если она проживает в субъекте Российской Федерации, где принят соответствующий Закон (как это сделано в Московской области), то при подтверждении ею обстоятельств, указанных в этом законе, ей должны дать разрешение на регистрацию брака, после чего брак может быть зарегистрирован в органе записи актов гражданского состояния г. Королева. Действие актов субъектов РФ распространяется лишь на подведомственную территорию. Согласно абзацу 3 п. 2 ст. 3 Семейного кодекса нормы, содержащиеся в законах субъектов Российской Федерации, должны соответствовать Семейному кодексу. В связи с этим, например, акт субъекта РФ о допустимости многоженства не может быть признан действительным, т.к. противоречит федеральному законодательству. Так, прокурором одного из субъектов Российской Федерации в судебном порядке были опротестованы нормативные акты в сфере семейного права, принятые Законодательным собранием данного субъекта РФ. Среди них: 1) закон о снижении брачного возраста лицам, проживающим на территории данного субъекта, до 16 лет; 2) закон о перечне доходов, с которых взыскиваются алименты на несовершеннолетних детей, на территории данного субъекта Российской Федерации; 3) закон о запрете приобретения супругами при вступлении в брак двойных фамилий. Суд определил, какие из этих актов должны быть признаны недействующими, и обосновал это следующим образом. 1) Согласно п. 1 ст. 13 Семейного кодекса брачный возраст устанавливается в 18 лет и не может быть изменен актами субъектов РФ. В соответствии с абзацем 3 п. 2 ст. 3 Семейного кодекса нормы законов субъектов Российской Федерации должны соответствовать Семейному кодексу. Согласно п. 2 ст. 13 Семейного кодекса законами субъектов РФ могут быть приняты акты, которыми устанавливаются порядок и условия вступления в брак лиц, не достигших 16 лет, а не общий брачный возраст. Поэтому закон о снижении брачного возраста лицам, проживающим на территории данного субъекта, до 16 лет, должен быть признан недействующим. 2) Закон о перечне доходов, с которых взыскиваются алименты на несовершеннолетних детей, на территории данного субъекта Российской Федерации, также должен быть признан недействующим, поскольку согласно ст. 82 Семейного кодекса виды заработка и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, определяются Правительством РФ, а не субъектами Российской Федерации. Принятие субъектом Российской Федерации вышеназванного закона противоречит Семейному кодексу. 3) Принятие закона о запрете приобретения супругами при вступлении в брак двойных фамилий не противоречит федеральному законодательству. Более того, ст. 32 Семейного кодекса прямо предусматривает, что супруги могут присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации. Таким образом, протест прокурора относительно признания закона недействующим не подлежит удовлетворению как противоречащий Семейному кодексу. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации имеют важное значение в сфере семейного права как акты официального толкования законодательства, но не как источники семейного права. Судебная практика, в том числе постановления пленумов судов и обзоры судебных решений, не являются источниками права в Российской Федерации. В качестве наиболее важных постановлений Пленума Верховного суда РФ в сфере семейного права следует выделить: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»;[15] постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»;[16] постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов»,[17] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей»[18]. Принцип приоритета международных договоров, в которых участвует Российская Федерация, закреплен в ст. 15 Конституции Российской Федерации и конкретизирован в других нормативных актах, в том числе в ст. 6 Семейного кодекса. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора. Примерами наиболее важных многосторонних международных договоров в сфере семейного права, в которых участвует Российская Федерация, являются Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г., Минская конвенция стран СНГ «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» 1993 г. и др. Двусторонние договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам заключены Российской Федерацией (СССР) с Болгарией (1975), Венгрией (1958), Вьетнамом (1981), Грузией (1992), Египтом (2002), Польшей (1980), Монголией (1988), Кореей (1957), Кубой (1984), Кыргызстаном (1994), Латвией (1993), Литвой (1992), Молдовой (1993), Румынией (1958), Чехословакией (1982), Эстонией (1993), Финляндией (1978), Югославией (1962). Так, например, согласно ст. 26 Договора между Российской Федерацией и Республикой Молдова 1993 года о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам условия заключения брака гражданами Российской Федерации и Республики Молдова определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством договаривающейся стороны, гражданином которой оно является. Кроме того, должны быть соблюдены требования законодательства Договаривающейся Стороны, на территории которой заключается брак, в отношении препятствий к заключению брака. В настоящее время Семейный кодекс предусматривает возможность субсидиарного применения к семейным правоотношениям норм гражданского законодательства. Это возможно при наличии двух условий (ст. 4 Семейного кодекса): 1) отношения не урегулированы семейным законодательством; 2) применение гражданского законодательства не противоречит существу семейных правоотношений. Например, гражданско-правовые нормы о презумпции возмездности договоров и о взыскании убытков не применимы к семейным отношениям в силу специфики последних. Кроме того, гражданское законодательство применяется в случаях, прямо предусмотренных семейным законодательством: например, п. 2 ст. 9 Семейного кодекса (при определении начала течения, приостановлении, перерыве, восстановлении сроков исковой давности); п. 2 ст. 33 Семейного кодекса (права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, являющимся совместной собственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства) и в других случаях. Так, к нотариусу обратился гражданин с просьбой зарегистрировать брачный договор с будущей супругой, не достигшей совершеннолетия. Будущие супруги решили подписать брачный договор до вступления в брак. Нотариус отказался это сделать без согласия родителей девушки. Будущий супруг попросил нотариуса объяснить такой отказ, поскольку в Семейном кодексе не предусматривается необходимости получения согласия родителей для заключения брачного договора. Нотариус дал следующее разъяснение. В данной ситуации следует применять нормы не Семейного, а Гражданского кодекса РФ, поскольку в сферу гражданского законодательства входит регулирование вопросов совершения сделок лицами, не достигшими 18 лет. Согласно п. 1 ст. 26 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя. В число сделок, предусмотренных п. 2 ст. 26 Гражданского кодекса РФ, брачный договор не входит. Таким образом, нотариус не может удостоверить договор, составленный будущими супругами, без согласия родителей несовершеннолетней девушки, вступающей в брак. Если брачный договор будет заключен после регистрации брака, то согласие родителей супруги не потребуется, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 21 Гражданского кодекса гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, вступивший в брак, приобретает дееспособность в полном объеме, а следовательно, может заключить любую сделку самостоятельно, без согласия законных представителей. Действие семейного законодательства во времени. Семейный кодекс прямо не регламентирует вопросы о действии нормативных актов во времени в отличие от Гражданского кодекса РФ, в котором ст. 4 ограничивает обратную силу актов гражданского законодательства. Нормы гражданского законодательства можно применять, как было отмечено выше, субсидиарно, к семейным правоотношениям. Итак, по общему правилу, акты семейного законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. На практике это правило может применяться в следующих ситуациях. Отец 10-летнего Андрея Иванова В.В. Иванов после расторжения брака с супругой уклонялся от уплаты алиментов на ребенка. Решением суда от 1 сентября 1995 года алименты были взысканы с В.В. Иванова с 10 августа 1995 года. Однако несмотря на решение суда, В.В. Иванов так и не уплачивал алименты. Решением суда от 1 февраля 1997 года с него была взыскана неустойка в соответствии со ст. 115 Семейного кодекса в размере 0,1 % за каждый день просрочки, начиная с 10 августа 1995 года по 1 февраля 1997 года. Решение было обжаловано в вышестоящий суд. В определении суд кассационной инстанции отметил, что районный суд поступил неправильно. Нормы о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов (ст. 115) установлены лишь новым Семейным кодексом РФ, который вступил в силу с 1 марта 1996 года (Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 года подобных положений о неустойке не предусматривал). Поэтому такая мера ответственности может быть применена при образовании задолженности по алиментам, возникшей после 1 марта 1996 года. Семейный кодекс применительно к данным правоотношениям не действует с обратной силой. Из общего правила о прямой силе нормативных актов, регулирующих семейные отношения, могут быть исключения. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие (обратная сила), только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. Например, согласно п. 6 ст. 169 Семейного кодекса положения о совместной собственности супругов и положения о собственности каждого из супругов, установленные статьями 34–37 настоящего Кодекса, применяются к имуществу, нажитому супругами (одним из них) до 1 марта 1996 года. Так, например, супруги могут в брачном договоре определить правовой режим имущества, нажитого до вступления в силу Семейного Кодекса и Первой части Гражданского кодекса РФ, в которой впервые была предусмотрена возможность изменения правового режима имущества, нажитого супругами в браке. Нормы об обратной силе могут быть предусмотрены лишь в законе, а не в других нормативных актах. Как правило, порядок действия нормативных актов и особенно кодифицированных актов предусматривается в самих нормативных актах. Так, ст. 169 Семейного кодекса подробно регламентировала особенности его действия во времени. Согласно п. 1 ст. 169 нормы настоящего Кодекса применяются к семейным отношениям, возникшим после введения его в действие. По семейным отношениям, возникшим до введения в действие настоящего Кодекса, его нормы применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения его в действие. Так, например, супруги приобрели квартиру в период брака до вступления в силу Семейного кодекса. Покупателем в договоре купли-продажи был супруг. Для того чтобы продать квартиру после 1 марта 1996 года супругу необходимо получить письменное нотариально удостоверенное согласие супруги. Без такого согласия впоследствии сделка может быть признана недействительной согласно п. 3 ст. 35 Семейного кодекса. Принцип аналогии в семейном праве. Согласно ст. 5 Семейного кодекса особенностью принципа аналогии в семейном праве является то, что при его реализации могут применяться не только нормы (при аналогии закона) и принципы (при аналогии права) семейного права, но и нормы и принципы гражданского права. Кроме того, в рамках аналогии права правоотношения должны регулироваться на основе принципов гуманности, разумности и справедливости. Так, принцип аналогии закона может быть применен в следующей ситуации. В Семейном кодексе предусматриваются права и обязанности родителей и детей. В то же время Семейный кодекс упоминает и о других членах семьи. Это дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники (ст. 55, 93, 94, 95 Семейного кодекса), отчим и мачеха (ст. 97 Семейного кодекса), фактический воспитатель (ст. 96 Семейного кодекса). Однако права и обязанности этих лиц по отношению к детям (братьям и сестрам, внукам, пасынкам и падчерицам, фактическим воспитанникам) не определены с достаточной полнотой. За ребенком закреплено право на общение с родителями и другими родственниками (ст. 55 Семейного кодекса), а также право на получение в судебном порядке (при определенных условиях) алиментов от трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, от бабушки и дедушки (ст. 93, 94 Семейного кодекса). Нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи, фактические воспитатели, отчим и мачеха вправе требовать соответственно от трудоспособных совершеннолетних воспитанников предоставления содержания в судебном порядке. При этом оговаривается, что суд вправе освободить фактических воспитанников от обязанности содержать фактических воспитателей, если последние содержали и воспитывали их менее пяти лет либо содержали и воспитывали их ненадлежащим образом (ст. 96 Семейного кодекса). Аналогичное правило предусмотрено и в отношении отчима и мачехи (ст. 97 Семейного кодекса). Вопросы воспитания и содержания вышеуказанных лиц могут быть урегулированы по аналогии закона с помощью норм, регулирующих выполнение основных родительских обязанностей – по воспитанию и содержанию детей. Обычаи в семейном праве. Семейный кодекс не предусматривает такого источника правового регулирования, как обычаи. Однако обычаи и традиции иногда также имеют важное правовое значение. Например, согласно п. 2 ст. 58 Семейного кодекса присвоение отчества ребенку осуществляется по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае. Особенности процедуры регистрации брака, кроме законодательных требований к порядку его регистрации, определяются обычаями и традициями народов России. С 1 марта 2013 г. в соответствии со ст. 5 Гражданского кодекса РФ обычаи являются источником права не только в сфере предпринимательской деятельности, что дает возможность применения обычая в семейном праве в качестве субсидиарного источника. Во многих странах обычай играет важную роль в регулировании семейных отношений. Например, мусульманское семейное право строится в основном на обычаях (адат), которые включены в основные источники мусульманского права – коран и сунну. Обычное право характерно для таких стран, как Египет, Тунис, Афганистан, Пакистан, Иордания и др. Обычай полигамного брака распространен в западноафриканских странах. «Обычай говорит о том, что семья должна быть большая и поэтому, в связи с ограниченной способностью женщины в рождении детей, а также меньшим по сравнению с мужчиной периодом половой активности, мужчинам приходится жениться несколько раз. В 1993 году одним из корреспондентов было взято интервью у кенийца, который, будучи в 72-летнем возрасте, женился в 149-й раз. Имел он более двухсот детей, семисот внуков и восьмидесяти правнуков. Восемьдесят пять жен к тому моменту оставили его, двадцать четыре умерли, а остальные поныне жили с ним».[19] |