Главная страница
Навигация по странице:

  • 33. Наследование по закону в праве Юстиниана.

  • 34. Наследование по завещанию. Формы завещаний. Требования к составлению завещаний.

  • 35. Легаты и фидеикомиссы – формы наследственных отказов, односторонние сделки

  • 36. Обязательственное право. Понятие и виды обязательств.

  • 37. Основания для возникновения и прекращения обязательств.

  • 38. Способы обеспечения обязательств

  • 39. Цессия в римском праве

  • Билеты для экзамена по римскому праву. Предмет и значение курса. Системы римского права (квиритское право, преторское право, право народов)


    Скачать 148.48 Kb.
    НазваниеПредмет и значение курса. Системы римского права (квиритское право, преторское право, право народов)
    АнкорБилеты для экзамена по римскому праву
    Дата10.02.2022
    Размер148.48 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаRimskoe_pravo_ekz.docx
    ТипДокументы
    #357803
    страница8 из 11
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

    32. Наследование по закону. Цивильное и преторское наследование.

    1) Римская система наследования по закону (относящаяся к эпохе законов XII таблиц) исходила из семейной общности имущества и агнатского родства. В соответствии с этим законы XII таблиц признают:

    Ø первоочередными наследниками ab intestate непосредственно подвластных наследователя (детей, внуков от ранее умерших детей и т.п. при условии, если они к моменту открытия наследства не вышли из-под власти домовладыки). Эти наследники называются «своими» (heredes sui), а вместе с тем «необходимыми» (necessarii) в том смысле, что они получают наследство независимо от их воли принять наследство.

    Ø Если после наследователя не оставалось «своих наследников», к наследству призывался ближайший по степени агнатский родственник (agnatus proximus). Если ближайший агнат не принимал наследства, то оно не переходило ни к следующему по степени родства, ни к кому-либо другому, а становилось выморочным, т.е. действовал принцип однократности призвания к наследству.

    Ø Только в том случае, если после наследователя не осталось и агнатов, к наследству призывалась третья группа наследников — gentiles, члены одного с наследодателем рода.

    2). По мере развития хозяйственной жизни — и на ее базе всех вообще сторон общественной жизни —патриархальная семья разлагалась. На смену семейной собственности, пришла индивидуальная частная собственность.

    «Живой голос народа» — преторский эдикт — уловил новые требования жизни и придал значение родству по крови (когнатскому), которое в изменившихся условиях стало важнее агнатского.

    Именно претор обеспечивал владение наследственным имуществом (bonorum possessio), соблюдая следующую очередность:

    1 место - дети (liberi); в состав liberi входили также эманципированные дети. Претор предписывал судье предположить, что эманципация не повлекла за собой capitis deminutio minima. Претор давал bonorum possessio одинаково всем детям — как подвластным, так и эманципированным, — установил требование, чтобы эманципированные дети при разделе наследства присоединили к нему и то имущество, которое они приобрели после эманципации (collatio bonorum). 2 место - legitimi, т.е. агнатские родственники.

    3 место - cognati, кровные родственники (до шестой степени включительно) в порядке близости (к наследодателю) по степени.

    4 место - наследство по закону пережившему супругу — мужу или жене.

    Помимо включения в круг законных наследников кровных родственников и пережившего супруга, претор провел еще одно новшество: он установил преемство призвания между наследниками разных классов и степеней: если призываемое к наследству лицо не принимало наследства, наследство теперь не становилось выморочным; оно открывалось следующему по очереди кандидату.

    3) Императорское законодательство окончательно победили преторские принципы наследования. Ещё в период принципата были введены частичные дополнения к правилам наследования:

    Ø за матерью признали предпочтительное перед агнатами право наследования после детей,

    Ø дети получили такое же право наследования после матери.

    33. Наследование по закону в праве Юстиниана.

    1) Коренным образом порядок наследования ab intestate был реформирован в Новеллах Юстиниана 118 и 127. 1 очередь - нисходящие родственники (сыновья, дочери, внуки, внучки и т.д.). Нисходящий более близкой степени исключает наследование нисходящих более отдаленных степеней; например, если имеются дети, то не призываются к наследованию внуки и т.д. Например, в момент смерти

    наследодателя оказались в живых из числа его нисходящих дети и внуки от ранее умершего сына или дочери. В этом случае внуки имели право получить ту долю, которая досталась бы их умершему отцу или матери, если бы те пережили наследодателя. Такое участие в наследовании называется наследованием по праву представления.

    2) Наследование по праву представления не следует смешивать с так называемой наследственной трансмиссией. Наследники по праву представления являются наследниками не своего отца или матери, а самого наследодателя. При наследственной трансмиссии наследник пережил смерть наследодателя, так что наследство открылось ему; но наследник умирает, не успев приобрести наследства, и возникшее в его лице право приобрести наследство само переходит по наследству к его наследникам.

    Между нисходящими одной и той же степени родства наследство делилось поровну. Поскольку в праве Юстиниана подвластные дети приобретали имущество для себя, установленная претором collatio bonorum утратила смысл. На смену ей была введена колляция в другом значении: нисходящие, получившие от наследодателя при его жизни приданое или предбрачный дар должны были включать это имущество в наследство.

    2 очереди - восходящие родственники (отец, мать, дед, бабка и т.д.), а также полнородные братья и сестры (и дети ранее умерших братьев и сестер). При наличии восходящих ближайшей степени более отдаленный восходящий родственник не призывался к наследству. Если наследовали одни восходящие, наследство делилось полициям (отца и матери). Это имело значение, если к наследству призывались не родители, а деды и бабки.

    3 очередь - неполнородные братья и сестры (и дети умерших ранее неполнородных братьев и сестер, наследующих по праву представления). 4 очереди - все остальные боковые кровные родственники (без ограничения степеней), причем ближайшая степень исключает дальнейшую. 5 очередь - переживший супруг (муж или жена). Зато за «бедной вдовой» признано было право так называемого необходимого наследования, т.е. право на обязательную долю в размере одной четверти наследства. Муж не мог своим завещанием лишить жену обязательной доли.

    Если к наследству призывалось несколько лиц одной и той же степени родства (например, три сына) и один из призванных не приобретал своей доли в наследстве, она прирастала к долям других одновременно призванных наследников (в приведенном примере при отказе от наследства одного из сыновей два других сына получали по половине).

    34. Наследование по завещанию. Формы завещаний. Требования к составлению завещаний.

    1. Завещанием (testamentum) - не всякое распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, а лишь такое, которое содержало назначение наследника.

    Условия для совершения завещания:

    — способность завещателя к совершению этого акта, предполагающая наличие общей правоспособности в области имущественных отношений. Завещателями могли быть дееспособные совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью. Не могли завещать несовершеннолетние, женщины, расточители и т. д.;

    — соблюдение установленной законом формы завещания;

    — надлежащее назначение наследника в завещании.

    Формы завещания:

    — testamentum comitis calatis — совершалось в народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в год. Завещатель устно выражал свою волю, а затем обращался к народу с просьбой это засвидетельствовать;

    — testamentum in procinctu — завещание перед вступлением в поход, «когда воины брались за оружие и намеревались идти в сражение»;

    — завещание посредством весов и меди или манципации — завещатель передавал свою семью и все свое имущество доверенному лицу, который обязывался выполнить распоряжения, делавшиеся тут же завещателем. Держа в руках слиток металла, в присутствии пяти свидетелей (совершеннолетних граждан) и весовщика доверенное лицо произносило формулу. После этого он передавал слиток завещателю, а затем завещатель излагал свои распоряжения и обращался к свидетелям с просьбой засвидетельствовать. Устные распоряжения завещателя составляли nuncupatio, присоединявшуюся к завещанию.

    Виды завещания:

    — устные — вышеперечисленные;

    — письменные — воля завещателя излагалась на навощенных табличках, скрепленных подписями завещателя и семи свидетелей;

    — публичные — завещание, заявленное перед судом, и завещание, передававшееся на хранение императору.

    Завещание ничтожно в случае:

    — отсутствия у завещателя активной завещательной правоспособности;

    — несоблюдения формы завещания;

    — составления нового с уничтожением старого или заявлением об этом в отношении завещаний, составленных 10 лет назад;

    — отсутствия действительного назначения наследника;

    — совершения под заблуждением, принуждением или обманом.

    Завещание недействительно:

    — вследствие отмены его завещателем, которая в древнейшее время могла быть произведена только путем составления нового завещания, а по преторскому праву — путем уничтожения tabulae testamenti (срывом с них печатей);

    — если завещатель потеряет активную завещательную правоспособность по совершении завещания;

    — если все назначенные наследники утратят пассивную завещательную правоспособность;

    — если наследники умрут раньше завещателя;

    — если наследники не примут наследства;

    — если в завещании нарушаются интересы необходимых наследников.

    35. Легаты и фидеикомиссы – формы наследственных отказов, односторонние сделки

    Легаты (legatus) – это такие распоряжение в завещании, по которым предоставлялись какие-либо выгоды другим людям за счет наследства. Эти люди стали называться легатариями. Легатарий мог рассчитывать лишь на часть активов наследства, а не на какую-нибудь долю наследства.

    Получение легата не сопровождалось ответственностью за долги наследодателя.

    поскольку легат можно было оставить только в завещании, нельзя было возложить легаты на наследника по закону.

    Виды легатов:

    · – legatum per vindicationem устанавливал собственность легатария на определенную вещь в составе наследственной массы. Этот легат защищался виндикационным иском;

    · – legatum per praeceptionem чаще всего считается разновидностью виндикационного легата. По нему можно было отказывать только имущество наследодателя;

    · – legatum per damnationem обязывал наследника передать легатарию определенную вещь, но никаких вещных прав на полученную вещь у него не возникало. Вещь могла быть истребована легатарием при помощи actio ex testamento;

    · – разновидностью этого легата был legatum sinendi modo, предметом которого могли быть вещи как наследодателя, так и наследника и даже третьих лиц.

    Приобретение легата происходило в два этапа:

    1) в момент смерти наследодателя происходило закрепление легата за легатарием;

    2) с момента вступления наследника в права наследства легатарий мог требовать получения оговоренной в завещании вещи через виндикационный (собственнический) иск и иск об исполнении его права требования.

    Легат мог быть отозван как вследствие отзыва завещания, так и вследствие отзыва самого легата (ademptio legati). Первоначально (по цивильному праву) считалось, что отзыв должен происходить формально, путем устного заявления об отзыве, в дальнейшем также стал признаваться неформальный отзыв (например, отчуждение завещателем вещи, что несовместимо с ее последующим оставлением легатарию).

    Ограничения на легаты были введены уже в период принципата, до этого никаких ограничений не было. Для того чтобы защитить наследников от легатов, в начале было введено суммовое ограничение в 250 сестерциев а позднее наследник при наличии легатов оставлял себе четверть наследуемого имущества (фальцидиева четверть).

    Фидеикомисс (fideicommissum) – распоряжение, даваемое наследодателем на случай смерти без соблюдения формы цивильного завещания (распоряжение на случай смерти, не содержащее в себе назначения наследника или направленное к наследнику по закону). Так как в доклассический период такого рода распоряжения физических лиц не обеспечивались исковой защитой, их исполнение зависело лишь от совести наследника, то и сам фидеикомисс являлся скорее моральным, чем правовым институтом; отсюда и само название фидеикомисса, переводимое с латыни как «порученный совести».

    В конце Республики в Риме распространилась возможность для уклонения от некоторых запретов касательно наследственной собственности, использование фидеикомисса, который в отличии от легата не влек за собой обязательств для обремененного. Изначально он состоял в просьбе обращенной в неформальной форме

    (rogation) к наследнику (или легатарию) чтобы тот передал полученное имущество полностью или частично третьему лицу, получателю отказа.

    признаки:

    · изначально опирался лишь на доброй воле (fides). При Августе введена его экстраординарная защита (extra ordinem) и начала иметь форму требования

    · Имела свободную форму – разрешалось использовать выражения «доверяю,требую,прошу,хочу» идр.

    · Фидеикомисс мог содержаться в завещании или кодицилах (письменная заметка или письмо к наследнику). в более позднюю эпоху допускается устный вариант.

    · Возможность дарования свободы рабу посредством механизма Фидеикомисса (libertas fideicommissaria) который имел право предьявить экстраординарный иск без вмешательства представителя.

    · Это сделка самостоятельная по правовой природе. Она может быть как элементом завещания, так и составленной отдельно от завещания. Более того, она может быть совершена и вообще при отсутствии завещания. Из этого признака следует, что фидеикомисс мог быть адресован как наследникам по завещанию, так и наследникам по закону.

    Отличия фидеокомисса от легата:

    · Фидеикомисс являлся первоначально лично-доверительной сделкой. Она влекла возникновение между наследником, обремененным фидеикомиссом, и 3-м лицом натурального обязательства. Это обязательство было не обеспечено исковой защитой. То есть наследник давал наследодателю честное слово, что он исполнит фидеикомисс. Заставить его это сделать потом было нельзя, иска такого не было. За нарушение такого обязательства можно было только заявить иск о бесчестии. Но если наследник такое обязательство исполнит, потребовать возврата исполнения он уже не мог.

    · Наследник мог исполнять фидеикомисс сразу после принятия наследства, до расчета с кредиторами наследодателя.

    · Размер фидеикомисса первоначально не был ограничен.

    В дальнейшем произошло сближение правового режима легатов и фидеикомиссов. Но никакого слияния не произошло. Ведь фидеикоммиссы распространялись и на наследников по закону, плюс были универсальные фидеикоммиссы.

    36. Обязательственное право. Понятие и виды обязательств.

    Определение обязательства. Обязательственное право является основным разделом римского (и любого другого) гражданского права. Оно регулирует имущественные отношения в сфере производства и гражданского оборота. Предметом обязательственного права являются определенное поведение обязанного лица, его положительные или отрицательные действия.

    В источниках римского права обязательство (obligatio) определяется следующим образом. Обязательство представляет собой правовые оковы, вынуждающие нас что-то исполнить согласно законам нашего государства. Сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать нашим какой-то телесный предмет или какой-то сервитут, но чтобы связать другого перед нами в том отношении, чтобы он нам что-то дал, сделал или представил.

    Обязательство — сложный юридический состав, правоотношение, сторонами которого являются кредитор и должник, а содержанием — права и обязанности сторон. Сторона, имеющая право требовать, называется кредито ром (creditor), а сторона, обязанная выполнить требование кредитора, — должник (debitor). Содержанием требования кредитора является его право на определенное поведение должника, которое может выражаться в каком-либо положи тельном или отрицательном действии. Следовательно, предметом обязательства всегда является действие, имеющее юридическое значение и порождающее правовые послед ствия. Если действие не носит правового характера, то оно не порождает юридически значимого обязательства. Огромное многообразие хозяйственно-экономических действий римляне сгруппировали в три группы: dare — дать, praestare — предоставить и facere — сделать, которыми и определяется содержание обязательств.

    Виды обязательства. В римском праве все обязательства делились на следующие категории.

    — по основанию возникновения: обязательства из договоров и деликтов (квазидоговоров и квазиделиктов);

    — по праву, регулирующему обязательство: обязатель ства цивильные и преторские;

    — по предмету обязательства: обязательства делимые и неделимые, альтернативные и факультативные, разовые и постоянные.

    Цивильские обязательства противопоставлялись натуральным. Данные обязательства возникали из сделок, признаваемых цивильским правом, и заключались в том, что только в них усматривалось «oportere» (в переводе «следует» т. е. ius civile признавался сам факт, что обязательство следует выполнить).

    Если в сделках не признавалось «oportere», то лицо могло быть вызвано в суд посредством преторского иска. В толковании преторских обязательств в суде большое значение имел принцип справедливости и доброй воли.

    Обязательства считаются делимыми, когда предмет их поддается делению без ущерба для его ценности. Так, например, обязательство уплатить 10 тыс. сестерций делимо; обязательство предоставить сервитут, например право проезда, или право прохода, или право прогона скота, — неделимо . Равным образом неделимо обязательство построить дом, выкопать ров. Поэтому в случае смерти должника требование об исполнении неделимого обязательства могло быть предъявлено в полном объеме к любому из наследников должника; равным образом каждый из наследников кредитора по неделимому обязательству мог требовать исполнения в целом впредь до исполнения обязательства

    Другими словами, если в одном и том же обязательстве оказались участвующими несколько кредиторов или несколько должников, то при неделимости предмета обязательства должники признавались солидарными должниками, а кредиторы — солидарными кредиторами, из которых каждый вправе предъявить требование в полном объеме.

    Альтернативное — это обязательство, в котором должник обязан совершить одно из двух (или нескольких) действий, например дать раба Стиха или раба Памфила. Оба раба, хотя и альтернативно, являются предметом обязательства, но исполнению, передаче подлежит лишь один из них.

    Если в сделке не предусмотрено, кому предоставляется право выбора, то право выбрать тот или иной предмет для исполнения принадлежит обязанному лицу. Если при самом возникновении обязательства (ab initio) предоставление одного из предметов было невозможно, например вследствие его гибели, то с самого

    начала обязательство считается простым, а не альтернативным. Если невозможность исполнения одного предмета наступила впоследствии, притом без вины, то обязательство сосредоточивается на втором предмете.

    Факультативное обязательство — это возможность уплаты другого предмета вместо обусловленного. В данном случае предмет обязательства только один, но должнику предоставляется льгота: вместо основного предмета, содержащегося «в обязательстве» («in obligatione»), предложить другой, обусловленный в договоре. Это, с одной стороны, ведет к тому, что при невозможности исполнения основного и единственного предмета обязательство не сосредоточивается на втором, факультативном предмете. С другой стороны, право воспользоваться льготой по замене исполнения принадлежит лицу, обязанному произвести исполнение.

    Разовыми были обязательства, в которых исполнение по сделке выполнялось один раз (одно действие, одна передача вещи).

    Постоянные — это обязательства, по которым должник обязывался к постоянному исполнению (неисполнению) оговоренных действий.

    Натуральные обязательства. Самое название «натуральное» («природное», «естественное») обязательство использовали в терминологии греческие философы, которые различали мир явлений, существующих в силу веления власти, в силу закона (nomo), и явления, существующие от природы (physei).

    Тот раб, который по строго цивильному праву не может быть ни кредитором и должником, ни истцом и ответчиком, в условиях разросшегося рабовладельческого хозяй ства получает функции управляющего имением (rei rusticae praefectus) , заведующего кассой (exigendis pecuniis praepositus) и т. п. Естественно, что круг его дееспособности должен быть расширен в интересах господствующего класса рабовладельцев. Появляются натуральные обязательства рабов и подвластных.

    Натуральные обязательства (obligationes naturales) окончательно оформились в период классического права и были специфичны тем, что истребовать уплаченное по обязательству обратно было невозможно независимо от того, имел ли кредитор право на получение платежа или платеж был совершен по ошибке. Будучи юридически значимыми, эти обязательства, однако, не пользовались исковой защитой и не могли стать предметом судебного спора. Натуральные обязательства развивались в отношении подвластных лиц (alieni iuris) и рабов.

    37. Основания для возникновения и прекращения обязательств.

    Основания возникновения обязательства. Выделяются два основания возникновения обязательств:

    1) договорные обязательства возникали из договора (контракта), т. е. законодательно признанного и одобренного соглашения между сторонами, заключенного по доброй воле (bonafidae);

    2) деликтные обязательства возникали вследствие деликта (правонарушения), т. е. незаконного акта, повлекшего за собой возникновение обязательства.

    С течением времени было замечено, что существуют и защищаются как обязательства соглашения и деликты по основаниям, которые не были ранее юридически закреплены. В Дигестах появляется следующая фраза: «Обязательства возникают либо из договора, либо из правонарушения, либо своеобразным образом из различных видов оснований» Так возникли еще две категории:

    1) как бы договорные обязательства (quasi ex contractu из квазидоговоров) возникали в случае заключения контракта, который не существовал ранее и не подпадал по содержанию ни под один известный договор. В этом случае применяли договор, который был наиболее похожим на заключенный, и обязательство считалось «как бы договорным»;

    2) как бы деликтные обязательства (quasi ex delicto — из квазиделиктов) были аналогичны как бы договорным обязательствам и возникали вследствие непредусмотренных и не подпадавших ни под один вид деликтов (правонарушений).

    Как бы договорные обязательства и как бы деликтные обязательства названы так впервые в Институциях Юстиниана, окончательно утвердив деление обязательств на четыре вида: «возникают из договора или как бы из договора, из деликта или как бы из деликта».

    Основания для прекращения

    I. Любое обязательство всегда носит срочный характер, рано или поздно, но имеет место так называемое прекращение обязательственных отношений (обязательств).

    Прекращение обязательства можно определить как исчезновение юридических отношений (связей) между субъектами обязательственного отношения, в результате чего одна сторона (кредитор) утрачивает право требования, а другая (должник) обязанность исполнения по отношению друг к другу.

    II. Прекращение не может быть осуществлено автоматически. Для этого должны иметь место определенные юридические факты — основания (способы) прекращения обязательств (modis obligatio tollitur). Таковыми в римском праве являлись следующие.

    1. Исполнение (solution, солюцио). Исполнение является основным и безусловным способом прекращения обязательства. Поэтому рассмотрим его немного позже и более подробно, чем другие основания

    2. Новация (novatio) — «обновления» обязательства посредством добавления к существующему соглашению какого-либо нового элемента: а) условия, Ь) срока, с) нового лица или d) отмена существующего срока, условия.

    Новация признавалась состоявшейся только тогда, когда стороны ясно и определенно выразили, что они заключили соглашение «с целью заменить прежнее обязательство»

    Новация осуществлялась исключительно в форме стипуляции

    3. Зачет (compensatio) — взаимное погашение (полное или частичное) долга и встречного требования, срок которого наступил. В рамках зачета собственно различали зачет и вычет.

    Зачет — это взаимное погашение требования однородными вещами (зерно — зерном; вино — вином; деньги — деньгами). Вычет — это сумма, на которую уменьшается существующее обязательство

    4. Слияние (confusio) в одном лице кредитора и должника.

    ПРИМЕР

    Гай был должен 100 динариев своему деду Титу. Тит умер до срока наступления исполнения обязательства, не оставив завещания.

    По закону Гай является единственным наследником Тита соответственно вступая в наследство, он автоматически приобретает и погашает собственный долг.

    5. Прекращение по желанию и с согласия кредитора. Возможны следующие основные разновидности:

    1) акцепциляция (acceptilatio) — фиктивное исполнение. Имеет место только при вербальных контрактах. Связано с заявлением кредитора о том, что он получил долг, хотя по факту этого не было.

    2) символический платеж посредством меди и весов. Это был древний обряд, основный на Законах XII таблиц. Обязательным было присутствие не менее пяти свидетелей и человека с весами

    3) Аквилевая стипуляция:

    4) прощение долга (remissio debiti) посредством одностороннего действия и заявления кредитора в форме стипуляции

    5) неформальное соглашение кредитора и должника о непредъявлении требований (pactum de non petendo) либо о расторжении обязательства.

    6. Смерть контрагента в обязательствах, не переходящих по наследству, либо умаление его в правоспособности (рабство).

    7. Невозможность исполнения обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы.

    8. Истечение законных сроков предъявления исков в обязательствах, где должник отказывается исполнять обязательство.

    38. Способы обеспечения обязательств

    Обеспечение обязательств — действия должника, направленные на обеспечение исполнения обязательства и установление гарантий удовлетворения требований кредитора.

    Способы обеспечения обязательств:

    1) задаток (arra) — денежная сумма или иная ценность, передаваемые одной стороной другой в момент заключения договора и обеспечивающие надлежащее исполнение обязательства. В классическую эпоху задаток использовался в качестве подтверждения факта заключения договора (arra comfirmatoria). Задаток мог иметь и штрафной характер. Так, если договор нарушался лицом, давшим задаток, он оставался у получившего его лица, а если лицом, получившим задаток, то лицо было обязано вернуть двойную сумму задатка;

    2) неустойка (stipulatio poenae) — обязательство должника уплатить определенную денежную сумму или иную ценность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Неустойка являлась дополнительным и присоединяемым к главному обязательством. Если неустойка назначалась за неисполнение главного обязательства, кредитору предоставлялось право требовать или исполнения обязательства, или неустойку. Если же неустойка была назначена для обеспечения своевременного и надлежащего исполнения обязательства, то кредитор мог требовать одновременно и неустойку, и исполнение основного обязательства;

    3) поручительство — обеспечение обязательства, когда третье лицо поручалось за должника и гарантировало надлежащее исполнение обязательства, принимая на себя его ответственность. Поручительство осуществлялось в форме стипуляции. Личные гарантии обязательства устанавливались в форме adpromissio, т. е. дополнительной стипуляции третьего лица, заключаемой одновременно с установлением основного обязательства. Предмет ответственности поручителя не мог превышать объем основного обязательства, а ответственность наступала только по тому же (in eadem) или по более легкому основанию (in leviorem causam), но не по более обременительному (in duriorem) как в отношении размера предоставления, так и в отношении сроков и условий;

    4) залог — вещное обеспечение требований кредитора, которое относилось к правам на чужие вещи. Залог совершался путем соглашения, когда кто-либо договаривался, чтобы его вещь была связана залогом в обеспечение какого-либо обязательства. В основании залога лежала ответственность должника по обязательству (obligatio), которая скреплялась вещным обеспечением и «ответственностью вещи» (res obligata). В залоге требования кредитора удовлетворялись независимо от того, продолжала ли заложенная вещь оставаться в имуществе должника или была отчуждена им.

    Фидуция (вид залога) — в начальном периоде залога интересы кредитора играют преобладающую роль. Должник в целях залога передает по манципации закладываемое имение в собственность залоговому кредитору; при этом между сторонами заключается дополнительное соглашение, по которому залоговый кредитор обязан в случае своевременной уплаты долга возвратить заложенное имение должнику. Передавая закладываемую вещь в собственность кредитору, должник предоставляет кредитору больше прав, чем это требуется по залогу; должник таким образом оказывает доверие (fides) кредитору, ожидая, что в случае своевременной уплаты долга, предмет залога будет ему возвращен. Вот почему этот вид залога носит название фидуции, а самая сделка относится к разряду фидуциарных, т. е. доверительных (если должник был опутан и

    обманут по злому умыслу кредитора; обманно поступает тот кредитор, который, имея возможность вернуть залог, не возвращает его).

    Пигнус — при этом виде залога должник передавал кредитору в обеспечение долга вещь, но не в собственность, как при фидуции, а во владение. Эта форма залога больше соответствует интересам развивающегося в име оборота и в меньшей степени закабаляет должника, чем фидуция. Однако когда речь идет о залоге земельного участка, то и при pignus должник, мелкий земледелец, лишается возможности сидеть на земле и обрабатывать ее. В силу этого, как при фидуции, так и при pignus, не только сельский хозяин оказывается выброшенным за борт, но и наносится ущерб народному хозяйству в целом. Вместе с тем должник лишается экономической возможности покрыть свой долг, а это и не соответствует интересам кредитора.

    Однако должник может пользоваться своей вещью в качестве арендатора или временно, по милости кредитора.

    Ипотека — дальнейший шаг в развитии поземельного залогового кредита составил институт ипотеки. О "пигнус" в собственном смысле мы говорим, когда вещь переходит к кредитору, об ипотеке, когда даже владение не переходит к кредитору. Как способ обеспечения залогового обязательства предполагала оставление вещи у должника, который мог пользоваться ей, но не ухудшать ее состояния и ценности. Даже в случае продажи вещь остается в залоге, в случае неисполнения кредитор имеет право получить вещь от любого лица. Ее продажа покрывает убытки кредитора, если нельзя продать, то кредитор мог обратиться к императору с просьбой оставить вещь в собственность.

    5.Interdictum Salvianum. В случае неуплаты по договору аренды в срок претор путем интердикта давал собственнику земельного участка право взять инвентарь в свое владение. Этот интердикт носил название interdictum Salvianum. Надо учесть, что под "ввезенным и внесенным" инвентарем понимались в соответствии с характером эпохи также и рабы.

    6.Actio Serviana. Если инвентарь оказывался в руках третьего лица, то претор давал собственнику участка (залоговому кредитору) иск об истребовании инвентаря - actio Serviana.

    Тенденция к отождествлению ипотеки и пигнус. В кодификационной работе, выполненной при Юстиниане, слово fiducia вытеснено словом pignus; в свою очередь это последнее нередко отождествляется с hypotheca.

    7.Антихреза. Не меньше трудностей переживал должник с уплатой процентов. За неимением наличных денег должник отдавал землю во владение и в пользование кредитору с тем, что плоды поступали в покрытие процентов; это носило название "антихрезис",т. е. пользование плодами вместо процентов.

    8.Продажа заложенной вещи. Основное право, принадлежащее кредитору в случае неполучения от должника удовлетворения в срок, состоит в реализации (продаже) заложенной вещи. Сначала это право обусловливалось соглашением сторон, а затем такое условие стало настолько частым, что стало подразумеваться само собой. Но если даже по договору кредитор был лишен права продажи залога, то все-таки после трехкратного предупреждения такая продажа допускалась.

    До осуществления продажи залога кредитор обязан троекратно предупреждать должника о необходимости выкупа залога во избежание его продажи. Интересы должника ограждались еще и в том отношении, что кредитор не вправе купить реализуемый им залог ни сам непосредственно, ни через подставное лицо.

    Если должник уплачивал долг, то для защиты его интересов ему предоставлялась actio pigneraticia in personam, по которой он мог требовать от кредитора возвращения заложенной вещи. В свою очередь кредитор мог путем actio pigneraticia contraria требовать возмещения необходимых затрат, произведенных на заложенную вещь; кредитор имел право удержать заложенную вещь впредь до возмещения произведенных им затрат.

    9.Оставление заложенной вещи за кредитором. Иногда кредитор выговаривал себе право в случае неуплаты в срок оставить заложенную вещь за собой. Такое условие, в силу которого залогодатель лишался своей вещи, называлось lex commissoria. Тем же термином при купле-продаже обозначалось условие, в силу которого, в случае неуплаты покупной цены в срок, договор купли-продажи терял силу. В залоговом праве условие о том, что залог поступает в пользу кредитора (т. е. lex commissoria) оказалось чрезвычайно тяжелым для должников. В 326 г. н. э. был издан указ о запрещении такого рода условия. Еще до издания этого указа был введен порядок, по которому вместо автоматического перехода заложенной вещи в собственность кредитора при неуплате долга в срок было введено исходатайствование через канцелярию императора такого рода перехода.

    10.Залог права требования. Римское право знало не только залог т. н. телесных вещей, но также и залог прав требования - pignus nominis. Так например, были распространены соглашения, по которым лицу, оказавшему кредит домовладельцу для ремонта дома, давалось залоговое право на квартирную плату, подлежащую взносу от жильцов.

    11.Залог лавки. Торговцы получали кредит под залог своих складов и магазинов. В залоге состоит товар, который на каждый данный момент находится в лавке.

    39. Цессия в римском праве

    Способы замены лиц в обязательстве:

    1)переход обязательства по наследству

    Вместе с наследством переходили права и обязанности умершего. Еще Законы XII Таблиц содержали положения о разделении между несколькими наследниками права требования долгов пропорционально полученным ими долям;

    2)цессия (cessio) — прямая уступка права требования

    В зависимости от этого различалась активная и пассивная цессия. Активная цессия представляла собой передачу права требования кредитором другому лицу. Происходила замена кредитора. Лицо, которое передавало свое право требования - цедент; лицо, которому он передавал это право - цессинарий. Пассивная цессия - это перевод долга с

    должника на другое лицо. Таким образом происходила замена должника, что требовало согласия кредитора. Пассивная цессия совершалась в форме новации. Кредитор и лицо, согласившееся выплатить чужой долг, заключали новый договор с целью прекращения прежнего обязательства этого же кредитора и старого должника. Тем самым возникали новые обязательственные отношения. На каждой стороне субъектов обязательства могло быть не по одному кредитору и должнику, а по нескольку.Замена в обязательстве должника или кредитора при их жизни другими лицами в древнереспубликанском Риме не допускалась, но позже стали применять новацию, или обновление обязательства (с общего согласия кредитора, должника и третьего лица, которому кредитор хотел передать свое право требования, это третье лицо заключало с должником вместо старого такой же договор). Должник должен быть согласен и требовалось его присутствие. Цессия — сделка абстрактная. Передача главного обязательства передает и придаточные. Цессия оформлялась в виде договора поручения(можно без должника, но его надо было уведомить). Чтобы передать право требования другому лицу, кредитор (цедент) стал назначать то лицо, которому он желал уступить свое право (цессионария), своим представителем в процессе, с оговоркой, что этот представитель может оставить все полученное по иску за собой. Возражения против цедента действительны против цессионария. Этот способ заключает в себе существенные неудобства, поскольку отношения между цедентом и цессионарием основаны на договоре поручения, который по закону может быть в любое время расторгнут односторонней волей поручителя. Смерть поручителя также прекращает этот договор. Поскольку для цели уступки права требования кредитор назначал цессионария своим представителем в суде, то платеж, произведенный должником одному кредитору, был вполне действительным и прекращал обязательства, а следовательно, и право цессионария взыскать долг. Чтобы интересы цессионария не пострадали, в развитом римском праве стали совершать уведомление должника о произошедшей цессии. Платеж, произведенный после такого уведомления цедента, не прекращал обязательства. Цессионарию стали давать особый иск, вводя в формулу иска фикцию о том, что цессионарий — наследник цедента. Цессия производится по самым различным основаниям, и ее действительность не зависит от основания, по которому цессия совершена. Не допускалась:

    — цессия прав, связанная с личностью кредитора (иски о личной обиде);

    — цессия в пользу более влиятельных лиц;

    3) перевод долга

    Так как личность кредитора не имеет существенного значения для должника, то при цессии права требования должника ставят в известность, но согласия его не спрашивают. Но личность должника всегда имеет значение для кредитора, так как, вступая в обязательство, кредитор доверяет данному должнику, полагается на его исполнительство и платежеспособность, а новое лицо, которое придет на смену должнику, может оказаться не внушающим кредитору доверия. Поэтому замена одного должника другим (перевод долга) возможна только с согласия кредитора. Осуществляется перевод долга в форме новации, т. е. путем заключения кредитором и новым должником нового договора, имеющего целью прекращение обязательства между данным кредитором и первоначальным должником.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


    написать администратору сайта